Post 7312 av 7374 träffar
                
                
            
                    Propositionsnummer ·
                    1993/94:65 ·
                    
                
                
                
                    En ändrad lagstiftning för statsanställda m.fl.
                
                
                
                    Ansvarig myndighet: Finansdepartementet
                
                
                
                    Dokument: Prop. 65
                
                
                
                      Prop.
      1993/94:65Regeringens proposition
      1993/94:65
      En ändrad lagstiftning för statsanställda
      m.fl.
      Regeringen föreslår riksdagen att anta de
      förslag som har tagits  upp i bifogade
      utdrag ur regeringsprotokollet den 9
      december  1993.
      På regeringens vägnar
      Carl Bildt
                           Anne Wibble
      (Finansdepartementet)
      Propositionens huvudsakliga innehåll
      I propositionen läggs fram förslag till
      en ny lag om offentlig anställning (LOA),
      som skall ersätta den nuvarande lagen
      (1976:600) med samma namn.
       Förslaget innehåller bl.a. följande.
      - Den nya LOA skall i huvudsak omfatta de
        statsanställda och de
        försäkringskasseanställda. Detta
        innebär att lagen - liksom den
        nuvarande - också skall gälla för
        anställda i de statliga affärsverken,
        så länge dessa drivs i myndighetsform.
        I likhet med vad som nu gäller skall
        bestämmelserna om arbetskonflikter
        också tillämpas på de kommun- och
        landstingsanställda m.fl.
      - Institutet tjänst slopas, vilket får
        till följd att ordet "tjänst" på sikt
        kommer att utmönstras ur
        lagstiftningen. Arbetstagarnas
        arbetsskyldighet får bestämmas med
        ledning av den allmänna arbetsrättens
        regler och med beaktande av vad som
        sedan gammalt har gällt för stats- och
        kommunaltjänstemän.
      - Den nya lagen skall inte heller
        innehålla några bestämmelser om
        vikariat utan reglerna i lagen
        (1982:80) om anställningsskydd - LAS -
        skall i princip tillämpas.
      - Reglerna i nuvarande LOA om
        ledigkungörande av anställningar skall
        också slopas. Varje myndighet skall i
        princip själv bestämma vilket sätt som
        är bäst för just den myndigheten att få
        kompetent personal.
      - De nuvarande bestämmelserna om behörig-
        hetsvillkor, befordringsgrunder och
        förtroendeskadliga bisysslor samt om
        arbetskonflikter förs i huvudsak
        oförändrade över till nya LOA.
      - De nuvarande reglerna om avgångs-
        skyldighet på grund av sjukdom,
        påtvingad läkarundersökning eller
        avstängning på grund av sjukdom förs
        inte över till nya LOA.
      - Det skall inte längre finnas några
        specialregler om avskedande  utan
        reglerna härom i LAS skall tillämpas
        också på den statliga sektorn.
      - En nyhet är också att regler om
        periodiska hälsoundersökningar förs in
        i lagen.
       Vidare föreslås en särskild lag om
      fullmaktsanställning, som kompletterar
      nya LOA:s regler om fullmaktsanställda. I
      den nya lagen om fullmaktsanställda
      regleras frågor om anställningens
      upphörande, avstängning och
      läkarundersökning m.m.
       Därutöver föreslås några följdändringar
      med anledning av de nya lagarna.
       Den nya lagstiftningen avses träda i
      kraft den 1 juli 1994.
                                                           1
      Propositionens lagförslag
      1  Förslag till
      Lag om offentlig anställning
       Härigenom föreskrivs följande.
      Lagens tillämpningsområde
      1 § I denna lag finns särskilda
      föreskrifter om arbetstagare hos
        1. riksdagen och dess myndigheter,-
        2. myndigheterna under regeringen,
        3. kyrkomötet och dess myndigheter,
        4. de allmänna försäkringskassorna.
        Särskilda föreskrifter om arbetstagare
      som avses i första stycket 2 finns också
      i lagen (1994:000) om
      fullmaktsanställning.
      2 § Följande föreskrifter i lagen gäller
      också arbetstagare hos  kommuner,
      landsting, kommunalförbund, församlingar
      och kyrkliga samfälligheter, nämligen
       23-29 §§ om arbetskonflikter,
       42 § första stycket om vissa undantag
      från lagen (1976:580) om medbestämmande i
      arbetslivet.
       Föreskrifterna i 30 § om periodiska
      hälsoundersökningar gäller också
      arbetstagare hos kommuner och landsting.
      3 § Lagen gäller inte
        1. statsråden,
       2. riksdagens ombudsmän,
        3. biskopar eller präster som avses i
      kyrkolagen (1992:300),
        4. arbetstagare som är lokalanställda
      av svenska staten utomlands och som inte
      är svenska medborgare,
        5. arbetstagare som har anvisats bered-
      skapsarbete eller skyddat arbete.
       För justitiekanslern, justitieråden och
      regeringsråden gäller bara 4 § om
      bedömningsgrunder vid anställning, 7 § om
      bisysslor och 23-29 §§ om arbets-
      konflikter.
      Bedömningsgrunder vid anställning
      4 § Vid anställning skall avseende fästas
      bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst
      och skicklighet.
         Skickligheten skall sättas främst, om
      det inte finns särskilda skäl för något
      annat.
      Svenskt medborgarskap som
      behörighetsvillkor
      5 § Utöver de krav på svenskt
      medborgarskap som följer av regerings-
      formen eller någon annan lag gäller också
      att bara svenska medborgare får ha en
      anställning som åklagare eller polis
      eller ha en militär anställning.
      6 § Regeringen får föreskriva eller för
      särskilda fall besluta att bara svenska
      medborgare får ha
       1. anställning inom regeringskansliet
      eller utrikesförvaltningen,
       2. statlig anställning som kan vara
      förenad med myndighetsutövning eller
      handläggning av frågor som rör
      förhållandet till andra stater eller till
      mellanfolkliga organisationer,
       3. statlig anställning som kan medföra
      kännedom om förhållanden som är av
      betydelse för landets säkerhet eller för
      andra viktiga, allmänna eller enskilda
      ekonomiska intressen.
       De befogenheter som regeringen har
      enligt första stycket 2 och 3 utövas i
      fråga om arbetstagare hos riksdagen eller
      dess myndigheter av riksdagen eller den
      myndighet som riksdagen bestämmer och i
      fråga om arbetstagare hos kyrkomötet
      eller dess myndigheter av kyrkomötet
      eller den myndighet som kyrkomötet
      bestämmer.
      Bisysslor
      7 § En arbetstagare får inte ha någon
      anställning eller något uppdrag eller
      utöva någon verksamhet som kan rubba
      förtroendet för hans eller någon annan
      arbetstagares opartiskhet i arbetet eller
      som kan skada myndighetens anseende.
      Vissa föreskrifter om upphörande av
      anställningar
      8 § Ett besked från arbetsgivarens sida
      om skiljande från en provanställning
      enligt lagen (1982:80) om
      anställningsskydd skall vara skriftligt
      för att vara giltigt.
      9 § En uppsägning från arbetsgivarens
      sida av en arbetstagare som är anställd
      tills vidare skall vara skriftlig för att
      vara giltig.
      10 § En arbetstagares begäran om att
      anställningen skall upphöra skall vara
      skriftlig för att vara giltig.
      11 § Får en arbetstagare en ny
      anställning hos arbetsgivare som avses i
      1 §, upphör den första anställningen utan
      särskild åtgärd, om inte något annat
      följer av kollektivavtal eller, i fråga
      om fullmaktsanställda, av föreskrifter
      som regeringen meddelar.
       Om det finns särskilda skäl, får
      beslutas att anställningen inte skall
      upphöra.
      12 § Vid bestämmandet av en arbetstagares
      plats i turordning för uppsägning enligt
      lagen (1982:80) om anställningsskydd
      skall hänsyn tas också till kravet att
      myndigheten på ett riktigt sätt fullgör
      sina rättskipnings- eller
      förvaltningsuppgifter.
      13 § Föreskrifterna i 18 § andra stycket
      lagen (1982:80) om anställningsskydd
      skall inte tillämpas, om Riksdagens
      ombudsmän eller Justitiekanslern begär
      ett beslut om avskedande inom sex månader
      efter det att den åberopade
      omständigheten har inträffat.
      Disciplinansvar
      Tjänsteförseelse
      14 § En arbetstagare, som uppsåtligen
      eller av oaktsamhet åsidosätter sina
      skyldigheter i anställningen, får
      meddelas disciplinpåföljd för
      tjänsteförseelse. Är felet med hänsyn
      till samtliga omständigheter ringa, får
      någon påföljd inte meddelas.
       Disciplinpåföljd får inte meddelas en
      arbetstagare för att han har deltagit i
      en strejk eller i en därmed jämförlig
      stridsåtgärd.
      Disciplinpåföljder
      15 § Disciplinpåföljder är varning och
      löneavdrag. En arbetstagare får inte
      samtidigt meddelas flera
      disciplinpåföljder.
        Löneavdrag får göras för högst trettio
      dagar. Löneavdraget per dag får uppgå
      till högst 25 procent av daglönen.
      16 § Genom kollektivavtal får avvikelser
      göras från 15 §.   Sådana kollektivavtal
      får tillämpas också på arbetstagare som
      inte är medlemmar i den avtalsslutande
      arbetstagarorganisationen, om de syssel-
      sätts i ett sådant arbete som avses med
      avtalet.
      Hinder mot disciplinärt förfarande
      17 § Disciplinpåföljd får meddelas bara
      om arbetstagaren inom två år från
      förseelsen skriftligen har underrättats
      om vad som anförs mot honom.
      18 § När en åtgärd har vidtagits för att
      åtal skall väckas mot en arbetstagare,
      får arbetsgivaren inte inleda eller
      fortsätta ett disciplinärt förfarande med
      anledning av vad som har föranlett
      åtgärden.
        Om en gärning har prövats i straf-
      frättslig ordning, får ett disciplinärt
      förfarande inledas eller fortsättas bara
      om gärningen, av någon annan orsak än
      bristande bevisning, inte har ansetts
      vara något brott.
      19 § Disciplinpåföljd får inte meddelas
      efter det att arbetstagarens anställning
      har upphört eller uppsägning har ägt rum.
       Vad som sägs i första stycket gäller
      inte, om arbetstagaren övergår från en
      myndighet till en annan inom domstols-,
      åklagar- respektive polisväsendet.
      Skadestånd
      20 § Föreskrifterna om skadestånd i 38,
      41 och 42 §§ lagen (1982:80) om
      anställningsskydd skall tillämpas, om en
      myndighet i ett ärende om
      disciplinansvar bryter mot 17-19 §§ eller
      mot föreskrifter om beslutande organ
      eller om omröstning.
       I fråga om avvikelser i kollektivavtal
      från vad som sägs i 41 § lagen om
      anställningsskydd tillämpas 2 § tredje
      stycket samma lag.
      Undantag för vissa arbetstagare
      21 § Föreskrifterna i 14-19 §§ gäller
      inte
        1. dem som kan meddelas
      disciplinpåföljd enligt lagen (1986:644)
      om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.,
      för förseelser som omfattas av den lagen,
        2. hälso- och sjukvårdspersonal, som i
      sin yrkesutövning står under
      Socialstyrelsens tillsyn, för sådana
      förseelser i denna yrkesutövning som
      skall prövas av Hälso- och sjukvårdens
      ansvarsnämnd,
        3. veterinärer, som står under Statens
      jordbruksverks tillsyn, om förseelsen har
      skett i utövningen av veterinäryrket.
      Åtalsanmälan
      22 § Den som är skäligen misstänkt för
      att i sin anställning ha begått brott
      skall anmälas till åtal, om misstanken
      avser
        1. brott enligt 20 kap. 1 och 2 §§ samt
      3 § första stycket brottsbalken,
        2. annat brott, om det kan antas
      föranleda någon annan påföljd än böter.
      Arbetskonflikter
      Inskränkningar i rätten att genomföra
      stridsåtgärder
      23 § I arbeten som består i
      myndighetsutövning eller som är ound-
      gängligen nödvändiga för att genomföra
      myndighetsutövning får stridsåtgärder
      genomföras bara i form av lockout,
      strejk, övertidsvägran eller nyanställ-
      ningsblockad.
       I arbeten som avses i första stycket får
      stridsåtgärder inte genomföras på grund
      av något annat än förhållandet mellan
      arbetsgivare och de arbetstagare som
      omfattas av denna lag.
       Även i andra arbeten än som avses i
      första stycket är stridsåtgärder i syfte
      att påverka inhemska politiska
      förhållanden otillåtna inom lagens
      tillämpningsområde.
      24 § Om det uppkommer tvist huruvida en
      viss stridsåtgärd är tillåten enligt
      denna lag, får åtgärden inte genomföras
      förrän tvisten har avgjorts slutligt.
      Deltagande i stridsåtgärder
      25 § En arbetstagare får delta i en
      stridsåtgärd bara efter beslut av den
      arbetstagarorganisation som har anordnat
      stridsåtgärden.
      26 § En arbetstagarorganisation får inte
      anordna eller på något annat sätt
      föranleda stridsåtgärder som är otillåtna
      enligt 23 eller 24 §. En sådan
      organisation får inte heller genom
      understöd eller på något annat sätt
      medverka vid otillåtna stridsåtgärder.
       Om en arbetstagare som tillhör en
      arbetstagarorganisation planerar att
      inleda eller har inlett en otillåten
      stridsåtgärd, är organisationen skyldig
      att söka hindra åtgärden eller verka för
      att den upphör.
      Överläggningsskyldighet
      27 § Om en arbetstagare som tillhör en
      arbetstagarorganisation har inlett en
      stridsåtgärd i strid mot 25 §, skall
      arbetsgivaren och organisationen
      omedelbart ta upp överläggning med
      anledning av stridsåtgärden och gemensamt
      verka för att den upphör.
       Har något annat inte föreskrivits i
      kollektivavtal, gäller första stycket den
      lokala arbetstagarorganisationen, om det
      finns en sådan organisation.
      Skadestånd
      28 § Om arbetsgivaren bryter mot 23, 24
      eller 27 § eller om arbetstagarorganisa-
      tionen bryter mot 26 eller 27 §, skall
      arbetsgivaren respektive organisationen
      ersätta uppkomna skador enligt de grunder
      som anges i 54, 55, 60 och 61 §§ lagen
      (1976:580) om medbestämmande i arbets-
      livet, även om någon förpliktelse till
      följd av ett kollektivavtal inte har
      satts åt sidan.
       Detsamma gäller en arbetstagare som
      bryter mot 23, 24 eller 25 §, om något
      annat inte följer av 29 §.
      29 § Har arbetstagarorganisationen inlett
      eller orsakat en stridsåtgärd som är
      otillåten enligt 23 eller 24 §, får en
      arbetstagare åläggas att betala
      skadestånd för sitt deltagande i åtgärden
      bara om det finns synnerliga skäl för
      det.
      Periodiska hälsoundersökningar
      30 § Om en arbetstagare har
      arbetsuppgifter där brister i
      arbetstagarens hälsotillstånd medför risk
      för människors liv, personliga säkerhet
      eller hälsa eller för betydande skador på
      miljö eller egendom, är arbetstagaren
      efter en särskild uppmaning av
      arbetsgivaren skyldig att regelbundet
      genomgå hälsoundersökningar som är
      nödvändiga för bedömning av huruvida
      arbetstagaren har sådana brister i sitt
      hälsotillstånd.
        Första stycket gäller bara för
      arbetstagare som enligt kollektivavtal
      eller föreskrifter av regeringen är
      skyldiga att genomgå hälsounder-
      sökningarna. Kollektivavtalet får
      tillämpas också på arbetstagare som inte
      är medlemmar i den avtalsslutande
      arbetstagarorganisationen, om de
      sysselsätts i sådant arbete som avses med
      avtalet. Föreskrifterna får bara avse
      arbetstagare hos myndigheterna under
      regeringen.
       Om det i en annan lag eller i en
      förordning, som har meddelats med stöd av
      en lag, finns föreskrifter som avviker
      från första eller andra stycket gäller de
      föreskrifterna.
      Skiljande från arbetsuppgifter
      31 § En arbetstagare vid polisväsendet,
      utrikesförvaltningen, Försvarsmakten,
      Fortifikationsverket, Försvarets
      materielverk, Värnpliktsverket,
      Militärhögskolan eller Försvarets
      radioanstalt får med omedelbar verkan
      skiljas från sina arbetsuppgifter, om det
      är nödvändigt med hänsyn till landets
      bästa.
      Arbetstagare i verksledande eller därmed
      jämförlig ställning
      32 § Föreskrifterna om grunden för
      uppsägning eller avskedande, turordning
      vid uppsägning och företrädesrätt till
      återanställning i lagen (1982:80) om
      anställningsskydd skall också tillämpas
      på en arbetstagare i verksledande eller
      därmed jämförlig ställning som är
      anställd tills vidare, om något annat
      inte följer av denna lag eller, såvitt
      rör andra frågor än grunden för
      uppsägning eller avskedande, av
      föreskrifter som regeringen meddelar.
      33 § Är chefen för ett statligt
      affärsverk eller för Statens
      arbetsgivarverk anställd för bestämd tid,
      får han skiljas från sin anställning före
      utgången av denna tid, om det är
      nödvändigt av hänsyn till verkets bästa.
       Är chefen för någon annan
      förvaltningsmyndighet som lyder
      omedelbart under regeringen anställd för
      bestämd tid, får han förflyttas till en
      annan statlig anställning som tillsätts
      på samma sätt, om det är påkallat av
      organisatoriska skäl eller annars är
      nödvändigt av hänsyn till myndighetens
      bästa.
      Statens ansvarsnämnd
      34 § Statens ansvarsnämnd beslutar i
      frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan
      och avskedande, när det gäller
      arbetstagare som anställs av regeringen.
        Regeringen får föreskriva att nämnden
      skall besluta i sådana frågor också när
      det gäller andra arbetstagare.
      Verkställighet av beslut
      35 § Ett beslut om löneavdrag enligt 15 §
      får inte verkställas, förrän beslutet har
      prövats slutligt eller rätten till talan
      har förlorats.
      36 § Ett beslut om skiljande från
      anställningen enligt 33 § första stycket
      gäller omedelbart.
       Ett beslut om förflyttning enligt 33 §
      andra stycket får inte verkställas,
      förrän beslutet har prövats slutligt
      eller rätten till talan har förlorats.
      Beslutet får dock ges omedelbar verkan,
      om det finns synnerliga skäl för det.
      Rättegång
      37 § Mål om tillämpningen av denna lag
      skall handläggas enligt lagen (1974:371)
      om rättegången i arbetstvister.
      38 § I en tvist om ett beslut enligt 31
      eller 36 § får domstolen för tiden fram
      till dess att det finns ett
      lagakraftägande avgörande bestämma att
      beslutet tills vidare inte skall gälla.
      39 § Om en arbetstagare vill söka ändring
      i ett beslut enligt 14 eller 33 §, skall
      han väcka talan inom tre veckor från den
      dag han fick del av beslutet.
      40 § Talan av Riksdagens ombudsmän eller
      Justitiekanslern om ändring av ett beslut
      om disciplinansvar enligt 14 § eller
      avskedande enligt lagen (1982:80) om
      anställningsskydd skall väckas inom tre
      veckor från det att beslutet meddelades.
      41 § Talan om skadestånd enligt 28 eller
      29 § skall väckas inom tre månader från
      det att stridsåtgärden avslutades.
      Tillämpningen av andra författningar
      42 § Föreskrifterna i 2, 21 och 22 §§
      lagen (1976:580) om medbestämmande i
      arbetslivet skall inte tillämpas i
      anställningsförhållanden som avses i
      denna lag.
        Föreskrifterna i 11-14 §§ lagen om med-
      bestämmande i arbetslivet skall inte
      tillämpas, när det gäller beslut om
      disciplinansvar enligt 14 §, åtalsanmälan
      enligt 22 § eller skiljande från
      arbetsuppgifter enligt 31 §.
        För arbetstagare som avses i 1 § skall
      också föreskrifter i andra författningar
      än lagar tillämpas, även om
      föreskrifterna avviker från lagen
      (1982:80) om anställningsskydd.
       1. Denna lag träder i kraft den 1 juli
      1994, då lagen (1976:600) om offentlig
      anställning skall upphöra att gälla.
       2. Om det i någon annan lag eller
      författning än kyrkolagen (1992:300)
      hänvisas till en föreskrift som har
      ersatts genom en föreskrift i denna lag,
      skall i stället den nya föreskriften
      tillämpas.
       3. I fråga om konstitutorial som har
      meddelats före ikraftträdandet skall
      äldre föreskrifter tillämpas.
       4. I fråga om anställnings- eller
      arbetsvillkor för sådana arbetstagare som
      omfattas av denna lag får regeringen
      eller den myndighet som regeringen
      bestämmer tills vidare i författning
      meddela föreskrifter även om villkoret
      kan regleras i avtal. Detta gäller dock
      bara föreskrifter som inte strider mot
      kollektivavtal.
       5. Om det i en författning som inte har
      beslutats av eller med riksdagen har
      meddelats föreskrifter i fråga om
      anställnings- eller arbetsvillkor för
      sådana arbetstagare som omfattas av denna
      lag, skall föreskrifterna upphöra att
      gälla om villkoret regleras genom
      kollektivavtal.
       6. I mål eller ärenden som har påbörjats
      eller avser omständigheter som inträffat
      före ikraftträdandet skall äldre
      föreskrifter tillämpas.
                                                           2
      2  Förslag till
      Lag om fullmaktsanställning
       Härigenom föreskrivs följande.
      Lagens tillämpningsområde
      1 §    Denna lag innehåller föreskrifter
      om sådana arbetstagare hos myndigheter
      under regeringen som är anställda med
      fullmakt.
       Om någon föreskrift i denna lag avviker
      från lagen (1994:000) om offentlig
      anställning, skall den föreskriften
      gälla.
      2 § Lagen gäller inte biskopar eller
      präster som avses i kyrkolagen
      (1992:300).
      Anställning med fullmakt
      3 § En ordinarie domare skall anställas
      med fullmakt. Regeringen bestämmer vilka
      domaranställningar som skall vara ordi-
      narie.
       Regeringen bestämmer vilka arbetstagare
      i övrigt som skall anställas med
      fullmakt.
      Anställningens upphörande
      4 § En arbetstagare får skiljas från
      anställningen bara med stöd av före-
      skrifterna i denna lag.
      Avgångsskyldighet på grund av ålder
      5 § En arbetstagare är skyldig att avgå
      från anställningen vid den ålder som
      anges i författningar eller kollektivav-
      tal om statlig pension.
      Anställningens upphörande på grund av
      sjukdom
      6 § En arbetstagare får entledigas innan
      han har uppnått den ålder som avses i 5
      §,
       1. om han på grund av förlust av eller
      nedsättning i arbetsförmågan är för
      framtiden oförmögen att fullgöra sina
      arbetsuppgifter tillfredsställande, eller
       2. om han på grund av nedsatt
      arbetsförmåga under två år i följd inte
      har tjänstgjort annat än försöksvis under
      kortare tid och det är dels sannolikt att
      han inte kan återinträda i arbete inom
      ytterligare ett år, dels ovisst hur
      arbetsförmågan därefter kommer att
      utveckla sig.
       Första stycket gäller inte om
      arbetstagaren kan förflyttas enligt 8 §.
      Avskedande
      7 § En arbetstagare får avskedas enligt
      föreskrifter i lagen (1982:80) om
      anställningsskydd. I fråga om ordinarie
      domare tillämpas dock regeringsformens
      föreskrifter om vilka omständigheter som
      får läggas till grund för åtgärden.
      Förflyttning
      8 § En arbetstagare får förflyttas till
      en annan statlig anställning med
      fullmakt. En förflyttning till en
      anställning hos en annan myndighet får
      bara ske om arbetsuppgifterna är lik-
      artade eller om arbetstagaren med hänsyn
      till sin utbildning är lämpad för
      anställningen.
       I fråga om ordinarie domare skall dock
      tillämpas vad som sägs om förflyttning i
      regeringsformen.
      Skiljande från arbetsuppgifter
      9 § En arbetstagare vid polisväsendet,
      utrikesförvaltningen, Försvarsmakten,
      Fortifikationsverket, Försvarets
      materielverk, Värnpliktsverket,
      Militärhögskolan eller Försvarets
      radioanstalt får skiljas från sina
      arbetsuppgifter enligt 31 § lagen
      (1994:000) om offentlig anställning.
      Avstängning och läkarundersökning
      Avstängning
      10 §     En arbetstagare får avstängas
      från arbetet
       1. om ett förfarande inleds som syftar
      till att han skall avskedas,
       2. om en åtgärd vidtas för att åtal
      skall väckas mot honom för en gärning som
      kan antas medföra avskedande,
       3. om han inte fullgör sina arbetsupp-
      gifter tillfredsställande och detta beror
      på sjukdom eller något jämförligt
      förhållande, eller
       4. om han inte följer ett beslut om
      läkarundersökning enligt 11 §.
      Läkarundersökning
      11 §     Om en arbetstagare inte fullgör
      sina arbetsuppgifter tillfredsställande
      och det är sannolikt att den bristande
      arbetsförmågan beror på sjukdom eller
      något jämförligt förhållande, får
      beslutas att arbetstagaren skall
      undersökas av en läkare som anvisas
      honom.
      Förhandlingsskyldighet
      12 §     Föreskrifterna om
      förhandlingsskyldighet i 11-14 §§ lagen
      (1976:580) om medbestämmande i
      arbetslivet skall inte tillämpas, när det
      gäller beslut om avstängning enligt 10 §
      eller läkarundersökning enligt 11 §.
       Om det meddelas beslut om avstängning
      och arbetstagaren är fackligt organise-
      rad, skall myndigheten genast underrätta
      den lokala arbetstagarorganisation som
      arbetstagaren tillhör om beslutet.
      Skadestånd
      13 §     Om en myndighet i ett ärende om
      avstängning eller läkarundersökning
      bryter mot någon föreskrift i denna lag
      om handläggningen av ett sådant ärende
      eller mot föreskrifter om beslutande
      organ eller om omröstning, skall
      föreskrifterna om skadestånd i 38, 41 och
      42 §§ lagen (1982:80) om anställnings-
      skydd tillämpas.
       I fråga om avvikelser i kollektivavtal
      från vad som sägs i 41 § lagen om
      anställningsskydd tillämpas 2 § tredje
      stycket samma lag.
      Ordinarie domares tjänstgöringsskyldighet
      14 §     En ordinarie domare är skyldig
      att utföra arbetsuppgifterna i en
      motsvarande eller högre anställning som
      domare vid den domstol där han är
      anställd.
       En ordinarie domare är skyldig att
      tjänstgöra tillfälligt i en annan domstol
      vid sådan handläggning där flera lagfarna
      domare deltar. Tjänstgöringsskyldigheten
      gäller
       1. för en rådman i tingsrätt, som
      ledamot i en annan tingsrätt inom samma
      hovrättsområde,
       2. för en rådman i länsrätt, som ledamot
      i en tingsrätt eller en hovrätt,
       3. för ett kammarrättsråd, som ledamot i
      en hovrätt.
      Statens ansvarsnämnd
      15 §     Statens ansvarsnämnd beslutar i
      frågor om avskedande, avstängning och
      läkarundersökning när det gäller
      ordinarie domare samt andra arbetstagare
      som regeringen bestämmer.
        Första stycket gäller inte
      justitiekanslern, justitieråd och
      regeringsråd.
      Verkställighet av beslut
      16 §     Ett beslut om skiljande från
      anställningen på grund av ålder eller
      sjukdom enligt 5 eller 6 § eller om för-
      flyttning enligt 8 § får inte verk-
      ställas, förrän beslutet har prövats
      slutligt eller rätten till talan har för-
      lorats.
       Ett beslut om avstängning gäller
      omedelbart.
       Ett beslut om läkarundersökning enligt
      11 § får inte läggas till grund för en
      avstängning enligt 10 § 4, förrän be-
      slutet har prövats slutligt eller rätten
      till talan har förlorats.
      Rättegång
      17 §     Mål om tillämpningen av denna
      lag skall handläggas enligt lagen
      (1974:371) om rättegången i arbets-
      tvister.
       Föreskrifter om handläggningen av mål om
      avskedande, avstängning eller läkarunder-
      sökning av justitieråd eller regeringsråd
      finns i regeringsformen.
      18 § I en tvist om tillämpningen av 5 §
      får domstolen för tiden fram till dess
      att det finns ett lagakraftägande
      avgörande bestämma att anställningen
      skall upphöra, när arbetstagaren har
      uppnått den ålder då han enligt nämnda
      paragraf är skyldig att avgå.
        I en tvist om ett avstängningsbeslut
      får domstolen för tiden fram till dess
      att det finns ett lagakraftägande
      avgörande bestämma att beslutet tills
      vidare inte skall gälla.
      19 §     När Högsta domstolen i enlighet
      med regeringsformen eller någon annan lag
      prövar frågor om skiljande från anställ-
      ningen, avstängning eller
      läkarundersökning, skall handläggningen
      ske på det sätt som föreskrivs för
      tvistemål. Vid omröstning skall
      föreskrifterna i 29 kap. rättegångsbalken
      tillämpas.
      20 § Om en arbetstagare vill söka ändring
      i ett beslut om skiljande från
      anställningen på grund av ålder eller
      sjukdom enligt 5 eller 6 §, förflyttning
      enligt 8 § eller läkarundersökning enligt
      11 §, skall han väcka talan inom tre
      veckor från den dag han fick del av
      beslutet.
      21 § Talan av Riksdagens ombudsmän eller
      Justitiekanslern om ändring av ett beslut
      om avskedande eller avstängning enligt
      10 § 1 eller 2 skall väckas inom tre
      veckor från det att beslutet meddelades.
       1. Denna lag träder i kraft den 1 juli
      1994.
       2. Om det i en lag eller någon annan
      författning hänvisas till en föreskrift
      som har ersatts genom en föreskrift i
      denna lag, skall i stället den nya
      föreskriften tillämpas.
       3. I mål eller ärenden som har påbörjats
      eller avser omständigheter som inträffat
      före ikraftträdandet skall lagen
      (1976:600) om offentlig anställning
      tillämpas.
                                                           3
      3  Förslag till
      Lag om ändring i högskolelagen
      (1992:1434)
       Härigenom föreskrivs att 3 kap. 7 §
      högskolelagen (1992:1434) skall ha
      följande lydelse.
      Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse
                      3 kap.
                        7 §
       En lärare vid en högskola får vid sidan
      av sin tjänst inneha anställning eller
      uppdrag eller utöva verksamhet som avser
      forskning eller utvecklingsarbete inom
      tjänstens ämnesområde, om läraren inte
      därigenom skadar allmänhetens förtroende
      för högskolan. Sådan bisyssla skall
      hållas klart åtskild från lärarens
      tjänsteutövning.
       I fråga om            I fråga om
      bisysslor i övrigt    bisysslor i övrigt
      finns bestämmelser i  finns bestämmelser
      lagen (1976:600) om   i lagen (1994:000)
      offentlig anställ-    om offentlig
      ning.                 anställning.
       Denna lag träder i kraft den 1 juli
      1994.
                                                           4
      4  Förslag till
      Lag om ändring i lagen (1989:225) om
      ersättning till
      smittbärare
       Härigenom föreskrivs att 7 § lagen
      (1989:225) om ersättning till smittbärare
      skall ha följande lydelse.
      Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse
                         7 §
       Om smittbäraren har   Om smittbäraren
      inkomst av            har inkomst av
      anställning från en   anställning från en
      arbetsgivare som      arbetsgivare som
      avses i 1 kap. 1 §    avses i 1 eller 2 §
      lagen (1976:600) om   lagen (1994:000) om
      offentlig             offentlig
      anställning för tid   anställning för tid
      som avses i 3 §       som avses i 3 §
      utges smitt-          utges smitt-
      bärarpenning endast   bärarpenning endast
      till den del denna    till den del denna
      överstiger            överstiger
      inkomsten.            inkomsten.
       Denna lag träder i kraft den 1 juli
      1994.
                                                           5
      5  Förslag till
      Lag om ändring i lagen (1988:1385) om
      Sveriges riksbank
       Härigenom föreskrivs att 37 § lagen
      (1988:1385) om Sveriges riksbank skall ha
      följande lydelse.
      Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse
                        37 §
       Enligt                Enligt
      förutsättningar som   förutsättningar som
      anges i 4 kap. 2 §    anges i 6 §
      punkterna 2 och 3     punkterna 2 och 3
      lagen (1976:600) om   lagen (1994:000) om
      offentlig an-         offentlig an-
      ställning får riks-   ställning får Riks-
      banken i särskilda    banken i särskilda
      fall besluta att      fall besluta att
      endast svensk med-    endast svenska med-
      borgare får inneha    borgare får vara
      eller utöva tjänst    anställda inom
      inom riksbanken.      Riksbanken.
       Denna lag träder i kraft den 1 juli
      1994.
                                                           6
      6 Förslag till
      Lag om ändring i arbetsrättsliga
      beredskapslagen (1987:1262)
       Härigenom föreskrivs att det i
      arbetsrättsliga beredskapslagen
      (1987:1262) skall införas en ny paragraf,
      10 §, av följande lydelse.
      Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse
                            10 §  Kommer riket
                            i krig, får
                            arbetstagare som
                            avses i 1 § 1-3
                            lagen (1994:000) om
                            offentlig
                            anställning inte
                            utan tillstånd
                            lämna sin
                            anställning. Så
                            snart kriget har
                            upphört och innan
                            pågående eller
                            nästkommande
                            riksmöte avslutas,
                            skall regeringen
                            föreskriva att
                            bestämmelsen inte
                            längre skall
                            tillämpas.
                              Om riket är i
                            krigsfara, får
                            regeringen
                            föreskriva att
                            arbetstagare som
                            avses i första
                            stycket inte utan
                            tillstånd får lämna
                            sin anställning. En
                            sådan föreskrift
                            upphör att gälla,
                            om den inte
                            underställs
                            riksdagen inom en
                            månad efter
                            beslutet om detta
                            eller, om riksmöte
                            inte pågår, efter
                            det att närmast
                            följande riksmöte
                            har börjat samt
                            godkänns av
                            riksdagen inom två
                            månader efter
                            underställningen.
                            Så snart krigsfaran
                            har upphört och
                            innan pågående
                            eller nästkommande
                            riksmöte har avslu-
                            tats, skall
                            regeringen upphäva
                            en sådan
                            föreskrift.
                              Särskilda
                            föreskrifter finns
                            i lagar och andra
                            författningar om
                            vissa andra
                            anställnings- och
                            arbetsvillkor vid
                            krig eller
                            krigsfara eller
                            annars vid sådana
                            utomordentliga
                            förhållanden som är
                            föranledda av krig.
                            Regeringen får
                            därutöver meddela
                            sådana
                            föreskrifter, i den
                            mån det är
                            nödvändigt för
                            statens verksamhet.
       Denna lag träder i kraft den 1 juli
      1994.
                                                           7
      7  Förslag till
      Lag om ändring i lagen (1986:765) med
      instruktion för
      Riksdagens ombudsmän
       Härigenom föreskrivs att 21 § lagen
      (1986:765) med instruktion för Riksdagens
      ombudsmän skall ha följande lydelse.
      Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse
                       21 §1
       Ombudsman skall verkställa de
      utredningsåtgärder som  fordras för
      prövning av klagomål och andra ärenden.
       När ombudsman enligt regeringsformens
      föreskrifter begär upplysningar och
      yttranden i andra ärenden än dem där han
      har beslutat att inleda förundersökning,
      får han förelägga vite om högst 1 000
      kronor. Ombudsman får utdöma försuttet
      vite.
       Kan det misstänkas    Kan det misstänkas
      att befatt-           att befatt-
      ningshavare som       ningshavare som
      omfattas av be-       omfattas av be-
      stämmelserna om       stämmelserna om
      disciplinansvar i     disciplinansvar i
      lagen (1976:600) om   lagen (1994:000) om
      offentlig an-         offentlig an-
      ställning har gjort   ställning har gjort
      sig skyldig till      sig skyldig till
      tjänsteförseelse,     tjänsteförseelse,
      för vilken disci-     för vilken disci-
      plinpåföljd bör       plinpåföljd bör
      åläggas, och kan det  åläggas, och kan
      befaras att           det befaras att en
      skriftlig anmaning    skriftlig under-
      enligt 14 kap. 1 §    rättelse enligt 17
      första stycket        § nämnda lag inte
      nämnda lag inte kan   kan tillställas
      tillställas honom     honom inom två år
      inom två år efter     efter förseelsen,
      förseelsen, får       får ombudsman
      ombudsman utfärda     utfärda motsvarande
      motsvarande           underrättelse. Vad
      anmaning. Vad som nu  som nu har sagts
      har sagts gäller      gäller även för den
      även för den som      som omfattas av
      omfattas av           bestämmelser om
      bestämmelser om       disciplinansvar och
      disciplinansvar och   om motsvarande un-
      om anmaning eller     derrättelse i någon
      motsvarande un-       annan författning.
      derrättelse i någon
      annan författning.
       När ombudsman är närvarande vid domstols
      eller myndighets överläggningar har han
      ej rätt att yttra sin mening.
       Denna lag träder i kraft den 1 juli
      1994.
      1Senaste lydelse 1987:995.
                                                           8
      8  Förslag till
      Lag om ändring i polislagen (1984:387)
       Härigenom föreskrivs att det i
      polislagen (1984:387) skall införas en ny
      paragraf, 7 a §, och närmast före 7 a §
      en ny rubrik av följande lydelse.
      Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse
                           Förflyttning
                            7 a §  En
                            arbetstagare som är
                            anställd vid
                            Rikspolisstyrelsen
                            för arbete i
                            polisverksamhet för
                            att förebygga och
                            avslöja brott mot
                            rikets säkerhet får
                            förflyttas till en
                            annan statlig
                            anställning enligt
                            de närmare
                            föreskrifter som
                            regeringen med-
                            delar. En arbets-
                            tagare som är
                            polisman får därvid
                            endast förflyttas
                            till en annan
                            anställning som
                            polisman.
                             Förflyttning
                            enligt första
                            stycket till en
                            anställning hos en
                            myndighet inom
                            något annat
                            verksamhetsområde
                            från ske endast om
                            arbetsuppgifterna
                            är likartade eller
                            arbetstagaren med
                            hänsyn till sin
                            utbildning är
                            lämpad för anställ-
                            ningen.
                             I mål eller
                            ärenden om för-
                            flyttning skall 36
                            § andra stycket, 37
                            och 39 §§ lagen
                            (1994:000) om
                            offentlig anställ-
                            ning tillämpas.
       Denna lag träder i kraft den 1 juli
      1994.
                                                           9
      9  Förslag till
      Lag om ändring i lagen (1983:1061) med
      instruktion för
      Riksdagens förvaltningskontor
       Härigenom föreskrivs att 12 och 14 a §§
      lagen (1983:1061) med instruktion för
      Riksdagens förvaltningskontor1 skall ha
      följande lydelse.
      Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse
                        12 §
       Förvaltningsstyrelsen skall
       1. i enlighet med denna instruktion
      fastställa den närmare inriktningen av
      förvaltningskontorets verksamhet samt
      pröva om verksamheten bedrivs effektivt
      och i överensstämmelse med den angivna
      inriktningen,
       2. avgöra frågor om slutande av
      kollektivavtal med arbetstagarnas
      huvudorganisationer, om avbrytande av
      annan förhandling än förhandling i tvist
      om avtal, om lockout eller annan
      stridsåtgärd samt andra för-
      handlingsfrågor som är av principiell
      natur eller har större ekonomisk
      betydelse eller är gemensamma för
      riksdagen och dess myndigheter ävensom
      frågor om avses i 2 § femte stycket,
       3. besluta om föreskrifter som enligt
      denna lag eller andra författningar får
      meddelas av förvaltningskontoret,
       4. fastställa arbetsordning för
      förvaltningskontoret och avgöra viktigare
      frågor i övrigt om organisation och
      arbetsformer,
       5. besluta om         5. besluta om
      inrättande och        anställning av
      indragning av         kanslichef, biträ-
      permanenta tjänster   dande kammar-
      samt om tillsättning  sekreterare, före-
      av tjänst som         dragande i
      kanslichef, biträ-    utskottsorganisa-
      dande kammar-         tionen, förhand-
      sekreterare, före-    lingschef,
      dragande i utskotts-  förvaltningsjurist,
      organisationen och    enhetschef vid
      som enhetschef vid    förvaltnings-
      förvaltningskontoret  kontoret och andra
      eller därmed          arbetstagare som
      likställd eller       förvaltnings-
      högre tjänst,         styrelsen
                            bestämmer,
       6. besluta i frågor som avses i 2 §
      femte stycket,
       7. avgöra andra       7. avgöra andra
      viktigare             viktigare personal-
      personalärenden utom  ärenden utom frågor
      frågor som avses i    som skall prövas av
      15 kap. 3 § lagen     Riksdagens
      (1976:600) om         ansvarsnämnd enligt
      offentlig anställ-    lagen (RFS 1980:4)
      ning,                 om beslutande organ
                            i frågor om
                            disciplinansvar
                            m.m. beträffande
                            arbetstagare hos
                            riksdagen och dess
                            myndigheter, eller
                            av
      personalansvarsnämnden
                            enligt 14 a §,
      1Lagen omtryckt
      1991:366.
       8. besluta i frågor om tilllämpning av
      bestämmelser om ledamöternas ekonomiska
      villkor och om arvoden för uppdrag inom
      riksdagen, dess
      myndigheter och organ samt i frågor om
      ekonomiska villkor i övrigt för
      riksdagsledamöterna, allt i den mån
      frågorna inte är rutinmässiga,
       9. besluta om framställningar till
      riksdagen,
       10. besluta i viktigare frågor om
      lokaler och bostäder,
       11. fastställa bokslut och besluta i
      frågor om revision,
       12. besluta i frågor enligt lagen
      (1983:953) om säkerhetsskydd i riksdagen
      utom i de fall där beslutanderätten
      enligt lagen tillkommer
      förvaltningsdirektören eller
      säkerhetschefen,
       13. avge verksamhetsberättelse,
       14. besluta i andra frågor som är av
      principiell natur eller i övrigt av
      större betydelse eller som
      förvaltningsdirektören hänskjuter till
      styrelsen.
                       14 a §
       Frågor som avses i    En
      15 kap. 3 § lagen
      personalansvarsnämnd
      (1976:600) om         beslutar i frågor
      offentlig             om disciplinansvar
      anställning och som   och åtalsanmälan
      inte gäller           enligt lagen
      innehavare av tjänst  (1994:000) om
      som kanslichef,       offentlig
      biträdande kammar-    anställning samt om
      sekreterare,          avskedande enligt
      föredragande i        lagen (1982:80) om
      utskotts-             anställningsskydd
      organisationen,       när det gäller
      enhetschef vid        arbetstagare som
      förvaltningskontoret  inte skall
      eller därmed          anställas genom
      likställda eller      beslut av
      högre befatt-         Riksdagens
      ningshavare skall
      förvaltningsstyrelse.
      prövas av en          Förvalt-
      personalansvars-      ningsdirektören är
      nämnd. Förvalt-       ordförande i
      ningsdirektören är    personalansvars-
      ordförande i          nämnden. Bestäm-
      personalansvars-      melser om nämndens
      nämnden. Bestäm-      sammansättning i
      melser om nämndens    övrigt och om dess
      sammansättning i      verksamhet meddelas
      övrigt och om dess    i arbetsordningen.
      verksamhet meddelas   I lagen (RFS
      i arbetsordningen. I  1980:4) om beslu-
      lagen (RFS 1980:4)    tande organ i
      om beslutande organ   frågor om disci-
      i frågor om disci-    plinansvar m.m.
      plinansvar m.m.       beträffande
      beträffande           arbetstagare hos
      arbetstagare hos      riksdagen och dess
      riksdagen och dess    myndigheter finns
      myndigheter finns     bestämmelse som är
      bestämmelse som är    tillämplig vid
      tillämplig vid        omröstning inom
      omröstning inom       nämnden.
      nämnden.
       Denna lag träder i kraft den 1 juli
      1994.
                                                          10
      10  Förslag till
      Lag om ändring i sekretesslagen
      (1980:100)
       Härigenom föreskrivs att 9 kap. 20 §
      sekretesslagen (1980:100)1 skall ha
      följande lydelse.
      Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse
                       9 kap.
                        20 §
       Sekretess gäller      Sekretess gäller
      hos domstol i mål om  hos domstol i mål
      tillämpningen av      om tillämpningen av
      lagen (1982:80) om    lagen (1982:80) om
      anställningsskydd,    anställningsskydd,
      lagen (1976:580) om   lagen (1976:580) om
      medbestämmande i      medbestämmande i
      arbetslivet, 7, 8,    arbetslivet, 31-33
      11 och 13 kap. lagen  §§ lagen (1994:000)
      (1976: 600) om        om offentlig an-
      offentlig an-         ställning, 4-11 §§
      ställning och 15-20   lagen (1994:000) om
      och 22-28 §§ jäm-
      fullmaktsanställning
      ställdhetslagen       och 15-20 och 22-28
      (1991:433) samt i     §§ jämställd-
      mål om kollek-        hetslagen
      tivavtal för uppgift  (1991:433) samt i
      om enskilds           mål om kollek-
      personliga eller      tivavtal för
      ekonomiska för-       uppgift om enskilds
      hållanden, om det     personliga eller
      kan antas att den     ekonomiska för-
      enskilde eller någon  hållanden, om det
      honom närstående      kan antas att den
      lider avsevärd skada  enskilde eller
      eller betydande men   någon honom när-
      om uppgiften röjs.    stående lider
                            avsevärd skada
                            eller betydande men
                            om uppgiften röjs.
       I fråga om uppgift i allmän handling
      gäller sekretessen i högst tjugo år.
       Denna lag träder i kraft den 1 juli
      1994.
      1Lagen omtryckt 1992:1474.
                                                          11
      11  Förslag till
      Lag om ändring i lagen (RFS 1980:4) om
      beslutande organ i frågor om
      disciplinansvar m.m.
      beträffande arbetstagare hos riksdagen
      och dess myndigheter
       Härigenom föreskrivs att 2 och 3 §§
      lagen (RFS 1980:4) om beslutande organ i
      frågor om disciplinansvar m.m. beträff-
      ande arbetstagare hos riksdagen och dess
      myndigheter skall ha följande lydelse.
      Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse
                        2 §
       Frågor som avses i    Frågor om
      15 kap. 1-3 §§ lagen  disciplinansvar och
      (1976:600) om of-     åtalsanmälan enligt
      fentlig anställning   lagen (1994:000) om
      prövas av den myn-    offentlig anställ-
      dighet under vilken   ning och frågor om
      arbetstagaren lyder,  anställningens upp-
      om ej annat följer    hörande prövas av
      av 3 §.               den myndighet där
                            arbetstagaren är
                            anställd, om inte
                            något annat följer
                            av 3 §.
                        3 §
       I fråga om den som    Riksdagens
      innehar eller         ansvarsnämnd be-
      uppehåller tjänst     slutar i frågor om
      som byråchef, därmed  disciplinansvar
      jämställd eller       och åtalsanmälan
      högre tjänst eller    enligt lagen
      annan tjänst som      (1994:000) om
      riksdagens            offentlig
      förvaltningsstyrelse  anställning samt om
      bestämmer prövas      avskedande enligt
      fråga som avses i 15  lagen (1982:80) om
      kap. 3 § lagen        anställningsskydd
      (1976:600) om         när det gäller
      offentlig an-         arbetstagare som
      ställning av en       skall anställas
      särskild nämnd,       genom beslut av
      riksdagens ansvars-   Riksdagens förvalt-
      nämnd.                ningsstyrelse och
                            andra arbetstagare
                            som styrelsen
                            bestämmer.
       Nämnden skall bestå   Nämnden består av
      av ordförande, vice   ordförande, vice
      ordförande och tre    ordförande och tre
      andra ledamöter.      andra ledamöter.
      Ordföranden och vice  Ordföranden och
      ordföranden skall     vice ordföranden
      vara lagfarna och     skall vara jurister
      dessutom erfarna i    och ha erfarenhet
      domarvärv.            som domare.
       Denna lag träder i kraft den 1 juli
      1994.
                                                          12
      12  Förslag till
      Lag om ändring i lagen (1974:371) om
      rättegången i
      arbetstvister
       Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 §
      lagen (1974:371) om rättegången i
      arbetstvister1 skall ha följande lydelse.
      Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse
                       1 kap.
                        2 §2
       Denna lag tillämpas ej på
       1. mål som enligt lag får upptas endast
      av viss tingsrätt eller som skall
      handläggas av tingsrätt i annan
      sammansättning än som anges i rätte-
      gångsbalken,
       2. mål som skall handläggas av tingsrätt
      med tillämpning av konkurslagen
      (1987:672) eller ackordslagen (1970:847),
       3. mål om skadestånd i anledning av
      brott, om talan föres i samband med åtal
      för brottet,
       4. mål om ersättning för yrkesskada, när
      tvisten ej rör kollektivavtals rätta
      innebörd.
       Lagen skall inte      Lagen skall inte
      tillämpas på mål som  tillämpas på mål
      rör arbetstagare med  som rör arbets-
      statligt reglerad     tagare som avses i
      anställning eller     1 § lagen
      anställning hos       (1994:000) om
      riksdagen, när        offentlig
      tvisten gäller        anställning, när
       1. fråga som rör     tvisten gäller
      tillsättning av
      tjänst utan att en-    1. fråga som rör
      bart avse tvist om    anställning av
      kollektivavtal,       arbetstagare utan
       2.                   att enbart avse
      tjänstgöringsskyldig- tvist om kol-
      het enligt 5 kap.     lektivavtal,
      lagen (1976:600) om    2.
      offentlig
      tjänstgöringsskyldig-
      anställning.          het för ordinarie
                            domare enligt lagen
                            (1994:000) om full-
                            maktsanställning.
                             3.
      tjänstgöringsskyldighet
                            enligt 10 §
                            arbetsrättsliga
                            beredskapslagen
                            (1987:1262).
       Lagen skall inte heller tillämpas på
      andra mål som rör arbetstagare hos ar-
      betsgivare med offentlig ställning, när
      tvisten gäller en fråga som är reglerad i
      lag eller annan författning och det i
      samma författning föreskrivs att beslut i
      frågan får överklagas hos regeringen, en
      förvaltningsdomstol eller en
      förvaltningsmyndighet.
       Denna lag träder i kraft den 1 juli
      1994.
      1Lagen omtryckt 1977:530.
      2Senaste lydelse 1987:683.
                                                          13
      13  Förslag till
      Lag om ändring i lagen (1965:61) om
      behörighet att utöva veterinäryrket m.m.
        Härigenom föreskrivs att 3 § lagen
      (1965:61) om behörighet att utöva
      veterinäryrket m.m. skall ha följande
      lydelse.
      Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse
                        3 §1
      Har legitimerad veterinär genom dom som
      vunnit laga kraft
        dömts till fängelse för brott som han
        förövat under utövning av
        veterinäryrket,
        dömts till fängelse i minst sex månader
      för annat brott,
        funnits skyldig till medverkan till
      obehörig utövning av veterinäryrket eller
      funnits skyldig till medverkan till
      smittfarligt kvacksalveri på djur,
       eller har             eller har
      legitimerad           legitimerad
      veterinär, som        veterinär, som
      omfattas av lagen     omfattas av lagen
      (1976:600) om         (1994:000) om
      offentlig             offentlig
      anställning, för      anställning, för
      brott eller           brott eller
      förseelse, som han    förseelse, som han
      har begått under      har begått
      utövning av           under utövning av
      veterinäryrket,       veterinäryrket,
      blivit avskedad       blivit avskedad
      genom beslut som      genom beslut som
      vunnit laga kraft,    vunnit laga kraft,
      äger Jordbruksverket återkalla hans
      legitimation, om han genom brottet
      eller förseelsen visat sig icke vara
      skickad att utöva veterinäryrket.
       Denna lag träder i kraft den 1 juli
      1994.
      1Senaste lydelse 1991:383.
                                                          14
      Finansdepartementet
      Utdrag ur protokoll vid
      regeringssammanträde den 9 december 1993
      Närvarande: statsministern Bildt,
      ordförande, och statsråden B. Westerberg,
      Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund,
      Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel,
      Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck,
      Davidson, Könberg, Lundgren, Unckel, P.
      Westerberg
      Föredragande: statsrådet Wibble
      Proposition om en ändrad lagstiftning för
      statsanställda m.fl.
      1 Inledning
      Regeringen uppdrog i oktober 1989 åt en
      särskild utredare (f.d. generaldirektören
      Börje Hårdefelt) att se över
      lagstiftningen om offentlig anställning.
      I uppdraget ingick bl.a. att med förtur
      särskilt överväga vissa frågor som rör
      periodiska hälsoundersökningar i
      offentliga anställningar.
       Utredningen antog namnet LOA-utredningen
      (C 1989:07).
       I mars 1991 överlämnades delbetänkandet
      Periodiska hälsoundersökningar i vissa
      statliga, kommunala och landstingskom-
      munala anställningar (SOU 1991:29).
       Till protokollet i detta ärende bör
      fogas utredningens sammanfattning av sitt
      delbetänkande som bilaga 1 och det
      lagförslag som läggs fram i betänkandet
      som bilaga 2.
       Delbetänkandet har remissbehandlats i
      vanlig ordning. En förteckning över
      remissinstanserna bör fogas till
      protokollet i detta ärende som bilaga 3.
      En sammanställning av remissyttrandena
      finns tillgänglig i Finansdepartementet
      (dnr 4853/91).
       I augusti 1992 överlämnades
      LOA-utredningens huvudbetänkande Enklare
      regler för statsanställda (SOU 1992:60).
       Till protokollet i detta ärende bör
      fogas utredningens sammanfattning av sitt
      huvudbetänkande som bilaga 4 och en del
      av de lagförslag som läggs fram i
      betänkandet som bilaga 5.
       Också huvudbetänkandet har
      remissbehandlats. En förteckning över
      remissinstanserna bör fogas till
      protokollet i detta ärende som bilaga 6.
      En sammanställning av remissyttrandena
      finns tillgänglig i Finansdepartementet
      (dnr 3703/92).
       Jag tar här främst upp frågor som kräver
      lagstiftning när det gäller de
      statsanställdas och
      försäkringskasseanställdas arbets- och
      anställningsförhållanden.
      Lagrådet
      Regeringen beslutade den 30 september
      1993 att inhämta Lagrådets yttrande över
      förslag till lag om offentlig
      anställning, lag om fullmaktsanställning,
      lag om ändring i lagen (1974:371) om
      rättegången i arbetstvister samt lag om
      ändring i polislagen (1984:387). De
      förslag som remitterades till Lagrådet
      bör fogas till protokollet som bilaga 7.
       Lagrådets yttrande bör fogas till
      protokollet som bilaga 8.
       Jag har i allt väsentligt följt
      Lagrådets förslag. Därutöver har vissa
      redaktionella ändringar gjorts i
      lagtexten. Jag återkommer till Lagrådets
      synpunkter i författningskommentaren.
       Övriga lagförslag består av rena
      konsekvensändringar o.d. I den delen får
      det anses att Lagrådets hörande skulle
      sakna betydelse på grund av frågans
      beskaffenhet. Lagförslagen kan därför bli
      föremål för proposition till riksdagen
      utan föregående lagrådsprövning.
      2  Allmänna utgångspunkter
      2.1  Förutsättningar för offentlig
      förvaltning
      Stora förändringar har skett inom svensk
      offentlig verksamhet under de senaste 30
      åren. De tidigare mycket formbundna
      handläggnings- och beslutsprocesserna har
      på ett stort antal områden förenklats.
      Enskilda arbetstagare har fått förändrade
      och vidgade uppgifter. Inom den rena
      myndighetsutövningen har den enskilde
      medborgarens rättssäkerhet i
      betydelsefulla avseenden stärkts genom
      att möjligheterna till överklagande
      förändrats och förbättrats. Formerna för
      kontakter mellan medborgare och
      myndigheter har förändrats. Myndigheter
      vägleder och hjälper enskilda i större
      utsträckning än tidigare.
       Verksamhet som inte innefattar
      myndighetsutövning har i många fall
      överförts till andra juridiska former,
      företrädesvis bolags- och stiftelseform,
      eller lagts ut på entreprenad.
       Ett viktigt skäl för förändringarna
      under senare år har varit att öka den
      offentliga sektorns effektivitet.
       Förändringarna inom den offentliga
      sektorn utsätts i viss utsträckning för
      kritik. En del av kritikerna pekar på
      risker att det sker en sammanblandning
      mellan olika uppgifter inom en myndighet
      och att ovälden i myndighetsutövningen
      kan bli lidande.
       I en demokratisk rättsstat är det
      grundläggande att den offentliga makten
      utövas under lagarna. Det är också
      utomordentligt viktigt att myndigheterna
      är oberoende och opartiska i sitt
      beslutsfattande. "Serviceanda" eller
      effektivitet får aldrig stå i motsättning
      till att alla medborgare måste kunna lita
      på att de som utövar myndighetsmakt gör
      detta opartiskt och självständigt.
       Sverige är ett rättssamhälle. Felgreppen
      inom offentlig maktutövning är få. Inte
      desto mindre anser jag att det finns
      anledning att noga överväga dessa frågor
      inför framtiden för att undvika att krav
      på t.ex. hög effektivitet, god service
      eller andra samhällsintressen leder till
      en konflikt med en rättssäker och
      oberoende myndighetsutövning.
       De beslut som fattas av de folkvalda
      församlingarna och de av dessa valda
      organen måste snabbt få genomslag i den
      offentliga sektorn. Mot detta måste
      ställas kraven på rättssäkerhet och på en
      oväldig och opartisk prövning av enskilda
      ärenden inom myndigheter. Riskerna med
      nya organisationsformer måste i detta
      avseende analyseras, liksom möjligheten
      för den enskilde att förstå hur ett
      ärende beretts och vem som fattar beslut
      och på vilken grund.
       En annan aspekt är de speciella
      förhållanden som råder inom delar av den
      offentliga sektorn vid arbetskonflikter
      och förutsättningarna för att alltid
      kunna ge medborgarna såväl skydd som
      garantier för rättssäkerhet.
       Inom regeringskansliet pågår
      beredningsarbete för att initiera en
      inledande analys av nyssnämnda och
      närliggande frågor i syfte att så snart
      som möjligt få till stånd en fördjupad
      genomgång av de frågor som jag nu berört
      och de utredningsbehov som analysen kan
      ge upphov till.
        Ett sådant arbete måste omfatta en rad
      olika aspekter på den offentliga
      maktutövningen både i stat, kommuner och
      landsting.
       Som jag har exemplifierat kan detta
      framtida analys- och utredningsarbete
      således även beröra vissa arbetsrättsliga
      frågor beträffande förhållandet mellan
      stat och kommun och dess anställda.
       Samtidigt har det skett en betydelsefull
      utveckling inom den statliga
      förvaltningen som motiverar att redan nu
      göra en genomgripande genomgång av lagen
      (1976:600) om offentlig anställning - LOA
      (omtryckt 1991:600, ändrad senast
      1992:1410).
       De förändringar av reglerna i LOA som
      jag föreslår i det följande syftar till
      att förenkla och förbättra hanteringen av
      personalfrågor inom statsförvaltningen
      utan att detta skall ha några negativa
      effekter för medborgarnas rättssäkerhet.
      Av praktiska skäl väljer jag att i likhet
      med LOA-utredningen föreslå en ny lag,
      som - för att markera att det materiella
      innehållet i de nödvändiga
      specialreglerna för den statliga sektorn
      förblir oförändrat - bör ha samma namn
      som den nu gällande lagen.
       Med hänsyn till de särskilt höga krav
      som ställs framför allt i den
      rättsvårdande verksamheten föreslår jag
      specialregler för fullmaktsanställda.
      Dessa bör samlas i en särskild lag, lagen
      om fullmaktsanställning.
      2.2  Utvecklingen inom statsförvaltningen
      Före förhandlingsrättsreformen år 1965
      vilade anställningen som statlig
      tjänsteman helt och hållet på
      offentligrättslig grund. Allt som rörde
      statstjänstemännens anställningsför-
      hållanden reglerades genom offentlig-
      rättsliga föreskrifter och beslut.
       Numera anses det att även statliga
      anställningar vilar på en civilrättslig
      grund i form av enskilda
      anställningsavtal mellan en anställd och
      hans anställningsmyndighet, även om där
      finns klara offentligrättsliga inslag,
      t.ex. att anställningsmyndighetens
      formella ingående av sådana avtal har
      formen av ett myndighetsbeslut.
       Inom den kommunala sektorn regleras
      sedan länge anställningsförhållandena i
      mycket liten utsträckning på offent-
      ligrättslig väg utan i stället främst
      genom kollektivavtal på samma sätt som på
      den privata arbetsmarknaden.
       I statsförvaltningen har under lång tid
      förekommit en central reglering och
      detaljstyrning inom det personalpolitiska
      området. Regeringen, och sedermera också
      de centrala parterna på den statliga
      arbetsmarknaden, beslutade tidigare i
      detalj i frågor som rörde bemanning och
      anställningsvillkor inom de statliga
      myndigheterna. Myndigheterna hade inte
      något egentligt eget utrymme för att
      avgöra sådana frågor. Situationen är i
      dag annorlunda. Numera har de olika
      anställningsmyndigheterna fått ett större
      och mera markerat arbetsgivaransvar genom
      att beslutanderätten i flera frågor
      decentraliserats till dem.
       Staten har i materiellt hänseende
      tidigare varit föregångare inom det
      personalpolitiska området, bl.a. i fråga
      om anställningstrygghet och rätt till
      tjänstepension. Numera är
      anställningstrygghet och förmåner i
      princip likvärdiga över hela arbets-
      marknaden.
       Med hänsyn till statsförvaltningens
      särart är det emellertid nödvändigt att i
      vissa fall finna andra lösningar i t.ex.
      personalpolitiska frågor än som gäller
      för arbetsmarknaden i övrigt. Men det är
      enligt min uppfattning inte längre
      sakligt  motiverat att behålla alla de
      särlösningar som utvecklats. I vissa fall
      har dessa särregleringar bidragit till
      att skapa behov av kraftigt
      dimensionerade personaladministrativa
      funktioner hos de statliga myndigheterna.
      2.3 Den framtida regleringen
      De centrala parterna på den statliga
      arbetsmarknaden har under senare år gått
      ifrån de statliga särlösningarna på
      nästan alla avtalsbara områden och
      utvecklat lösningar som i princip stämmer
      överens med vad som gäller inom den
      privata sektorn. Det statliga
      lönesystemet har förändrats från ett
      detaljreglerat system till ett system med
      individuellt differentierad lönesättning.
      Ett nytt trygghetsavtal har vidare
      förhandlats fram som i stora delar
      stämmer överens med förhållandena på den
      privata arbetsmarknaden. Särskilda
      affärsverks- och bolagsavtal, anpassade
      till de verksamheter som bedrivs i dessa
      former, har träffats. Ett nytt pensions-
      avtal som ansluter till den övriga
      arbetsmarknaden har också träffats. Även
      i övrigt ansluter villkoren i de statliga
      avtalen närmare till vad som gäller på
      den övriga arbetsmarknaden.
       Regeringens allmänna strävanden är att
      ta bort all onödig reglering av olika
      områden inom det svenska samhället. En
      given utgångspunkt är därvid att så långt
      det är lämpligt försöka begränsa också
      den särskilda författningsreglering som
      gäller genom LOA och anslutande för-
      fattningar, främst
      anställningsförordningen (1965:601,
      omtryckt 1990:98, ändrad senast 1992:35).
       Regelsystemet anses ge små möjligheter
      till anpassning till skillnader i olika
      verksamheter och ge en dålig motivation
      för myndigheternas ledningar att mera
      aktivt utöva sin roll som arbetsgivare.
      Regelsystemets komplexitet medför också
      tillämpningssvårigheter. Förekomsten av
      dubbla regelsystem på arbetsmarknaden kan
      ibland göra det svårt att överblicka
      vilka regler som gäller.
       Regeringsformen förutsätter en
      offentligrättslig reglering av vissa
      frågor som rör de statsanställda. Enligt
      11 kap. 10 § skall grundläggande
      bestämmelser om statstjänstemännens
      rättsställning i andra hänseenden än som
      berörs i regeringsformen meddelas i lag.
      Bestämmelsen gäller för alla
      statsanställda oberoende av vilka
      arbetsuppgifter som de utför.
       Kravet på lagform vänder sig åt två håll
      genom att begränsa dels regeringens
      normgivningsmöjligheter, dels
      handlingsfriheten för de avtalsslutande
      parterna på den statliga arbetsmarknaden.
       Regeln i 11 kap. 10 § har ytterligare en
      funktion. Genom att lagkravet endast tar
      sikte på de grundläggande bestämmelserna
      om statstjänstemännens rättsställning,
      har regeringen en vidsträckt möjlighet
      att styra förvaltningsorganisationen i de
      avseenden som inte är lag- eller
      avtalsreglerade.
       Grundlagens krav skall vara en utgångsp-
      unkt för den framtida regleringen.
      Därutöver kan ibland allmänna
      lämplighetsskäl tala för en särskild
      lagstiftning i frågor som är speciella
      för de statsanställda. Dessa frågor
      behöver dock inte i alla detaljer
      regleras i lag.
       Genom att använda lagstiftningen som
      styrmedel kan riksdagen och regeringen
      också tydligare markera de särskilda krav
      på statlig anställning som behövs för att
      få till stånd en bra statlig verksamhet.
      Lagstiftningen garanterar också riksdagen
      ett särskilt inflytande i viktigare
      frågor som avser de statsanställdas
      rättsställning. Även från rättssäkerhets-
      synpunkt finns skäl som talar för att
      använda lagstiftningstekniken i vissa
      fall.
       Enligt min uppfattning bör med dessa
      utgångspunkter en offentligrättslig
      reglering främst vara förbehållen för-
      hållanden eller omständigheter som är en
      följd av att statliga myndigheter utövar
      verksamheter som ingår som grundelement i
      statens relation till medborgarna. Det är
      fråga om arbetsuppgifter inom sådana
      skatte- och avgiftsfinansierade verksam-
      heter som typiskt sett hör hemma i den
      offentliga sektorn. Det är också inom
      sådana verksamheter som riksdagen och
      regeringen har intresse av att reglera
      förhållanden för att garantera
      effektivitet och rättssäkerhet. Det kan
      vara arbetsuppgifter som är förenade med
      maktutövning gentemot allmänheten, t.ex.
      den polisiära verksamheten.
       Syftet med en särskild reglering för
      statsanställda bör alltså inte primärt
      vara att reglera förhållandet mellan
      arbetsgivare och arbetstagare. Syftet bör
      i stället vara att genom denna reglering
      tillgodose de allmänintressen som gör sig
      gällande vid utövandet av statlig
      verksamhet.
       Vad gäller EES-avtalet kan vidare nämnas
      att avtalet bl.a. innebär att svenska
      regler skall stämma överens med de
      EG-direktiv som berör arbetsrätten. Jag
      anser i likhet med LOA-utredningen att
      några lagändringar med anledning av
      EES-avtalet inte behövs på det
      personalpolitiska området.
       Ett genomförande av förslaget till en ny
      LOA m.m. kräver följdändringar i andra
      författningar. Det finns bl.a. ett stort
      antal författningar i vilka hänvisningar
      görs till olika bestämmelser i nuvarande
      LOA.
        När det gäller förslag till
      förordningsändringar avser jag att i
      vanlig ordning senare återkomma till
      regeringen.
      Ändringar i LAS m.m.
      Lagen (1982:80) om anställningsskydd
      (ändrad senast 1993:718), LAS, gäller
      arbetstagare i allmän eller enskild
      tjänst. Sedan en tid tillbaka arbetar en
      kommitté, 1992 års arbetsrättskommitté (A
      1991:05), med en översyn av den
      arbetsrättsliga lagstiftningen. Kommittén
      har den 5 maj i år lämnat över del-
      betänkandet Ny anställningsskyddslag (SOU
      1993:32) som har remissbehandlats.
       På grundval av detta betänkande har
      regeringen nyligen i en proposition
      (prop. 1993/94:67, bet. 1993/94:AU4) om
      ändringar i lagen om anställningsskydd
      och i lagen om medbestämmande i
      arbetslivet föreslagit i huvudsak
      följande ändringar i LAS.
       Den tillåtna anställningstiden för
      visstidsanställning vid arbetsanhopning
      förlängs från sammanlagt högst sex
      månader till sammanlagt högst tolv
      månader under en tvåårsperiod. Den
      längsta tillåtna prövotiden vid provan-
      ställning förlängs från sex till tolv
      månader. Gällande kollektivavtal som
      innehåller kortare tillåtna avtalstider i
      förhållande till de nya reglerna om
      rätten att visstidsanställa vid
      arbetsanhopning och att provanställa
      skall undanröjas. Reglerna skall
      emellertid även i fortsättningen kunna
      frångås genom kollektivavtal.
       Innan turordningen fastställs vid
      uppsägning på grund av arbetsbrist skall
      arbetsgivaren ha rätt att inom
      turordningskretsen undanta två
      arbetstagare som anses vara av särskild
      betydelse för den fortsatta driften.
       Den s.k. månadsregeln ändras. Regeln
      reglerar den tidsfrist inom vilken en
      arbetsgivare måste agera för att kunna
      säga upp en arbetstagare av personliga
      skäl eller avskeda denne. Ändringarna
      innebär dels att tidsfristen sträcks ut
      till två månader, dels att tidsfristen
      skall kunna brytas igenom i vissa
      situationer.
       Mot bakgrund av ett EG-direktiv införs
      en regel om att arbetsgivaren i
      inledningen av ett
      anställningsförhållande skall vara
      skyldig att skriftligen informera
      arbetstagaren om villkoren i
      anställningen.
       I propositionen föreslås också följande
      ändringar i lagen (1976:580) om
      medbestämmande i arbetslivet (MBL).
       Bestämmelserna om facklig vetorätt
      avskaffas. I avsnittet om fredsplikt förs
      in en regel om förbud mot stridsåtgärder
      mot enmans- eller familjeföretag.
       Förändringarna föreslås träda i kraft
      den 1 januari 1994.
      3 Tillämpningsområdet för den nya lagen
      om
      offentlig anställning
      Mitt förslag: Den nya LOA skall i
      huvudsak omfatta de statsanställda och de
      försäkringskasseanställda. Uttrycket
      statligt reglerade anställningar som en
      grund för att bestämma LOA:s
      tillämpningsområde slopas.
       LOA-utredningens förslag: Överensstämmer
      med mitt (huvudbetänkandet s. 131-146).
       Remissinstanserna: Flertalet
      remissinstanser har inget att erinra mot
      utredningens förslag.
       Stiftelsen Nordiska museet framför en
      kraftig reservation mot den föreslagna
      begränsningen av tillämpningsområdet för
      nya LOA som innebär att museet i likhet
      med andra icke-statliga arbetsgivare med
      statligt lönereglerade arbetstagare
      ställs utanför den nya lagen. Detta kan
      få negativa ekonomiska konsekvenser för
      museet. Det är viktigt att personalens
      anställningsförmåner är likvärdiga med
      dem som gäller vid andra motsvarande
      kulturinstitutioner. SACO har samma
      inställning och anser att den nya lagen
      precis som den nuvarande skall omfatta
      också de arbetstagare som den s.k.
      ställföreträdarlagen är tillämplig på
      (med undantag av biskopar och präster som
      omfattas av den nya kyrkolagen).
       Statens ansvarsnämnd förordar att
      begreppet myndighetsutövning bildar
      utgångspunkt för regleringen, en
      uppfattning som inte delas av bl.a.
      Statens järnvägar (SJ).
       Affärsverket Svenska kraftnät anser att
      det bör ytterligare övervägas att låta
      affärsverken stå utanför en
      offentligrättslig särreglering, medan SJ
      delar utredningens uppfattning att en ny
      LOA också bör omfatta de anställda i
      affärsverken.
      Bakgrunden till mitt förslag
      LOA tillkom som ett resultat av 1976 års
      arbetsrättsreform. Lagen ersatte stats-
      och kommunaltjänstemannalagarna, som
      beslutades i samband med 1965 års
      förhandlingsrättsreform. Som framgår av
      rubrikerna omfattade de båda nyssnämnda
      lagarna bara tjänstemän - således inte
      arbetare - i stat och kommun. LOA däremot
      har inte denna inskränkning. Betydelsen
      av detta är inte speciellt stor, eftersom
      arbetstagarna på statens område med några
      få undantag skall anställas som
      tjänstemän. Men en viktig sak var i alla
      fall att kommunalarbetarna, som utgör en
      stor arbetsgrupp, på detta sätt blev
      omfattade av samma lagregler för
      arbetskonflikter som andra offentligt
      anställda.
       En annan nyhet i LOA var att den gjordes
      tillämplig på - som det kom att heta vid
      lagens tillkomst - arbetstagare hos
      allmän inrättning, om anställningen är
      statligt reglerad. Därmed avses enligt 2
      kap. 1 § LOA en "anställning där enligt
      lag eller särskilt beslut av riksdagen
      avlöningsförmånerna fastställes under
      medverkan av regeringen eller myndighet
      som regeringen bestämmer".
       Den lag och de särskilda beslut av
      riksdagen som åsyftas i LOA är närmast
      lagen (1965:576) om ställföreträdare för
      kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m.
      (ändrad senast 1982:101),
      ställföreträdarlagen, och vissa
      riksdagsbeslut, främst ett beslut från år
      1967 (prop. 1967:131, bet. 1967:SU134,
      rskr. 1967:327).
       På det kommunala området var det
      tidigare främst lärarna vid grundskolan
      och gymnasieskolan som hade statligt
      reglerade anställningar och som därför
      omfattades av samtliga bestämmelser i
      LOA. Efter "kommunaliseringen" av lärarna
      den 1 januari 1991 gäller för dem liksom
      för andra arbetstagare hos kommunerna och
      landstingen bara 1-3 kap. LOA, dvs. i
      realiteten 3 kap. om arbetskonflikter och
      skadestånd.
       Bland andra icke-statliga arbetsgivare
      med anställda som omfattas av
      ställföreträdarlagen och därmed också av
      LOA kan nämnas de allmänna
      försäkringskassorna och stiftelserna
      Svenska institutet, Stockholms
      internationella fredsforskningsinstitut
      (SIPRI), Nordiska museet, Tekniska museet
      samt Riksutställningar. Behörigheten för
      Statens arbetsgivarverk (SAV) att
      företräda bl.a. dessa icke-statliga
      arbetsgivare vid förhandlingar om
      anställnings- och arbetsvillkor för deras
      arbetstagare grundas främst på
      ställföreträdarlagen. Den lagen gäller
      också för biskopar och präster i Svenska
      kyrkan.
       I 1993 års budgetproposition (prop.
      1992/93:100 bil. 8 under F 1 s. 85-93)
      föreslog regeringen att SAV skall
      ombildas till en uppdragsmyndighet som
      fr.o.m. budgetåret 1994/95 skall
      finansieras med avgifter.
       Riksdagen godkände att den statliga
      arbetsgivarorganisationen ombildas med
      den inriktning som regeringen sålunda
      förordat (bet.1992/93:AU10,
      rskr.1992/93:205).
       I prop. 1993/94:77 En ombildning av
      arbetsgivarorganisationen för det
      statliga området, som i huvudsak innebär
      att riksdagens beslut fullföljs, föreslår
      regeringen att ställföreträdarlagen skall
      upphöra vid utgången av år 1994.
      Skälen för mitt förslag
      Enligt min mening bör LOA i sin helhet
      gälla för de arbetstagare som är
      anställda hos myndigheterna under
      regeringen. Vidare bör lagen omfatta
      arbetstagare hos riksdagen och kyrkomötet
      samt deras myndigheter. De
      försäkringskasseanställda bör också
      omfattas av lagen. En utgångspunkt bör
      vara att en särskild lagstiftning på
      området skall omfatta de anställda vars
      uppgifter är av den natur att det från
      allmän synpunkt är välmotiverat med de
      särskilda garantier för insyn och
      rättssäkerhet som regelstyrning kan
      erbjuda.
       När det gäller kommuner och landsting
      bör nya LOA i huvudsak bli tillämplig i
      den omfattning som gäller för närvarande.
      Härav följer bl.a. att arbetstagare hos
      kommun- och landstingsägda bolag inte
      omfattas av lagen.
      Myndighetsutövning
      Förekomsten av myndighetsutövning skulle
      kunna vara ett kriterium på att särregler
      skulle behövas för den personal som är
      "makthavare" eller "maktutövare" men inte
      för någon annan personal. Med en sådan
      avgränsning skulle LOA:s
      tillämpningsområde kunna minskas
      väsentligt. Det finns dock andra
      offentliga funktioner som ur det
      allmännas synvinkel kan uppfattas som
      lika viktiga som ren myndighetsutövning.
      En sådan avgränsning leder därför enligt
      min mening till ett alltför snävt
      tillämpningsområde.
       En annan invändning som med fog kan
      riktas mot att använda begreppet
      myndighetsutövning för att avgränsa
      tillämpningsområdet är att många
      anställda sysslar med både
      myndighetsutövning och uppgifter av annan
      karaktär t.ex. service och rådgivning
      till allmänheten. Till det kommer att
      uttrycket myndighetsutövning täcker ett
      omfattande område och inte är helt
      entydigt, även om huvuddragen i uttrycket
      är relativt klara.
       Vad nu sagts innebär enligt min och
      utredningens mening att övervägande skäl
      talar mot att använda uttrycket
      myndighetsutövning för att avgränsa
      personkretsen i en ny LOA.
      De affärsverksanställda
      Sedan den 15 juni 1990 gäller ett
      särskilt affärsverksavtal för de
      affärsverksanställda. I det avtalet har
      inarbetats ett antal bestämmelser från
      vissa personalförfattningar på det
      statliga området. Vidare har en betydande
      avreglering skett på statens område genom
      olika regeringsbeslut av den 21 november
      1991, då över 20 förordningar på det
      personalpolitiska området upphävdes,
      ändrades eller ersattes med nya. De
      förordningar som nu finns kvar gäller i
      princip inte för affärsverken.
      Affärsverkens önskemål om en anpassning
      till arbetsmarknaden i övrigt har
      härigenom tillgodosetts i flera viktiga
      hänseenden.
       Samtidigt pågår en bolagisering av
      affärsverken som kommer att innebära att
      antalet affärsverk minskar väsentligt.
      Eftersom den särskilda offentligrättsliga
      regleringen inte är tillämplig på de
      statliga bolagen, bör behovet av
      särskilda lösningar för affärsverkens
      konkurrensutsatta delar i princip
      försvinna i samband med en bolagisering.
       De affärsverk för vilka en förändrad
      associationsform inte är aktuell för
      närvarande är Luftfartsverket,
      Sjöfartsverket och Affärsverket Svenska
      kraftnät. De är inte utsatta för
      konkurrens i samma omfattning som övriga
      affärsverk. Förhållandevis mycket
      myndighetsutövning förekommer också inom
      t.ex. Luftfartsverket och Sjöfartsverket.
      Trollhätte kanalverk kommer att inordnas
      i Sjöfartsverket fr.o.m. den 1 januari
      1994 (prop. 1992/93:100 bil. 7, bet.
      1992/93:TU18, rskr. 1992/93:244).
      Formen "statligt reglerad anställning"
      Som nämnts gäller LOA:s nuvarande
      bestämmelser inte bara anställningar hos
      staten utan också andra statligt
      reglerade anställningar hos icke-statliga
      arbetsgivare med tillämpning av
      ställföreträdarlagen. Hanteringen av
      löner och andra anställningsvillkor har
      således blivit avgörande för vilka
      anställda som skall omfattas av LOA.
       Enligt min mening utgör inte längre det
      förhållandet att staten förbehållit sig
      rätten till inflytande på icke-statliga
      arbetstagares anställningsvillkor något
      bärande skäl för att sådana arbetstagare
      skall omfattas av LOA. Avgörande bör i
      stället vara en bedömning av den aktuella
      verksamheten mot bakgrund av syftet med
      nya LOA.
       Försäkringskassorna behandlas i dag
      väsentligen som myndighet när det gäller
      finansiering och övrig styrning. Det är
      därför enligt min mening rimligt att
      jämställa dem med statliga myndigheter
      också i funktionen som arbetsgivare. Den
      nya LOA bör därför i sin helhet göras
      tillämplig på anställda vid
      försäkringskassorna.
       I övrigt bör en ny lag - i likhet med
      vad som nu gäller enligt LOA - tillämpas
      på arbetstagare hos kommun, landsting,
      kommunalförbund, församling eller kyrklig
      samfällighet i huvudsak bara när det
      gäller bestämmelserna om arbetskonflikter
      samt vad gäller kommuner och landsting
      också reglerna om periodiska
      hälsoundersökningar.
      Biskops- och prästanställningar
      Biskopar och präster omfattas fr.o.m. den
      1 januari 1993 inte av nuvarande LOA utan
      av den nya kyrkolagen (1992:300). Därför
      bör givetvis inte heller anställningarna
      för biskopar och präster omfattas av nya
      LOA.
      Statsråd, riksdagens ombudsmän,
      justitieråd, regeringsråd och
      justitiekanslern
      De nuvarande undantagen och
      inskränkningarna i LOA:s tillämpnings-
      område för statsråd, riksdagens
      ombudsmän, justitieråd, regeringsråd och
      justitiekanslern bör i princip också
      gälla i fortsättningen.
       Jag anser också i likhet med utredningen
      att justitiekanslern skall jämställas med
      justitie- och regeringsråden i fråga om
      regleringen av vilka bestämmelser i lagen
      som skall tillämpas. Samma regler som för
      justitie- och regeringsråden skall också
      gälla för deras ersättare (jfr 3 kap. 4 §
      sjätte stycket rättegångsbalken, ändrad
      senast 1991:1819, och 3 § tredje stycket
      lagen /1971:289/ om allmänna
      förvaltningsdomstolar, ändrad senast
      1991:1820).
      Av staten lokalanställda utomlands
      Som framgår av 1 kap. 4 § LOA är lagen
      tillämplig på sådana arbetstagare som är
      av svenska staten lokalanställda
      utomlands under förutsättning att de är
      svenska medborgare. För sådana
      arbetstagare gäller också i tillämpliga
      delar de allmänna arbetsrättsliga
      reglerna i bl.a. LAS och lagen om
      medbestämmande i arbetslivet.
       För lokalanställda som inte är svenska
      medborgare regleras däremot de
      arbetsrättsliga förhållandena genom avtal
      (se vidare rapporten DsUD 1978:1
      Lokalanställda vid utlandsmyndigheter, s.
      194 f.).
       Den allmänna principen är dock att den
      arbetsrättsliga lagstiftningen bör
      tillämpas på varje arbetsplats med
      dominerande anknytning till Sverige.
      Enligt min mening bör därför en ny LOA
      fortfarande gälla för lokalanställda
      svenska medborgare.
       Under senare tid har dock utvecklingen
      alltmer lett till att lokalanställda
      oavsett medborgarskap skall vara
      integrerade i verksamhetslandets
      arbetsmarknad samt att lokala
      förhållanden och villkor i allt högre
      grad har blivit styrande för innehållet i
      lokalanställningen. Detta talar för en
      ändrad ordning. Jag anser att en ändring
      härvidlag inte bör göras utan ytterligare
      överväganden, som ligger utanför ramen
      för detta lagstiftningsarbete. Denna
      fråga bör därför utredas i ett annat
      sammanhang.
      Arbetstagare i beredskapsarbete o.d.
      Arbetstagare som har anvisats
      beredskapsarbete eller skyddat arbete
      omfattas inte av LOA som framgår av 1
      kap. 6 § (ändrad senast 1992:325). I
      likhet med LOA-utredningen anser jag att
      inte heller nya LOA bör gälla för dessa
      grupper, som är föremål för speciella
      arbetsmarknadspolitiska åtgärder av
      tillfällig natur.
      4 Anställningsfrågor
      4.1 Institutet tjänst
      Mitt förslag: Uttrycket "tjänst" slopas
      och ersätts i princip med ordet
      "anställning".
       LOA-utredningens förslag: Överensstämmer
      med mitt
      (huvudbetänkandet s. 146-155).
       Remissinstanserna: Flertalet
      remissinstanser har inget att erinra mot
      utredningens förslag.
       Domstolsverket, som i och för sig anser
      att tjänstebegreppet kan slopas och att
      reglerna i LOA och
      anställningsförordningen om rätten till
      tjänstledighet kan utmönstras,
      förutsätter dock att möjligheterna till
      tjänstledighet också i fortsättningen kan
      regleras på ett både för arbetsgivaren
      och arbetstagaren godtagbart sätt.
       Försäkringskasseförbundet, som inte
      heller har något emot att
      tjänste-begreppet slopas, anser att en
      trolig konsekvens härav blir att systemet
      blir flexiblare än tidigare dvs. med
      vagare avgränsade befattningar och därmed
      större arbetsskyldighet.
       Svenska officersförbundet pekar på vissa
      följder för försvaret av att slopa
      begreppet tjänst t.ex. att staber och
      skolor inte längre kan klara sin
      personalförsörjning med hjälp av
      tidsbegränsade r-tjänster (jfr 8 § andra
      stycket anställningsförordningen.
       Skälen för mitt förslag: Inom den
      allmänna arbetsrättens område används i
      författningarna inte ordet tjänst utan
      det talas normalt om anställning. Tjänst
      är däremot sedan länge ett centralt
      begrepp på den statliga sidan. Uttrycket
      tjänst kan ha olika betydelser och det är
      inte definierat vare sig i LOA eller dess
      förarbeten. I LOA avses ofta med ordet
      tjänst en anställning. Det kan också avse
      de arbetsuppgifter som en arbetstagare
      har anställts för att utföra. Detta är
      det s.k. funktionella tjänstebegreppet.
       Vid en genomgång av LOA framkommer det,
      som nyss sagts, att ordet "tjänst" i de
      flesta fall kan bytas ut mot
      "anställning". Som exempel kan nämnas att
      ett entledigande enligt 7 kap. 4 eller 5
      § LOA i 15 kap. 1 § samma lag betecknas
      som en fråga om anställningens
      upphörande. I dessa fall har orden tjänst
      och anställning samma betydelse. Även i
      11 kap. 5 § regeringsformen, där det
      föreskrivs när en ordinarie domare får
      skiljas från tjänsten, kan ordet tjänst
      bytas ut mot anställning.
       Som exempel på fall där ordet tjänst är
      detsamma som arbetsuppgifterna kan nämnas
      7 kap. 5 § LOA där det föreskrivs att en
      fullmaktshavare kan entledigas, om han
      inte kan fullgöra sin tjänst på ett
      tillfredsställande sätt.
       Med tjänst kan också avses befattningen
      eller arbetstagarens plats i
      organisationen. Som exempel kan nämnas 7
      kap. 7 § LOA om försättande i dis-
      ponibilitet. En arbetstagare, som
      försätts i disponibilitet, skiljs från
      sina arbetsuppgifter men inte från sin
      anställning.
       Det står klart att innebörden av ordet
      "tjänst" har förändrats allteftersom
      regleringen av det statliga
      anställningsförhållandet har ändrats. Den
      statliga anställningen anses numera i
      likhet med den privata i väsentliga delar
      grunda sig på anställningsavtalet.
       LOA-utredningen har efter en ingående
      analys också kommit fram till att
      tjänstebegreppet inte längre fyller någon
      nämnvärd funktion. Även när det t.ex.
      gäller att bestämma omfattningen av den
      anställdes arbetsskyldighet har begreppet
      i allt väsentligt spelat ut sin roll.
      Uttrycket tjänst bör därför utmönstras.
       Mitt förslag innebär att det i den nya
      LOA kommer att talas om anställning i
      stället för tjänst. Ordet tjänst
      förekommer också i ett stort antal lagar
      och andra författningar. Jag anser
      emellertid att det inte är nödvändigt att
      ordet tjänst samtidigt byts ut i alla
      dessa författningar, eftersom det normalt
      står klart vad som skall förstås med det.
      Efter hand bör dock ordet tjänst ersättas
      med anställning eller eventuellt något
      annat ord.
       Ordet tjänst kan också ges en
      organisatorisk betydelse, som har att
      göra med att det sedan gammalt finns ett
      system för inrättande av tjänster (för
      närvarande ges regler härom i
      inrättandeförordningen 1991:1749). I
      detta system ses tjänsten som något
      självständigt. Det är fråga om en på
      förhand given ram med vissa
      arbetsuppgifter som skall utföras av den
      som har tjänsten. Det organisatoriska
      tjänstebegreppet hade stor betydelse på
      den tiden då Kungl. Maj:t och riksdagen
      gemensamt inrättade samtliga tjänster.
       Även om tjänstesystemet med tiden har
      genomgått förändringar och bl.a. har
      likheter med de arbetsuppgifter som en
      arbetstagare har anställts för att utföra
      är innebörden av ordet tjänst som här
      avses fortfarande organisatorisk. Ordet
      motsvarar i detta fall närmast en
      årsarbetskraft eller de resurser som
      sätts av för att anställa en person.
       Av inrättandeförordningen framgår att
      vissa tjänster inrättas av regeringen,
      medan andra inrättas av den enskilda
      myndigheten. I princip gäller att den
      myndighet som inrättar en tjänst också
      skall tillsätta den.
       Jag kan inte finna att det medför några
      nackdelar att också ta bort ordet tjänst
      som organisatoriskt begrepp. Tvärtom bör
      det leda till en flexiblare löne- och
      personalpolitik hos myndigheterna. Jag
      avser därför att återkomma till
      regeringen med förslag om att
      inrättandeförordningen bör upphävas eller
      i varje fall ses över.
      4.2 Institutet vikariat
      Mitt förslag: Särregler om vikariat på
      den statliga sektorn slopas i princip.
       LOA-utredningens förslag: Överensstämmer
      med mitt (huvudbetänkandet s. 156-158).
       Remissinstanserna lämnar i huvudsak
      förslaget utan erinran.
       Kammarrätten i Stockholm är positiv till
      att reglerna om vikariat anpassas till
      vad som gäller på den övriga
      arbetsmarknaden. Samtidigt påpekas att
      vikariatsanställning i dag används som
      ett led i domarutbildningen. Det aktuella
      regelkomplexet - även frågan om att
      bevilja assessorer tjänstledighet - bör
      enligt kammarrätten övervägas under den
      fortsatta behandlingen av
      lagstiftningsärendet.
       Landstingsförbundet framhåller att det
      inom landstinget fortfarande finns behov
      av att använda sig av vikariat också i de
      fall där vikarien är anställd inom
      landstinget. Denna fråga är till stor del
      beroende av vilken arbetsskyldighet som
      följer av anställningsavtalet.
       Skälen för mitt förslag: Regleringen av
      anställningsskyddet i LAS bygger på att
      ett anställningsavtal skall gälla tills
      vidare (4 §). Från denna huvudregel görs
      undantag bl.a. för vikariat.
       I 5 § anges att avtal om tidsbegränsad
      anställning får träffas bl.a. om det
      gäller ett avtal för viss tid som avser
      vikariat. Från bl.a. denna bestämmelse
      får avvikelser göras genom kollektivavtal
      som har slutits eller godkänts av en
      central arbetstagarorganisation. På
      statens område får avvikelser också göras
      genom förordningar (2 kap. 6 § LOA). Som
      exempel på detta kan nämnas
      tidsbegränsningsförordningen (1991:1750).
      Av den förordningen framgår (3 § 2) att
      en arbetstagare får anställas för en
      bestämd tid eller tills vidare längst
      till en viss tidpunkt bl.a. om
      arbetstagaren anställs som ersättare för
      en viss arbetstagare.
       Tidsbegränsade anställningar upphör
      visserligen utan uppsägning, men
      arbetsgivaren är i regel skyldig att
      lämna besked om att vikariatet inte
      kommer att fortsätta (15 och 16 §§ LAS).
      I 30 a § LAS finns särskilda regler om
      överläggningsskyldighet m.m. Det som
      utmärker vikariatet enligt LAS är att det
      i princip måste knyta an till en viss
      ledig person eller en viss ledig tjänst
      eller befattning (jfr AD 1976 nr 23).
       På det statliga området finns särskilda
      bestämmelser om vikariat. I princip
      gäller att bestämmelserna i LOA om tjänst
      skall tillämpas också på vikariat (2 kap.
      2 §).
       Av vad nu sagts framgår att ett vikariat
      är en anställning. Hos en statlig
      myndighet kan man vikariera på en tjänst
      men samtidigt ha kvar sin bottentjänst,
      som någon annan i sin tur kan vikariera
      på. På det sättet kan det bli ett ganska
      krångligt system med tjänster och
      vikariat som kan vara svårt att
      överblicka. Hela systemet bygger på
      institutet tjänst.
       För att förstå detta system måste man gå
      tillbaka till den tid då en arbetstagare
      ofta hade en "bottentjänst" med ett
      starkt anställningsskydd, t.ex en
      fullmaktstjänst, och en "topptjänst" som
      kanske var en extra ordinarie tjänst med
      högre lön men med sämre
      anställningsskydd. Arbetstagaren hade då
      möjlighet att förena dessa två tjänster.
       Mitt förslag innebär att man i
      normalfallet bara behöver använda sig av
      vikariat i sådana fall när arbetstagaren
      inte är anställd hos myndigheten.
      Givetvis kan tillämpningen av vikariatet
      - som Landstingsförbundet påpekar - bero
      på vilken arbetsskyldighet som följer av
      anställningsavtalet.
       Det vikariatssystem som jag nu förordar
      förutsätter ingen ny lagreglering.
      Däremot kan ett flertal bestämmelser i
      LOA slopas, bl.a. den nyssnämnda regeln i
      2 kap. 2 §. Också bestämmelsen i 4 kap.
      5 § om ledigkungörande av vikariat kan
      undvaras. Anledningen till att dessa
      bestämmelser kan slopas är att vikariatet
      är en form av anställning. Vidare
      föreslår jag att 4 kap. 7 § första
      stycket och den anslutande regeln i 16
      kap. 5 § andra stycket upphävs liksom
      regeln i 4 kap. 6 § om att vikariat
      tillsätts med förordnande.
       Jag förutsätter att de problem som
      eventuellt kan uppkomma inledningsvis
      till följd av det nya vikariatsinstitutet
      kan lösas inom ramen för det nya
      systemet. En konsekvens av förslaget bör
      bli att man på många arbetsplatser i
      väsentlig omfattning bör kunna minska
      användandet av vikariatssystemet.
      4.3 Information om lediga anställningar
      Mitt förslag: De regler i LOA som rör
      rekryteringen av personal till lediga
      platser slopas. Varje myndighet skall i
      fortsättningen själv i princip bestämma
      vilket sätt som är bäst för just den
      myndigheten att få kompetent personal.
       LOA-utredningens förslag: Avviker från
      mitt genom att utredningen föreslår att
      det av den nya lagen skall framgå att
      varje myndighet som avser att anställa
      någon i princip skall vara skyldig att
      lämna information om detta
      (huvudbetänkandet s. 158-161).
       Remissinstanserna: Flertalet
      remissinstanser tillstyrker i huvudsak
      utredningens förslag eller lämnar det
      utan erinran.
       Justitieombudsmannen anser att förslaget
      innebär en radikalt ökad frihet för
      myndigheterna. Det är viktigt att
      utvecklingen inte leds in i
      okontrollerade banor.
       Några remissinstanser, bland dem
      Tullverket, Statistiska centralbyrån, SAV
      och Statens lantmäteriverk, anser att
      någon lagreglering inte behövs när det
      gäller hur en myndighet skall informera
      om lediga platser.
       Den nuvarande skyldigheten att anmäla
      lediga platser till arbetsförmedlingen
      diskuteras av flera remissinstanser.
      Riksåklagaren anser att förordningen om
      statliga platsanmälningar, som reglerar
      en sådan skyldighet för statliga
      myndigheter, måste behållas som en
      garanti för information till utomstående
      intresserade personer. Försvarets
      civilförvaltning och Försvarets per-
      sonalnämnd däremot anser att nämnda
      förordning kan upphävas. Den kan i
      stället ersättas av lagen om skyldighet
      för arbetsgivare att anmäla ledig plats
      till den offentliga arbetsförmedlingen
      och av förordningen med samma namn. Dessa
      författningar måste i så fall göras
      tillämpliga på den statliga
      arbetsmarknaden.
       Svenska akademien framhåller att
      förslaget såvitt avser Post- och Inrikes
      Tidningar innebär negativa ekonomiska
      konsekvenser för akademien.
       Skälen för mitt förslag: I LOA och i
      anställningsförordningen finns
      detaljerade regler om förfarandet vid
      tillsättning av statliga anställningar
      vad avser både tjänster och vikariat. Som
      huvudregel gäller att en tjänst eller ett
      långtidsvikariat skall ledigkungöras
      genom annons i Post- och Inrikes
      Tidningar. Bara den som har kommit in med
      sin ansökan inom föreskriven tid anses i
      princip som sökande.
       I motsats till vad som gäller inom såväl
      den privata som den kommunala sektorn av
      arbetsmarknaden kan tjänstetillsättningar
      inom den statliga sektorn överklagas.
      Detta kan sägas vara ett uttryck för den
      sedan gammalt förhärskande rätten "att gå
      till kungs" (jfr 30 § verksförordningen
      /1987:1100/). Inom ramen för det pågående
      arbetet med att befria regeringen från
      löpande ärenden har det blivit allt
      vanligare med föreskrifter som skär av
      rätten att klaga till regeringen. Detta
      arbete har hittills varit inriktat på
      tjänster där tillsättningen kan prövas i
      två instanser under regeringen
      (tvåinstansprincipen). Att man slopar det
      tredje ledet i instansordningen -
      regeringen - står i överensstämmelse med
      de allmänna riktlinjer för regeringens
      befattning med överklaganden som
      riksdagen antog år 1984 (prop.
      1983/84:120, bet. 1983/84:KU23, rskr.
      1983/84:250).
       En arbetsgivare är i princip skyldig att
      underrätta arbetsförmedlingen om att det
      finns ett rekryteringsbehov. När det
      gäller statsförvaltningen följer detta av
      förordningen (1984:819) om statliga
      platsanmälningar (omtryckt 1990:75). På
      arbetsmarknaden i övrigt finns regler
      härom i lagen (1976:157) om skyldighet
      för arbetsgivare att anmäla ledig plats
      till den offentliga arbetsförmedlingen
      och i förordningen (1976:267) med samma
      namn.
       Enligt min uppfattning är det viktigt
      att åstadkomma förenklingar också när det
      gäller frågor som har att göra med
      rekrytering av personal. Samtidigt är det
      - som Justitieombudsmannen säger -
      väsentligt att respekten för den allmänna
      tjänstens integritet bevaras. Ett inslag
      i den bilden och som skiljer statliga
      anställningsförhållanden från
      arbetsmarknaden i övrigt är
      offentlighetsprincipen. Oavsett vilka
      regler som omgärdar tillsättnings-
      förfarandet på statens område har varje
      medborgare - även om vederbörande inte
      har sökt anställningen - rätt att ta del
      av ansökningshandlingarna. Därtill kommer
      regeringsformens regler om saklig grund,
      vilka varje statlig myndighet är skyldig
      att iaktta och det givetvis oberoende av
      om någon information har skett om den
      lediga platsen eller ej.
       I likhet med vad som gäller för
      arbetsmarknaden i övrigt är de offentliga
      arbetsgivarna vid anställning av personal
      skyldiga att iaktta bestämmelserna i
      jämställdhetslagen (1991:443) om bl.a.
      förbud mot könsdiskriminering.
       I likhet med flera av remissinstanserna
      anser jag att övervägande skäl talar för
      att frågan om förfarandet vid anställning
      av personal inte behöver regleras i nya
      LOA. Det bör vara tillräckligt att med
      utnyttjande av regeringens restkompetens
      enligt 8 kap. 13 § första stycket
      regeringsformen i en förordning meddela
      de föreskrifter om förfarandet vid
      rekrytering av personal som eventuellt
      kan behövas. Därvid bör myndigheterna ges
      stor frihet att själva bestämma sättet
      för att få fram lämpliga sökande till
      lediga platser. Det bör exempelvis inte
      längre vara obligatoriskt att annonsera i
      Post- och Inrikes Tidningar. I vissa
      situationer t.ex. vid rekrytering av
      professorer till universiteten och
      högskolorna kan det dock finnas skäl till
      särskilda regler för att garantera bästa
      möjliga kompetens.
       När det gäller skyldigheten att
      underrätta arbetsförmedlingen om lediga
      platser kan det enligt min mening finnas
      skäl för att tills vidare behålla den
      nuvarande ordningen med en särskild
      förordning på statens område.
      4.4 Anställningsmyndighet,
      behörighetsvillkor och
      befordringsgrunder
      Mitt förslag: Bestämmelserna om
      behörighetsvillkor och befordringsgrunder
      skall behållas i princip oförändrade.
       LOA-utredningens förslag: Överensstämmer
      med mitt (huvudbetänkandet s. 242-246).
       Remissinstanserna lämnar i huvudsak
      förslaget utan erinran.
      Bakgrunden till mitt förslag
      Anställningsmyndighet
      Enligt 11 kap. 9 § första stycket
      regeringsformen skall tjänster vid
      domstolar eller vid
      förvaltningsmyndigheter som lyder under
      regeringen tillsättas av regeringen eller
      av den myndighet som regeringen
      bestämmer.
       I 4 kap. 1 § LOA finns bl.a.
      bestämmelser som bara återger innehållet
      i 11 kap. 9 § första stycket
      regeringsformen.
       Tjänstetillsättning betraktas som
      myndighetsutövning (prop. 1971:30 sid.
      332 och prop. 1973:90 s. 397). Enligt 11
      kap. 6 § tredje stycket regeringsformen
      kan en förvaltningsuppgift som innefattar
      myndighetsutövning överlåtas till ett
      privat rättssubjekt endast med stöd av
      lag. Detta innebär att
      tjänstetillsättningar inte kan regleras
      avtalsvägen.
      Behörighetsvillkor
      Enligt 11 kap. 9 § tredje stycket
      regeringsformen gäller krav på svenskt
      medborgarskap för bl.a. domare, chefer
      för en myndighet som lyder omedelbart
      under regeringen, ledamöter av vissa
      myndigheter eller deras styrelser,
      tjänster inom regeringskansliet närmast
      under statsråd och tjänster som svenskt
      sändebud. Om tjänsten eller uppdraget
      tillsätts genom val av riksdagen, gäller
      även kravet på svenskt medborgarskap. I
      övrigt får krav på svenskt medborgarskap
      för behörighet att ha anställning eller
      uppdrag hos staten eller en kommun
      ställas upp endast i lag eller enligt
      förutsättningar som anges i lag.
       Huvudregeln är att utländska medborgare
      skall kunna få en statlig anställning.
      Men vissa undantag har dock ansetts
      nödvändiga med hänsyn till bl.a. rikets
      säkerhet och önskemålet att frågor som
      rör enskildas rättsställning avgörs av
      svenska medborgare.
       Enligt 4 kap. 2 § första stycket LOA
      krävs vidare svenskt medborgarskap för
      militära anställningar och vid
      anställning som åklagare eller polisman.
      Befordringsgrunder
      Vid en tillsättning av en statlig tjänst
      skall enligt 11 kap. 9 § andra stycket
      regeringsformen avseende endast fästas
      vid sakliga grunder, såsom förtjänst och
      skicklighet. Förtjänst och skicklighet
      anges bara som exempel; även andra
      sakliga grunder kan vägas in vid
      bedömningen. Hänsyn kan exempelvis tas
      till strävandena efter jämställdhet
      mellan könen på arbetsplatsen och
      intresset av att bereda
      arbetshandikappade sysselsättning.
       Grundlagsregeln om sakliga grunder
      gäller endast vid tillsättning av
      statliga tjänster. Regeln kan inte sättas
      åt sidan avtalsvägen.
       Skickligheten skall enligt 4 kap. 3 §
      tredje stycket LOA sättas främst, om det
      inte finns särskilda skäl för något
      annat.
      Skälen för mitt förslag
      I likhet med LOA-utredningen och
      remissinstanserna anser jag inte att det
      finns någon anledning att i sak ändra
      nuvarande reglering av de grundläggande
      behörighetsvillkoren och
      befordringsgrunderna för statliga
      anställningar. Bestämmelser härom bör
      därför tas in i nya LOA.
       Bestämmelsen i 4 kap. 1 § LOA om
      beslutande organ vid tjänstetillsättning
      anser jag däremot sakna självständig
      betydelse. Den bör därför inte föras över
      till nya LOA.
      4.5 Förening av anställningar m.m.
      Förening av anställningar
      Mitt förslag: Bestämmelsen i 7 kap. 13 §
      LOA om att anställningen i vissa fall
      automatiskt upphör om arbetstagaren får
      en annan statlig anställning behålls i
      sak oförändrad.
       LOA-utredningens förslag: Innebär att
      bestämmelsen i 7 kap. 13 § LOA slopas
      (huvudbetänkandet s. 171-174).
       Remissinstanserna: Bara ett fåtal
      remissinstanser berör uttryckligen frågan
      om s.k. tjänsteförening.
      Kriminalvårdsstyrelsen, SIDA och Statens
      invandrarverk anser att systemet med
      tjänsteförening bör slopas, medan SAV
      förordar att man för fullmaktshavarnas
      del bör behålla reglerna om rätt till
      tjänsteförening och om anställningens
      upphörande vid otillåten tjänsteförening.
       Skälen för mitt förslag: Av 7 kap. 13 §
      första stycket LOA framgår att om en
      arbetstagare erhåller någon annan
      statligt reglerad anställning, så upphör
      den första anställningen utan särskild
      åtgärd, om något annat inte följer av
      föreskrifter om s.k. tjänsteförening.
      Sådana föreskrifter finns bl.a. i
      anställningsförordningen när det gäller
      fullmaktshavare och i kollektivavtal i
      fråga om övriga arbetstagare (jfr prop.
      1988/89:100 bil. 2, s 18 f.).
       På grund av denna regel behöver den
      statsanställde inte skriftligen säga upp
      anställningsavtalet, om han fått en ny
      anställning hos staten som inte går att
      förena med den gamla anställningen
      (otillåten tjänsteförening).
       Av paragrafens andra stycke framgår att
      regeringen har rätt att i undantagsfall
      bestämma att en anställning skall finnas
      kvar trots att den enligt lagrummet
      skulle upphöra.
       I paragrafens tredje stycke hänvisas
      till särskilda bestämmelser om att
      justitieråd och regeringsråd inte får
      inneha eller utöva någon annan statlig
      tjänst.
       På den icke-statliga arbetsmarknaden
      finns ingen motsvarighet till reglerna om
      tjänsteförening. Om en arbetstagare får
      en annan anställning, säger arbetstagaren
      normalt upp sitt löpande
      anställningsavtal eller också upphör det
      på något annat sätt.
       I det följande (avsnitt 9.4) kommer jag
      att föreslå att bestämmelserna om att en
      uppsägning från arbetstagarens sida måste
      ske skriftligen skall behållas.
       Regeln i 7 kap. 13 § första stycket har
      enligt min mening en funktion att fylla i
      ett system där uppsägningar måste vara
      skriftliga för att vara giltiga, såsom
      fallet är inom statsförvaltningen. Den
      regeln blir då ett hjälpmedel för både
      arbetsgivaren och arbetstagaren. Enligt
      min mening är detta en enkel och tydlig
      ordning som behövs också i
      fortsättningen.
       Nämnda lagregel bör såvitt avser den som
      är anställd med fullmakt kompletteras med
      bestämmelser i bl.a. den nya förordning
      om fullmaktsanställning som jag senare
      avser att lägga fram för regeringen.
      En motsvarighet till paragrafens andra
      stycke bör också finnas kvar.
       Jag anser däremot att bestämmelserna i 7
      kap. 13 § tredje stycket kan slopas.
      Därmed avses inte någon ändring i sak.
      Partiell tjänstebefrielse
      (huvudbetänkandet s. 175-177, 180)
      Bestämmelserna om partiell
      tjänstebefrielse i 19 a § anställnings-
      förordningen har följande lydelse:"Om det
      är nödvändigt för att en arbetstagare
      skall kunna handlägga ett visst ärende
      eller en viss grupp av ärenden eller
      fullgöra något annat särskilt åliggande i
      tjänsten, får myndigheten, om inte
      regeringen förskriver något annat, helt
      eller delvis befria honom från övriga
      tjänstegöromål under en viss tid."
       En motsvarighet i sak till nämnda
      bestämmelse fanns i 17 § 2 mom. det
      civila avlöningsreglementet (1939:8). Den
      bestämmelsens syfte var att reglera hur
      lönen skulle beräknas för en
      befattningshavare och för vikarien och
      att hindra att myndigheterna ökade
      statens utgifter.
       Den ursprungliga innebörden av
      bestämmelsen har kommit att förskjutas
      så, att det har ansetts att en
      arbetstagare kan tvingas att underkasta
      sig partiell tjänstebefrielse. Det är
      emellertid tveksamt om ett sådant synsätt
      är grundlagsenligt. Frågan att använda
      partiell tjänstebefrielse med tvång har
      också prövats av Justitieombudsmannen i
      ett beslut den 26 november 1985 (Dnr
      2379-1983). Justitieombudsmannen kom
      därvid till den slutsatsen att 21 §
      kungörelsen (1965:915) om inrättande av
      vissa statligt reglerade tjänster m.m. -
      som i dag motsvaras av 19 a §
      anställningsförordningen - inte kunde
      åberopas som grund för att mot en
      arbetstagares vilja förändra dennes
      arbetsuppgifter och förhållanden i övrigt
      på ett sådant sätt att denne i realiteten
      får en annan anställning än den han
      tidigare haft.
       Med hänsyn härtill anser jag i likhet
      med LOA-utredningen att bestämmelserna om
      partiell tjänstebefrielse bör slopas.
      Utövande av en annan tjänst
      (huvudbetänkandet s. 177, 178, 181)
      I 18 § anställningsförordningen finns
      vissa bestämmelser om utövande av en
      annan tjänst i fråga om andra än
      ordinarie domare. Av paragrafen framgår
      att den som har en lönetjänst, dvs. en
      tjänst som inte är en arvodestjänst, är
      skyldig att utöva en annan statlig
      lönetjänst hos en myndighet eller
      inrättning inom samma verksamhetsområde.
      En deltidsanställd arbetstagare är inte
      skyldig att tjänstgöra i större
      omfattning än som han är skyldig att göra
      i sin egen tjänst. Vidare framgår av
      paragrafens andra stycke att en
      arbetstagare dock inte är skyldig att
      under längre tid än sammanlagt tre
      månader under samma kalenderår utöva en
      högre tjänst. Här görs vissa undantag för
      aspiranter m.fl.
       Frågan om en statstjänstemans skyldighet
      att utföra någon annan tjänst har belysts
      av Arbetsdomstolen som uttalat att det
      inte föreligger några avgörande skäl att
      betrakta en myndighets beslut om
      skyldighet för en tjänsteman att utöva
      någon annan tjänst på något principiellt
      annat sätt än andra arbetsledningsbeslut
      (AD 1982 nr 112).
       Försäkringskasseförbundet anser att
      bestämmelsen bör finnas kvar.
       Jag delar LOA-utredningens bedömning att
      18 § anställningsförordningen inte
      innebär att skyldigheten att utöva en
      annan tjänst blir mer vidsträckt på grund
      av nämnda paragraf än vad den är enligt
      allmänna arbetsrättsliga regler.
      5 Arbetstagare i verksledande eller
      därmed
      jämförlig ställning
      Mitt förslag: Anställningsskyddet för
      arbetstagare i verksledande eller därmed
      jämförlig ställning skall i sak behållas
      oförändrat.
        Den som är chef för den ombildade
      arbetsgivarorganisationen får skiljas
      från sin anställning enligt samma regler
      som gäller för statliga
      affärsverkschefer.
       LOA-utredningens förslag: Avviker från
      mitt genom att utredningen föreslår att
      anställningsskyddet för arbetstagare i
      verksledande eller därmed jämförlig
      ställning hos staten skall regleras på
      samma sätt som för motsvarande
      arbetstagare på arbetsmarknaden i övrigt,
      dvs. LAS skall inte vara tillämplig på
      dem (huvudbetänkandet s. 201-210).
       Remissinstanserna lämnar i huvudsak
      förslaget utan erinran.
       Bland de remissinstanser som har
      synpunkter på förslaget kan nämnas
      Kriminalvårdsstyrelsen, som anser att det
      vid varje myndighet bör fastställas vilka
      befattningar som är verksledande eller
      därmed jämförliga.   Ytterligare kan
      nämnas SACO som anser att villkoren för
      statliga chefer varken genom enskilda
      anställningsavtal eller kollektivavtal
      motsvarar vad som gäller på den övriga
      arbetsmarknaden.
       Ett bestämt krav från SACO är att alla
      redan anställda chefer i verksledande
      ställning, som tillhör undantagskretsen,
      måste omfattas av förordningen
      (1991:1160) om förordnandepension så
      länge den gäller.
       Bakgrunden till mitt förslag: LAS gäller
      för arbetstagare i både allmän och privat
      tjänst (1 §). Lagen gäller dock inte för
      arbetstagare som med hänsyn till
      arbetsuppgifter och anställningsvillkor
      får anses ha en företagsledande eller
      därmed jämförlig ställning (1 § andra
      stycket 1). Detta undantag har motiverats
      med att företagsledarna har en utpräglad
      arbetsgivarfunktion och en särskild
      förtroendeställning i förhållande till
      arbetsgivaren (prop. 1973:129 s. 194 f.).
       På det statliga området däremot är
      tillämpligheten av LAS beroende av
      anställningsformen för arbetstagare i
      företagsledande, eller som det kallas i
      LOA, verksledande eller därmed jämförlig
      ställning (högre chef).Den som är
      förordnad för en bestämd tid omfattas
      inte av LAS. Det gäller för de allra
      flesta myndighetschefer, t.ex.
      generaldirektörer och landshövdingar. För
      dessa finns det i LOA några
      specialbestämmelser. Enligt 7 kap. 9 §
      får chefen för ett statligt affärsverk
      skiljas från sin tjänst före utgången av
      förordnandetiden, om det är nödvändigt av
      hänsyn till verkets bästa. Den som är
      chef för någon annan förvaltnings-
      myndighet som lyder direkt under
      regeringen får enligt 7 kap. 10 §
      förflyttas till en annan statlig tjänst
      som tillsätts på samma sätt, om det är
      påkallat av organisatoriska skäl eller
      annars nödvändigt av hänsyn till
      myndighetens bästa. Det finns emellertid
      inte några lagbestämmelser, vare sig i
      LAS eller LOA, om uppsägning av de högre
      chefer som är förordnade för en bestämd
      tid.
       Till en sådan anställning för bestämd
      tid är i regel knuten en särskild
      pensionsrätt, rätt till
      förordnandepension. Av förordningen
      (1991:1160) om förordnandepension m.m.
      framgår vilka chefer som har rätt till
      sådan pension. Det gäller arbetstagare
      med s.k. p-tjänster, dvs. de som har
      förordnanden för en bestämd tid. Omkring
      200 arbetstagare - generaldirektörer,
      landshövdingar och andra högre chefer -
      omfattas av denna förordning.
       Övriga högre chefer hos staten är i
      regel förordnade tills vidare. Ett fåtal
      är anställda med fullmakt (se avsnitt 6).
      Den som är förordnad tills vidare
      omfattas av en del av bestämmelserna i
      LAS, exempelvis att det krävs saklig
      grund för uppsägning (7 §). Också
      reglerna om turordning vid uppsägning på
      grund av arbetsbrist och om
      företrädesrätt till återanställning är i
      princip tillämpliga på dessa arbetstagare
      (8 kap. 1 § andra stycket och 9 kap. 1 §
      andra stycket LOA).
       I praktiken torde dock
      anställningsskyddet för sådana
      arbetstagare i chefsställning vara ganska
      uttunnat vid jämförelse med vanliga ar-
      betstagare som LAS är tillämplig på.
      Bestämmelser om t.ex. turordningskretsar
      i samband med uppsägning på grund av
      arbetsbrist torde i verkligheten sakna
      betydelse för dessa arbetstagare.
       Kategorin under myndighetscheferna,
      bl.a. överdirektörer, har tidigare
      anställts för en bestämd tid eller tills
      vidare, medan avdelningschefer eller
      motsvarande i regel har förordnats tills
      vidare. Numera gäller den policyn att
      dessa arbetstagare i regel anställs tills
      vidare, men med ett tidsbegränsat
      chefsskap kombinerat med vissa
      trygghetsåtaganden.
        Riksdagen har - som nämnts i avsnitt 3
      - godkänt att Statens arbetsgivarverk
      ombildas till en uppdragsmyndighet
      fr.o.m. den 1 juli 1994 (rskr.
      1992/93:205). I prop. 1993/94:77, som i
      huvudsak fullföljer riksdagens beslut,
      tas ånyo upp frågan om att
      uppdragsmyndigheten skall utse bl.a.
      chefen för myndigheten. Det sägs i nämnda
      proposition att den som tillsätter
      chefen, dvs. uppdragsmyndighetens
      styrelse, också bör ha rätt att entlediga
      denne. På detta sätt görs
      uppdragsmyndighetens mera fristående
      ställning från regeringen tydligare än i
      nuvarande myndighetsform. Några
      lagförslag lades inte fram i
      propositionen med anledning av dessa
      överväganden.
        Skälen för mitt förslag: Enligt
      LOA-utredningen bör anställningsskyddet
      för de högre statliga cheferna i princip
      vara utformat på samma sätt som för
      motsvarande chefer på den övriga
      arbetsmarknaden, bl.a. i syfte att skapa
      bättre möjligheter till ökad rörlighet
      mellan de olika arbetsmarknadssektorerna.
      Jag kan emellertid för min del inte se
      att det sammantaget skulle bli en bättre
      lösning att ta bort nuvarande bestämmel-
      ser. Lagregleringen är tvingande men
      utgör exempelvis inte något hinder mot
      att träffa individuellt avpassade
      anställningsavtal. Enligt min mening bör
      man i ökad utsträckning också använda sig
      av den möjligheten, i första hand inom
      ramen för tidsbegränsade förordnanden.
      När det gäller tillsvidareanställda
      chefer kan det dessutom vara av värde att
      i lag behålla den uttryckliga regeln att
      det skall föreligga saklig grund för att
      en sådan anställd skall få sägas upp.
       I motsats till vad LOA-utredningen
      föreslagit anser jag alltså att
      bestämmelser om grunden för uppsägning
      eller avskedande, turordning vid
      uppsägning och företrädesrätt till
      återanställning i LAS även i
      fortsättningen bör tillämpas på sådana
      arbetstagare i verksledande eller därmed
      jämförlig ställning som är förordnade
      tills vidare. Bestämmelserna i 7 kap. 9
      och 10 §§ LOA som innebär att vissa
      chefer som är anställda för en bestämd
      tid trots detta kan skiljas eller
      förflyttas från sina anställningar, bör
      också föras över till den nya lagen.
        Vad gäller chefen för den ombildade
      arbetsgivarorganisationen bör han eller
      hon utses av myndighetens styrelse. Den
      bör också ha rätt att entlediga honom
      eller henne, om det kan anses nödvändigt
      med hänsyn till myndighetens bästa (jfr
      prop. 1993/94:77 s. 24 f.). Bestämmelsen
      i 7 kap. 9 § LOA om att en chef för ett
      statligt affärsverk får skiljas från sin
      anställning bör göras tillämplig också på
      arbetsgivarorganisationens chef.
      6 Anställda med fullmakt
      Mitt förslag: Anställningsformen fullmakt
      skall behållas. De särskilda reglerna om
      fullmaktsanställning skall föras samman
      till en särskild lag.
       LOA-utredningens förslag: Överensstämmer
      med mitt (huvudbetänkandet s. 250-259).
       Remissinstanserna: En majoritet av
      remissinstanserna tillstyrker förslaget
      eller har ingen erinran mot det.
       Justitieombudsmannen föreslår att man i
      LOA för in en hänvisning till lagen om
      fullmaktsanställning och att man i den
      senare lagen klart utsäger att den gäller
      framför bestämmelserna i LOA.
       Justitiekanslern och Domstolsverket
      tillstyrker att bestämmelserna för
      ordinarie domare regleras i en särskild
      lag. Domstolsverket anser att det inte
      borde upplevas som betungande att det för
      domare blir aktuellt med två lagar som
      reglerar deras anställningsförhållande.
       Riksåklagaren anför att
      anställningsformen fullmakt bör finnas
      kvar för sådana arbetstagare av vilka det
      med hänsyn till arbetsuppgifternas art
      krävs särskild självständighet och
      integritet. Han anser att de tjänster som
      för närvarande tillsätts med fullmakt
      inom åklagarväsendet även i framtiden
      skall tillsättas med fullmakt. Han anser
      också att det är en fördel att reglerna
      för fullmaktshavare samlas i en lag.
       Överbefälhavaren anser att
      fullmaktsanställningen bör bibehållas för
      de yrkesofficerare som innehar den
      militära graden major eller högre.
       SAV tillstyrker utredningens förslag men
      anser som framgått av avsnitt 4.5 att
      reglerna om rätt till tjänsteförening och
      om anställningens upphörande vid
      otillåten tjänsteförening bör bibehållas
      för fullmaktshavare.
       Universitetet i Stockholm avstyrker att
      bestämmelserna i 7 kap. 4 § samt 13 kap.
      2 § LOA förs över till den särskilda
      lagen. Universitet anser vidare att
      bestämmelserna för fullmaktsanställda bör
      ingå i LOA.
       Svenska officersförbundet anser att
      officerare även fortsättningsvis skall
      anställas med fullmakt.
      Bakgrunden till mitt förslag
      Allmänt
      De statliga tjänstemännen kunde förr
      delas in i två grupper - ordinarie och
      icke ordinarie. En ordinarie tjänsteman
      fick till skillnad från en icke ordinarie
      ett särskilt bevis för sin anställning,
      fullmakten. De ordinarie var också till
      skillnad från övriga anställda
      oavsättliga enligt 36 § i 1809 års
      regeringsform.
       Ordningen att anställa med fullmakt
      används numera för en del högre tjänster
      i vilka ingår arbetsuppgifter av
      rättsvårdande karaktär eller annars med
      rättslig eller liknande anknytning (prop.
      1975/76:105 bil. 2 s. 210).
       Inom det statliga området finns, förutom
      fullmaktsanställningen, anställ-
      ningsformerna förordnande tills vidare
      eller förordnande för begränsad tid. Den
      normala anställningsformen är förordnande
      tills vidare. Anställningsformen fullmakt
      medför ett anställningsskydd som går
      längre än vad som följer av LAS.
       Enligt en kartläggning som
      Civildepartementet gjorde år 1991
      användes då anställningsformen fullmakt
      vid nyanställning för följande kategori-
      er:
      -   justitiekanslern (1),
      - ordinarie domare (ca 940),
      - riksåklagaren (1), biträdande
        riksåklagaren (1), samtliga över-
        åklagare (16) samt vissa chefsåklagare
        (ca 20),
      - professorer som tillsätts av regeringen
        (ca 1550),
      - yrkesofficerare (ca 10 000).
       Det finns dessutom inom flera
      verksamhetsområden kvar arbetstagare som
      i enlighet med tidigare regler är
      anställda med fullmakt. Dessa
      arbetstagare förenar i de flesta fall
      fullmaktsanställningen med en högre
      statlig anställning (se avsnitt 4.5).
       För Svenska kyrkan finns särskilda
      regler om fullmaktsanställning  i
      kyrkolagen (1992:300). Alla biskopar
      skall anställas med fullmakt. Vidare
      gäller särskilda regler om vilka rätts-
      verkningar en fullmaktsanställning medför
      på kyrkans område. Detta område behandlas
      dock inte i denna proposition.
       Av förordningen (1992:538) om inrättande
      och indragning av vissa tjänster vid
      myndigheter som hör till
      Försvarsdepartementet framgår att
      yrkesofficerare inte längre skall
      anställas med fullmakt. Förordningen
      trädde i kraft den 1 juli 1992.
       Ordningen att anställa tjänstemän med
      fullmakt har således efter hand brutits.
      Riksdagen har beslutat att professorer
      inte längre skall anställas med fullmakt
      (prop. 1990/91:150 del II bil.7, bet.
      1990/91:UbU21, rskr. 1990/91:389).
      Fullmaktssystemet upphörde vid utgången
      av juni 1993 men används övergångsvis i
      fråga om tjänster som dessförinnan
      kungjorts lediga till ansökan. Med hänsyn
      till vikten av att ge dem som därefter
      anställs som professorer den
      anställningstrygghet som kan vara
      väsentlig för integriteten i forskning
      och undervisning har det i 3 kap. 4 §
      högskolelagen (1992:1434) tagits in en
      särskild bestämmelse som innebär att en
      professor som anställs utan
      tidsbegränsning får skiljas från tjänsten
      endast av sådana skäl som är grund för
      avskedande.
      Nuvarande bestämmelser
      Det finns bestämmelser om
      anställningsformen fullmakt i bl.a. LOA,
      anställningsförordningen och dess
      övergångsbestämmelser samt
      inrättandeförordningen.
       Enligt 4 kap. 6 § LOA skall en ordinarie
      domare anställas med fullmakt. I övrigt
      bestämmer regeringen vilka tjänster som
      skall tillsättas med fullmakt. En
      fullmaktstjänst inrättas av regeringen
      enligt 2 § inrättandeförordningen.
       När det gäller förening av en
      fullmaktsanställning med en annan statlig
      anställning, innehåller 7 kap. 13 § LOA
      ett bemyndigande för regeringen att
      meddela föreskrifter i ämnet (28-31 a §§
      anställningsförordningen).
      Fullmaktsanställningens rättsverkningar
      Skillnaden i anställningsskydd mellan en
      fullmaktsanställning och en
      tillsvidareanställning är att en
      fullmaktsanställd inte kan sägas upp
      enligt 7 § LAS. En fullmaktsanställd kan,
      liksom andra arbetstagare, entledigas med
      stöd av 7 kap. 3 eller 4 § LOA. Fullmakt-
      shavaren kan också till skillnad från
      andra arbetstagare entledigas enligt 7
      kap. 5 § LOA.
       Enligt 7 kap. 8 § LOA kan en full-
      maktshavare förflyttas till en annan
      statlig tjänst som också tillsätts med
      fullmakt. Förflyttning är ett sätt att
      lösa de problem som uppkommer när
      arbetsbrist uppstår, men en arbetstagare
      kan också förflyttas av personliga skäl,
      t.ex. vid samarbetsproblem på arbets-
      platsen. Institutet förflyttning kommer
      att behandlas också i avsnitt 9.5.
       Om en arbetstagare får en annan statlig
      anställning, kan detta enligt 7 kap. 13 §
      LOA leda till att den första anställ-
      ningen upphör, även om den är en
      fullmaktsanställning.
       Det förhållandet att en fullmaktshavare
      inte kan sägas upp på grund av arbets-
      brist, t.ex. i samband med att en
      myndighet läggs ned eller omorganiseras
      torde innebära att en myndighet inte ens
      kan föra upp en fullmaktsanställd på de
      turordningslistor som upprättas.
       Det har sedan gammalt inte ansetts vara
      möjligt att frånta dem som redan har en
      anställning med fullmakt de rätts-
      verkningar som fullmakten innebär, dvs.
      det har inte varit möjligt att skilja en
      arbetstagare från sin fullmaktsan-
      ställning utan stöd av någon regel i LOA.
      Särskilt om ordinarie domare
      Det finns bestämmelser i 11 kap. 5 §
      regeringsformen som ger "ordinarie
      domare" en längre gående
      anställningstrygghet än andra statligt
      anställda. Bestämmelserna har motiverats
      med att de garanterar självständighet i
      dömandet och markerar domstolarnas obero-
      ende ställning (prop. 1973:90 s. 390 f.).
      En ordinarie domare kan skiljas från sin
      anställning endast om han på grund av ett
      brott eller ett grovt eller upprepat
      åsidosättande av ett tjänsteåliggande är
      uppenbart olämplig att ha anställningen
      eller om han enligt lag är skyldig att
      avgå med pension.
       En ordinarie domare har vidare rätt att
      begära rättslig prövning av beslut om
      skiljande från anställningen eller om
      avstängning eller läkarundersökning, om
      beslutet har fattats av någon annan
      myndighet än domstol. Endast om det är
      påkallat av organisatoriska skäl är en
      ordinarie domare skyldig att flytta till
      en annan jämställd domartjänst (11 kap.
      5 § tredje stycket regeringsformen).
       I 12 kap. 8 § regeringsformen finns
      särskilda bestämmelser för justitieråd
      och regeringsråd om förfarandet vid
      prövning av de frågor som avses i 11 kap.
      5 § regeringsformen. Dessa innebär att
      frågor om skiljande från anställningen,
      om avstängning eller om skyldighet att
      undergå läkarundersökning prövas av
      Högsta domstolen på talan av
      Justitieombudsmannen eller
      Justitiekanslern.
       Bestämmelserna i 11 kap. 5 §
      regeringsformen är bara tillämpliga på en
      domare som är anställd med fullmakt,
      således inte på en domare som är anställd
      med förordnande tills vidare.
       Med hänsyn till regeringsformens
      föreskrifter om ordinarie domare har det
      ansetts att frågan om vilka domartjänster
      som skall vara ordinarie och
      rättsverkningarna av detta måste regleras
      offentligrättsligt (prop. 1975/76:105
      bil. 2 s. 211). Frågan är således inte
      avtalsbar.
      Skälen för mitt förslag
      Enligt LAS gäller allmänt ett krav på
      saklig grund för uppsägning från
      arbetsgivarens sida. Det kan därför
      hävdas att de syften som fullmakts-
      anställningen skall tillgodose i princip
      redan härigenom är tillgodosedda på ett
      mer ändamålsenligt sätt än som är fallet
      med entledigandegrunderna i LOA. Mot
      denna bakgrund behövs numera inte
      fullmaktsanställning i de flesta fall där
      den tidigare har använts för att
      garantera anställningstrygghet och därmed
      oberoende.
       Som jag tidigare nämnt har det också
      redan beslutats att professorer och
      yrkesofficerare i fortsättningen inte
      skall anställas med fullmakt.
       Det finns dock anställningar där
      särskilda konstitutionella eller andra
      starka skäl talar för en utökad anställ-
      ningstrygghet för den anställde. Det
      gäller - förutom för ordinarie domare -
      t.ex. för högre åklagare och
      justitiekanslern. Också i fortsättningen
      bör det vara en fråga för regeringen att
      bestämma vilka arbetstagare hos
      myndigheterna under regeringen som skall
      anställas med fullmakt.
      Ordinarie domare
      Enligt 11 kap. 6 § regeringsformen har
      myndigheterna under regeringen en
      principiell lydnadsplikt gentemot
      regeringen. I detta hänseende är
      domstolarna fristående när det gäller den
      dömande verksamheten. Den verksamheten
      har en konstitutionell särställning i
      förhållande till den övriga statliga
      förvaltningen.
       Bestämmelserna i 11 kap. 2 §
      regeringsformen ger nämligen domstolarna
      en särställning. Ingen myndighet - och
      inte heller riksdagen - får bestämma hur
      en domstol skall döma i det enskilda
      fallet eller hur en domstol i övrigt
      skall tillämpa en rättsregel i ett sär-
      skilt fall.
       I Högsta domstolen och Regeringsrätten
      får enligt 11 kap. 1 § regeringsformen
      såsom ledamot endast den tjänstgöra som
      har utnämnts till ordinarie domare i
      domstolen. I övriga domstolar skall det
      finnas ordinarie domare. Undantag får
      enbart göras i lag och för s.k. special-
      domstolar.
       Det är mot denna bakgrund man bör se
      regeln om ordinarie domares
      anställningsskydd i 11 kap. 5 §
      regeringsformen. Syftet med denna regel
      är inte enbart att garantera den
      självständighet i dömandet som motiverar
      fullmaktsinstitutet. Syftet är främst att
      befästa det oberoende för domstolarna som
      redan följer av 11 kap. 2 och 6 §§
      regeringsformen.
       I detta system är valet av anställnings-
      form för domare av avgörande betydelse,
      eftersom det är anställningsformen som
      avgör om 11 kap. 5 § regeringsformen
      skall vara tillämplig. Valet av vilka
      domare som skall anställas med fullmakt
      blir därför avgörande för att befästa
      domstolarnas oberoende, såsom detta har
      reglerats i regeringsformen.
       För att domstolarnas konstitutionella
      särställning enligt regeringsformen skall
      få genomslag, krävs således att de domare
      som omfattas av 11 kap. 5 §
      regeringsformen ges en särskild
      anställningsform, som innebär att deras
      anställningsavtal varken kan sägas upp
      eller begränsas i tiden. Som har framgått
      av det föregående är
      fullmaktsanställningen en sådan anställ-
      ningsform. Jag föreslår därför att det
      även i fortsättningen skall finnas en
      lagregel, motsvarande 4 kap. 6 § LOA,
      dvs. att ordinarie domare skall anställas
      med fullmakt.
       När det gäller den särskilda reglering
      av de ordinarie domarnas arbetsskyldighet
      som framgår av 5 kap. 1 § LOA, kan det i
      och för sig hävdas att den skulle kunna
      ersättas med att arbetsskyldigheten lades
      fast i ett anställningsavtalet med varje
      enskild arbetstagare (jfr prop. 1969:44
      s. 227 f.). Regeln har emellertid införts
      just mot bakgrund av 11 kap. 5 §
      regeringsformen, och den tjänar samma
      syfte - att befästa domstolarnas grund-
      lagsenliga självständighet. Jag anser
      därför att regeln bör finnas kvar även i
      fortsättningen.
       Regeringen har den 22 april 1993
      tillsatt en utredning om domstolarnas och
      domarnas ställning inför 2000-talet (Dir.
      1993:47). Utredningen skall ta ställning
      till frågor som rör t.ex. utnämning av
      ordinarie domare, domarnas
      rättsställning, bisysslor och
      arbetsuppgifter. Jag anser därför att det
      för närvarande inte bör göras några
      lagändringar som berör domarna utan att
      de nuvarande reglerna bör föras över till
      den nya lagstiftningen.
      Lagtekniska frågor
      Den nu gällande LOA har på grund av de
      mycket speciella rättsverkningar som en
      fullmaktsanställning medför, försetts med
      ett stort antal undantag och
      specialregler för dem som är anställda
      med fullmakt. Jag anser att den nya LOA
      skall gälla även för fullmaktsanställda.
      Min bedömning är vidare att det även med
      en ny lagstiftning behövs många särskilda
      regler för fullmaktsanställda, bl.a. om
      påtvingad läkarundersökning och
      avstängning (se avsnitt 9.9).
       I fråga om den framtida utformningen av
      lagstiftningen om fullmaktsanställning
      vore det ett alternativ att lägga
      specialreglerna om sådana anställningar i
      ett eget kapitel i den nya LOA. En fördel
      med det alternativet är att det klart
      skulle framgå att de som är anställda med
      fullmakt omfattas dels av de allmänna
      reglerna i LOA, dels av specialreglerna
      om fullmaktsanställning. De många
      specialregler som måste gälla för gruppen
      fullmaktsanställda skulle emellertid
      onödigt tynga den nya LOA med regler som
      berör bara en liten del av de statligt
      anställda.
       Jag föreslår därför i stället att det
      tillskapas en särskild lag om fullmakts-
      anställning, trots att ett system med två
      lagar för fullmaktsanställda kan upplevas
      som svårhanterligt. Den nackdelen bör
      vägas upp av att alla särregler om
      fullmaktsanställningen samlas i en lag
      och därför blir lätt tillgängliga för dem
      som skall tillämpa dem. För fullmakts-
      anställda föreslås alltså gälla dels nya
      LOA, dels en särskild lag. I likhet med
      utredningen anser jag att alla som vid de
      båda nya lagarnas ikraftträdande är
      anställda med fullmakt bör omfattas av
      dessa lagar.
      7 Bisysslor m.m.
      Mitt förslag: Nuvarande bestämmelser om
      förtroendeskadliga bisysslor skall i sak
      förbli oförändrade.
       Bestämmelserna om tillstånd att ta emot
      vissa förmåner som förenats med tjänsten
      och upplysningen om skyldigheten att
      enligt insiderlagen (1990:1342) anmäla
      fondpappersinnehav slopas.
       Utredningens förslag: Överensstämmer med
      mitt (huvudbetänkandet sid. 247-250).
       Remissinstanserna har inget att erinra
      emot utredningens förslag. TCO-OF anser
      dock att förtroendeskadliga bisysslor i
      framtiden lämpligen kan regleras i avtal,
      i likhet med vad som gäller inom det
      kommunala området.
      Bakgrunden till mitt förslag
      Bisysslor
      Förbud mot att ha s.k. förtroendeskadliga
      bisysslor finns i 6 kap. 1 § LOA. En
      bisyssla är förtroendeskadlig om den kan
      rubba allmänhetens förtroende till den
      anställdes eller någon annan
      arbetstagares opartiskhet i
      tjänsteutövningen eller kan skada
      myndighetens anseende.
       I 1 § anges också att närmare
      bestämmelser om bisysslor meddelas för
      vissa fall i lag och i övrigt av
      regeringen. Det finns t.ex. sådana
      bestämmelser om domare m.fl. i 19 kap.
      8 § föräldrabalken, 4 kap. 6 §, 12 kap. 3
      § och 21 kap. 3 § rättegångsbalken samt i
      konkurslagen (1987:672).
       Det finns enligt 37 §
      anställningsförordningen i dess nuvarande
      lydelse en skyldighet för myndigheterna
      att informera om vilka bisysslor som är
      förtroendeskadliga och på begäran av en
      anställd ge denne skriftligt besked om en
      viss bisyssla är förtroendeskadlig eller
      inte.
       Domstolsverket fungerar på domstolssidan
      som en allmän rådgivare gentemot
      domstolarna i bisysslefrågor (DVFS 1983:9
      B43).
       SAV ger för den övriga statliga sektorn
      en allmän information om bisysslefrågor
      (Cirk. 1990 A 7).
       En anställd är själv skyldig att göra
      klart för sig om en bisyssla är
      förtroendeskadlig och därmed förbjuden.
      Det är han som gör den slutliga
      bedömningen och har det juridiska
      ansvaret.
       Den anställde har inte någon generell
      skyldighet att anmäla en bisyssla eller
      begära tillstånd, men så snart en
      anställd känner tveksamhet om en bisyssla
      är förbjuden är det naturligt att han
      rådfrågar sin arbetsgivare.
       Att ha en förtroendeskadlig bisyssla kan
      bedömas som tjänsteförseelse och leda
      till en disciplinpåföljd i form av
      varning eller löneavdrag. I allvarliga
      fall kan uppsägning eller avskedande
      komma i fråga.
       Av kollektivavtal (SAV Cirk. 1991 Civ 6
      och 7 §§) framgår att två andra former av
      bisysslor också är förbjudna, nämligen
      -arbetshindrande bisysslor (sådana som
       enligt arbetsgivarensbedömning inverkar
       hindrande på tjänsteutövningen) och
      -konkurrensbisysslor (sådana som innebär
       att tjänstemannenekonomiskt konkurrerar
       med myndigheten).
       I avtalet om upphörande av
      chefslöneavtalet m.m. finns särskilda
      regler om bisysslor för de arbetstagare
      som omfattas av avtalet (SAV Cirk. 1993
      A11).
       I 6 kap. 3 § LOA hänvisas till
      bestämmelserna i 11 § insiderlagen om
      åläggande för arbetstagare att anmäla
      innehav av fondpapper.
      Tillstånd att ta emot vissa förmåner som
      förenats med tjänsten
      Särskilt tillstånd av regeringen krävs
      för att en arbetstagare skall få uppbära
      gåvo- eller donationsmedel eller liknande
      förmåner som är förenade med tjänsten (6
      kap. 2 § LOA).
       Vissa anställningar är förenade med rätt
      för den anställde att få avkastningsmedel
      eller andra förmåner från gåvor och
      donationer av enskilda. Dessa har i
      allmänhet ett obetydligt värde, men
      ibland kan värdet vara betydande och
      medföra att anställningen blir
      attraktivare för en sökande än andra med
      motsvarande arbetsuppgifter.
       Frågan om en anställd får ta emot andra
      förmåner än sådana som är förenade med
      anställningen regleras inte i LOA, utan i
      brottsbalken där det finns bestämmelser
      om ansvar för tagande av muta (20 kap.
      2 §).
      Skälen för mitt förslag
      Bisysslor
      Med hänsyn till de särskilda krav på
      objektivitet och integritet som gäller
      för offentliganställda är det viktigt att
      privata intressen inte tillåts kollidera
      med statliga på ett sådant sätt att
      allmänhetens förtroende för myndigheterna
      kan äventyras. Tillämpningen av den nu
      gällande regleringen har granskats av
      Riksdagens revisorer (revisorernas
      rapport nr 3 1990 om offentligrättsliga
      regler om bisysslor), som inte träffade
      på några allvarliga missförhållanden. Men
      granskningen visade dock att
      informationen till de anställda om
      gällande bisyssleregler och
      tillämpningen av reglerna hos flera
      myndigheter måste bli avsevärt bättre.
      Revisorerna föreslog därför i rapporten
      att SAV:s roll som rådgivare gentemot
      myndigheterna i bisysslefrågor skall
      utvecklas ytterligare (jfr SAV Cirk. 1990
      A 7).
       Enligt min mening bör det finnas
      bestämmelser om förtroendeskadliga
      bisysslor även i den nya LOA.
      Bestämmelsen i 6 kap. 1 § bör därför
      föras över till den lagen.
       Däremot bör 6 kap. 3 § slopas. Enligt
      min mening är det onödigt med en
      hänvisning till insiderlagen (1990:1342)
      i den nya LOA.
      Tillstånd att ta emot vissa förmåner som
      förenats med tjänsten
      Bestämmelsen i 6 kap. 2 § LOA om
      tillstånd att ta emot vissa förmåner som
      förenats med tjänsten saknar numera
      praktisk betydelse. Det finns nämligen en
      förordning (1964:484) om mottagande för
      statens räkning av gåvo- och
      donationsmedel (omtryckt 1991:1171).
      Enligt förordningen gäller - liksom
      enligt 6 kap. 2 § LOA - att en prövning
      skall göras av rätten att ta emot sådana
      förmåner. Enligt 1 § första stycket skall
      prövningen göras av den myndighet som är
      redovisningsskyldig för medlen, om dessa
      tas emot. Enligt andra stycket skall
      ärendet dock lämnas över till regeringen
      för prövning, om gåvan eller donationen
      kan antas medföra framtida kostnader för
      staten.
       LOA-utredningen har konstaterat att den
      nämnda förordningen tillämpas också på de
      ärenden som avses i 6 kap. 2 § LOA. Jag
      anser därför att någon bestämmelse härom
      inte bör föras över till den nya LOA.
      Detta innebär givetvis inte att det blir
      tillåtet att fritt ta emot förmåner som
      är förenade med en anställning, utan bara
      att ett sådant ärende i stället bör
      bedömas enligt den nämnda förordningen.
      8 Arbetskonflikter
      Mitt förslag: De nuvarande lagreglerna om
      arbetskonflikter behålls i sak
      oförändrade.
       LOA-utredningens förslag: Avviker från
      mitt genom att utredningen föreslår att
      ordet "oundgängligen" i 3 kap. 1 § första
      stycket LOA inte skall föras över till
      den nya LOA (huvudbetänkandet s.
      238-242).
       Remissinstanserna: En majoritet av
      remissinstanserna tillstyrker eller har
      ingen erinran mot utredningens förslag.
       Bland de remissinstanser som har
      synpunkter på förslaget kan nämnas SAV,
      som anser att reglerna i 3 kap. 1 § LOA
      bör bli tillämpliga på hela det område
      som omfattas av 1 § i den nya LOA. Enligt
      SAV:s mening är detta en fråga som man i
      första hand bör söka lösa avtalsvägen.
      Skulle det inte gå anser SAV att man bör
      överväga att reglera frågan i lag.
       Vidare kan nämnas att SACO inte delar
      LOA-utredningens uppfattning att ordet
      "oundgängligen" i 3 kap. 1 § första
      stycket inte skall föras över till den
      nya LOA. Bestämmelsen har följande
      lydelse: "I arbete, som består i
      myndighetsutövning eller som är
      oundgängligen nödvändigt för att
      genomföra myndighetsutövning, får
      stridsåtgärd vidtagas endast i form av
      lockout, strejk, vägran att arbeta på
      övertid eller nyanställningsblockad. I
      sådant arbete får stridsåtgärd ej
      vidtagas på grund av annat än
      förhållandet mellan arbetsgivare och
      sådan arbetstagare som omfattas av denna
      lag". SACO anser att ordet
      "oundgängligen" i praxis fått en särskild
      innebörd och därför bör föras över till
      den nya lagstiftningen. Detta är av
      betydelse enligt SACO då utredningens
      avsikt är att inte ändra rättsläget.
       SAF avstyrker förslaget och anför att
      konfliktreglerna för den offentliga
      arbetsmarknaden i stället bör ändras.
       LO anser att det saknas skäl att
      bibehålla regeln om att en tvist om
      huruvida en varslad stridsåtgärd som
      strider mot reglerna i LOA måste vara
      slutligt avgjord innan en stridsåtgärd
      vidtas. Arbetsdomstolen borde på samma
      sätt som beträffande andra
      fredspliktsinvändningar kunna fatta
      interimistiska beslut även i sådana
      tvister.
       Skälen för mitt förslag: Den
      grundläggande principen om rätt till
      strejk och andra fackliga stridsåtgärder
      finns inskriven i regeringsformen (2 kap.
      17 §). Regeln innebär att en
      arbetstagarorganisation resp. en
      arbetsgivare eller
      arbetsgivarorganisation har rätt att
      vidta fackliga stridsåtgärder, om något
      annat inte följer av lag eller avtal.
       Den centrala allmänna lagstiftningen
      finns i MBL, som föreskriver fredsplikt
      under pågående kollektivavtalsperiod men
      i övrigt ger parterna stort utrymme att
      använda sig av fackliga stridsåtgärder
      (41-45 §§).
       I jämförelse med förhållandena på den
      privata marknaden innebär LOA:s
      bestämmelser för de offentliganställdas
      fackliga organisationer vissa
      inskränkningar i konflikträtten.
       Dessa begränsningar, som har ansetts
      motiverade av de särskilda villkoren och
      formerna för en del av verksamheten i
      offentlig tjänst, är också sanktionerade
      genom skadestånd (3 kap. 6 §).
      Disciplinstraff enligt LOA får däremot
      inte i något fall ges en
      offentliganställd därför att han har
      deltagit i en strejk eller någon därmed
      jämförlig stridsåtgärd (10 kap. 1 § andra
      stycket).
       På den offentliga sektorn har man
      således ansett det nödvändigt att i viss
      mån inskränka valet av stridsmedel, när
      det gäller arbete som består i s.k.
      myndighetsutövning eller som är
      oundgängligen nödvändigt för att
      genomföra myndighetsutövning. Denna
      inskränkning gäller både val av
      stridsåtgärd och syftet med
      stridsåtgärden. I sådant arbete får
      således stridsåtgärder vidtas, av
      arbetsgivaren bara i form av lockout
      (utestängning från arbetet), av
      arbetstagarsidan bara i form av strejk
      (arbetsnedläggelse), vägran att arbeta på
      övertid eller nyanställningsblockad (3
      kap. 1 §).
       Vidare finns ett förbud mot
      stridsåtgärder som syftar till att
      påverka de politiska förhållandena inom
      Sverige, s.k. politiska strejker.
      Förbudet gäller även i arbete som inte
      har samband med myndighetsutövning (3
      kap. 1 § andra stycket).
       Det finns en inbyggd konflikt mellan å
      ena sidan rätten enligt grundlagen för
      arbetsmarknadens parter att vidta
      stridsåtgärder vid en facklig konflikt
      och å andra sidan kraven på rättssäkerhet
      och behovet av att kunna skydda det
      demokratiska styrelseskicket.
       Beträffande sympatiåtgärder av
      offentliganställda som är sysselsatta
      inom området för myndighetsutövning
      gäller dels att valet av stridsåtgärder
      är begränsat i enlighet med vad som nu
      sagts, dels att åtgärder bara får vidtas
      till förmån för andra arbetstagare inom
      LOA:s tillämpningsområde. Sympatiåtgärder
      till förmån för privatanställda eller
      utländska arbetsmarknadsparter är således
      inte tillåtet. Däremot gäller i arbete
      som inte har samband med
      myndighetsutövning samma regler som för
      den övriga arbetsmarknaden dvs. att det
      är tillåtligt med sympatiåtgärder (3 kap.
      1 § andra meningen).
       Till skillnad från de allmänna
      fredspliktsreglerna i MBL tillämpas LOA:s
      bestämmelser om arbetskonflikter oavsett
      om det finns ett kollektivavtal eller
      inte.
       De offentliganställdas konflikträtt
      begränsas också av de s.k. huvudavtalen.
      På statens område gäller sedan den 1 juli
      1993 ett nytt huvudavtal, som har
      träffats mellan, å ena sidan SAV och, å
      andra sidan SACO-S och till SACO-S
      hörande förbund sammantagna samt TCO-OF:s
      förbundsområden inom det statliga
      förhandlingsområdet sammantagna. Avtalet
      finns i SAV Cirk. 1993 A 6.
      Förhandlingarna med Statsanställdas
      förbund om ett sådant avtal är ännu inte
      avslutade. I förhållande till denna
      organisation gäller därför fortfarande
      huvudavtalet den 2 mars 1978.
       Bland förändringarna i det nya
      huvudavtalet i förhållande till 1978 års
      avtal kan följande nämnas.
       I princip kommer ekonomiskt viktiga
      avtal och avtal som omfattar hela den
      statliga sektorn att slutas på högsta
      nivå på arbetstagarsidan. Stridsåtgärder
      skall också i fortsättningen beslutas på
      denna nivå.
       Vidare finns i det nya huvudavtalet
      regler om obligatorisk medling före
      varsel om stridsåtgärder, begränsning av
      de tillåtna formerna för stridsåtgärder
      samt utvidgning av skyldigheten att
      utföra skyddsarbete.
       Statstjänstenämnden, som har till
      uppgift att förhindra samhällsfarliga
      konflikter, får en ny sammansättning med
      bl.a. opartiska ledamöter. Till följd
      härav kommer nämnden alltid att kunna
      avge utlåtanden, huruvida en konflikt är
      ägnad att otillbörligt störa viktiga
      samhällsfunktioner.
       På kommun- och landstingsområdet pågår
      förhandlingar om ett nytt huvudavtal.
        Det särskilda huvudavtalet (SHA) av år
      1976 gäller både staten och kommunerna.
      Avtalet går ut på att parterna skall
      sträva efter fredliga förhandlingar och
      undvika stridsåtgärder, när det gäller
      frågor som man inte anses kunna avtala om
      utan att kränka den politiska demokratin.
      Hit hör bl.a. frågor om verksamhetens
      mål, inriktning, omfattning och kvalitet.
       I april 1990 tillkallades en särskild
      utredare för att lägga fram förslag som
      syftade till att förbättra
      förhandlingsformerna och spelreglerna på
      den svenska arbetsmarknaden. Utredningen
      lade i februari 1991 fram betänkandet
      Spelreglerna på arbetsmarknaden (SOU
      1991:13). Betänkandet har
      remissbehandlats. Regeringen har i årets
      budgetproposition (prop. 1992/93:100 bil.
      11 s. 20 och 21) uttalat att regeringen
      utgår från att arbetsmarknadens parter
      inför 1993 års avtalsrörelse tar sitt
      fulla ansvar för förhandlingsresultatet
      och arbetsfreden. Regeringen kommer
      senare att ta ställning till i vilken mån
      utredarens förslag, utöver det som
      genomförts, bör föranleda förslag till
      lagändringar.
       Dagens regler om arbetskonflikter och
      skadestånd i LOA bör i sak oförändrade
      föras över till nya LOA.
      9 Anställningens upphörande på annat sätt
      än
      genom avskedande, m.m.
      9.1 Skiljande från anställningen
      Mitt förslag: Föreskrifterna om att det
      måste finnas stöd i LOA för att en
      arbetstagare skall kunna skiljas från sin
      anställning slopas. Härav följer att LAS
      bestämmelser i fråga om skiljande från
      anställning blir direkt tillämpliga också
      på statliga anställningar.
       LOA-utredningens förslag: Överensstämmer
      med mitt (huvudbetänkandet s. 162 och
      163).
       Remissinstanserna: Flertalet
      remissinstanser har inget att erinra mot
      utredningens förslag.
       Några remissinstanser framhåller som en
      negativ konsekvens av förslaget att 39 §
      LAS blir tillämplig på statliga
      anställningar (se närmare härom avsnitt
      11.6).
       Skälen för mitt förslag: Av 1 § LAS
      framgår att lagen gäller bl.a. för
      statligt anställda arbetstagare. Enligt
      2 § första stycket får undantag från LAS
      göras bl.a. i lag, t.ex. i LOA.
       Av 7 kap. 1 § LOA framgår att en
      arbetstagare får skiljas från
      anställ-ningen bara med stöd av någon
      föreskrift i LOA. Detta innebär bl.a. att
      en arbetstagare inte kan sägas upp med
      stöd av LAS i andra fall än när detta
      uttryckligen har angetts i LOA.
       I LOA:s förarbeten (prop. 1975/76:105
      bil. 2 s. 220) anges närmare vad som
      avses med skiljande från anställningen.
      Sammanfattningsvis kan sägas att det bara
      är fråga om tvångsentledigande t.ex.
      avskedande enligt 11 kap. LOA (behandlas
      närmare i avsnitt 11) eller uppsägning
      enligt 7 kap. 2 § LOA. Däremot avses inte
      t.ex. frivillig avgång med ålderspension
      eller när en arbetstagare själv säger upp
      sig.
       Bestämmelserna i 7 kap. 1 § LOA
      kompletteras av 7 kap. 2 § LOA första
      meningen som innebär att reglerna i LAS
      om skiljande från anställningen genom
      uppsägning åter blir tillämpliga på alla
      tillsvidareanställda arbetstagare. På
      bl.a. statens område finns en speciell
      anställningsform, s.k. längstförordnande,
      som innebär att en arbetstagare är
      anställd tills vidare, dock längst till
      en viss tidpunkt. Också en sådan ar-
      betstagare kan sägas upp enligt LAS.
       En arbetstagare, som har ett
      tidsbegränsat anställningsavtal, har i
      princip inte rätt enligt LAS att säga upp
      avtalet. Här bortses från det fall att
      arbetsgivaren i väsentlig mån har
      åsidosatt sina åligganden mot arbetsta-
      garen (4 § tredje stycket LAS) eller
      fråga är om ett längstförordnande.
       På den statliga arbetsmarknaden finns en
      särregel i 7 kap. 12 § LOA, som bl.a.
      avser en ansökan från den som är anställd
      för viss tid att bli entledigad före
      tidens utgång. I likhet med vad som
      gäller på arbetsmarknaden i övrigt har
      den statsanställde dock ingen rätt att få
      en sådan ansökan beviljad (prop.
      1986/87:99 s. 142, jfr prop. 1975/76:105
      bil. 2 s. 222).
       För fullständighetens skull kan nämnas
      att ett tidsbegränsat anställningsavtal i
      viss begränsad omfattning kan jämkas
      enligt 36 § avtalslagen.
       Ett syfte med att se över LOA och
      anknytande författningar är att förenkla
      regelsystemet. Den nuvarande
      regeltekniken innebär i fråga om
      anställningsskyddet att man inte direkt
      av LAS kan utläsa vad som gäller på
      statens område. LOA och LAS måste hela
      tiden jämföras med varandra. Detta leder
      till ett krångligt system med mycket
      författningstext att gå igenom.
       Jag anser därför att systemet måste
      förenklas. Den närmast till hands
      liggande lösningen är enligt min mening
      att inte ha någon särskild reglering i
      LOA som anger när uppsägningar enligt LAS
      får ske. Jag föreslår därför att
      bestämmelserna i 7 kap. 1 § och 2 §
      första meningen inte förs över till nya
      LOA.
       Däremot bör en bestämmelse motsvarande 7
      kap. 1 § LOA föras in i den föreslagna
      lagen om fullmaktsanställning. Den nu
      föreslagna ändrade lagkonstruktionen
      innebär ingen ändring i sak.
      9.2 Turordning vid uppsägning på grund av
      arbetsbrist
      Mitt förslag: De särregler i 8 kap. 2 §
      LOA om turordning som utgör ett skydd för
      att en myndighet på ett riktigt sätt kan
      fullgöra sina rättskipnings- eller
      förvaltningsuppgifter behålls i sak
      oförändrade.
       Föreskrifterna om turordning i LAS skall
      i samma omfattning som för närvarande
      gälla för arbetstagare i verksledande
      eller därmed jämförlig ställning.
       Övriga särregler i förhållande till LAS
      slopas.
       LOA-utredningens förslag: Avviker från
      mitt genom att utredningen föreslår att
      bestämmelserna i 8 kap. LOA om turordning
      vid uppsägning på grund av arbetsbrist
      inte skall behållas (huvudbetänkandet s.
      211-214).
       Remissinstanserna: Flertalet
      remissinstanser har inget att erinra mot
      förslaget.
       Några - Rikspolisstyrelsen,
      Överbefälhavaren, Försvarets
      civilförvaltning, Vägverket och
      Försäkringskasseförbundet - betonar
      verksamhetens krav och förordar att 8
      kap. 2 § LOA, som föreskriver att hänsyn
      också skall tas till kravet att myn-
      digheten på ett riktigt sätt fullgör
      rättskipnings- eller
      förvaltningsuppgifter, förs över till den
      nya lagen.
       Universitetet i Stockholm påpekar att
      det bör tydligare framgå att beslut om
      turordning och därmed sammanhängande
      frågor inte utgör myndighetsutövning mot
      den enskilde. Förvaltningslagen är
      således inte tillämplig.
       Enligt Försäkringsanställdas förbund,
      TCO-OF och SACO bör bestämmelsen i 8 kap.
      3 § LOA finnas kvar om att - på talan av
      arbetstagaren - sådan uppsägning som
      strider mot bestämmelse om turordning
      skall förklaras ogiltig. De två
      förstnämnda organisationerna uttalar
      också att bestämmelsen borde gälla över
      hela arbetsmarknaden.
       Bakgrunden till mitt förslag: I LAS
      finns de huvudsakliga bestämmelserna om
      turordning vid uppsägning på grund av
      arbetsbrist. I vissa avseenden finns dock
      avvikande och kompletterande bestämmelser
      i 8 kap. LOA.
       Det nuvarande systemet i LAS för
      turordning vid uppsägning på grund av
      arbetsbrist (22 och 23 §§) bygger på
      tanken att företräde till fortsatt
      anställning skall ges efter
      anställningstid och ålder enligt
      principen sist in, först ut. Som tidigare
      har nämnts har i prop. 1993/94:67
      föreslagits  den förändringen i dagens
      system att arbetsgivaren - innan
      turordningen fastställs - skall ha rätt
      att inom turordningskretsen undanta två
      arbetstagare som anses vara av särskild
      betydelse för den fortsatta
      driften, s.k. nyckelpersoner.
       På den statliga arbetsmarknaden har
      parterna använt sig av möjligheten att
      genom kollektivavtal göra avvikelser från
      LAS. Så har skett genom avtalet om
      turordning för arbetstagare hos staten,
      TurA-S (SAV Cirk. 1984 A 11). Enligt
      TurA-S skall turordningskretsarna i
      stället för vad som anges i LAS omfatta
      arbetstagare med i huvudsak jämförbara
      arbetsuppgifter hos myndigheten på den
      ort där det är arbetsbrist.
       Frågor om turordning vid uppsägning på
      grund av arbetsbrist regleras således på
      statens område i LAS, LOA och TurA-S.
       En mycket betydelsefull del i
      trygghetssystemet på statens område utgör
      avtalet om trygghetsfrågor (SAV Cirk.
      1993 A 13). I det avtalet finns bl.a.
      bestämmelser om förlängd uppsägningstid
      vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
       8 kap. i LOA består av tre paragrafer. I
      1 § första stycket föreskrivs att om det
      uppkommer fråga om att säga upp någon på
      grund av arbetsbrist, så skall turordning
      för uppsägningen fastställas, när det
      behövs. Av andra stycket följer att den
      bestämmelsen också gäller för
      tillsvidareanställda arbetstagare i
      verksledande eller därmed jämförlig
      ställning, om inte regeringen föreskriver
      något annat.
       Av 2 § framgår att det vid bestämmandet
      av platsen i turordningen skall hänsyn
      tas också till kravet att myndigheten på
      ett riktigt sätt fullgör sina
      rättskipnings- eller
      förvaltningsuppgifter.
       En uppsägning som strider mot en
      bestämmelse om turordning skall enligt
      3 § första stycket på talan av
      arbetstagaren förklaras ogiltig.
       Vid tvist om giltigheten av en
      uppsägning tillämpas enligt 3 § andra
      stycket bl.a. 34 § andra och tredje
      styckena LAS, som innehåller vissa förbud
      mot avstängning m.m. (jfr avsnitt 11.3).
       Innehållet i 8 kap. LOA har som bakgrund
      det arbete som tidigare har bedrivits för
      att anpassa de regler som gäller för
      statstjänstemän till den allmänna
      arbetsrättsliga lagstiftningen. Arbetet
      bedrevs efter två huvudlinjer. LAS skulle
      i så stor utsträckning som möjligt gälla
      också för de offentliganställda. Men
      samtidigt fick inte reformen försämra det
      befintliga anställningsskyddet.
       Skälen för mitt förslag: Bestämmelsen i
      8 kap. 1 § första stycket är enligt
      förarbetena närmast att se som en
      tydlighetsföreskrift, som är motiverad av
      hänsyn till den offentliga förvaltningens
      formbundenhet (prop. 1975/76:105 bil. 2
      s. 255). Det råder nu bred enighet om att
      bestämmelsen inte längre behövs.
       I 8 kap. 1 § andra stycket avses
      arbetstagare i verksledande ställning.
      Jag anser - som närmare framgår av
      avsnitt 5 - att en sådan bestämmelse
      behövs också i framtiden.
       Bestämmelsen i 8 kap. 2 § är en särregel
      i förhållande till 22 § LAS.
       Av förarbetena till 8 kap. 2 § framgår
      att bestämmelsen i första hand tar sikte
      på sådana arbetsuppgifter som innefattar
      myndighetsutövning (prop. 1974:174 s.
      56). Det sägs också att det vid
      tillämpningen av bestämmelsen inte bör
      bli fråga om att ta hänsyn till något
      annat än "klart påvisbara skillnader från
      vad som gäller enligt 22 § andra och
      tredje styckena LAS. Bestämmelsen bör med
      andra ord tillämpas med försiktighet".
      Även om LOA-utredningen har uppgett att
      det vid utredningens kontakter med
      parterna på den statliga arbetsmarknaden
      har framkommit att bestämmelsen har fått
      en mycket begränsad praktisk betydelse så
      måste detta ses i ljuset av den speciella
      avtalsreglering - TurA-S - som finns på
      den statliga sektorn. Enligt avtalet
      skall turordningskretsarna omfatta
      arbetstagare med i huvudsak jämförbara
      arbetsuppgifter hos myndigheten på orten.
       Jag anser att övervägande skäl talar för
      att i nya LOA ha kvar denna särregel som
      i förhållande till de allmänna reglerna i
      LAS understryker vikten av att
      myndigheten oavsett personalläget på ett
      riktigt sätt kan fullgöra sina
      rättskipnings- eller
      förvaltningsuppgifter. Även med en sådan
      regel kan tvister uppkomma men den
      tydliggör att allmänhetens intresse av en
      fungerande förvaltning och rättskipning
      skall sättas i första hand. Enligt min
      mening behövs bestämmelsen även mot
      bakgrund av förslaget om rätt för
      arbetsgivaren att undanta två s.k.
      nyckelpersoner, innan turordningen
      fastställs.
       Av 34 § första stycket och 38 § LAS
      framgår att en uppsagd arbetstagare kan
      få skadestånd, om uppsägningen strider
      mot någon bestämmelse om turordning.
      Däremot kan arbetstagaren inte få sin
      anställning tillbaka. Denna ordning har
      motiverats bl.a. med hänsyn till den
      arbetstagare som felaktigt har fått ha
      kvar sin anställning. Av motiven framgår
      vidare att en annan ordning skulle
      medföra besvärliga komplikationer från
      processuell synpunkt. Alla
      turordningstvister måste avgöras i ett
      sammanhang, så att inte skilda domstolar
      kommer till olika resultat i frågan om
      vem som skulle få ha kvar sin
      anställning. Om sanktionen blir endast
      skadestånd, behövs inga processuella
      regler som garanterar en samlad prövning
      för alla berörda arbetstagare (prop.
      1973:129 s. 183 f.).
       Enligt 8 kap. 3 § första stycket LOA
      gäller däremot, som nämnts, att en
      uppsägning som strider mot någon
      bestämmelse om turordning på talan av
      arbetstagaren skall förklaras ogiltig.
      Flera arbetstagarorganisationer förordar
      att den bestämmelsen skall finnas kvar
      och göras tillämplig på hela
      arbetsmarknaden. För min del anser jag
      tvärtom att reglerna i LAS om att
      uppsägningen inte ogiltigförklaras bör i
      enhetlighetens intresse gälla även på den
      statliga sektorn.
      9.3 Företrädesrätt till återanställning
      Mitt förslag: Föreskrifterna om
      företrädesrätt till återanställning i LAS
      skall fortfarande tillämpas på
      arbetstagare i verksledande eller därmed
      jämförlig ställning.
        Övriga föreskrifter i 9 kap. LOA
      slopas.
       LOA-utredningens förslag: Avviker från
      mitt på det sättet att samtliga regler i
      9 kap. LOA skall slopas (huvudbetänkandet
      s. 215-218).
       Remissinstanserna: Flertalet
      remissinstanser har inget att erinra mot
      förslaget.
       Försvarets civilförvaltning förordar en
      grundlagsändring så att företrädesrätten
      blir lika stark på hela arbetsmarknaden.
      Försvarets personalnämnd anser också att
      företrädesrätten bör ha en starkare
      ställning vid tillämpning av 11 kap. 9 §
      regeringsformen. Enligt nämnden skulle
      detta kunna lösas genom bestämmelser i
      den nya lagen.
       Såväl Statsanställdas förbund som TCO-OF
      uttrycker missnöje med att något
      skadestånd inte kan komma en arbetstagare
      till del på den statliga sektorn, om
      arbetsgivaren bryter mot
      återanställningsreglerna. Det hinder mot
      detta som finns i 1 kap. 2 § andra
      stycket lagen (1974:371) om rättegången i
      arbetstvister bör undanröjas. I övrigt
      hänvisas till jämställdhetslagens regler
      om skadestånd vid könsdiskriminering vid
      tjänstetillsättning (bl.a. 55 §).
       Bakgrunden till mitt förslag: I 9 kap.
      LOA finns i vissa hänseenden en något
      avvikande eller förtydligande reglering i
      förhållande till reglerna i LAS om
      företrädesrätt till återanställning. Men
      bestämmelsen i 11 kap. 9 §
      regeringsformen om sakliga grunder vid
      anställning medför dock att
      återanställningsrätten på den statliga
      sektorn har en annan innebörd än på den
      övriga delen av arbetsmarknaden.
       I likhet med vad som gäller för
      turordningsreglerna är också be-
      stämmelserna om företrädesrätt i LAS på
      så sätt dispositiva, att de kan ersättas
      av kollektivavtal. Sådana bestämmelser
      finns på det statliga området i det i
      avsnitt 9.2 nyss omnämnda avtalet om
      turordning för arbetstagare hos staten,
      TurA-S.
       Det är bara vid en anställnings
      upphörande på grund av arbetsbrist
      som det kan bli aktuellt med
      företrädesrätt till återanställning.
       Reglerna om företrädesrätt i 9 kap. LOA
      har följande innehåll.
       En turordning för företrädesrätt skall
      fastställas i ärenden om tjänstetill-
      sättning, om det behövs (1 § första
      stycket). Detta gäller också för
      tillsvidareanställda arbetstagare i
      verksledande eller därmed jämförlig
      ställning, om inte regeringen föreskriver
      något annat (1 § andra stycket).
       I samma paragraf (tredje stycket)
      erinras om att i fråga om grunder för
      anställning av personal, så gäller vad
      som sägs i 4 kap. 3 § om bl.a. sakliga
      grunder i regeringsformen och om att
      skickligheten i regel skall sättas
      främst.
       Någon företrädesrätt gäller inte till
      högre tjänst än den som det tidigare
      förordnandet avsåg, om det inte finns
      särskilda skäl till något annat.
      Företrädesrätten till återanställning
      gäller inte heller mot en arbetstagare
      som skall omplaceras på grund av 7 §
      andra stycket LAS (2 §) .
       För att vara giltig måste sådan anmälan
      av anspråk på företrädesrätt som avses i
      27 § första stycket LAS göras skriftligen
      hos den myndighet där arbetstagaren är
      eller senast har varit anställd (3 §
      första stycket).
       I 9 kap. 3 § andra stycket LOA
      föreskrivs att det i beslut om uppsägning
      på grund av arbetsbrist eller i besked om
      att ett tidsbegränsat förordnande på
      grund av arbetsbrist inte kommer att
      förnyas måste tas in en upplysning om var
      och hur en sådan anmälan skall göras.
       I 11 kap. 9 § första stycket
      regeringsformen anges, som nämnts, att
      vid tillsättning av statlig tjänst skall
      avseende fästas endast vid sakliga
      grunder, såsom förtjänst och skicklighet.
      Enligt förarbetena till regeringsformen
      kan också arbetsmarknadspolitiska och
      lokaliseringspolitiska hänsyn få vägas in
      vid bedömningen (prop. 1973:90 s. 406).
       Enligt propositionen om
      anställningsskydd i statlig tjänst, m.m.
      (prop. 1974:174 s. 63 ff.) kan
      återanställningsrätten enligt LAS ses som
      ett exempel på sådana
      arbetsmarknadspolitiska hänsyn som enligt
      regeringsformen kan ingå som en eller
      flera grunder för myndighetens beslut i
      fråga om tillsättning av en statlig
      tjänst. Men bedömningen i det enskilda
      fallet måste dock enligt propositionen
      primärt utgå från grundlagen. Först i
      andra hand och inom ramen för grundlagen
      kan bedömningen grundas på reglerna i LAS
      om företrädesrätt. Även en icke
      företrädesberättigad kan således söka en
      ledig tjänst och konkurrera med den som
      har företrädesrätt.
       Eftersom skickligheten enligt 4 kap. 3 §
      tredje stycket LOA i regel skall sättas
      främst vid tillsättning av bl.a. statliga
      tjänster, kan bedömningen innebära att
      tjänsten tillsätts med någon som inte har
      någon företrädesrätt. Men den som har
      rätt till återanställning kan dock anses
      ha fått en starkare ställning än
      tidigare.
       Skälen för mitt förslag: När det gäller
      9 kap. 1 § första stycket LOA, som har
      tillförts lagen "närmast i klarhetens
      intresse och av hänsyn till den
      offentliga förvaltningens formbundenhet"
      (prop. 1975/76:105 bil. 2 s. 257), delar
      jag LOA-utredningens uppfattning att
      bestämmelsen inte längre behövs.
       Genom 9 kap. 1 § andra stycket LOA görs
      företrädesreglerna i LAS tillämpliga
      också på tillsvidareanställda
      arbetstagare i verksledande eller därmed
      jämförlig ställning. I det föregående
      (avsnitt 5) har jag föreslagit att såväl
      reglerna i LAS om saklig grund för
      uppsägning som reglerna om turordning vid
      uppsägning på grund av arbetsbrist
      fortfarande skall tillämpas på dessa
      arbetstagare. Jag har samma inställning i
      fråga om reglerna om företrädesrätt till
      ny anställning. Föreskriften i andra
      stycket bör därför föras över till den
      nya lagen.
       Jag anser däremot att det saknas behov
      av bestämmelserna i 9 kap. 1 § tredje
      stycket LOA.
       Innebörden av 9 kap. 2 § första meningen
      LOA är att återanställningsrätten i regel
      inte kan åberopas för befordran.
      Bestämmelsen i andra meningen innebär att
      företrädesrätten inte heller gäller mot
      den som har rätt till omplacering enligt
      7 § andra stycket LAS.
       Jag delar LOA-utredningens uppfattning
      att paragrafen ger uttryck för allmänt
      gällande principer på arbetsmarknaden som
      inte behöver särskilt regleras för
      statliga anställningar. Bestämmelserna
      kan därför slopas.
       I 9 kap. 3 § första stycket föreskrivs
      att anmälan av anspråk på företrädesrätt
      skall göras skriftligen. Det har
      motiverats av hänsyn "bl.a. till det
      skriftliga förfarande som allmänt
      tillämpas i administrativa ärenden inom
      statsförvaltningen" (prop. 1974:174 s.
      68). Någon motsvarande regel finns inte i
      LAS. Eftersom arbetstagaren har bevisbör-
      dan att en anmälan verkligen har skett,
      torde man kunna utgå från att
      anmälningarna i regel kommer att göras
      skriftligen. Enligt min mening behövs
      därför inte heller den regeln i
      fortsättningen.
       De ordningsregler som finns i 9 kap. 3 §
      andra stycket LOA kan också slopas.
      Enligt min mening är de krav som ställs
      på arbetsgivaren enligt LAS (se 8 och
      16 §§) i dessa avseenden fullt
      tillräckliga.
       Mina förslag saknar materiell betydelse
      för återanställningsrätten, eftersom de
      regler som slopas i stort sett bara är av
      hänvisande eller upplysande karaktär
      enligt vad som framgått av det
      föregående.          Några
      remissinstanser anser att
      företrädesrätten bör ges en starkare
      ställning på den statliga sektorn i
      förhållande till reglerna i 11 kap. 9 §
      regeringsformen om sakliga grunder vid
      tjänstetillsättningar. Den uppfattningen
      delar inte jag. Företrädesrätten till
      återanställning skall också på statens
      område vara av betydelse vid anställning
      av personal men skickligheten bör
      fortfarande sättas främst.
       Inte heller är jag beredd att ändra
      reglerna om skadestånd, något som har
      yrkats av SF och TCO-OF. I förhållande
      till den privata sektorn har en statlig
      arbetstagare, som är
      företrädesberättigad, den fördelen att
      han genom att i administrativ ordning
      överklaga tillsättningsbeslutet kan få
      anställningen.
       Enligt min mening bör också i
      fortsättningen tvister som avser frågan
      vem - en återanställningsberättigad eller
      någon annan sökande - som skall få en
      viss anställning handläggas genom
      överklagande av tillsättningsbeslutet
      (jfr 1 kap. 2 § andra stycket 1 lagen om
      rättegången i arbetstvister). Mitt
      förslag innebär således ingen ändring i
      det avseendet.
      9.4  Skriftlighetskrav vid uppsägningar
      m.m.
      Mitt förslag: De speciella reglerna i LOA
      att en uppsägning m.m. skall göras
      skriftligen för att vara giltig behålls i
      sak oförändrade. Detsamma gäller besked
      om upphörande av provanställningar från
      arbetsgivarens sida.
       LOA-utredningens förslag: Anser i
      motsats till mig att reglerna i LAS skall
      tillämpas i dessa fall vilket bl.a.
      innebär att sanktionen enbart blir
      skadestånd om uppsägningen från
      arbetsgivarens sida inte görs skriftligen
      (huvudbetänkandet s. 164-166).
       Remissinstanserna: Flera av de
      remissinstanser som berör frågan om
      skriftlighetskravet anser att en
      uppsägning från arbetstagarens sida
      fortfarande bör ske skriftligen. Några
      anser att påföljden för att inte iaktta
      detta krav bör vara skadestånd men att
      uppsägningen i och för sig skall kunna
      göras gällande.
       Statsanställdas förbund förordar att
      LOA:s nuvarande regler om att en
      uppsägning från såväl arbetsgivarens som
      arbetstagarens sida blir ogiltig, om den
      inte görs  skriftligen, blir gällande
      över hela arbetsmarknaden. Samma åsikter
      förs fram av Försäkringsanställdas
      förbund och SACO. TCO-OF ger uttryck för
      samma uppfattning när det gäller
      uppsägning från arbetsgivarens sida.
       Universitetet i Stockholm anser däremot
      att det är synnerligen angeläget att
      formkravet slopas i fråga om uppsägning
      från den anställdes sida.
       Såväl Riksantikvarieämbetet och Statens
      historiska museer som Statens biografbyrå
      förordar att ett avbrytande av en
      provanställning sker skriftligen.
       Bakgrunden till mitt förslag: Inom hela
      arbetsmarknaden gäller att uppsägning
      från arbetsgivarens sida skall ske
      skriftligen. En viktig skillnad är dock
      att en uppsägning på LOA:s område blir
      ogiltig, om arbetsgivaren försummar att
      iaktta den skriftliga formen (7 kap. 2 §
      tredje stycket). På arbetsmarknaden i
      övrigt gäller enligt 38 § LAS att
      arbetsgivaren kan åläggas skadestånd, om
      uppsägningen inte sker skriftligen.
      Uppsägningen blir dock inte ogiltig utan
      kan göras gällande mot arbetstagaren.
       När det gäller besked från arbetsgivaren
      om att en provanställning skall upphöra i
      förtid eller inte övergå i en
      tillsvidareanställning, finns det inga
      krav på skriftlig form i LAS (6 §).
       Enligt LOA däremot måste arbetsgivaren
      iaktta skriftlig form för att ett i
      huvudsak motsvarande besked skall vara
      giltigt (7 kap. 11 §).
       När det gäller uppsägning från
      arbetstagarens sida, saknas sådana regler
      i LAS. Däremot kan det finnas
      bestämmelser i kollektivavtal om
      skriftlig uppsägning från arbetstagarens
      sida.
       Av LOA däremot följer att en
      arbetstagares begäran om entledigande
      eller uppsägning från anställningen måste
      göras skriftligen. I annat fall blir den
      ogiltig (7 kap. 12 §). På LOA:s område
      gäller således samma regler oavsett om
      det är arbetsgivaren eller arbetstagaren
      som står för uppsägningen.
       Skriftlighetskravet i 7 kap. 12 § LOA
      har motiverats av hänsyn till
      ordningsskäl. Det har också här hänvisats
      till det skriftliga förfarande som
      allmänt tillämpas inom
      statsförvaltningen.
       Skälen för mitt förslag: Från flera håll
      har framhållits att det är vissa fördelar
      förenade med ett skriftlighetskrav vid
      uppsägningar. Bland annat kan det
      förhindra onödiga tvister mellan
      arbetsgivare och arbetstagare, huruvida
      det föreligger uppsägning eller inte. Det
      ligger också i linje med det inom
      statsförvaltningen vanliga skriftliga
      förfarandet. Det har också höjts röster
      för att systemet med skriftliga
      uppsägningar borde införas på hela
      arbetsmarknaden. Det kan också från
      ordnings- och bevissynpunkt vara
      anledning att använda skriftlig form.
       Enligt min uppfattning talar övervägande
      skäl för att behålla de regler i LOA som
      innebär att skriftlig form skall användas
      i samband med uppsägning och besked om
      att avbryta en provanställning. Iakttas
      inte skriftlighetskravet bör det liksom
      för närvarande innebära att uppsägningen
      blir ogiltig. Detsamma gäller beskedet
      från arbetsgivaren om att avbryta en
      provanställning. Om beskedet inte är
      skriftligt, övergår provanställningen
      liksom idag till en
      tillsvidareanställlning.
       Jag är medveten om att mitt
      ställningstagande innebär att en
      arbetsgivare på det statliga området
      inte, som på den övriga  arbetsmarknaden,
      är berättigad att betrakta ett
      anställningsförhållande som upplöst utan
      uppsägning, om arbetstagaren uteblir från
      sitt arbete utan giltig anledning. Jag
      anser dock att fördelarna med att behålla
      den nuvarande ordningen väger tyngre.
      9.5  Förflyttning
      Mitt förslag: Reglerna om
      förflyttningsskyldighet för anställda med
      fullmakt eller anställda hos
      säkerhetspolisen förs över till den nya
      lagen om fullmaktsanställning respektive
      polislagen.
       LOA-utredningens förslag: Överensstämmer
      i huvudsak med mitt (huvudbetänkandet s.
      169-171).
       Remissinstanserna: Flertalet
      remissinstanser har inget att erinra mot
      utredningens förslag.
       Rikspolisstyrelsen påpekar dock att
      utredningens förslag innebär en viss
      materiell ändring i fråga om sådana
      anställda vid säkerhetspolisen som inte
      är poliser. Enligt 7 kap. 8 § andra
      stycket LOA får en sådan arbetstagare
      förflyttas till en annan anställning hos
      en myndighet inom något annat verksamhet-
      sområde bara om arbetsuppgifterna är
      likartade eller om arbetstagaren i varje
      fall med hänsyn till sin utbildning är
      lämpad för anställningen. Någon
      motsvarighet härtill har inte tagits in i
      polislagen, något som enligt
      Rikspolisstyrelsen är angeläget.
       Försvarets personalnämnd anser att
      förslaget kan innebära en avsevärd
      utvidgning av arbetsskyldigheten för
      anställda inom krigsmakten, medan Svenska
      officersförbundet påpekar att det inte av
      den nya lagen om fullmaktsanställning
      framgår vilken grund det krävs för att
      tillgripa förflyttning.
       Bakgrunden till mitt förslag:
      Förflyttningsskyldigheten enligt 7 kap.
      8 § LOA innebär att anställda med
      fullmakt, tillsvidareanställda med
      militär anställning och arbetstagare inom
      säkerhetspolisen vid Rikspolisstyrelsen
      är skyldiga att avgå från sin anställning
      och i stället ingå avtal om en annan
      anställning.
       Av lagrummets andra stycke framgår att
      det finns vissa inskränkningar i
      skyldigheten att låta sig förflyttas till
      en myndighet inom ett annat
      verksamhetsområde, något som närmare
      framgår av det nyss återgivna referatet
      av Rikspolisstyrelsen yttrande.
       Fullmaktsanställda får bara förflyttas
      till en anställning som tillsätts med
      fullmakt, medan inom försvarsmakten en
      tillsvidareanställd militär får
      förflyttas till en annan anställning
      enligt de närmare föreskrifter som
      regeringen meddelar. Bestämmelser härom
      finns bl.a. i 34 § anställnings-
      förordningen.
       Enligt beslut av riksdagen (prop.
      1991/92:102, bet.1991/92:FöU12, rskr.
      1991/92:337) skall en enda
      försvarsmyndighet bildas den 1 juli 1994.
        En arbetstagare inom säkerhetspolisen
      och som är polis får bara förflyttas till
      en annan anställning som polis enligt
      närmare föreskrifter av regeringen, vilka
      för övrigt är sekretessbelagda.
       Av 11 kap. 5 § tredje stycket
      regeringsformen framgår att en ordinarie
      domare får förflyttas bara till en
      jämställd domaranställning. En sådan
      förflyttning måste vara organisatoriskt
      påkallad.
       Skälen för mitt förslag: I likhet med
      utredningen anser jag att det med hänsyn
      till 11 kap. 10 § regeringsformen måste
      finnas en lagregel om förflyttning av
      fullmaktsanställda. En sådan regel kan
      placeras i den nya lagen om
      fullmaktsanställda. I fråga om domare
      måste givetvis förflyttnings-
      föreskrifterna i regeringsformen
      tillämpas.
        Särregleringen för anställda inom
      säkerhetspolisen när det gäller
      förflyttning bör också vara kvar. Den bör
      dock i fortsättningen finnas i polislagen
      (1984:387). Som Rikspolisstyrelsen
      påpekat bör också en motsvarighet till 7
      kap. 8 § andra stycket LOA tas in
      polislagen i fråga om anställda som inte
      är poliser.
        Under hänvisning till den
      omorganisation inom försvarets område som
      kommer att ske den 1 juli 1994, bör det
      därefter inte finnas något behov av att
      behålla den särskilda
      förflyttningsskyldigheten för den
      tillsvidareanställda militära personalen.
      Bestämmelserna härom bör därför slopas.
      9.6 Skiljande från arbetsuppgifter
      (försättande i
      disponibilitet)
      Mitt förslag: Regeln om försättande i
      disponibilitet behålls i sak oförändrad.
      Detta institut benämns i fortsättningen
      "skiljande från arbetsuppgifter".
       LOA-utredningens förslag: Överensstämmer
      i huvudsak med mitt (huvudbetänkandet s.
      179-182).
       Remissinstanserna lämnar
      utredningsförslaget utan erinran.
       Skälen för mitt förslag: Enligt 7 kap.
      7 § LOA får en arbetstagare vid
      polisväsendet, utrikesförvaltningen eller
      försvarsmakten försättas i
      disponibilitet, om det är nödvändigt av
      hänsyn till rikets bästa. Av 15 kap. 1 §
      LOA framgår att det är regeringen som
      beslutar om försättande i disponibilitet.
       Syftet med bestämmelsen är framför allt
      att skydda dessa från säkerhetssynpunkt
      särskilt ömtåliga förvaltningsgrenar från
      opålitliga eller annars olämpliga
      arbetstagare. Ett försättande i
      disponibilitet kan liknas vid ett
      skiljande från befattningen men inte från
      anställningen (jfr avsnitt 4.1) på så
      sätt att arbetstagaren skiljs från sin
      plats i organisationen eller sin
      befattning utan att gå miste om viss lön
      och med bibehållen eller utsträckt
      arbetsskyldighet. Det utlöser exempelvis
      inga uppsägningstider, varför det i
      jämförelse med uppsägning kan verka
      obyråkratiskt.
       Beslutet om försättande i disponibilitet
      kan numera i princip prövas av
      Arbetsdomstolen (16 kap. 1 § LOA samt 1
      kap. 1 och 2 §§ lagen om rättegången i
      arbetstvister). Något sådant mål har dock
      hittills aldrig varit uppe för prövning.
       En arbetstagare som har försatts i
      disponibilitet är enligt 19 §
      anställningsförordningen skyldig att
      utöva en statlig tjänst om regeringen så
      beslutar. Det är alltså fråga om en
      arbetsskyldighet som går utöver vad som
      gäller för andra arbetstagare. Men i
      praktiken torde det inte förekomma att en
      sådan arbetstagare åläggs att utföra
      något arbete.
       Regler om förfarandet finns i 35 §
      anställningsförordningen.
       Någon motsvarighet till försättande i
      disponibilitet finns inte utanför den
      statliga arbetsmarknaden. Enligt min
      mening behövs det i en del lägen en
      möjlighet att snabbt kunna ställa
      arbetstagare i polisväsendet,
      utrikesförvaltningen samt Försvarsmakten
      och vissa Försvarsmakten närstående
      myndigheter åt sidan. Det är således
      fråga om områden där det behövs speciella
      regler på grund av den statliga
      anställningens särart. Eftersom också
      anställda med fullmakt kan behöva
      försättas i disponibilitet, bör nuvarande
      regler utan sakliga ändringar föras över
      inte bara till nya LOA utan också till
      den nya lagen om fullmaktsanställning.
       Institutet bör emellertid ges en
      benämning som bättre än den nuvarande
      speglar dess innebörd. Jag föreslår att
      det får heta "skiljande från
      arbetsuppgifter".
       Det som enligt min mening bör vara
      styrande för tillämpningen av reglerna om
      skiljande från arbetsuppgifter bör vara
      hänsynen till landets bästa.
       Jag finner också i likhet med
      utredningen att det med hänsyn till
      regelns karaktär inte finns något utrymme
      att tillämpa bestämmelserna i 11-14 §§
      MBL när det gäller ett beslut om
      skiljande från arbetsuppgifter. Vidare
      skall ett sådant beslut givetvis gälla
      omedelbart.
      9.7 Avgångsskyldighet på grund av
      ålderspension
      Mitt förslag: Avgångsskyldighet med
      ålderspension skall i fortsättningen
      också för de statsanställda regleras
      genom 33 § LAS.
        Bara för dem som är anställda med
      fullmakt skall det finnas särregler.
       LOA-utredningens förslag: Överensstämmer
      med mitt (huvudbetänkandet s. 166 och
      167).
       Remissinstanserna har inget att erinra
      mot utredningens förslag.
      Landstingsförbundet delar utredningens
      uppfattning att 33 § LAS inte lägger
      hinder i vägen för kollektivavtal om
      avgångsskyldighet vid en tidigare
      tidpunkt än den som följer av lagen vid
      t.ex. övertalighet. Förbundet pekar dock
      på att den uppfattningen inte delas av
      alla och att frågan har varit föremål för
      tvist inom det kommunala området.
       Skälen för mitt förslag: Enligt 7 kap.
      3 § LOA är en arbetstagare skyldig att
      avgå från sin anställning vid den ålder
      som anges i avtal om statlig pension
      eller motsvarande avtal. Paragrafen avser
      såväl frivillig avgång som tvångsen-
      tledigande.
       På arbetsmarknaden i övrigt tillämpas
      föreskrifterna i 33 § LAS. Enligt
      paragrafens första stycke gäller att ar-
      betsgivaren i dessa fall skall lämna
      arbetstagaren besked minst en månad i
      förväg om att han vill att arbetstagaren
      skall lämna sin anställning. En
      arbetsgivare behöver således inte säga
      upp en arbetstagare då denne uppnår den
      ålder som medför skyldighet att avgå med
      ålderspension.
       I 33 § LAS föreskrivs ingen tidpunkt när
      en arbetstagare är skyldig att avgå med
      ålderspension. Denna skyldighet är
      normalt reglerad i pensionsavtal. Om det
      inte finns någon sådan avgångsskyldighet,
      är arbetstagaren emellertid skyldig att
      avgå vid 67 års ålder.
       På den statliga och den övriga ar-
      betsmarknaden finns, som framgått, olika
      regler om skyldigheten att avgå från
      anställningen med pension. Tillämpningen
      av reglerna leder dock till samma
      resultat. Härav följer enligt min mening
      att det för statsanställda inte behövs
      några särregler på detta område utan att
      reglerna i LAS får anses vara
      tillräckliga för dem som inte är
      anställda med fullmakt.
       Jag anser därför att reglerna i LOA om
      skyldighet att avgå med ålderspension
      inte skall föras över till den nya lagen.
      Däremot behövs, som antytts, särskilda
      regler om avgångsskyldighet på grund av
      ålder i den nya
      fullmaktsanställningslagen.
      9.8 Avgångsskyldighet på grund av sjukdom
      Mitt förslag: De särskilda bestämmelserna
      om avgångsskyldighet på grund av sjukdom
      slopas.
        För dem som är tillsatta med fullmakt
      förs de nuvarande bestämmelserna över
      till den föreslagna fullmaktsanställ-
      ningslagen.
       LOA-utredningens förslag: Överensstämmer
      med mitt (huvudbetänkandet s. 168, 169,
      182 ff.).
       Remissinstanserna lämnar i huvudsak
      förslaget utan erinran. (Synpunkter som i
      viss utsträckning också rör detta avsnitt
      redovisas under avsnitt 9.9).
      Bakgrunden till mitt förslag
      Vissa särregler på statens område om
      avgångsskyldighet på grund av
      sjukdom
      Vid sidan av reglerna om uppsägning i LAS
      finns på det statliga området särskilda
      bestämmelser om entledigande. Enligt 7
      kap. 4 § LOA kan en statligt anställd
      oavsett anställningsform entledigas på
      grund av sjukdom, dvs. sjukpensioneras,
      innan han uppnått pensionsåldern om han
      1. till följd av förlust av eller
        nedsättning i arbetsförmågan är för
        framtiden oförmögen att fullgöra sina
        arbetsuppgifter tillfredsställande
        eller
      2. till följd av nedsatt arbetsförmåga
        under två år i följd inte har
        tjänstgjort annat än försöksvis under
        kortare tid och Socialstyrelsen anser
        det dels sannolikt att han inte kan
        återinträda i arbete inom ytterligare
        ett år, dels ovisst hur arbetsförmågan
        därefter kommer att utveckla sig.
       Det är formellt anställningsmyndigheten
      som beslutar om entledigande enligt 7
      kap. 4 §. Ett sådant beslut förutsätter
      dock att Statens löne- och pensionsverk
      har beviljat arbetstagaren sjukpension
      som framgår av 27 § förordningen
      (1984:1039) om handläggning av ärenden om
      statliga tjänstepensionsförmåner -
      handläggningsförordningen. Det finns
      enligt verkets praxis bara rätt till
      sjukpension enligt 7 kap. 4 § 1 LOA, om
      en anställd har beviljats förtidspension
      av försäkringskassan. Om arbetstagaren
      inte har beviljats förtidspension men
      skulle kunna få det enligt verkets
      bedömande, begär verket att kassan prövar
      rätten till förtidspension eller
      sjukbidrag.
       Statens löne- och pensionsverk prövar
      årligen ca 100-200 ansökningar om
      sjukpension, där arbetstagaren inte har
      beviljats hel förtidspension men väl
      partiell förtidspension eller sjukbidrag.
      Då prövas dels om arbetstagaren kan
      omplaceras enligt 7 kap. 6 § LOA, dels om
      förutsättningarna enligt 7 kap. 4 § 2 är
      uppfyllda. Prövningen enligt sistnämnda
      lagrum görs numera av verket och inte av
      Socialstyrelsen.
       I 7 kap. 5 § LOA finns det dessutom
      särskilda regler för den som är anställd
      med fullmakt. En sådan arbetstagare kan
      entledigas, om han inte fullgör sina
      arbetsuppgifter tillfredsställande och
      det återstår högst fem år till dess han
      uppnår pensionsåldern. I det fallet är
      det regeringen som beslutar om
      entledigandet (15 kap. 1 § LOA). Sedan
      statens allmänna pensionsreglemente
      (1959:289) infördes har bara tre
      entlediganden med stöd av 7 kap. 5 §
      eller dess föregångare skett, senast år
      1983.
       Enligt 7 kap. 6 § LOA får ett
      entledigande enligt 7 kap. 4 eller 5 §
      inte ske, om arbetstagaren har rätt till
      statlig pension och lämpligen kan
      förflyttas eller omplaceras till någon
      annan statlig anställning. Enligt vad
      LOA-utredningen har inhämtat, förekommer
      det dock inte i praktiken att någon blir
      omplacerad med stöd av 7 kap. 6 §.
       En arbetstagare på statens område som
      omfattas av pensionsplanen får sju-
      kpension när han har entledigats med stöd
      av 7 kap. 4 eller 5 § före pensionsåldern
      på grund av nedsatt arbetsförmåga (23 §
      pensionsplanen i pensionsavtalet den 15
      mars 1991, slutet mellan SAV och de
      statsanställdas huvudorganisationer). Av
      1 och 2 §§ pensionsplanen framgår vilka
      som omfattas av planen.
       På arbetsmarknaden i övrigt tillämpas
      33 § andra stycket LAS. Där föreskrivs
      att en arbetsgivare som vill att
      arbetstagaren skall lämna sin anställning
      i samband med att arbetstagaren får hel
      förtidspension, skriftligen skall ge
      arbetstagaren besked om detta så snart
      arbetsgivaren har fått kännedom om
      pensionsbeslutet. På den statliga ar-
      betsmarknaden däremot får arbetsgivaren
      entlediga arbetstagaren enligt 7 kap. 4 §
      LOA.
       För kommunerna finns i kollektivavtal
      bestämmelser om att en arbetstagare är
      skyldig att avgå om arbetsgivaren
      konstaterar att vissa förutsättningar
      föreligger - i stort sett desamma som
      enligt 7 kap. 4 § LOA.
      Uppsägning på grund av sjukdom m.m.
      På arbetsmarknaden i sin helhet gäller i
      huvudsak följande i fråga om
      anställningens upphörande på grund av
      sjukdom.
       För att en arbetstagare skall kunna
      sägas upp, måste arbetsgivaren kunna visa
      att uppsägningen är sakligt grundad. Som
      saklig grund avses i princip inte
      misskötsamhet eller begränsad
      prestationsförmåga som har sin orsak i
      sjukdom.
       Det kan dock göras undantag från denna
      princip. Så kan vara fallet om sjukdomen
      medför en så stadigvarande och bestående
      nedsättning av arbetsförmågan, att
      arbetstagaren inte längre kan förväntas
      utföra arbete av någon betydelse.
       Medför sjukdomen mycket allvarliga
      störningar på arbetsplatsen kan det vid
      en intresseavvägning framstå som
      nödvändigt att ge försteg för
      arbetsgivarens intresse av att
      störningarna upphör. Saklig grund för
      uppsägning kan därvid föreligga (AD 1983
      nr 130). Det kan också ha betydelse vilka
      arbetsuppgifter som arbetstagaren har,
      t.ex. om det ställs särskilda krav på
      säkerheten (jfr AD 1986 nr 51).
       Består sjukdomen i alkoholism, måste
      särskild hänsyn tas till detta. I motiven
      till 1982 års LAS betonades vikten av att
      man inte bara noga beaktade de
      socialmedicinska hänsynen utan också
      strävade efter en rimlig avvägning
      gentemot de skäl som från arbetsgivares
      och arbetskamraters synpunkt talade för
      uppsägning (prop. 1981/82:71 s. 71). I
      SAV Cirk. 1988 A 4 har gjorts en
      sammanfattning av Arbetsdomstolens praxis
      i fråga om uppsägning på grund av
      misskötsamhet som har sin grund i
      alkoholism av sjukdomskaraktär.
       Som framgår av förarbetena till de nya
      reglerna om rehabilitering kan det
      knappast bli aktuellt att bedöma en
      uppsägning som sakligt grundad så länge
      rehabiliteringen pågår (prop. 1990/91:140
      s. 47 och 52 f.)
       Vad avser arbetsgivarens
      omplaceringsskyldighet, så ligger i den
      att arbetsgivaren skall göra en
      omsorgsfull och noggrann omplacerings-
      utredning. Denna skyldighet medför dock
      inte att arbetsgivaren måste friställa
      annan personal eller inrätta nya
      anställningar (AD 1977 nr 151, 1981 nr 51
      och 1993 nr 42).
       Av rättsfallet AD 1982 nr 99 framgår att
      det allmänt sett bör åligga arbetsgivaren
      att ta till vara de möjligheter som finns
      att underlätta fortsatt verksamhet för en
      anställd som av medicinska skäl inte kan
      utföra sina tidigare arbetsuppgifter.
       Arbetsdomstolen har under år 1992
      avgjort flera mål om avskedanden av
      poliser som hade gjort sig skyldiga till
      trafiknykterhetsbrott. I dessa mål gjorde
      domstolen uttalanden av allmänt intresse
      för bedömningen av betydelsen av
      alkoholberoende av sjukdomskaraktär och
      den statliga arbetsgivarens ansvar för
      rehabilitering (huvudbetänkandet s. 188
      ff.).
      Skälen för mitt förslag
      Allmänt
      På det statliga området av
      arbetsmarknaden gäller numera samma
      regler om rehabilitering i arbetslivet
      som på arbetsmarknaden i övrigt (prop.
      1990/91:140, bet. 1990/91:AU22, rskr.
      1990/91:302 och prop. 1990/91:141 och
      181, bet. 1990/91:SfU16 och 18, rskr.
      1990/91:303 och 372). Förändringarna
      berör bl.a. lagen (1962:381) om allmän
      försäkring. Genom denna reform har
      rehabiliteringsförordningen, som gällde
      på statens område, upphävts vid utgången
      av år 1991. Det övergripande syftet med
      reformen är att bryta en utveckling mot
      ökande ohälsa och utslagning från
      arbetslivet.
       Allmänt kan vidare sägas att den
      särreglering som enligt vad som tidigare
      redovisats fortfarande gäller för vissa
      delar av den statliga sektorn av ar-
      betsmarknaden medför att olika regler kan
      komma att tillämpas beroende på om
      anställningsförhållandet är statligt
      eller inte. I flera fall ger de olika
      reglerna samma praktiska resultat men det
      finns också exempel på att vitt skilda
      resultat uppnås.
       Om arbetstagarens arbetsoförmåga inte
      beror på sjukdom, gäller i huvudsak samma
      regler vid uppsägning över hela
      arbetsmarknaden.
      7 kap. 4 § 1 LOA
      När det gäller hel förtidspension finns
      det olika regler. Enligt 33 § LAS är det
      tillräckligt att arbetsgivaren
      skriftligen ger besked om att han vill
      att arbetstagaren lämnar sin anställning.
      På den statliga arbetsmarknaden däremot
      måste arbetsgivaren formellt entlediga
      arbetstagaren, sedan han har beviljats
      sjukpension av Statens löne- och
      pensionsverk. I förarbetena till LAS
      eller LOA anges inte några skäl till
      varför regelsystemen inte har anpassats
      till varandra.
       I detta fall uppnås således samma
      resultat med olika regleringar. Därför
      bör särregleringen på statens område tas
      bort i förenklingssyfte. Bestämmelserna i
      7 kap. 4 § 1 LOA bör alltså slopas till
      förmån för en reglering som innebär att
      arbetstagaren på begäran av arbetsgivaren
      skall lämna sin anställning när han har
      fått hel förtidspension.
      7 kap. 4 § 2 LOA
      De olika reglerna på den statliga och den
      övriga arbetsmarknaden kan, som nämnts i
      det föregående, också ge helt skilda
      resultat. 7 kap. 4 § 2 LOA tillämpas för
      närvarande på det sättet att en
      arbetstagare som har erhållit sjukbidrag
      eller partiell förtidspension kan
      entledigas, om förutsättningarna enligt 7
      kap. 4 § 2 och 7 kap. 6 § LOA är up-
      pfyllda. Det finns enligt min mening
      flera skäl att ifrågasätta den
      bestämmelsen.
       Om en arbetstagare får partiell
      förtidspension, är orsaken härtill att
      försäkringskassan har gjort den
      bedömningen att han kan klara ett
      deltidsarbete eller att det är för tidigt
      att ge upp rehabiliteringsförsöken helt.
      Om det på statens område fortfarande
      skulle vara möjligt att meddela beslut
      enligt 7 kap. 4 § 2 LOA skulle det
      innebära att staten som enda arbetsgivare
      kan frångå försäkringskassans bedömning.
      Sådana beslut bör inte längre förekomma,
      eftersom detta skulle strida mot ett av
      huvudsyftena med rehabiliteringsreformen,
      nämligen att arbetstagarna i större
      utsträckning skall stanna kvar i
      arbetslivet.
       Enligt min mening kan därför nyssnämnda
      lagregel slopas.
      7 kap. 5 § LOA
      Bestämmelserna om avgångsskyldighet för
      fullmaktsanställda i 7 kap. 5 § LOA har
      inte tillämpats på länge. Då de inte
      heller är motiverade av andra skäl, anser
      jag att de också kan slopas.
      7 kap. 6 § LOA
      Jag har nyss föreslagit att 7 kap. 4 och
      5 §§ LOA inte skall gälla i
      fortsättningen. I stället blir 33 § LAS
      tillämplig fullt ut på den statliga
      arbetsmarknaden. Vid tillämpningen av
      sistnämnda lagrum finns inga föreskrifter
      om någon omplaceringsskyldighet. Men en
      arbetstagare kan inte beviljas hel
      förtidspension om arbetstagaren kan
      utföra något annat arbete än det han har
      i sin anställning.
       Som nämnts har bestämmelsen i 7 kap. 6 §
      LOA inte lett till att någon arbetstagare
      har omplacerats till någon annan
      myndighet. Detta torde bl.a. bero på att
      det oftast är en mycket svår för att inte
      säga  omöjlig uppgift att hitta ett
      lämpligt arbete hos någon annan
      arbetsgivare sedan den ordinarie
      arbetsgivaren har uttömt sina resurser.
       Dessutom finns det inte längre någon
      central myndighet som sysslar med sådan
      omplaceringsverksamhet sedan Statens
      arbetsmarknadsnämnd lagts ned.
       Mot denna bakgrund finner jag  att
      nämnda lagrum med en särskilt föreskriven
      omplaceringsskyldighet för sjukpen-
      sionsfall kan slopas för dem som inte är
      anställda med fullmakt.
      9.9  Avstängning och läkarundersökning på
      grund av sjukdom
      Mitt förslag: De särskilda bestämmelserna
      om påtvingad läkarundersökning eller
      avstängning på grund av sjukdom slopas.
        För dem som är anställda med fullmakt
      förs de nuvarande reglerna oförändrade
      över till den föreslagna fullmakts-
      anställningslagen.
       LOA-utredningens förslag: Överensstämmer
      med mitt (huvudbetänkandet s. 182 ff.).
       Remissinstanserna lämnar i huvudsak
      förslaget utan erinran.
       Riksåklagaren anser dock att
      bestämmelserna om avgångsskyldighet på
      grund av sjukdom och om avstängning bör
      föras in också i nya LOA. Som skäl anförs
      att regeringsformen kräver att
      grundläggande bestämmelser om
      statstjänstemännens rättsställning skall
      meddelas i lag och att LAS saknar en
      positiv reglering av möjligheten till
      avstängning.
       SAV anser också att reglerna bör
      behållas även för andra än
      fullmaktshavare. Från vissa delar av
      statsförvaltningen, där myn-
      dighetsutövning förekommer, har det
      enligt arbetsgivarverket anförts att
      reglerna är nödvändiga för att
      arbetsgivaren skall kunna ingripa
      speciellt när arbetstagaren saknar
      sjukdomsinsikt. Försäkringskasseförbundet
      ger uttryck för en liknande uppfattning
      och framhåller att reglerna om påtvingad
      läkarundersökning behövs även i
      fortsättningen där sjukdomsinsikt saknas.
       Socialstyrelsen anser att reglerna i LAS
      bör kompletteras så att arbetsgivaren får
      en legal möjlighet att förhindra att en
      arbetstagare åstadkommer skada.
       Enligt Riksskatteverket bör
      läkarundersökning och avstängning på
      grund av sjukdom avtalsregleras, om
      reglerna i LOA tas bort.
       Universitetet i Stockholm anser att
      bestämmelserna i 7 kap. 4 § LOA om
      entledigande på grund av sjukdom och i 13
      kap. 2 § om avstängning på grund av
      sjukdom och läkarundersökning inte bör
      föras över till den nya lagen om
      fullmaktsanställning utan upphävas.
      Bestämmelserna om påtvingad
      läkarundersökning är omgärdade av en så
      rigorös handläggningsordning att reglerna
      i praktiken är otjänliga för sitt
      ändamål. Detta gäller även om
      handläggningen av ärendena avsevärt
      förenklas.
      Bakgrunden till mitt förslag
      Påtvingade läkarundersökningar och
      avstängning på grund av sjukdom
      i statliga anställningar
      Enligt 13 kap. 2 § första stycket LOA får
      en arbetstagare avstängas från sitt
      arbete, om han inte fullgör sina
      arbetsuppgifter tillfredsställande och
      den bristande tjänstdugligheten beror på
      sjukdom eller därmed jämförligt
      förhållande. Med "därmed jämförligt
      förhållande" avses bl.a. alkoholmissbruk,
      även om detta inte är av sjukdomskaraktär
      (prop. 1965:60 s. 194).
       Av 13 kap. 2 § andra stycket LOA framgår
      att arbetstagaren får åläggas att låta
      sig undersökas av läkare som anvisas
      honom, om det inte finns tillräcklig
      utredning om att den bristande
      tjänstdugligheten beror på sjukdom eller
      därmed jämförligt förhållande, men detta
      ändå framstår som sannolikt. Enligt
      paragrafens tredje stycke får
      arbetstagaren avstängas från arbetet, om
      han inte följer ett åläggande enligt 13
      kap. 2 § andra stycket.
       Tillämpningen av dessa särregler ingår i
      ett system som i ett senare skede kan
      leda till att arbetstagaren kan
      entledigas på grund av sjukdom enligt 7
      kap. 4-6 §§ LOA (avsnitt 9.8).
       Talan mot ett beslut om åläggande att
      genomgå läkarundersökning skall enligt 16
      kap. 2 § LOA väckas inom fyra veckor från
      den dag då arbetstagaren fick del av
      beslutet. Enligt 14 kap. 9 § LOA får inte
      ett beslut om läkarundersökning läggas
      till grund för en avstängning förrän
      beslutet har prövats slutligt eller
      rätten till talan förlorats.
       I 14 kap. LOA finns i övrigt
      bestämmelser om hur ärenden enligt 13
      kap. 1 och 2 §§ skall handläggas. Vidare
      finns i 15 kap. LOA regler om beslutande
      myndighet, m.m. Huvudregeln är enligt 15
      kap. 3 § att det är
      anställningsmyndigheten som beslutar om
      avstängning och läkarundersökning (jfr
      dock 12 kap. 8 § regeringsformen). I
      vissa fall beslutar dock Statens
      ansvarsnämnd.
       Enligt 17 kap. 3 § LOA gäller ett beslut
      om avstängning omedelbart. Vid tvist om
      ett avstängningsbeslut får dock domstolen
      interimistiskt förordna att beslutet inte
      skall gälla.
       Handläggningsregler finns också i flera
      andra författningar såsom
      förvaltningslagen, anställningsförordn-
      ingen och verksförordningen.
       I fråga om domare finns på detta område
      vissa bestämmelser i regeringsformen.
      Sålunda skall enligt 11 kap. 5 § andra
      stycket en ordinarie domare ha rätt att
      påkalla domstols prövning av ett beslut
      att avstänga honom eller ålägga honom att
      undergå läkarundersökning, om beslutet
      har meddelats av någon annan myndighet än
      domstol. Enligt 12 kap. 8 § andra stycket
      är det Högsta domstolen som på talan av
      Justitieombudsmannen eller
      Justitiekanslern prövar frågor om
      avstängning eller läkarundersökning när
      det gäller justitieråd eller
      regeringsråd.
       Syftet med reglerna om läkarundersökning
      och om avstängning på grund av sjukdom
      eller brott har angetts vara att
      tillgodose samhällsmedlemmarnas intresse
      av att de offentliga funktionerna utan
      ovidkommande hänsyn fullgörs på ett
      riktigt sätt (prop. 1975:78 s. 154 och
      167, bet. JuU 1975:22 s. 101).
      Särskilt om påtvingade
      läkarundersökningar enligt 13 kap. 2 §
      LOA
      Statens arbetsmarknadsnämnd har på
      uppdrag år 1985 av regeringen gjort en
      översyn av reglerna om läkarundersökning
      i statlig tjänst m.m. Av en därvid gjord
      enkät till 23 myndigheter, där det hade
      förekommit ärenden enligt 13 kap. 2 §
      LOA, visade det sig att genomsnittstiden
      för ett sådant ärende var hela 18
      månader. Den vanligaste sjukdomen var
      psykiska besvär men också
      missbruksproblem förekom. Av nämndens
      utredning framgick också att det fanns
      ett utbrett missnöje hos myndigheterna
      med handläggningsordningen.
       Arbetsmarknadsnämnden presenterade sina
      förslag i rapporten (Ds C 1986:6)
      Hälsoundersökningar i statlig tjänst m.m.
      Samtidigt lämnades förslag om periodiska
      och extraordinära hälsoundersökningar.
      Vidare föreslogs en rad förenklingar på
      handläggningssidan i fråga om läkar-
      undersökningar enligt 13 kap. 2 § LOA.
      Dessa förslag har inte lett till några
      regeländringar (se närmare härom avsnitt
      12).
       Under åren 1990 och 1991 har det enligt
      vad LOA-utredningen har redovisat inte
      förekommit någon tvångsvis genomförd
      läkarundersökning i något ärende hos
      Statens löne- och pensionsverk.
       Inom Socialstyrelsen handläggs frågor om
      påtvingad läkarundersökning i styrelsens
      råd för vissa sociala och medicinska
      frågor. Nästan samtliga fall under åren
      1990 och 1991 - sammanlagt elva av tolv -
      synes ha avsett psykiatriska
      frågeställningar.
      Särskilt om avstängning på grund av
      sjukdom enligt 13 kap. 2 § LOA
      Även om det förhåller sig på det sättet
      att den statsanställde inte har en
      absolut rätt till sina arbetsuppgifter,
      så är det inte tillåtet att avstänga
      honom från arbetet genom att ta ifrån
      honom alla hans arbetsuppgifter. Om LOA:s
      regler om avstängning inte följs, så kan
      en åtgärd som i realiteten är en
      avstängning men som kallas för något
      annat förklaras sakna verkan. I sådant
      fall kan den statliga arbetsgivaren bli
      skadeståndsskyldig för förseelser mot
      handläggningsreglerna.
       Avstängningsreglerna i LOA är i princip
      tvingande. Något avtal som strider mot
      dessa lagregler får inte träffas (jfr AD
      1985 nr 75). Regeringsformen förbjuder
      dock inte alla former av avtal. Det går
      naturligtvis att träffa avtal om t.ex.
      löneförmåner under avstängning. Vidare är
      inte det avtalsförbjudna området
      heltäckande när det gäller alla former av
      avstängning utan det finns utrymme för
      avtal.
       Det finns ett särskilt institut kallat
      försättande ur tjänstgöring, som kan
      användas vid sidan av LOA:s regler om
      avstängning (huvudbetänkandet s. 178 och
      179). Det är avsett att användas i akuta
      risksituationer, t.ex. om ett SJ-befäl
      upptäcker att en lokförare plötsligt har
      blivit olämplig att föra det tåg som just
      skall lämna stationen (jfr vidare avsnitt
      11.3 i det följande). Enligt rättsfallet
      AD 1985 nr 75 är dock utrymmet för detta
      institut så litet att LOA:s regler om
      avstängning i princip skall uppfattas som
      uttömmande.
      Påtvingade läkarundersökningar och
      avstängning på grund av sjukdom
      i övriga anställningsförhållanden
      I LAS finns också vissa bestämmelser om
      avstängning. De innehåller dock bara
      punktvisa förbud mot avstängning från
      arbetet.
       Har en tvist uppkommit om en uppsägnings
      giltighet, får en arbetstagare enligt
      34 § LAS inte avstängas från arbetet på
      grund av de omständigheter som har
      föranlett uppsägningen annat än om det
      finns särskilda skäl. Så länge
      anställningen varar har arbetstagaren
      rätt till lön och andra förmåner. Av 34 §
      tredje stycket framgår att domstolen kan
      för tiden intill det slutliga avgörandet
      besluta att anställningen skall upphöra
      vid uppsägningstidens utgång eller vid
      den senare tidpunkt som domstolen
      bestämmer eller att en pågående
      avstängning skall upphöra.
       Enligt 35 § LAS får en arbetstagare inte
      avstängas, om han har blivit avskedad
      under omständigheter som inte ens skulle
      ha räckt till för en uppsägning och
      domstolen har beslutat att anställningen
      skall bestå till dess att tvisten
      slutligen har prövats.
       Enligt 37 § LAS får inte heller
      arbetstagaren efter det att domstolen har
      ogiltigförklarat en uppsägning eller ett
      avskedande avstängas på grund av de
      omständigheter som har föranlett
      uppsägningen eller avskedandet.
       Förbuden mot avstängning från arbetet i
      nyssnämnda tre paragrafer tar sikte på
      avstängning i samband med tvist om
      uppsägning eller avskedande. De avser
      fall då det är samma anledning till
      uppsägningen eller avskedandet som till
      avstängningen. Syftet med bestämmelserna
      är att arbetstagarens återkomst till
      arbetsplatsen, om skiljandet från
      anställningen ogiltigförklaras, inte
      skall försvåras av att han har varit
      avstängd.
       Reglerna om avstängning i LAS kan
      tillämpas på de statligt anställda  som
      enligt 7 kap. 2 § LOA kan sägas upp
      enligt LAS. Förbudet mot avstängning utan
      särskilda skäl torde också gälla
      avstängningar som ingår som ett första
      led i ett uppsägningsförfarande (AD 1978
      nr 92; jfr avsnitt 11.3).
       Bestämmelserna i 34 § andra stycket LAS
      innebär här en rätt för den statliga
      arbetstagaren att inte bli avstängd annat
      än om det finns särskilda skäl för det
      och en motsvarande rätt för arbetsgivaren
      att avstänga från arbete (AD 1987 nr 135;
      jfr bl.a. prop. 1975:78 s. 166). Med
      "särskilda skäl" avses fall då
      arbetsgivaren på grund av arbetstagarens
      beteende eller anställningens särskilda
      beskaffenhet har ett legitimt behov av
      att omedelbart stänga av arbetstagaren
      från anställningen eller om det annars
      framstår som uppenbart att uppsägningen
      är sakligt grundad.
       Frågor om avstängning och
      läkarundersökning har varit kollektiv-
      avtalsreglerade för kommunalarbetare
      sedan 1930-talet och för kommunal-
      tjänstemän sedan år 1980. Detta år
      infördes genom kollektivavtal gemensamma
      allmänna bestämmelser om avstängning och
      läkarundersökning för i princip alla
      arbetstagare med anställning hos kommuner
      och landsting.
       Enligt uppgift finns det inte på den
      privata arbetsmarknaden i någon större
      utsträckning kollektivavtal som
      föreskriver skyldighet för arbetstagare
      att genomgå läkarundersökning.
      Skälen för mitt förslag
      De nuvarande särreglerna om påtvingad
      läkarundersökning av sjuka eller
      sannolikt sjuka statsanställda går längre
      än för andra arbetstagare. Ett skäl för
      att behålla dagens system skulle kunna
      vara att kravet på rättssäkerhet medför
      att arbetstagare med maktutövande
      arbetsuppgifter bör ha en särskild
      skyldighet att lämna anställningen på
      grund av sjukdom. Detta skulle vara
      särskilt viktigt, om arbetstagaren
      saknade sjukdomsinsikt och vägrade att
      delta i rehabilitering och andra
      medicinska utredningar. Några av
      remissinstanserna har just betonat vikten
      av att tvångsåtgärder kan sättas in om
      arbetstagaren saknar sjukdomsinsikt.
       Frågan är om de skäl som kan tala för
      ett behållande av de speciella reglerna
      för de statsanställda om avstängning och
      påtvingad läkarundersökning är av
      tillräcklig tyngd. Det är inte bara på
      statens område som det finns arbetstagare
      med arbetsuppgifter som innebär
      myndighetsutövning. Sådana
      arbetsuppgifter finns i relativt stor
      utsträckning också inom det kommunala
      området. Där har man hittills löst frågan
      genom långtgående regler i kollektivavtal
      om påtvingade läkarundersökningar (AB
      89), låt vara att avtalsreglernas
      giltighet enligt 2 kap. 6 §
      regeringsformen kan sättas i fråga med
      hänsyn till rättsfallet AD 1984 nr 94
      (avsnitt 12.1).
       En anledning att ifrågasätta det
      nuvarande systemet med påtvingad
      läkarundersökning och avstängning är att
      det är mycket tidsödande och krångligt
      att tillämpa i praktiken, så besvärligt
      att många myndigheter drar sig för att
      använda sig av det. Av den enskilde synes
      det också i många fall upplevas som
      kränkande.
       Som framgått av det föregående tillämpas
      reglerna om sådana läkar-
      undersökningar relativt sällan. Det
      kanske inte bara beror på att reglerna är
      krångliga utan också på att de upplevs
      som otidsenliga och svåra att förena med
      synen på det statliga
      anställningsförhållandet som i huvudsak
      grundat på avtal.
       På den privata arbetsmarknaden lär det
      saknas motsvarande formella möjligheter
      för arbetsgivaren att tvinga fram någon
      utredning huruvida en arbetstagares
      bristande arbetsförmåga beror på sjukdom.
      I en uppsägningssituation torde det dock
      i regel vara arbetstagaren som har
      intresse av att ta fram en utredning som
      visar att hans arbetsoförmåga beror på
      sjukdom.
       Ett skäl som skulle kunna anföras mot
      att slopa reglerna om påtvingad
      läkarundersökning m.m. är att detta i
      enstaka undantagsfall skulle kunna leda
      till att sjuka arbetstagare utan
      sjukdomsinsikt skulle gå miste om
      möjligheten att tvångsvägen få
      sjukpension utan i stället sades upp. Den
      risken finns dock enligt min mening också
      med dagens system. Men en uppsägning
      torde i sådant fall aldrig bli aktuell
      förrän arbetsgivaren har vidtagit alla
      åtgärder som rimligen kan krävas för att
      anpassa arbetet till arbetstagarens
      förutsättningar.
       I likhet med LOA-utredningen anser jag
      att det inte längre är befogat att
      behålla det särskilda systemet på statens
      område med påtvingad läkarundersökning
      och avstängning på grund av sjukdom i
      fråga om arbetstagare som är
      uppsägningsbara.
       Några remissinstanser har förordat att
      reglerna behålls bl.a. med hänvisning
      till de fall där arbetstagaren saknar
      sjukdomsinsikt. Enligt min uppfattning
      har utredningen kunnat påvisa att man
      inte heller i dessa fall har någon större
      praktisk användning av dessa regler.
       Jag föreslår mot denna bakgrund att
      följande regler i LOA inte förs över till
      den nya lagen, nämligen 13 kap. 2 och 3
      §§ samt 14 kap. 9 och 10 §§. Sistnämnda
      två paragrafer innehåller
      handläggningsregler som inte behövs när
      den materiella regleringen tas bort.
      Särskilt om fullmaktshavare
      Den som är anställd med fullmakt kan inte
      sägas upp enligt LAS utan bara skiljas
      från anställningen med stöd av någon
      regel i LOA. Det är inte min avsikt att
      föreslå någon ändring i den delen när det
      gäller arbetstagare som är anställda med
      fullmakt.
       Jag har lagt fram mitt förslag om att
      slopa reglerna om läkarundersökning,
      avstängning och avgångsskyldighet på
      grund av sjukdom bl.a. mot bakgrund av
      reglerna om uppsägning i LAS. Eftersom
      arbetstagare med fullmakt inte kan sägas
      upp, måste det finnas kvar särskilda
      regler om avgångsskyldighet på grund av
      sjukdom för dem. Dessutom behövs det
      också regler om påtvingad
      läkarundersökning och avstängning.
       Jag har valt att i sak inte förändra
      reglerna om fullmaktsanställning. Ett
      undantag är, som nämnts tidigare,
      slopandet av 7 kap. 5 § LOA.
       Jag föreslår sammanfattningsvis att de
      nuvarande reglerna om avgångsskyldighet,
      läkarundersökning och avstängning på
      grund av sjukdom i 7 kap. 4 och 6 §§ samt
      13 kap. 2 § LOA förs över till den nya
      lag om fullmaktsanställning som jag
      kommer att föreslå.
      10 Disciplinansvar m.m.
      10.1 Disciplinansvar
      Mitt förslag: Bestämmelserna om
      disciplinansvar skall behållas i sak
      oförändrade. Vissa mindre förändringar i
      bestämmelserna görs, bl.a. när det gäller
      grunderna för bedömningen av frågan om en
      försummelse är att anse som ringa eller
      inte.
       LOA-utredningens förslag: Överensstämmer
      med mitt (huvudbetänkandet s. 259-268).
       Remissinstanserna: Flertalet
      remissinstanser har inget att erinra mot
      utredningens förslag.
       Bland de remissinstanser som har
      synpunkter på förslaget kan nämnas
      Justitieombudsmannen, som anför att
      gällande regler om disciplinansvar
      innebär att på den privata och den
      kommunala sektorn finns ett avtalsbaserat
      system, medan det på den statliga sektorn
      finns ett på dispositiva
      författningsbestämmelser grundat system.
      Justitieombudsmannen anser att sakligt
      sett kan det ifrågasättas om det finns
      anledning att se olika på skilda system
      beroende på graden av frivillighet eller
      inslag av författnings- resp.
      avtalsbestämmelser. Utrymmet för
      disciplinåtgärder har minskat till följd
      av 1989 års reform av de straffrättsliga
      ansvarsreglerna i 20 kap. 1 §
      brottsbalken. Justitieombudsmannen anser
      därför att disciplinansvarssystemet inte
      har lika stor betydelse längre.
       Riksåklagaren anser att det vore
      önskvärt om lagstiftaren klarare
      redovisade vilka förseelser som kan
      föranleda disciplinpåföljd enligt LOA
      resp. straff enligt brottsbalken och hur
      samordningen mellan regelsystemen skall
      göras. Han anser vidare att frågan om
      behovet av en särskild
      åtalsprövningsregel vid brottet
      tjänstefel på nytt bör analyseras.
       Försvarets civilförvaltning, Försvarets
      personalnämnd, Arbetslivscentrum,
      Statsanställdas förbund och TCO-OF är
      negativa till utredningens förslag. De
      anser bl.a. att reglerna som finns i LAS
      är tillräckliga. I lindrigare fall kan
      vanliga tillrättavisningar räcka, utan
      att man för den skull behöver formalisera
      detta enligt reglerna i LOA.
      Statsanställdas förbund och TCO-OF anser
      att arbetstagaren skall kunna få allmänt
      skadestånd om det vid en rättslig
      prövning visar sig att myndigheten gjort
      sig skyldig till en felaktig bedömning.
      Att allmänt skadestånd endast skall kunna
      utgå vid brott mot förfarandereglerna,
      vilket är fallet enligt nu gällande LOA,
      är inte acceptabelt enligt TCO-OF.
      Bakgrunden till mitt förslag
      Det har i svensk rätt sedan länge funnits
      regler om ansvar, straffrättsligt och
      disciplinärt, för offentligt anställda.
       I samband med ämbetsansvarets
      avskaffande infördes den 1 januari 1976
      nya regler om disciplinansvar och
      åtalsanmälan i statstjänstemannalagen
      (prop. 1975:78, bet. 1975:JuU22, rskr.
      1975:212). De fördes kort därefter i
      huvudsak oförändrade över till LOA.
       Ämbetsansvarsreformen var genomgripande
      och medförde en betydande
      avkriminalisering. Straffansvaret för
      tjänstefel och de särskilda
      ämbetsstraffen avsättning och suspension
      avskaffades. Straffbestämmelserna i
      brottsbalken ersattes av tre nya
      ansvarsregler, nämligen oriktig
      myndighetsutövning, mutbrott och brott
      mot tystnadsplikt. Avskaffandet av
      ämbetsansvaret innebar att den
      lagstiftning som rörde offentligt
      anställda ytterligare anpassades till de
      principer som gällde för den övriga
      arbetsmarknaden.
       Utgångspunkten för reformen var således
      att man skulle avsevärt inskränka det
      straffrättsliga området och åstadkomma
      ett närmande mellan den offentliga och
      den privata arbetsmarknadens
      sanktionssystem.
       Före ämbetsansvarsreformen gällde ett
      långtgående, särskilt straffrättsligt
      ansvar för offentligt anställda. För i
      princip varje fel eller försummelse i
      tjänsten kunde ansvar för tjänstefel
      utdömas. För tjänstefel dömdes en
      offentligt anställd som av försummelse,
      oförstånd eller oskicklighet åsidosatte
      vad som ålåg honom enligt lag,
      instruktion eller annan författning,
      särskild föreskrift eller tjänstens
      beskaffenhet.
       För statligt anställda reglerades vid
      ämbetsansvarsreformen ett disciplinansvar
      i statstjänstemannalagen medan för
      kommunalt anställda gällde ett
      kollektivavtalsreglerat disciplinansvar.
      Reglerna i statstjänstemannalagen om
      disciplinansvar var i sak likalydande med
      bestämmelserna om straffrättsligt ansvar
      för tjänstefel enligt 20 kap. 4 §
      brottsbalken. Ämbetsansvarsreformen
      innebar, som jag tidigare nämnt, att
      något allmänt straffrättsligt ansvar för
      tjänstefel inte längre skulle gälla. De
      nya bestämmelserna om myndighetsmissbruk
      och vårdslös myndighetsutövning i 20 kap.
      1 § brottsbalken begränsade
      straffansvaret till den del av den
      offentliga verksamheten som innefattade
      myndighetsutövning. Straffansvar enligt
      brottsbalkens regler kunde komma i fråga
      bara om gärningen inneburit någon form av
      myndighetsutövning och om den orsakat
      någon förfång eller otillbörlig förmån
      som inte var ringa.
       Efterhand riktades kritik mot den
      begränsning av det straffrättsliga
      ansvaret som ämbetsansvarsreformen
      innebar. Det straffrättsliga ansvaret
      utvidgades därför år 1989. Lagändringarna
      innebar en viss utvidgning av det
      straffrättsliga tjänsteansvaret för
      offentligt anställda. Straff kan utdömas
      inte bara för gärningar som innefattar
      felaktig myndighetsutövning utan också
      för vissa oriktiga handlingar som har
      nära anknytning till myndighetsutövning.
      För ansvar krävs det inte längre att
      gärningen medfört förfång eller
      otillbörlig förmån. Det krävs inte heller
      längre att det föreligger grov oaktsamhet
      för att straffansvar skall kunna inträda.
      Straffansvaret omfattar inte gärningar
      som på grund av en bedömning av samtliga
      omständigheter måste anses som ringa. Att
      det straffbara området utvidgades år 1989
      innebär i princip att området för
      disciplinansvar minskat i motsvarande
      grad.
      Nuvarande bestämmelser
      I 10 kap. LOA finns bestämmelser om
      disciplinansvar för det stora flertalet
      av statens tjänstemän.
        På arbetsmarknaden i övrigt finns det
      inte något författningsreglerat
      disciplinansvar. De kommunanställda
      omfattas av ett kollektivavtalsreglerat
      disciplinansvar som i stort sett är
      identiskt med LOA:s bestämmelser. Inom
      den privata sektorn finns det
      kollektivavtal om disciplinansvar endast
      på något eller några avtalsområden.
       Enligt 10 kap. 1 § får en arbetstagare
      åläggas disciplinpåföljd för
      tjänsteförseelse om han uppsåtligen eller
      av oaktsamhet satt åsido vad som åligger
      honom i hans anställning och felet inte
      är ringa.
       Disciplinpåföljderna är varning och
      löneavdrag enligt 10 kap. 2 §.
      Genom ett kollektivavtal kan enligt 10
      kap. 3 § avtalas att andra påföljder
      skall gälla. Bestämmelserna om
      påföljderna är således dispositiva. Något
      sådant kollektivavtal har dock inte
      träffats.Disciplinansvaret omfattar alla
      statstjänstemän med undantag för
      justitieråden, regeringsråden och
      justitiekanslern. Enligt 10 kap. 4 § kan
      disciplinpåföljd inte meddelas dem som
      kan åläggas disciplinpåföljd enligt lagen
      (1986:644) om disciplinförseelser av
      krigsmän, m.m. Hälso- och
      sjukvårdspersonal, som i sin
      yrkesutövning står under Socialstyrelsens
      tillsyn, får inte åläggas
      disciplinpåföljd för sådana förseelser
      som skall prövas av Hälso- och
      sjukvårdens ansvarsnämnd. Vidare får
      veterinärer som står under Statens
      jordbruksverks inseende inte åläggas
      disciplinpåföljd, om förseelsen har skett
      i veterinäryrket.
       Frågan om disciplinansvar prövas av den
      myndighet som arbetstagaren lyder under
      enligt 15 kap. 3 § LOA. Talan mot beslut
      om disciplinansvar handläggs enligt lagen
      om rättegången i arbetstvister. Sista
      instans är Arbetsdomstolen.
       För andra ordinarie domare än
      justitieråd eller regeringsråd, för dem
      som har en anställning som byråchef eller
      en motsvarande eller en högre anställning
      vid en statlig myndighet och för andra
      arbetstagare som regeringen bestämmer
      gäller dock enligt 15 kap. 4 § LOA att
      Statens ansvarsnämnd är beslutande
      myndighet i ärende som gäller disciplin-
      ansvar.
       Att en förseelse prövats i disciplinär
      ordning utgör inget hinder mot en
      straffrättslig prövning enligt 20 kap.
      brottsbalken. En straffrättslig prövning
      utgör dock hinder mot en disciplinär
      prövning enligt 14 kap. 3 § LOA.
       I 20 kap. 1 § brottsbalken föreskrivs
      att den som uppsåtligen eller av
      oaktsamhet vid myndighetsutövning genom
      en handling eller en underlåtenhet
      åsidosätter vad som gäller för uppgiften
      skall dömas för tjänstefel. Om ett
      uppsåtligt brott är att anse som grovt
      rubriceras det som grovt tjänstefel.
       För straffansvar är det en förutsättning
      att gärningen begås vid
      myndighetsutövning. Den förutsättningen
      gäller inte för disciplinansvar.
      Skälen för mitt förslag
      Sedan reglerna om disciplinansvar
      infördes har förhållandena såväl på
      arbetsplatserna som i samhället i övrigt
      genomgått stora förändringar. De
      formbundna disciplinpåföljderna - varning
      och löneavdrag - har i stor utsträckning
      ersatts av en dialog mellan arbetsgivare
      och arbetstagare. I stället för
      "bestraffning" används andra mera
      konstruktiva åtgärder i syfte att få en
      försumlig arbetstagare att anpassa sig
      till de regler som gäller på
      arbetsplatsen. Sådana åtgärder är t.ex.
      tillsägelser som ingår som ett led i
      arbetsgivarens handläggning av en
      förseelse utan att ha karaktären av en
      disciplinpåföljd, uppföljningssamtal och
      omplacering.
       En omständighet som har betydelse vid en
      diskussion huruvida disciplinansvaret bör
      finnas kvar är att straffansvaret för
      tjänstefel i viss mån utvidgades år 1989.
        Åtskilliga av de förseelser som numera
      - enligt LOA-utredningen - kan föranleda
      disciplinansvar bör betecknas som
      myndighetsinterna förseelser, t.ex. sen
      ankomst och olovlig frånvaro.
       Man kan dock inte bortse från att det
      ofta ställs andra krav på den offentliga
      verksamheten än på den privata
      verksamheten.
       Den statliga arbetsgivaren har också
      möjlighet att använda sig av uppsägning
      eller avskedande, även om en en sådan
      åtgärd ofta kan vara alltför ingripande i
      förhållande till den försummelse som
      arbetstagaren har gjort sig skyldig till.
       Ett avskaffande av det disciplinära
      ansvarssystemet skulle således kunna få
      till följd att den offentliga
      arbetsgivaren i vissa fall skulle ställas
      utan någon sanktionsmöjlighet.
       Samordningen mellan det disciplinära och
      straffrättsliga ansvaret har kritiserats.
      Kritiken har dock varit ganska allmänt
      hållen.
       Jag finner därför i likhet med
      utredningen inga bärande skäl till någon
      mera betydande ändring av de disciplinära
      sanktionsmöjligheterna. Jag anser således
      att regler om disciplinansvar behövs även
      i fortsättningen och att bestämmelserna i
      sak bör föras över i stort sett
      oförändrade till nya LOA.
      Ringa fel
      Både i brottsbalken och i LOA används
      ordet "ringa" för att ange det
      ansvarsfria området. Uttrycket ringa
      används i LOA för att ange det objektiva
      rekvisitet. Bara fel som inte är ringa är
      ansvarsgrundande. Men i brottsbalken
      knyts uttrycket varken till
      brottsbeskrivningens subjektiva eller
      till dess objektiva sida utan till
      gärningen. Om gärningen vid en
      helhetsbedömning är att beteckna som
      ringa skall den vara straffri.Jag anser
      att det saknas vägande skäl för den
      skillnad i fråga om bedömningsgrunderna
      som för närvarande föreligger. Om en
      förseelse skall leda till en
      disciplinpåföljd eller inte bör enligt
      min mening bedömas på samma sätt som i
      fråga om det straffrättsliga ansvaret,
      dvs. på grundval av samtliga
      omständigheter.
        Jag föreslår därför en ändrad
      formulering av paragrafen om tjänste-
      förseelse.
      Bevisupptagning utom rättegång m.m.
      En arbetsgivare kan enligt 14 kap. 2 §
      LOA begära bevisupptagning vid allmän
      domstol i ett ärende om disciplinansvar.
      Bestämmelserna i LOA innebär en
      utvidgning av möjligheterna till
      bevisupptagning innan talan väckts
      jämfört med vad som gäller enligt
      rättegångsbalken.
        Jag anser att denna olikhet inte är
      sakligt motiverad. Reglerna bör därför
      inte föras över till nya LOA.
      Utformningen av skyddet mot
      dubbelbestraffning
      En myndighet får enligt 14 kap. 3 § LOA
      inte inleda eller fortsätta ett
      disciplinärt förfarande mot en
      arbetstagare, om en åtgärd har vidtagits
      för att anställa åtal mot arbetstagaren.
      Innebörden av denna bestämmelse har
      ibland medfört tolkningssvårigheter.
       Genom Arbetsdomstolens dom 1986 nr 15
      har dock innebörden av paragrafen blivit
      tydligare. Det i paragrafen uppställda
      hindret mot att ålägga disciplinpåföljd
      bortfaller, om arbetstagarens handlande
      vid prövning i straffrättslig ordning,
      dvs. av åklagare eller domstol, befunnits
      inte innefatta brott. I rättsfallet hade
      åklagaren inte väckt åtal, eftersom ett
      subjektivt brottsrekvisit inte ansetts
      uppfyllt. Den misstänkte hade inte
      förfarit grovt oaktsamt. Åklagarens
      beslut ansågs inte i och för sig hindra
      åläggande av en disciplinpåföljd.
       I fall där åtal underlåtits för att
      bevisningen är för svag för en fällande
      dom, eller i fall där den tilltalade av
      samma anledning blivit frikänd av en
      domstol, föreligger hinder för en
      disciplinär prövning. Om ett disciplinärt
      förfarande skulle vara möjligt, skulle
      det innebära en överprövning i
      administrativ ordning av en allmän
      domstols bevisvärdering.
       Justitieombudsmannen har påpekat att
      ordalydelsen i 14 kap. 3 § LOA i och för
      sig inbjuder till tolkningen att varje
      form av disciplinärt förfarande i
      anledning av en förseelse skulle vara
      utesluten så snart som en åtgärd
      vidtagits för att anställa åtal mot
      arbetstagaren i anledning av förseelsen,
      oavsett vilket resultat denna åtgärd lett
      till. Jag anser att det finns skäl att
      förtydliga nuvarande 14 kap. 3 § så att
      bestämmelserna närmare ansluter till
      Arbetsdomstolens tolkning i 1986 års
      rättsfall. Den nya lagregeln bör innebära
      att ett disciplinärt förfarande får
      inledas eller, om det redan inletts,
      fortsättas bara om åklagare eller domstol
      vid den straffrättsliga prövningen kommit
      fram till att handlingen inte var något
      brott.
      10.2 Disciplinansvar utanför den aktuella
      anställningen
      Mitt förslag: Disciplinpåföljd skall inte
      få meddelas en arbetstagare efter det att
      en anställning har upphört eller
      uppsägning har ägt rum.
       Detta skall dock inte gälla, om en
      arbetstagare övergår från en myndighet
      till en annan inom domstols-, åklagar-
      resp. polisväsendet.
       LOA-utredningens förslag: Överensstämmer
      med mitt utom på det sättet att något
      undantag inte föreslås för de angivna
      myndigheterna inom rättsväsendet
      (huvudbetänkandet s. 268).
       Remissinstanserna har inget att erinra
      mot utredningens förslag.
       Skälen för mitt förslag: Jag anser att
      det saknas skäl för att utsträcka
      disciplinansvaret till att gälla också i
      en senare anställning. I och med att ett
      anställningsförfarande är upplöst eller
      uppsägning har ägt rum, finns det i
      allmänhet inte längre några skäl för
      arbetsgivaren att ingripa.
       Men jag anser däremot att om en
      arbetstagare lämnar en anställning där en
      tjänsteförseelse begåtts men får en
      anställning vid en annan myndighet inom
      samma verksamhetsområde så bör gärningen
      i vissa fall kunna prövas disciplinärt.
      Detta bör gälla för en arbetstagare inom
      domstols-, åklagar- resp. polisväsendet,
      om arbetstagaren övergår från en
      myndighet till en annan inom samma
      "organisation". Om t.ex. en polis gått
      över från en myndighet till en annan
      myndighet inom Polisen, bör frågan om
      disciplinpåföljd kunna prövas, eftersom
      frågan prövas av samma nämnd -
      Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd
      - oavsett vilken polismyndighet som han
      tillhör. Polismannens övergång bör
      således inte jämställas med
      anställningens upphörande i detta
      hänseende (jfr AD 1993 nr 64).
      10.3 Skyldigheten att anmäla brott till
      åtal
      Mitt förslag: Skyldigheten att anmäla
      brott till åtal skall begränsas. Anmälan
      skall göras bara om misstanken avser
      brott enligt 20 kap. 1 och 2 §§ samt 3 §
      första stycket brottsbalken eller andra
      brott som kan föranleda någon annan
      påföljd än böter.
       LOA-utredningens förslag: Överensstämmer
      med mitt (huvudbetänkandet s. 269-272).
       Remissinstanserna: Flertalet
      remissinstanser har inget att erinra mot
      utredningens förslag.
       Kammarrätten och TCO-OF ifrågasätter om
      inte anmälningsskyldigheten bör begränsas
      till de egentliga ämbetsbrotten i 20 kap.
      1-3 §§ brottsbalken. Riksåklagaren
      tillstyrker att skyldigheten att anmäla
      lindrigare förseelser begränsas.
      Riksåklagaren anser dock att anmälnings-
      skyldigheten i stället bör knytas till
      straffskalan och att anmälan skall kunna
      underlåtas om straffskalan för brottet
      inte överstiger fängelse i högst sex
      månader.
       Riksrevisionsverket avstyrker
      utredningens förslag och anför att
      utvecklingen hos de statliga
      myndigheterna på det
      ekonomiadministrativa området inte är
      sådant att verket kan ställa sig bakom
      utredningens förslag. Bakgrunden till
      verkets reaktion är att statliga
      myndigheter reagerar trögt på brister i
      efterlevnaden av bestämmelser av
      ekonomisk betydelse. Verket anser att
      utredningens förslag ger en felaktig
      signal till myndigheterna. Om förslaget
      genomförs kan detta enligt verkets mening
      komma att på sikt leda till negativa
      konsekvenser för statsverket inte bara i
      ekonomiskt hänseende.
       Försvarets materielverk, Skogsstyrelsen
      och SAV avstyrker förslaget och föreslår
      att nuvarande regel i LOA förs över till
      den nya lagen. SAV anser att på den
      statliga sektorn saknas anledning att
      mjuka upp reglerna om åtalsanmälan på det
      sätt som utredningen föreslagit.
       Statistiska centralbyrån avstyrker
      förslaget. Centralbyrån anser att det för
      en icke juridiskt sakkunnig person måste
      vara närmast omöjligt att bedöma om en
      handling är brottslig och helt omöjligt
      att bedöma om straffpåföljden kan bli
      fängelse.
       Skälen för mitt förslag: Någon allmän
      skyldighet att anmäla brott till åtal
      finns inte. Skyldighet att anmäla brott
      föreligger således bara när det är
      särskilt föreskrivet.
        Om en arbetstagare är skäligen
      misstänkt för att i tjänsten ha begått
      ett brott som avses i 20 kap. 1-3 §§
      brottsbalken eller något annat brott
      varigenom han har åsidosatt något
      åliggande i tjänsten, skall arbetsgivaren
      anmäla honom till åtal, om det för
      brottet är föreskrivet fängelse eller det
      finns anledning anta att talan om enskilt
      anspråk kommer att föras (12 kap. 1 §
      LOA). Bestämmelsen utgör således ett
      undantag från huvudprincipen. Något
      sådant undantag gäller inte för den
      övriga arbetsmarknaden.
       Det var först genom den numera upphävda
      allmänna verksstadgan (1955:3) som
      myndigheterna formellt blev skyldiga att
      anmäla vissa brott till åtal.
       Anmälningsskyldigheten fördes sedan över
      till statstjänstemannalagen. Av motiven
      framgår att det främsta syftet med
      bestämmelsen om anmälningsskyldighet var
      att vissa allvarligare eller svårutredda
      brott skulle prövas av allmän domstol i
      stället för i "den mindre säkra disci-
      plinära straffprocessen" (prop. 1965:60
      s. 301). Det sades vidare att myndig-
      heternas anmälningsskyldighet var ett
      skydd för tjänstemän som var underkastade
      disciplinär bestraffning.
       Stora förändringar har, som jag tidigare
      nämnt, ägt rum i Sverige sedan
      bestämmelsen togs in i
      statstjänstemannalagen. Under 1970-talet
      kom det sålunda till en mängd arbets-
      rättsliga författningar, t.ex. LOA som
      ersatte statstjänstemannalagen. Det dis-
      ciplinära ansvarssystemet ändrades. Man
      strävade efter att närma det offentliga
      anställningsförhållandet till vad som
      gällde på arbetsmarknaden i övrigt. Som
      framgått, behölls dock anmälningsplikten
      i LOA.
       Frågan är nu om det är motiverat att
      föra över bestämmelsen till den nya LOA.
      Brott under allmänt åtal kan bli föremål
      för åtal oavsett om myndigheten gjort
      åtalsanmälan eller inte. Om skyldigheten
      att anmäla brott till åtal tas bort,
      innebär det en anpassning till vad som
      gäller på den övriga arbetsmarknaden.
       Ett motiv för att ha kvar skyldigheten
      att anmäla vissa brott till åtal kan vara
      att en sådan skyldighet minskar sannolik-
      heten för att en myndighet av ovid-
      kommande hänsyn underlåter att anmäla ett
      brott. Det skälet har dock inte någon
      större tyngd. Men man kan inte helt
      bortse från en sådan risk. Jag förut-
      sätter dock att de statliga myndig-
      heterna, vare sig det finns regler om det
      eller inte, anmäler allvarligare brott
      till åtal. Till detta kan också läggas
      att man inom större delen av den
      offentliga sektorn, dvs. hos kommunerna,
      inte har någon motsvarande regel.
       Det går emellertid inte att bortse från
      att den nuvarande bestämmelsen i 12 kap.
      1 § LOA ger en klar och entydig signal om
      hur man hos myndigheterna skall se på
      misstankar om brottslig verksamhet i
      anställningar inom det statliga området,
      exempelvis tjänstefel eller andra brott
      mot 20 kap. brottsbalken. Misstankarna
      skall utredas och eventuella brott skall
      beivras. Det får inte förekomma misstanke
      om att man hos myndigheterna försöker
      sopa missförhållanden under mattan.
      Sådana misstankar skulle nämligen
      allvarligt kunna skada förtroendet för de
      statliga myndigheterna och därmed deras
      möjligheter att utföra de uppgifter de är
      till för.
       Jag anser således att skyldigheten att
      anmäla brott till åtal bör vara kvar och
      föras över till den nya lagen. Detta bör
      i full utsträckning gälla för tjänstefel
      och andra brott som avses i 20 kap. 1 och
      2 §§ samt 3 § första stycket
      brottsbalken. När det gäller andra slags
      brott anser jag emellertid att det bör
      finnas ett utrymme för att kunna ta
      hänsyn till brottets svårighetsgrad. Den
      ovillkorliga anmälningsskyldigheten bör
      begränsas till fall där det kan antas att
      brottet kan föranleda någon annan påföljd
      än böter. Härigenom blir det möjligt att
      underlåta åtalsanmälningar i fråga om
      obetydliga brott.
       Jag anser vidare att någon
      anmälningsskyldighet inte längre bör
      gälla, när det finns anledning anta att
      en talan om enskilt anspråk kommer att
      föras. Med uttrycket "talan om enskilt
      anspråk" avses skadeståndstalan. Om någon
      enskild person har lidit skada genom
      gärningen och det finns anledning anta
      att målsäganden vill föra en
      skadeståndstalan, skall arbetsgivaren
      enligt nuvarande bestämmelse anmäla
      gärningen till åtal. Jag anser alltså att
      bestämmelsen är en onödig särregel och
      att den inte behövs längre. Den som vill
      föra en skadeståndstalan får göra det
      oavsett om det finns någon
      anmälningsskyldighet för arbetsgivaren
      eller inte.
       Det bör nämnas att det förhållandet att
      en myndighet i en del fall är skyldig att
      göra en åtalsanmälan inte innebär att
      myndigheten skulle vara förbjuden att
      göra anmälan i andra fall.
       Regeringen får enligt 12 kap. 2 § LOA
      medge undantag från anmälnings-
      skyldigheten enligt 1 § i samma kapitel i
      fråga om sådan allmänfarlig vårdslöshet
      som avses i 13 kap. 6 § första stycket
      brottsbalken.
       Denna särskilda bestämmelse anser jag
      inte bör föras över till nya LOA. Av mitt
      förslag om skyldigheten att anmäla brott
      till åtal, som innebär en viss
      begränsning i förhållande till vad som
      gäller i dag, följer att det öppnas en
      möjlighet att underlåta åtalsanmälan även
      för brottet allmänfarlig vårdslöshet.
      11 Avskedande m.m.
      11.1 Bestämmelser om avskedande
      Mitt förslag: De flesta regler i 11 kap.
      LOA om avskedande slopas. I stället skall
      bestämmelserna i LAS om avskedande gälla
      också på den statliga sektorn.
       LOA-utredningens förslag: Överensstämmer
      i huvudsak med mitt (huvudbetänkandet s.
      218-226).
       Remissinstanserna: Flertalet
      remissinstanser har inget att erinra mot
      förslaget.
       Rikspolisstyrelsen, som i och för sig
      inte har något att erinra mot att
      bestämmelserna om avskedande flyttas över
      till LAS, anser att 18 § LAS bör ändras,
      så att bestämmelsen klart anknyter till
      lämplighetsbegreppet i LOA. Det är också
      angeläget ur rättssäkerhetssynpunkt att
      det av lagtexten framgår vilka
      omständigheter som skall beaktas vid
      lämplighetsbedömningen.
       Vägverket befarar att minskade
      möjligheter att avskeda personal som
      begår brott kan påverka förhållandet
      mellan allmänheten och myndigheterna. De
      nuvarande reglerna tar bättre till vara
      den offentliga verksamhetens intressen.
       Försäkringskasseförbundet tillstyrker
      förslaget under vissa förutsättningar,
      bl.a. att 18 § LAS i sin föreslagna
      lydelse innebär att hänsyn kan tas också
      till den offentliga sektorns särart.
       LO tycker att det i klarhetens intresse
      vore bättre att behålla den nuvarande
      regeln i LAS och i motivuttalanden
      klargöra att uttrycket åligganden mot
      arbetsgivaren rymmer även sådana
      handlingar utom arbetet som gör
      arbetstagaren uppenbart olämplig i sin
      statliga anställning. Om man följer
      utredningens förslag, måste det göras ett
      klarare uttalande om att bestämmelsen
      inte har ändrat innehåll.
       SACO är tveksam till att den föreslagna
      lydelsen av 18 § LAS också skall gälla på
      den offentliga sektorn. Under hänvisning
      till att avskedandeinstitutet också
      utreds av 1992 års arbetsrättskommitté är
      SACO inte beredd att nu ta ställning i
      frågan. SACO påpekar också att reglerna i
      LAS i sin nuvarande utformning är
      gynnsammare för arbetstagaren än LOA:s
      regler.
      Bakgrunden till mitt förslag
      På det statligt lönereglerade området
      finns det särskilda bestämmelser om
      avskedande, bl.a. i 11 kap. LOA. För den
      övriga delen av arbetsmarknaden gäller
      bestämmelserna i LAS om avskedande.
       Enligt 11 kap. 1 § LOA får en
      arbetstagare avskedas, om han begått
      brott, som visar att han uppenbarligen är
      olämplig att inneha sin anställning. Av
      18 § första stycket LAS framgår att
      avskedande får ske, om arbetstagaren
      grovt har åsidosatt sina åligganden mot
      arbetsgivaren.
       Enligt 11 kap. 2 § LOA gäller följande.
       Om en arbetstagare genom någon annan
      gärning än brott har begått en grov
      tjänsteförseelse, som visar att han
      uppenbarligen är olämplig att inneha sin
      anställning, så får han avskedas i
      stället för att åläggas disciplinpåföljd.
      Sak samma gäller om en arbetstagare, som
      av en myndighet har ålagts
      disciplinpåföljd, inom två år därefter i
      anställning hos samma myndighet på nytt
      har begått någon tjänsteförseelse och
      därigenom har visat sig uppenbarligen
      olämplig att inneha sin anställning.
       Av 11 kap. 3 § framgår att den statliga
      arbetsgivaren har ålagts en särskild
      omplaceringsskyldighet i en del fall där
      arbetstagaren har begått ett brott eller
      en tjänsteförseelse under påverkan av en
      allvarlig psykisk störning.
       Enligt 11 kap. 4 § skall 11 kap. 1 och
      2 §§ inte tillämpas, om det i någon annan
      författning än LAS har meddelats en
      bestämmelse som inskränker rätten att
      avskeda en arbetstagare.
       Enligt 11 kap. 5 § första stycket första
      meningen får ett avskedande inte grundas
      bara på någon omständighet som
      myndigheten har känt till mer än en månad
      före prövningen, den s.k. månadsregeln.
       Som jag tidigare har nämnt har
      regeringen nyligen i prop. 1993/94:67
      föreslagit ändringar i bl.a. 18 § andra
      stycket LAS. Ändringarna innebär dels att
      tidsfristen sträcks ut till två månader,
      dels att tidsfristen skall kunna brytas
      igenom i vissa situationer. Dessa
      lagändringar är avsedda att träda i kraft
      den 1 januari 1994.
       Reglerna om avskedande på det statliga
      området har funnits sedan den 1 januari
      1976 i samband med att den s.k.
      ämbetsansvarsreformen genomfördes (se
      avsnitt 10.1). I samband därmed
      avskaffades begreppet avsättning.
      Reformen innebar framför allt att ett i
      princip nytt utomstraffrättsligt
      sanktionssystem infördes.
       Av förarbetena till reformen framgår att
      man i och för sig eftersträvade en
      enhetlig reglering av samtliga frågor om
      anställningens upphörande på såväl den
      offentliga som den privata
      arbetsmarknaden. Men när det gällde
      frågan om avskedande uttalades att det
      inom den statliga sektorn behövdes en
      motsvarighet till det avskedandeinstitut
      som regleras i LAS men att detta borde
      "utformas mera med beaktande av de
      särskilda krav som medborgarna har rätt
      att ställa på statstjänstemän" (prop.
      1975:78 s. 161 f.).
       I flera avseenden kom reglerna i LOA om
      avskedande att utformas i nära
      överensstämmelse med vad som tidigare
      gällde för avsättning enligt 20 kap. 8 §
      brottsbalken i dess lydelse före år 1976.
       I nyssnämnda proposition anfördes (s.
      164) också att det inte var avsett att
      förutsättningarna för avskedanden skulle
      sättas lägre än vad som gällt för
      avsättning. Det skulle bara komma i fråga
      att använda sig av avskedande "i sådana
      fall där det med hänsyn till såväl
      brottets eller tjänsteförseelsens
      beskaffenhet som anställningens art och
      övriga omständigheter skulle verka
      stötande om arbetstagaren fick behålla
      sin tjänst".
       Enligt förarbetena till äldre LAS (prop.
      1973:129 s.149), vilka i detta avseende
      fortfarande har aktualitet, gäller att
      avskedande enligt LAS skall kunna komma i
      fråga "endast i flagranta fall. Det bör
      vara fråga om ett sådant avsiktligt eller
      grovt förfarande som inte rimligen skall
      behöva tålas i något rättsförhållande".
      Skälen för mitt förslag
      I både LAS och LOA finns ett
      avskedandeinstitut, som dock skiljer sig
      åt redaktionellt. Av förarbetena att döma
      synes instituten omfatta samma slags
      felaktiga beteenden.
       För båda lagarna gäller att det skall
      ske en helhetsbedömning av
      omständigheterna. Detta är i själva
      verket grundläggande för tillämpningen av
      avskedanderegeln i 11 kap. 1 § LOA (se AD
      1992 nr 35, jfr AD 1992 nr 38-42).
       Enligt de nyss återgivna förarbetena
      till ändringar i LOA i samband med
      ämbetsansvarsreformen bör avskedande
      kunna komma i fråga om det skulle verka
      stötande om arbetstagaren fick behålla
      sin tjänst. I motiven till LAS sägs för
      att avskedande skall komma i fråga att
      förfarandet är sådant att det inte bör
      tålas i något rättsförhållande.
       Jag delar utredningens uppfattning att
      det trots att reglerna om avskedande är
      utformade på olika sätt i LAS och LOA
      egentligen inte finns någon skillnad i
      bedömningsgrunderna. Jag anser därvid att
      ett avskedande enligt LAS förutsätter att
      arbetstagaren grovt har åsidosatt
      sina åligganden mot arbetsgivaren. Enligt
      LOA gäller, som nämnts, att avskedande
      kan ske om arbetstagaren har visat sig
      uppenbarligen olämplig att inneha sin
      anställning.
       Denna skillnad skulle kunna tas som ett
      uttryck för att bedömningen inte är
      densamma vid prövningen enligt LOA eller
      LAS. När det gäller LAS skulle
      bedömningen mera grunda sig på om det
      felaktiga beteendet drabbat
      arbetsgivaren. Enligt LOA däremot skulle
      det finnas större utrymme för att ta
      hänsyn till verksamhetens allmänna
      integritet och standard, oavsett om
      handlingen direkt riktat sig mot
      arbetsgivaren.
       Varken i LOA eller LAS nämns
      uttryckligen brott utom arbetet. Det är
      inte bara på LOA:s område som avskedande
      har skett på grund av sådant brott. Det
      finns ett antal domar, där
      Arbetsdomstolen har ansett att
      brottslighet utom arbetet utgjort grund
      för avskedande enligt LAS.
       Att brott utom arbetet kan föranleda
      avskedande också enligt LAS framgår av
      uttalanden i förarbetena till den äldre
      LAS, som fortfarande har aktualitet
      (prop. 1973:129 s. 150). Enligt
      föredraganden bör brott utom arbetet i
      vissa fall kunna föranleda avskedande,"om
      brottet är ägnat att allvarligt skada
      förhållandet mellan arbetstagaren och
      arbetsgivaren".
       Av vad jag nu sagt följer enligt min
      mening att det i sak inte finns några
      skillnader mellan de förfaranden som
      omfattas av reglerna i LAS och LOA. Detta
      innebär att det inte behöver finnas några
      särregler i LOA. Således bör bestämmelsen
      i 18 § första stycket LAS tillämpas i
      stället för 11 kap. 1 och 2 §§ LOA. Att
      som LOA-utredningen förslår justera
      texten i 18 § första stycket genom att ta
      bort orden "mot arbetsgivaren" anser jag
      obefogat.
       Utredningen berör i detta sammanhang vad
      det får för betydelse när det gäller
      myndighetsutövning att reglerna om
      avskedande förs över till LAS. Det anses
      t.ex. att uppsägning inte utgör
      myndighetsutövning, eftersom en sådan
      rättshandling grundar sig på en
      civilrättslig lag. I överensstämmelse
      härmed skall med mitt förslag inte heller
      avskedande i fortsättningen anses utgöra
      myndighetsutövning. Ett felaktigt beslut
      om avskedande kan t.ex. inte föranleda
      straffansvar och vissa bestämmelser i
      förvaltningslagen blir inte tillämpliga.
       Tidigare fanns en särskild myndighet,
      Statens arbetsmarknadsnämnd, som hade
      till uppgift b.la. att placera om
      arbetstagare inom den statliga sektorn.
      När det i några enstaka fall gällde
      tillämpning av 11 kap. 3 § LOA fann
      nämnden i regel att någon omplacering
      inte var möjlig. Någon motsvarighet till
      denna paragraf finns inte i LAS. För min
      egen del har jag svårt att finna att det
      finns något särskilt behov av den inom
      den statliga sektorn. Den bör därför
      upphävas.
       En motsvarande bestämmelse till 11 kap.
      4 § LOA finns i 2 § första stycket LAS.
      Skillnaden mellan dessa bestämmelser är
      att LOA:s regel också omfattar
      författningar som har meddelats utan stöd
      i någon lag. LOA-utredningen har inte
      kunnat finna någon författning som
      inskränker rätten att avskeda
      arbetstagare i förhållande till vad som
      föreskrivs i 11 kap. 1 eller 2 § LOA.
      Enligt min mening bör därför 11 kap. 4 §
      slopas.
       Bestämmelsen i 11 kap. 5 § första
      stycket första meningen LOA stämmer i
      huvudsak överens med vad som gäller
      enligt 18 § andra stycket LAS.
       Reglerna skiljer sig dock åt i några
      avseenden. Enligt LAS räknas tiden från
      det att underrättelse lämnas enligt 30 §
      LAS, medan enligt LOA tiden räknas från
      prövningen av frågan.
       En annan skillnad är att den enskilde
      enligt LOA saknar rätt till överläggning
      i frågan om hans avskedande. Är
      arbetstagaren medlem i någon facklig
      organisation, skall den dock varslas och
      organisationen har rätt till överläggning
      enligt 14 kap. 7 § första stycket. Be-
      stämmelserna i 14 kap. 1 och 2 §§ LOA om
      att arbetstagaren genom skriftlig
      anmaning skall beredas tillfälle att
      yttra sig kan anses ha samma syfte som
      föreskrifterna i 30 § LAS. Härigenom får
      också arbetstagaren en reell möjlighet
      att påverka arbetsgivarens beslut.
       Jag anser att bestämmelserna i 30 § LAS
      om underrättelse, varsel och överläggning
      bör gälla i stället för reglerna i 14
      kap. 1 och 2 §§ samt 7 § första stycket
      LOA. Enligt min mening innebär detta inte
      någon ändring i sak i förhållande till
      vad som nu gäller. 30 § LAS har för
      övrigt sedan länge tillämpats på det
      statliga området vid uppsägning av
      arbetstagare.
       De ändringar i LAS som har föreslagits i
      prop. 1993/94:67 såvitt avser den s.k.
      månadsregeln bör också gälla på statens
      område. Särreglerna i 11 kap. 5 § första
      stycket LOA behövs därför inte. Dock
      skall bestämmelsen i 11 kap. 5 § andra
      stycket om att beslut om avskedande som
      begärs av Riksdagens ombudsmän eller
      Justitiekanslern inom sex månader föras
      över till den nya lagen.
      Anställda med fullmakt
      Bestämmelserna i LAS om avskedande bör
      också vara tillämpliga på arbetstagare
      som är anställda med fullmakt. Detta bör
      framgå av den särskilda lag om
      fullmaktsanställning som jag kommer att
      föreslå. I fråga om ordinarie domare
      finns dock särskilda regler om skiljande
      från anställningen i 11 kap. 5 §
      regeringsformen. Där föreskrivs att en
      sådan domare får skiljas från tjänsten
      endast om han genom brott eller grovt
      eller upprepat åsidosättande av
      tjänsteåliggande har visat sig uppenbar-
      ligen olämplig att inneha tjänsten.
       Enligt min mening bör nämnda
      grundlagsbestämmelse göras direkt
      tillämplig på ordinarie domare.
      Fullmaktsanställningslagen bör därför
      bara innehålla en hänvisning till denna
      bestämmelse.
       För övriga fullmaktsanställningar kommer
      reglerna i LAS att bli tillämpliga.
       En följd av mitt förslag bör bli att ett
      felaktigt avskedande av en arbetstagare
      med fullmakt medför rätt till skadestånd
      i samma utsträckning som för övriga
      arbetstagare som omfattas av LAS.
      Grov eller upprepad tjänsteförseelse
      Det är inte ovanligt att det i bland sker
      en sammankoppling av reglerna om
      avskedande och disciplinansvar. Som
      nämnts i avsnitt 10.1 utgörs
      disciplinpåföljderna bara av varning och
      löneavdrag (10 kap. 2 § LOA).
       Anledningen till sammankopplingen torde
      vara att termerna grov tjänsteförseelse
      och tjänsteförseelse används i 11 kap.
      2 § LOA, som tidigare nämnts. När det
      gäller upprepad tjänsteförseelse innebär
      nämnda lagrum att avskedande kan komma i
      fråga under förutsättning att det
      inträffade visar att arbetstagaren är
      uppenbart olämplig att ha sin
      anställning.
       Enligt min mening är det därför bara vid
      upprepad tjänsteförseelse som reglerna om
      disciplinansvar i verkligheten har någon
      självständig betydelse för frågan om
      avskedande. Jag instämmer med
      LOA-utredningen att man kan ifrågasätta
      bestämmelsens praktiska värde. Genom 18 §
      LAS är det möjligt att ta hänsyn också
      till vad som har hänt tidigare, oavsett
      om det har föranlett någon
      disciplinpåföljd eller inte.
      11.2 Behörigheten för Statens
      ansvarsnämnd
      Mitt förslag: Statens ansvarsnämnds
      behörighet när det gäller byråchefer och
      eller därmed jämställda eller högre
      tjänstemän inskränks till att avse de
      arbetstagare som anställs av regeringen.
       LOA-utredningens förslag: Utredningens
      förslag avviker från mitt såtillvida att
      behörigheten att besluta om uppsägning på
      grund av personliga förhållanden flyttas
      från anställningsmyndigheten till
      ansvarsnämnden när det gäller berörda
      arbetstagare (huvudbetänkandet s.
      226-229).
       Remissinstanserna: Flertalet
      remissinstanser berör inte dessa frågor.
       Med hänvisning till att det endast är
      generaldirektören som tillsätts av
      regeringen, anser SJ att det behövs en
      särskild regeringsföreskrift som utvisar
      vilka arbetstagare inom SJ som ligger
      inom ansvarsnämndens beslutsområde, t.ex.
      ledamöter och föredragande i personal-
      ansvarsnämnden.
       Statens ansvarsnämnd avstyrker förslaget
      om att nämnden också skall handlägga
      uppsägningar under hänvisning till att
      den har mycket begränsade resurser och
      saknar eget kansli. I varje fall bör
      behörigheten att besluta om uppsägning
      begränsas till de ärenden om avskedanden
      som anmäls till nämnden.
       Universitetet i Stockholm i frågasätter
      ansvarsnämndens fortsatta
      existensberättigande under hänvisning
      bl.a. till att nämnden saknar egna
      utredningsresurser och därför måste
      förlita sig på den utredning som görs av
      anställningsmyndigheten. Inte heller när
      fråga uppkommer om avskedande på grund av
      brott, finns det bärande skäl för att
      bevara ansvarsnämnden.
      Justitieombudsmannen och Justitiekanslern
      kommer ju också i framtiden - enligt
      LOA-utredningens förslag - att ha rätt
      att ingripa mot en felande arbetstagare,
      något som torde vara en tillräckligt
      verksam garanti mot vänskapskorruption.
       Landstingsförbundet tycker att det är
      ett steg i fel riktning att vissa
      uppsägningar av personliga skäl skall
      flyttas från anställningsmyndigheten till
      ansvarsnämnden. Principen bör vara att
      personalfrågor handhas av den som
      ansvarar för verksamheten i övrigt.
       SACO avstyrker den vidgade behörigheten
      för ansvarsnämnden. Flera "arbetsgivar-
      funktioner" leder till oklarhet och
      skapar problem i handläggningen samt
      medför osäkerhet för arbetstagaren.
      Skälen för mitt förslag
      Av 15 kap. 3 och 4 §§ LOA framgår bl.a.
      att Statens ansvarsnämnd i stället för
      anställningsmyndigheten skall besluta om
      avskedande av vissa arbetstagare.
       Frågan om behörighet för nämnden att
      också besluta om uppsägning av personliga
      förhållanden har behandlats av Tjänstean-
      svarskommittén, som dock inte ansåg att
      någon ändring borde göras i den då
      rådande ordningen (Ds Ju 1983:7 s. 335
      f.).
       Enligt nu gällande ordning får
      ansvarsnämnden lämna över prövningen av
      frågan om uppsägning på grund av
      personliga förhållanden till
      anställningsmyndigheten, i de fall ett
      avskedande enligt nämndens mening skulle
      vara för ingripande men det finns skäl
      som talar för att arbetstagaren i stället
      bör sägas upp. Jag anser att övervägande
      skäl talar för att behålla denna ordning.
       Jag får därvid peka på att en
      arbetstagare enligt 7 § LAS inte får
      sägas upp, om det finns möjlighet att
      omplacera vederbörande. En sådan prövning
      bör av praktiska och andra skäl åligga
      anställningsmyndigheten. Om
      ansvarsnämnden får besluta också om
      uppsägning, måste nämnden ha nära kontakt
      med anställningsmyndigheten vid
      prövningen av möjligheterna till
      omplacering. En sådan ordning kan enligt
      min mening komplicera beslutsprocessen i
      stället för att förenkla den.
       Med anledning av att någon instans
      sätter ansvarsnämndens fortsatta existens
      i fråga får jag framhålla att det
      fortfarande är viktigt när det gäller de
      högre cheferna att det finns en
      utomstående, domstolsliknande instans som
      prövar dessa grannlaga frågor.
      Erfarenheten visar att det annars finns
      stor risk för att kritik från delar av
      allmänheten kan komma att riktas mot en
      ordning som innebär att dessa frågor
      avgörs av kollegor till cheferna.
      Personkretsen
      Enligt 15 kap. 4 § LOA är Statens
      ansvarsnämnd beslutande organ för
      följande personkrets: andra ordinarie
      domare än justitieråd eller regeringsråd,
      byråchefer och därmed jämställda eller
      högre tjänstemän vid statliga myndigheter
      samt andra arbetstagare som regeringen
      bestämmer.
       I fråga om byråchefer och högre kan
      konstateras att förhållandena har ändrats
      betydligt sedan bestämmelsens tillkomst
      vid ämbetsansvarsreformen år 1976.
       På den tiden tillsatte regeringen såväl
      myndighetschefer som avdelningschefer och
      byråchefer vid de statliga myndigheterna
      under regeringen. Myndigheternas byråer
      under en byråchefs ledning motsvarades i
      många fall av vad som nu kallas
      avdelningar och som leds av en
      avdelningschef. Numera är byråcheferna
      bara i en del fall direkt underställda
      myndighetens chef. I regel är det då
      fråga om mindre myndigheter. I andra fall
      är byråchefen underställd en
      avdelningschef. Genom att titeln byråchef
      kommit att användas på lägre nivåer än
      tidigare har antalet byråchefer
      fortlöpande ökat.
       Rätten att anställa byråchefer och
      därmed jämställda arbetstagare, som inte
      lyder direkt under myndighetschefen, har
      också delegerats till myndigheterna under
      regeringen. Detta är en följd av
      riksdagens s.k. verksledningsbeslut
      (prop. 1986/87:99, bet. 1986/87:KU29,
      rskr. 1986/87:226, a. prop. s. 66 f.) och
      de allmänna strävandena att delegera
      regeringsärenden.
       I likhet med LOA-utredningen anser jag
      att arbetstagare som anställs av en
      myndighet i princip också bör sägas upp
      eller avskedas av den myndigheten. En
      begränsning bör därför göras av den
      personkrets som omfattas av
      ansvarsnämndens behörighet. Genom att
      inskränka den grupp som anges i 15 kap.
      4 § första stycket 2 LOA till att omfatta
      bara de arbetstagare som anställs av
      regeringen uppnås enligt min mening en
      lämplig avgränsning.
       I fråga om möjligheten att utvidga
      personkretsen får jag hänvisa till att
      regeringen i dag i t.ex. myndigheternas
      instruktioner kan meddela föreskrifter
      med stöd av 15 kap. 4 § första stycket 3
      LOA. Jag anser att denna möjlighet bör
      finnas också i fortsättningen.
      11.3 Bestämmelser om avstängning vid
      uppsägning eller
      avskedande
      Mitt förslag: Utöver reglerna i LAS
      behövs för den statliga delen av
      arbetsmarknaden inga särskilda regler om
      avstängning. Vissa särregler skall dock
      gälla för fullmaktshavarna.
       LOA-utredningens förslag: Överensstämmer
      med mitt (huvudbetänkandet s. 229-231)
       Remissinstanserna: Flertalet
      remissinstanser berör inte dessa frågor.
       Några remissinstanser -
      Rikspolisstyrelsen, Försvarets
      materielverk och Riksskatteverket - anser
      att frågorna om avstängning blir mer
      svårbedömda i fortsättningen, om reglerna
      i LOA om avstängning tas bort och ersätts
      av reglerna i LAS. I LAS anges bara när
      avstängning inte får ske.
       Rikspolisstyrelsen framhåller att
      avstängning skall tillämpas med stor
      återhållsamhet enligt förarbetena till
      ämbetsansvarsreformen (prop. 1975:78 s.
      199). Därför bör det klargöras att frågan
      om tillfällig omplacering alltid bör
      övervägas innan en avstängning
      aktualiseras.
       Överbefälhavaren påpekar att en
      avstängning enligt 34 § LAS måste inledas
      av en prövning om "särskilda skäl"
      föreligger. Arbetsdomstolen har en mycket
      restriktiv tolkning av "särskilda skäl".
      Detta kan leda till att en arbetsgivare
      avstår från att avstänga en arbetstagare
      trots att det vore motiverat med hänsyn
      till den offentliga verksamhetens särart.
       Bakgrunden till mitt förslag: Skillnaden
      mellan reglerna i LOA och i LAS om
      avstängning är att det i LOA anges när
      avstängning får ske och i LAS när
      avstängning inte får ske.
       Enligt 13 kap. 1 § LOA får en
      arbetstagare avstängas från sitt arbete,
      om det inleds ett förfarande som syftar
      till att avskeda arbetstagaren. Ett annat
      fall är om det vidtas någon åtgärd för
      att anställa åtal mot en arbetstagare,
      under förutsättning att gärningen i fråga
      kan antas medföra uppsägning eller
      avskedande.
       Enligt LAS gäller som nämnts förbud mot
      avstängning i vissa fall. Om en
      arbetstagare sägs upp, består
      anställningsförhållandet till dess
      tvisten slutligt har avgjorts. Vid tvist
      om giltigheten av en uppsägning får
      således en arbetstagare inte stängas av
      från sitt arbete annat än om det finns
      särskilda skäl för det (34 § andra
      stycket). Detta är en undantagsregel som
      tar sikte på sådana fall, där
      arbetsgivaren på grund av arbetstagarens
      beteende eller anställningens särskilda
      beskaffenhet har ett legitimt behov av
      att omedelbart kunna stänga av
      arbetstagaren från arbetet eller det
      annars framgår som mer eller mindre
      uppenbart att uppsägningen är sakligt
      grundad (prop. 1973:129 s. 277).
       Det kan nämnas att en arbetstagare som
      har sagts upp har rätt att behålla lönen
      och andra anställningsförmåner under
      uppsägningstiden även om arbetstagaren då
      är avstängd från sitt arbete (12 § LAS).
       I rättsfallet AD 1978 nr 92 klargjorde
      domstolen att avstängningsförbudet, dvs.
      regeln om särskilda skäl för avstängning,
      måste anses tillämpligt också på
      avstängningar som ingår som ett första
      led i ett uppsägningsförfarande.
       Om arbetstagaren accepterar en
      uppsägning eller förklarar sig bara vilja
      föra skadeståndstalan, så synes en
      avstängning få ske utan att det finns
      särskilda skäl.
       I 35 § LAS behandlas avstängning i
      avskedandefallen. Som huvudregel gäller
      att ett anställningsförhållande bryts
      även om arbetstagaren för talan om att
      avskedandet skall förklaras ogiltigt. Har
      en domstol på yrkande av en arbetstagare
      beslutat att en anställning trots
      avskedande skall bestå, får arbetsgivaren
      inte stänga av arbetstagaren från arbetet
      (35 § tredje stycket LAS). I det fallet
      finns inte något utrymme för avstängning,
      även om särskilda skäl föreligger.
       En arbetsgivare får inte heller stänga
      av en arbetstagare från arbete på grund
      av de omständigheter som har föranlett
      uppsägningen eller avskedandet, om en
      domstol har ogiltigförklarat uppsägningen
      eller avskedandet (37 § LAS).
       Av 30 § LAS framgår att också ett
      avskedande skall föregås av en under-
      rättelse till arbetstagaren och varsel
      till den lokala arbetstagarorganisation
      som han tillhör. Med hänsyn till
      arbetstagarsidans rätt att begära
      överläggning kan det dröja minst en vecka
      innan avskedandet får verkställas. I ett
      sådant fall är dock arbetsgivaren
      oförhindrad att avstänga arbetstagaren
      från arbetet - t.ex. om det behövs av
      utrednings-eller säkerhetsskäl - under
      den tid som behövs för att överläggning
      skall ske.
       Skälen för mitt förslag: Enligt min
      mening är det av vikt att samma regler i
      fråga om avstängning gäller över hela
      arbetsmarknaden. Jag anser inte att de
      synpunkter som framförts av
      remissinstanserna bör föranleda en
      ändring av denna princip.
       Detta innebär att reglerna i 13 kap. 1,
      3 och 4 §§ LOA inte förs över till den
      nya LOA när det gäller avstängning vid
      uppsägning eller avskedande. Som en följd
      härav bör också övriga bestämmelser som
      rör dessa ämnen upphävas.
       Mot bakgrund av att bestämmelsen i 13
      kap. 1 § LOA om avstängning inte heller
      förs över till nya LOA, bör inte heller
      bestämmelsen i 15 kap. 3 § LOA om
      åklagares möjlighet att påkalla beslut om
      avstängning föras över.
       I avsnitt 9.9 har jag föreslagit att
      reglerna om avstängning på grund av
      sjukdom i 13 kap. 2 § LOA skall föras
      över till den nya lag om
      fullmaktsanställning som jag föreslår.
      Också reglerna i 13 kap. 1 § om
      avstängning på grund av att avskedande
      kan bli aktuellt bör föras över till
      nämnda lag som närmare framgår av
      författningskommentaren (avsnitt 15.2).
       I likhet med vad som gäller i andra
      anställningsförhållanden behövs det inom
      det statliga området en möjlighet att
      snabbt ställa en arbetstagare åt sidan.
      Är det fråga om en akut nödsituation,
      anses det enligt praxis att arbetsgivaren
      kan försätta arbetstagaren ur
      tjänstgöring (jfr avsnitt 9.9). Denna
      rätt grundar sig på arbetsgivarens
      arbetsledningsrätt samt allmänna
      rättsgrundsatser om nöd. Är det i stället
      ett led i en uppsägnings- eller
      avskedandesituation, kan arbetsgivaren på
      grund av det system som jag i övrigt
      förordar använda sig av reglerna om
      avstängning i LAS.
        Lika litet som LOA-utredningen kan jag
      finna att institutet försättande ur
      tjänstgöring behöver ändras eller
      författningsregleras (huvudbetänkandet s.
      175, 180 och 181).
      11.4 Uppskov med beslut när brott utgör
      grunden för
      uppsägning eller avskedande
      Mitt förslag: Föreskrifterna i 14 kap. 6
      § LOA slopas.
       LOA-utredningens förslag: Överensstämmer
      med mitt (huvudbetänkandet s. 231 f.).
       Remissinstanserna: Bara
      Rikspolisstyrelsen och TCO-OF behandlar
      dessa frågor.
       Enligt Rikspolisstyrelsen har
      utredningen - t.ex. i fråga om
      avstängning enligt 13 kap. LOA och
      uppsägning eller avskedande enligt 14
      kap. 6 § LOA - utan tillräckligt bärande
      skäl bytt ut klara och entydiga regler
      mot mer komplicerade bestämmelser som
      leder till tolkningsproblem. Motsvarande
      regler i LAS borde ha förenklats.
       TCO-OF anser att bestämmelserna i 14
      kap. 6 § LOA bör gälla också i
      fortsättningen och kan utformas enligt
      16 § lagförslaget. Motivet att ta bort
      lagrummet grundas bara på att förfarandet
      är besvärligt för arbetsgivaren.
       Skälen för mitt förslag: I 14 kap. 6 §
      LOA föreskrivs att om en åtgärd har
      vidtagits för att anställa åtal mot en
      arbetstagare, får ett ärende om
      uppsägning eller avskedande på grund av
      gärningen inte avgöras, förrän
      ansvarsfrågan har prövats slutligt.
       Den paragrafen, som nära knyter an till
      reglerna om avstängning, har ingen
      motsvarighet i LAS. Enligt den lagen
      gäller månadsregeln, dvs. en uppsägning
      eller ett avskedande får inte grundas på
      omständigheter som arbetsgivaren har känt
      till mer än en månad innan någon
      underrättelse lämnades enligt 30 § LAS
      (7 § tredje stycket och 18 § andra
      stycket LAS). Men om arbetsgivaren inte
      omedelbart kan överblicka situationen,
      börjar tiden av en månad inte löpa förrän
      de närmare omständigheterna har blivit
      utredda, t.ex. när polisutredningen är
      klar (AD 1981 nr 160) eller när dom har
      fallit i brottmålet (AD 1981 nr 51).
       Som nämnts tidigare (avsnitt 2.3)
      föreslås i prop. 1993/94:67 ändringar i
      månadsregeln. Tidsfristen sträcks ut till
      två månader. I vissa situationer skall
      den tidsfristen kunna brytas igenom.
        När 14 kap. 6 § LOA skall tillämpas,
      måste arbetsgivaren vänta på lagakraft-
      vunnen dom innan uppsägning eller
      avskedande får tillgripas.
       Enligt min mening är den kritik som har
      framförts mot den tidsutdräkt som är
      inbyggd i systemet på den statliga
      sektorn befogad. Ibland kan det dröja
      flera år tills frågan är avgjord.
      Brottmålet kan komma att behandlas i
      flera instanser, innan arbetsgivaren kan
      fatta sitt beslut, som också kan prövas i
      flera instanser. Avsevärd tid kan således
      förflyta, till dess att frågan är
      slutligt prövad. Detta måste givetvis
      vara pressande för arbetstagaren, som
      dessutom kan vara avstängd från sitt
      arbete under hela tiden. För
      arbetsgivaren måste det också upplevas
      som påfrestande att beslut inte kan
      fattas ens i klara fall.
       Trots invändningarna från några
      remissinstanser kan jag inte finna annat
      än att systemet enligt 14 kap. 6 § LOA
      bör ersättas av föreskrifterna om
      tidsfrister i LAS.
      11.5 Allmänt skadestånd för
      bedömningsfel, m.m.
      Mitt förslag: Rätt till skadestånd vid
      avskedande enligt LAS skall införas.
       LOA-utredningens förslag: Överensstämmer
      med mitt (huvudbetänkandet s. 232).
       Remissinstanserna lämnar
      utredningsförslaget utan erinran.
       Skälen för mitt förslag: Enligt 38 § LAS
      har en arbetstagare som felaktigt har
      avskedats rätt till skadestånd. Enligt 16
      kap. 7 § LOA betalas inte sådant
      skadestånd för annat än brott mot vissa
      handläggningsregler; s.k. bedömningsfel
      omfattas således inte av rätten till
      skadestånd. Däremot kan en statlig
      arbetsgivare bli skyldig att utge allmänt
      skadestånd för bedömningsfel vid ett
      felaktigt uppsägningsbeslut.
       I likhet med LOA-utredningen tycker jag
      att detta är inkonsekvent, eftersom en
      uppsägning givetvis är mindre ingripande
      för arbetstagaren än ett avskedande. Med
      det föreslagna avskedandeinstitutet bör
      därför också följa rätt till skadestånd
      enligt reglerna i LAS. Därför bör
      avskedandefallen tas bort från 16 kap.
      7 § LOA.
       Uppsägningsfallen bör också utmönstras
      ur nyssnämnda paragraf som en följd av
      att jag har föreslagit att 14 kap. 6 och
      8 §§ LOA skall sakna motsvarighet i den
      nya lagen.
      11.6  Rätten till normerat skadestånd
      Mitt förslag: 39 § LAS görs tillämplig på
      det statliga området vid  uppsägningar
      och avskedanden av en del arbetstagare.
       LOA-utredningens förslag: Överensstämmer
      med mitt (huvudbetänkandet s. 232, 233).
       Remissinstanserna: Flertalet
      remissinstanser har inget att erinra mot
      utredningens förslag.
       Försvarets civilförvaltning och
      Arbetsdomstolen är kritiska mot att 39 §
      LAS blir tillämplig på statliga
      anställningar. Domstolen menar att det
      förväntas av en statlig arbetsgivare att
      man rättar sig efter en domstols dom på
      ogiltighet av en vidtagen uppsägning
      eller ett avskedande.
       Universitetet i Stockholm anser att det
      skulle vara värdefullt med en analys i
      propositionen av det lämpliga i att
      nämnda paragraf tillämpas på det statliga
      området. Landstingsförbundet förutsätter
      att bestämmelsen bara undantagsvis kommer
      till användning men att den kan ha stor
      betydelse i vissa speciella förhållanden
      hos staten.
       Skälen för mitt förslag: Bestämmelserna
      i 39 § LAS handlar om verkningarna av att
      en arbetsgivare inte rättar sig efter en
      domstols ogiltigförklaring av en
      uppsägning eller ett avskedande eller
      förklaring att en tidsbegränsad
      anställning skall gälla tills vidare.
      Anställnings-
      förhållandet skall därvid anses upplöst.
      Det går inte att på nytt föra talan mot
      arbetsgivaren. I stället får
      arbetsgivaren för sin vägran betala
      skadestånd till arbetstagaren enligt
      vissa bestämmelser.
       Skadeståndet är avsett att vara en
      kompensation för både ekonomisk och
      ideell skada. Det kan inte jämkas och det
      betalas ut även om arbetstagaren inte har
      lidit någon skada. Det är således fråga
      om allmänt skadestånd. Syftet är att
      skadeståndet genom sin storlek skall
      förmå arbetsgivaren att rätta sig efter
      domen.
       I samband med tillkomsten av denna
      paragraf diskuterades olika alternativ
      för att förmå arbetsgivaren att
      respektera domstolens dom. I likhet med
      utredningen framhöll föredraganden att
      det inte var lämpligt med regler om rätt
      för arbetstagaren att med exekutivt tvång
      återuppta sina arbetsuppgifter (prop.
      1973:129 s. 182).
       I princip är skadeståndsreglerna i LAS
      tillämpliga också på det statligt
      reglerade området när det gäller
      uppsägning av tillsvidareanställda
      arbetstagare. Skadeståndsskyldigheten
      infördes redan i samband med att LAS
      trädde i kraft.
       I rapporten Myndigheters ansvar i vissa
      personalärenden, m.m. (Ds B 1978:3 s. 20)
      diskuterades tillämpligheten av 39 § LAS.
      I rapporten drogs den slutsatsen att
      nämnda paragraf inte är tillämplig på det
      statligt reglerade området, under
      hänvisning till att en arbetstagare
      enligt 7 kap. 1 § LOA bara får skiljas
      från sin anställning med stöd av
      föreskrifter i LOA. Rapporten är bilagd
      propositionen 1978/79:84 om myndigheters
      skadeståndsansvar i vissa
      personalärenden, m.m.
       I det föregående (avsnitt 9.1) har jag
      föreslagit att nyssnämnda 7 kap. 1 § LOA
      inte skall föras över till den nya lagen.
      Därav följer att 39 § LAS blir tillämplig
      även på statens område vid uppsägningar
      och avskedanden av tillsvidareanställda
      arbetstagare, om inte något annat
      föreskrivs. Av det nu sagda följer att
      lagrummet inte kan anses gälla för
      arbetstagare som är tillsatta med
      fullmakt.
       Jag anser inte att det skall tillskapas
      särregler på statens område som undantar
      tillämpligheten av 39 § LAS. Däremot
      hyser jag den uppfattningen att denna
      bestämmelse bara kan komma till använd-
      ning i undantagsfall. Jag avser dock att
      noggrant följa hur den kommer att
      tillämpas på statens område.
      11.7 Handläggningen av frågor om
      avskedande av poliser
      och ordinarie domare
      Min bedömning: Någon
      omplaceringsskyldighet bör inte föras in
      vid avskedande av poliser eller ordinarie
      domare.
       Möjligheten att - exempelvis som ett
      mildare alternativ till avskedande - ta
      ifrån polismän behörigheten att utöva
      polistjänst enligt 1 kap. 2 § andra
      stycket polisförordningen (1984:730)
      behöver inte lagregleras.
       Personalansvarsnämnden vid
      Rikspolisstyrelsen bör inte ges behörig-
      het att besluta om omplacering av en
      polis utan frågan bör lösas inom ramen
      för det nuvarande systemet.
       LOA-utredningens förslag: Överensstämmer
      med min bedömning (huvudbetänkandet s.
      233-238).
       Remissinstanserna: Rikspolisstyrelsen
      föreslår att en ansvarsnämnd -
      personalansvarsnämnden vid styrelsen
      eller Statens ansvarsnämnd - bör ha
      möjlighet att pröva omplacering som
      alternativ till uppsägning av personliga
      skäl och till avskedande.
      Rikspolisstyrelsen påpekar att nyssnämnda
      bestämmelse i polisförordningen avser
      bara de fall när en polisman, utan att
      han har begått brott för vilka han kan
      komma att avskedas, av hälsoskäl eller
      allmän olämplighet inte bör få utöva
      polisyrket. Styrelsen framhåller att
      bestämmelsen också kan tillämpas vid
      sådan tillfällig omplacering som
      styrelsen har föreslagit i det
      föregående.
       Rikspolisstyrelsen anför vidare att det
      finns starka skäl för att överväga en
      generell ordning och komplettera de
      nuvarande sanktionerna mot felande
      arbetstagare med "omplacering på grund av
      brott".
       Personalansvarsnämnden vid
      Rikspolisstyrelsen - eller Statens
      ansvarsnämnd - skulle med detta förslag
      få rätt att meddela beslut, som binder
      arbetsgivaren dvs. polismyndigheten eller
      länsstyrelsen, att under en viss tid
      omplacera en polisman till icke-polisiära
      arbetsuppgifter. Under den tiden kan han
      fråntas behörigheten som polisman med
      stöd av 1 kap. 2 § polisförordningen.
      Enligt Rikspolisstyrelsen mening har ett
      sådant beslut ingenting med arbetsled-
      ningsrätten att göra, eftersom det har en
      helt annan grund.
       Sammanfattningsvis anför
      Rikspolisstyrelsen att det är mycket
      angeläget att berörd ansvarsnämnd inom
      polisväsendet får möjlighet att som ett
      alternativ till uppsägning eller
      avskedande besluta om en tidsbegränsad
      omplacering. På det sättet skulle det bli
      möjligt att underlåta att avskeda
      polismän främst i fall där en så
      ingripande åtgärd inte hade vidtagits mot
      en arbetstagare med ett annat yrke.
      Beslutet bör kunna överklagas i samma
      ordning som gäller för avskedande.
       Om så anses behövas, säger sig
      Rikspolisstyrelsen vara beredd att införa
      det föreslagna systemet på prov.
       Bakgrunden till min bedömning: Enligt
      gällande rätt finns det ingen skyldighet
      för arbetsgivaren att försöka omplacera
      en arbetstagare, som riskerar att
      avskedas. Som nämnts i det föregående
      finns en sådan omplaceringsskyldighet vid
      uppsägning t.ex. av personliga skäl.
       LOA-utredningen har undersökt om det
      finns någon möjlighet att införa en
      omplaceringsskyldighet i samband med
      avskedande. Bakgrunden härtill är att det
      i praxis har förekommit att polismän har
      blivit avskedade i fall där en så
      ingripande åtgärd kanske inte skulle ha
      vidtagits om det hade gällt en
      arbetstagare med något annat yrke.
      Anledningen till avskedandet torde därför
      främst ha varit de särskilda krav som
      måste ställas på polismän (jfr AD 1981 nr
      168, AD 1989 nr 69 och AD 1993 nr 64).
      Liknande fall har förekommit när det
      gäller domare (jfr AD 1989 nr 52 och AD
      1992 nr 51).
       LOA-utredningen har också undersökt om
      det är möjligt att komplettera
      sanktionssystemet med att ta ifrån
      polismän eller andra behörigheten att
      utöva polistjänst etc. Den felande
      polismannen skulle därvid ha kvar sin
      anställning men med ändrade villkor.
       I 1 kap. 2 § polisförordningen finns
      föreskrifter om vilka som skall anses
      vara polismän. Av särskilt intresse är
      därvid paragrafens andra stycke, där det
      föreskrivs att bestämmelserna om polismän
      inte skall tillämpas på en tjänsteman som
      inte uppehåller en tjänst som polisman.
      Den främsta anledningen till att denna
      bestämmelse infördes, var just önskemålet
      att kunna omplacera polismän, som av
      olika skäl anses olämpliga för
      polisyrket, till andra befattningar inom
      polisväsendet med vilka polisiära
      befogenheter inte är förenade. Uppehåller
      inte en polisman sin tjänst, är han i
      princip skyldig att lämna ifrån sig sin
      polislegitimation.
       Inom ramen för den arbetsskyldighet som
      gäller i ett anställningsförhållande har
      en arbetsgivare rätt att varaktigt
      omplacera en arbetstagare till andra
      arbetsuppgifter. Denna rätt härleds ur
      anställningsavtalet och den
      arbetsledningsrätt som kommer därifrån.
       Vid Rikspolisstyrelsen finns en
      personalansvarsnämnd. Frågor om
      skiljande från anställningen på grund av
      personliga förhållanden prövas av nämnden
      också vad avser anställda i den lokala
      polisorganisationen. Däremot finns inga
      bestämmelser om att nämnden har rätt att
      besluta om omplacering.
       Skälen för min bedömning: I likhet med
      LOA-utredningen vill jag inte förorda att
      det införs någon rättslig skyldighet att
      försöka omplacera en arbetstagare vid
      avskedande. Det finns flera skäl för det.
       Ett problem är att avgränsa vilka
      personalkategorier som skall omfattas av
      en sådan omplaceringsskyldighet. Den bör
      givetvis avse arbetstagare på vilka
      kraven på oförvitlighet är höga. Polismän
      omfattas naturligtvis av sådana krav men
      det finns även andra arbetstagare, främst
      inom rättsområdet, som man ställer sådana
      krav på. Därför är det inte lämpligt med
      särlösningar för vissa
      personalkategorier. Att införa en
      generell omplaceringsskyldighet är inte
      heller någon bra lösning. Det skulle
      medföra, som LOA-utredningen framhåller,
      att skillnaden mellan avskedande och
      uppsägning nära nog suddades ut.
       Ett annat förhållande som talar emot att
      införa någon sådan omplaceringsskyldighet
      som här avses är de praktiska problemen.
      Det finns numera, sedan Statens
      arbetsmarknadsnämnd upphörde med sin
      verksamhet, inte någon myndighet som kan
      sköta en sådan uppgift som i regel in-
      nebär omplacering från en myndighet till
      en annan och som därför är mycket
      arbetskrävande. Därtill kommer att sådana
      omplaceringsförsök i regel har blivit
      resultatlösa. Det visar inte minst
      resultaten från arbetsmarknadsnämndens
      arbete.
       När det gäller möjligheten att omplacera
      en polisman, som är olämplig för sitt
      yrke, till icke-polisiära uppgifter inom
      polisväsendet, kan hänvisas till
      bestämmelserna i 1 kap. 2 §
      polisförordningen. Med tillämpning av
      denna bestämmelse är det i en del fall
      möjligt att låta en felande polisman få
      behålla sin anställning inom
      polisväsendet men utan några polisiära
      befogenheter.
       Som framgår av det föregående har
      personalansvarsnämnden vid Rikspolis-
      styrelsen ett ansvarsområde som omfattar
      arbetstagare hos flera
      anställningsmyndigheter. I varje fall en
      sådan personalansvarsnämnd kan enligt min
      mening inte anses ha rätt att besluta om
      omplacering av arbetstagare i ett ärende
      som är föremål för nämndens prövning. Det
      är bara anställningsmyndigheten som kan
      bedöma vilka faktiska möjligheter som
      finns till andra arbetsuppgifter eller
      annan anställning inom myndigheten.
       Enligt min uppfattning ligger det dock
      närmast till hands att lösa detta problem
      inom ramen för det nuvarande systemet.
      Precis som i fråga om uppsägningar bör
      personalansvarsnämnden i ett
      avskedandefall handlägga ärendet i nära
      kontakt med den lokala polismyndigheten,
      om den lämpligaste lösningen i fallet är
      en omplacering. Om det därvid skulle visa
      sig att det är möjligt att omplacera
      polismannen till icke-polisiära arbetsup-
      pgifter, kan den lokala polismyndigheten
      besluta om en sådan omplacering.
      Ansvarsnämnden kan ta hänsyn till detta i
      ett eventuellt yttrande till domstolen
      eller om det finns förutsättningar för
      det. Enligt min mening kan denna lösning
      ske utan några författningsändringar.
       Med anledning av vad Rikspolisstyrelsen
      anfört om personalansvarsnämndernas
      beslutskompetens får jag framhålla att
      det inte är min avsikt att göra några
      ändringar i detta avseende i fråga om
      t.ex. personalansvarsnämnden vid
      Rikspolisstyrelsen. Nämnden skall således
      också i fortsättningen pröva frågor om
      bl.a. avskedande och avstängning, när det
      gäller anställda inom polisväsendet.
       När det gäller domare framgår av
      rättsfallet AD 1989 nr 52 att
      domartjänsten får anses vara odelbar.
      Detta innebär att bedömningen av domarens
      olämplighet skall göras mot bakgrunden av
      allt det som åligger honom i tjänsten
      (jfr AD 1988 nr 180 och 1992 nr 51). Det
      finns således inga möjligheter att
      omplacera en ordinarie domare till andra
      arbetsuppgifter inom anställningens ram.
       Som jag nämnt i avsnitt 6 behandlas för
      närvarande frågor om domarnas
      rättsställning av en särskild utredare.
      Jag föreslår därför inga ändringar i
      dessa delar.
      12 Periodiska hälsoundersökningar i vissa
      offentliga
      anställningar
      12.1 Behovet av att lagreglera frågan om
      periodiska
      hälsoundersökningar i vissa offentliga
      anställningar
      Mitt förslag: En skyldighet för en del
      arbetstagargrupper hos staten, kommunerna
      och landstingen att genomgå periodiska
      hälsoundersökningar läggs fast i lag. Det
      skall uteslutande gälla sådana
      arbetstagare som har arbetsuppgifter där
      hälsokraven av säkerhetsskäl måste
      ställas särskilt högt.
       LOA-utredningens förslag: Avviker från
      mitt förslag så till vida att den lag som
      utredningen föreslår bara skall gälla de
      fall där det saknas
      kollektivavtalsbestämmelser i frågan.
       Enligt utredningen innebär detta att
      offentligrättsliga föreskrifter om
      periodiska hälsoundersökningar skall ha
      lagform. Däremot är det enligt
      utredningen inte fråga om något påtvingat
      ingrepp enligt 2 kap. 6 §
      regeringsformen, när skyldigheten att
      genomgå sådana hälsoundersökningar har
      sin grund i arbetsledningsbeslut eller
      kollektivavtal.
       Remissinstanserna: Flertalet
      remissinstanser delar utredningens
      uppfattning att det bör finnas möjlighet
      att ålägga offentliganställda med
      arbetsuppgifter av stor betydelse för
      säkerheten skyldighet att genomgå
      periodiska hälsoundersökningar. Hur detta
      skall lösas med hänsyn till
      regeringsformen finns det dock delade
      meningar om.
       Både Justitieombudsmannen och
      Kammarrätten i Göteborg instämmer i och
      för sig med utredningen att föreskrifter
      i lag skall vara subsidiära i förhållande
      till kollektivavtal men från andra
      utgångspunkter. De sätter i fråga
      Arbetsdomstolens grundlagstolkning i
      rättsfallet AD 1984 nr 94.
      Justitieombudsmannen anser sålunda att
      det rör sig om åligganden som följer av
      anställningen. Sådana åligganden omfattas
      enligt Justitieombudsmannen inte - som
      Arbetsdomstolens majoritet hävdat - av 2
      kap. 6 § regeringsformen. Om man däremot
      - som utredningen med hänsyn till domen
      har gjort - utgår från att 2 kap. 6 §
      numera skall anses tillämplig, blir
      enligt Justitieombudsmannen konsekvensen
      den att det inte finns något utrymme för
      att begränsa det skydd som ges i nämnda
      lagrum genom kollektivavtal.
       Justitiekanslern anser att kravet på
      lagform utesluter reglering i
      kollektivavtal. Statens ansvarsnämnd är i
      princip av samma uppfattning.
      Bakgrunden till mitt förslag
      Saken i korthet
      Det finns utan tvivel en del
      anställningar som från säkerhetssynpunkt
      kräver att arbetstagarens hälsa inte
      försämras på ett sådant sätt eller i
      sådan grad att man inte i tillräcklig
      utsträckning kan förebygga risker för
      arbetstagaren eller för omgivningen.
      Markant nedsatt syn eller hörsel hos en
      bussförare, för att ta ett exempel, ökar
      naturligtvis på ett icke godtagbart sätt
      risken för ett missöde i arbetet.
       På den privata sektorn av
      arbetsmarknaden har det ansetts att det
      ligger inom ramen för anställningsavtalet
      att underkasta sig t.ex. periodiska
      hälsoundersökningar.
       På det rent kommunala området finns det
      i ett kollektivavtal (5 § AB 89), som
      omfattar både tjänstemän och arbetare,
      regler om läkarintyg.
       Som villkor för att anställa någon får
      enligt nuvarande regeringsbestämmelser
      också en statlig arbetsgivare föreskriva
      att en arbetstagare skall lämna
      läkarintyg, nämligen om arbetsuppgifterna
      ställer särskilda krav på
      hälsotillståndet hos den som skall
      anställas (6 § anställningsförordningen).
       För det fall att det visar sig att en
      statsanställd inte kan sköta sitt arbete
      tillfredsställande och detta kan antas
      bero på sjukdom eller liknande omständig-
      heter finns det regler i 13 kap. 2 § LOA
      om avstängning på grund av sjukdom och om
      läkarundersökning. Som framgått av det
      föregående (avsnitt 9.9) har jag
      föreslagit att dessa regler inte längre
      skall finnas kvar i LOA mot bakgrund av
      reglerna om uppsägning i LAS. Eftersom en
      arbetstagare med fullmakt inte kan sägas
      upp, måste det i den nya lag om
      fullmaktsanställning som jag samtidigt
      föreslår finnas regler som motsvarar 13
      kap. 2 § för dessa arbetstagare.
       Däremot finns det inga regler i LOA om
      periodiska läkarundersökningar eller
      andra hälsoundersökningar med syfte att
      med hänsyn till uppgifterna i
      anställningen regelbundet kontrollera
      hälsotillståndet hos vissa arbetstagare
      utan att det har uppkommit någon fråga om
      bristande tjänstduglighet på grund av
      sjukdom.
       Att sådana regler saknas får ses mot
      bakgrunden av att det också inom den
      statliga sektorn före 1984 års rättsfall,
      som jag strax återkommer till, har varit
      allmänt vedertaget att det ligger i
      anställningsavtalet att en del
      arbetstagare är skyldiga att genomgå
      periodiska hälsoundersökningar.
       Det torde dock, när det gäller inte bara
      det statliga utan även det kommunala
      området, följa av rättsfallet att utan
      ett särskilt lagstöd sådana periodiska
      eller andra hälsoundersökningar som
      skulle behövas från säkerhetssynpunkt kan
      genomföras bara efter arbetstagarens
      medgivande.
      Tidigare utredningar
      Regeringen uppdrog - som tidigare nämnts
      - den 28 mars 1985 åt Statens
      arbetsmarknadsnämnd att göra en översyn
      av reglerna om läkarundersökning i
      statlig tjänst m.m. (se Ds C 1985:5).
       I sin utredningsrapport
      Hälsoundersökningar i statlig tjänst m.m.
      (Ds C 1986:6) lade arbetsmarknadsnämnden
      fram förslag till ändringar i bl.a. 13
      kap. 2 § LOA, som innebar att
      arbetstagare med statligt reglerade
      tjänster skulle vara skyldiga att genomgå
      periodiska hälsoundersökningar, om de var
      skyldiga att lämna läkarintyg när de
      anställdes.
       Rapporten remissbehandlades.
      Remissyttrandena sammanställdes i en
      promemoria (Ds C 1987:1).
       Frågan bereddes därefter vidare inom
      Civildepartementet. Resultatet av
      beredningen presenterades i promemorian
      Periodiska hälsoundersökningar i vissa
      offentliga anställningar (Ds 1989:45).
       I departementspromemorian föreslogs i
      huvudsaklig överensstämmelse med
      arbetsmarknadsnämndens förslag att det
      skulle införas bestämmelser i 13 kap. 2 §
      LOA som gav arbetsgivaren möjlighet att
      ålägga arbetstagare i vissa statliga
      anställningar, där hälsokraven av
      säkerhetsskäl måste vara särskilt höga,
      att genomgå periodiska
      läkarundersökningar eller andra
      hälsoundersökningar.
       Vidare föreslogs att ett tillägg skulle
      göras i 1 kap. 5 § LOA så att
      bestämmelserna om läkarundersökning i 13
      kap. 2 § LOA och anslutande
      förfaranderegler skulle tillämpas också
      på motsvarande arbetstagare hos kommuner
      och landsting.
       1989 års departementspromemoria har inte
      remissbehandlats.
       Regeringen uppdrog, som jag tidigare
      nämnt, i oktober 1989 åt en särskild
      utredare (f.d. generaldirektören Börje
      Hårdefelt) att se över lagstiftningen om
      offentlig anställning. I uppdraget ingick
      bl.a. att med förtur särskilt överväga
      nämnda frågor som rör periodiska
      hälsoundersökningar. I utredningens
      material ingick givetvis 1986 års rapport
      jämte 1987 och 1989 års promemorier.
       Hur ärendet därefter har handlagts har
      jag redogjort för i avsnitt 1.
      Grundlagsskyddet mot påtvingade
      kroppsliga ingrepp
      Enligt 2 kap. 6 § regeringsformen är
      varje medborgare gentemot det allmänna
      skyddad mot bl.a. påtvingade kroppsliga
      ingrepp.
       Med "det allmänna" avses dels det
      allmännas verkställande organ, dels de
      normgivande organen när de beslutar
      offentligrättsliga föreskrifter som är
      betungande för enskilda (prop.
      1975/76:209 s. 86). Det är i detta
      sammanhang väsentligt att notera att med
      uttrycket "det allmänna" i grundlagen
      givetvis avses inte bara statliga
      myndigheter utan också kommunerna och
      landstingen (se bl.a. SOU 1975:75 s.
      185).
       Det bör också noteras att vissa ingrepp
      från det allmännas sida inte anses utgöra
      rättighetsinskränkningar, nämligen sådana
      som grundar sig på en civilrättslig
      relation.
       Med "kroppsligt ingrepp" avses enligt
      motiven bl.a. kroppsbesiktning, t.ex. en
      påtvingad läkarundersökning (prop.
      1975/76:209 s.147). Det bör också
      framhållas att grundlagsskyddet
      uteslutande gäller påtvingade ingrepp.
       Enligt 2 kap. 12 § regeringsformen får
      de fri- och rättigheter som avses i bl.a.
      2 kap. 6 § begränsas, men bara genom lag
      och bara för att tillgodose något ändamål
      som är godtagbart i ett demokratiskt
      samhälle. Begränsningen får aldrig gå
      utöver vad som är nödvändigt med hänsyn
      till det ändamål som föranlett den och
      får heller inte sträcka sig så långt att
      den utgör ett hot mot den fria
      åsiktsbildningen som en av folkstyrelsens
      grundvalar. Begränsningen får inte göras
      enbart på grund av någon politisk,
      religiös eller kulturell åskådning eller
      liknande. Enligt 2 kap. 12 § gäller också
      andra speciella villkor för begränsande
      lagstiftning.
      Yrkesregler m.m.
      Enbart på vissa områden finns lagregler
      om hälsoundersökningar. Som exempel kan
      nämnas de regler som finns i
      luftfartslagen (1957:297),
      livsmedelslagen (1971:511), körkortslagen
      (1977:477), fartygssäkerhetslagen
      (1988:49), smittskyddslagen (1988:1472),
      strålskyddslagen (1988:220) och järnvägs-
      säkerhetslagen (1990:1157). I
      arbetsmiljölagen (1977:1160) finns också
      bestämmelser om läkarundersökning.
      Lag- och avtalsreglering i fråga om
      offentliganställda
      Regeringsformen innehåller vidare en del
      särskilda bestämmelser om
      statstjänstemän. Av 11 kap. 10 § framgår
      att grundläggande bestämmelser om
      statstjänstemännens rättsställning i
      andra hänseenden än som berörs i
      regeringsformen skall meddelas i lag.
       Föreskrifter av det slag som avses i 11
      kap. 10 § regeringsformen finns främst i
      LOA. De rör bl.a. påtvingade
      läkarundersökningar (13 kap. 2 § LOA) men
      däremot inte, som tidigare nämnts, t.ex.
      periodiska hälsoundersökningar. Förutom
      de statsanställda omfattar bestämmelserna
      i LOA även andra arbetstagare med
      statligt reglerade anställningar, t.ex.
      de försäkringskasseanställda.
       För det rent kommunala
      anställningsområdet saknas lagregler i
      LOA om läkarundersökning o.d. I vissa
      andra hänseenden - främst vad gäller
      arbetskonflikter - är LOA dock tillämplig
      också på de kommunalt anställda.
       I 8 kap. 5 § regeringsformen sägs att
      grunderna för kommunernas organisation
      och verksamhet skall bestämmas i lag.
       Närmare föreskrifter - både vad gäller
      statstjänstemännens rättsställning och
      vad gäller kommunernas organisation och
      verksamhetsformer - tillhör området för
      regeringens s.k. restkompetens eller kan
      betraktas som verkställighetsföreskrifter
      enligt 8 kap. 13 § regeringsformen. Men
      det förutsätts i grundlagsmotiven att
      regeringen skall vara återhållsam med
      detaljreglering på det kommunala området
      (prop. 1973:90 s. 306).
      Hälsoundersökning av statsanställda m.
      fl.
      Som villkor för en statligt reglerad
      anställning kan - som tidigare har
      berörts - en myndighet med stöd av 6 och
      7 §§ anställningsförordningen kräva att
      läkarintyg skall lämnas vid
      nyanställning, nämligen om
      arbetsuppgifterna i tjänsten är sådana
      att särskilda krav måste ställas på
      innehavarens hälsotillstånd i något visst
      hänseende.
       Fullgör en arbetstagare i en statligt
      reglerad anställning inte sina
      arbetsuppgifter tillfredsställande, får
      han avstängas från arbetet, om den
      bristande tjänstdugligheten beror på
      sjukdom eller därmed jämförligt
      förhållande (13 kap. 2 § LOA). För det
      fall att arbetstagaren inte kan sköta
      sitt arbete och det framstår som
      sannolikt att förhållandet beror på
      sjukdom eller liknande omständighet finns
      det i nämnda paragraf föreskrifter om att
      arbetstagaren får åläggas att genomgå
      läkarundersökning. Om arbetstagaren inte
      följer ett sådant åläggande, får han
      avstängas från arbetet.
       Utanför området för 13 kap. 2 § ligger
      således - som framgår av det föregående -
      inte bara fall där arbetstagaren fullgör
      sina arbetsuppgifter tillfredsställande
      utan också fall där han visserligen
      missköter sitt arbete på ett eller annat
      sätt, men där det inte är utrett eller
      sannolikt att bristen i tjänstdugligheten
      beror på sjukdom eller liknande. I LOA
      finns det däremot inte regler om
      läkarundersökning med syfte att
      regelbundet kontrollera arbetstagarens
      hälsotillstånd under anställningen.
       Som nämnts har jag föreslagit att det
      nuvarande regelsystemet i LOA om
      påtvingad hälsoundersökning inte skall
      behållas bl.a. mot bakgrund av att det
      finns regler i LAS om uppsägning.
      Eftersom fullmaktshavare är ouppsägbara,
      bör dock reglerna finnas kvar för deras
      del.
      Hälsoundersökningar av kommunalt
      anställda
      För den kommunala sektorns del föreskrivs
      det i 5 § i kollektivavtalet AB 89 under
      rubriken Tjänstbarhetsintyg:
        Om arbetsgivaren så påfordrar, är
        arbetstagare i samband med anställandet
        eller eljest skyldig att avlämna av
        läkare utfärdat intyg om tjänstbarhet.
        Kostnaden för sådant intyg ersättes av
        arbetsgivaren.
          Tjänstbarhetsintyg skall vara
        avfattat enligt fastställt formulär
        och, om så påfordras, utfärdat av
        anvisad läkare.
      I 10 § 4-6 AB 89 sägs det vidare:
          4. Arbetstagare kan efter läkares
        hörande meddelas förbud att tjänstgöra
        för att förhindra att smitta sprids.
          5. Arbetstagare kan meddelas förbud
        att tjänstgöra i avvaktan på resultat
        av beordrad läkarundersökning.
          6. Arbetstagare, som vägrar genomgå
        läkarundersökning eller ställa sig till
        efterrättelse av läkare föreskriven
        vård, kan avstängas från tjänstgöring
        för högst 30 arbetsdagar i sänder.
      Regeln i 5 § torde av parterna vara
      avsedd att ge arbetsgivaren befogenhet
      att efter skälighet avgöra också frågor
      om hälsoundersökningar under
      anställningen. Avtalsregeln torde med
      andra ord utgöra en s.k.
      arbetsgivarventil.
      AD-domen 1984 nr 94
      Av särskilt intresse i detta sammanhang
      är att Arbetsdomstolen i det förut nämnda
      rättsfallet (AD 1984 nr 94) har funnit
      att ett åläggande om läkarundersökning av
      en statsanställd strider mot 2 kap. 6 §
      regeringsformen och därför saknar verkan.
       Fallet gällde en bussförare hos SJ.
      Denne hade - med stöd av interna
      myndighetsföreskrifter - ålagts att
      genomgå ett antal läkarundersökningar,
      såväl periodiska som andra, främst av
      säkerhetsskäl. Arbetsdomstolen fann att
      besluten om läkarundersökningarna stod i
      strid mot 2 kap. 6 § regeringsformen
      genom att dessa utgjort påtvingade
      kroppsliga ingrepp, som SJ saknat stöd i
      lag för att genomföra. Domstolen
      konstaterade i sin dom att läkar-
      undersökningarna i fråga var att anse som
      ingrepp i den mening som avses i
      regeringsformen under förutsättning att
      de var att betrakta som påtvingade. Så
      var enligt domstolen fallet inte bara när
      det kunde bli fråga om fysiska
      tvångsåtgärder för att få undersökningen
      till stånd utan också när hot om andra
      sanktioner kunde bli aktuellt.
       Arbetsdomstolen fann att det i målet var
      fråga om myndighetsutövning. Domstolen
      anförde emellertid att den inte hade
      tagit ställning till i vad mån 2 kap. 6 §
      kan ha tillämplighet också utanför
      området för myndighetsutövning.
       En ledamot var skiljaktig och ansåg att
      läkarundersökningarna inte omfattades av
      reglerna i vare sig 2 kap. 6 § eller 11
      kap. 10 § regeringsformen. I stället
      rörde det sig om åligganden som följde av
      arbetstagarens anställning. Det var
      enligt den skiljaktiga meningen fråga om
      ett exempel på en sådan detaljreglering
      av de SJ-anställdas villkor som faller
      inom ramen för regeringens restkompetens
      enligt 8 kap. 13 § regeringsformen.
       Domen innebär emellertid att man inte
      längre med framgång kan hävda att arbets-
      och anställningsvillkor faller utanför 2
      kap. 6 §. Om en offentlig - statlig eller
      kommunal - arbetsgivare beordrar en
      arbetstagare att genomgå en läkarunder-
      sökning och det finns ett sanktionshot,
      anses undersökningen vara påtvingad. Den
      omfattas således enligt Arbetsdomstolens
      majoritet av skyddsregeln i 2 kap. 6 §.
      Skälen för mitt förslag
      Räckvidden av föreskrifterna i 2 kap. 6 §
      regeringsformen bestäms, som framgått, av
      bl.a. uttrycket "påtvingad". Däri ligger
      att det inte anses vara frågan om något
      tvång, ifall medgivande till den åtgärd
      eller det beslut som saken gäller har
      lämnats frivilligt. Vidare skall det
      allmänna förfoga över något maktmedel för
      att kunna genomdriva åtgärden för att det
      skall anses vara fråga om tvång. Men det
      behöver inte röra sig om våldsanvändning
      - det räcker med hot om någon sanktion.
       När en läkarundersökning utgör en
      förutsättning för en förmån, t.ex. en
      anställning, anses tvångsmässigt ingrepp
      inte föreligga.
       Genom Arbetsdomstolens dom 1984 nr 94
      har rättsläget förändrats på så sätt att
      regler som kan sägas begränsa den
      enskildes frihet genom att tvinga honom
      att genomgå hälsoundersökningar inom
      ramen för det offentliga
      anställningsförhållandet i fortsättningen
      måste meddelas genom lag. Detta gäller
      såväl i statliga som i kommunala
      anställningar. Alla slag av påtvingade
      hälsoundersökningar torde omfattas av
      AD-domen, även t.ex. periodiska
      hälsoundersökningar och undersökningar
      med stöd av 13 kap. 2 § LOA.
       Om mitt förslag till en ny LOA
      genomförs, innebär det i fråga om det
      statliga området att där kommer att
      finnas lagregler om obligatoriska
      hälsoundersökningar men bara för
      arbetstagare som är anställda med
      fullmakt (jfr avsnitt 9.9).
       Av vad jag nu har sagt framgår att det i
      fråga om de statsanställda saknas
      särskilt lagstöd för att tvinga någon att
      genomgå periodiska hälsoundersökningar.
      När det gäller kommun- och
      landstingsanställda finns det i
      kollektivavtal regler om skyldighet att
      underkasta sig hälsoundersökningar.
       För att någon tvekan om
      grundlagsenligheten inte skall råda bör
      skyldigheten att i ett offentligt
      anställningsförhållande genomgå
      periodiska hälsoundersökningar slås fast
      i lag. Av lagen bör följa att offentliga
      arbetsgivare regelbundet får kontrollera
      om en anställd uppfyller hälsokraven för
      tjänsten när detta är motiverat av
      säkerhetsskäl. Som förutsättning härför
      bör dock gälla att arbetstagaren omfattas
      av kollektivavtal eller - i fråga
      arbetstagare hos myndigheter under
      regeringen - av en förordning om
      skyldighet att genomgå sådana periodiska
      hälsoundersökningar.
       Det rör sig med andra ord om nya
      tjänstbarhetsintyg för en del av de
      tjänster där sådant intyg i dag krävs
      redan för att en anställning över huvud
      taget skall komma i fråga. Jag utgår dock
      från att antalet undersökningar inte
      skall öka i förhållande till vad som
      hittills har ansetts tillräckligt.
       Flertalet anställda torde se positivt på
      möjligheten att regelbundet få genomgå
      sådana undersökningar. Därtill kommer att
      det på många viktiga samhällsområden -
      som framgått - redan finns
      speciallagstiftning som medger
      hälsoundersökning av arbetstagarna. Det
      senaste exemplet på en sådan lagstiftning
      är som framgått järnvägssäkerhetslagen,
      som gäller över hela arbetsmarknaden i
      fråga om spårbunden trafik.
       Syftet med de periodiska
      undersökningarna bör vara att söka
      förebygga risken för sådana allvarliga
      olyckor i allmän verksamhet som typiskt
      sett kan inträffa till följd av ohälsa
      hos dem som utövar sådan verksamhet som
      kan innebära fara, t.ex. för trafikanter
      eller andra som kan drabbas. De
      skyddsintressen som kan motivera
      undersökningskrav bör vara liv, personlig
      säkerhet och hälsa samt egendom och
      miljö.
      För att minimera risken för felhandlingar
      eller olyckor som kan drabba de personer
      som kommer i kontakt med arbetstagaren i
      arbetet eller som på något annat sätt kan
      utsättas för effekterna i hans eller
      hennes tjänsteutövning eller som kan
      drabba omgivningen i övrigt måste det
      således anses rimligt att höga hälsokrav
      ställs på arbetstagare med särskilt
      ansvarsfyllda uppgifter. Det kan
      exempelvis vara fråga om att syn, hörsel
      eller andra sinnen bör kontrolleras
      återkommande. Detta kan ske genom att
      kräva regelbundna hälsokontroller av
      några speciella kategorier arbetstagare.
       På så vis måste man försöka tillgodose
      rimliga anspråk på den anställdes
      funktionsduglighet och reaktionsförmåga
      vid riskfyllda arbetsuppgifter.
      Hälsokraven bör ställas så länge
      arbetstagaren fullgör samma
      arbetsuppgifter.
        Med regeringens förslag legaliseras
      kollektivavtal och andra föreskrifter om
      återkommande hälsoundersökningar i de
      farliga verksamheterna. På så sätt görs
      det åter - som före 1984 års dom -
      möjligt att också inom den offentliga
      sektorn säkra samma slags
      hälsoundersökningar som ofta torde
      betraktas som en självklarhet i
      motsvarande verksamheter i privaträttslig
      regi, t.ex. i ett kommunägt bussbolag.
      Framför allt genom sin preventiva verkan
      bör föreskrifterna kunna bidra till att
      förebygga vanligt förekommande
      olycksrisker även i verksamheter som
      bedrivs i myndighetsform. Detta ligger
      naturligtvis i hög grad i både
      allmänhetens och de offentliganställdas
      intresse.
        Som jag ser det, saknas det i praktiken
      däremot behov av att på förekommen
      anledning - alltså vid sidan av de
      periodiska hälsoundersökningarna - tvinga
      en arbetstagare till en
      hälsoundersökning. Sådana s.k.
      extraordinära undersökningar torde kunna
      anordnas i samförstånd med arbetstagaren.
      Detta förhållande torde inte förändras av
      att 13 kap. 2 § i nuvarande LOA slopas
      (avsnitt 9.9.)
      12.2 Vilka arbetstagare skall omfattas av
      de nya
      lagreglerna?
      Mitt förslag: Den som har sådana
      arbetsuppgifter att brister i hans eller
      hennes hälsotillstånd kan medföra risk
      för människors liv, personliga säkerhet
      eller hälsa eller för betydande skador på
      miljö eller egendom skall efter uppmaning
      vara skyldig att genomgå periodiska
      hälsoundersökningar. Skyldigheten gäller
      bara för arbetstagare med arbetsuppgifter
      som särskilt anges i föreskrifter i
      kollektivavtal eller förordning.
       LOA-utredningens förslag: Överensstämmer
      i huvudsak med mitt förslag.
       Remissinstanserna: Flertalet är i
      princip positiva till utredningens
      förslag.
       Två remissinstanser, nämligen Försvarets
      sjukvårdsstyrelse och Statens
      ansvarsnämnd, anser att reglerna också
      bör omfatta privatanställda.
       Arbetsdomstolen påpekar vikten av att en
      arbetstagare inte skall vara tvungen att
      underkasta sig undersökningar i vidare
      mån eller för annat ändamål än som
      motiveras av de aktuella
      skyddsintressena.
       Rikspolisstyrelsen anser inte att det
      förhållandet att läkarintyg krävs vid
      nyanställningen alltid bör motivera
      skyldighet att genomgå periodiska
      hälsoundersökningar. Rikspolisstyrelsen
      pekar därvid på att det finns ca 17 000
      polismän och att det vid nyanställning är
      obligatoriskt med läkarundersökning.
       Statsanställdas förbund anser att en
      lagstiftning som bara skall gälla för de
      offentliganställda skall ta sikte på
      sådana funktioner som är specifika för
      det offentliga området. Med hänsyn
      härtill bör det i lagen mer preciserat
      anges vilka särskilda personalkategorier,
      specifika på det offentliga området som
      omfattas av undersökningsskyldigheten.
       LO-Rättsskydd AB menar att förslaget i
      vissa delar innebär allvarliga
      försämringar för de offentliganställda
      när det gäller skyddet mot obligatoriska
      läkarundersökningar. Den föreslagna
      regleringen är  för omfattande. Möjligen
      behöver exempelvis piloter, bussförare
      och lokförare regelbundet underkastas
      hälsoundersökningar i fråga om syn,
      hörsel och reaktionsförmåga. Men
      bestämmelserna skall inte kunna utnyttjas
      i ovidkommande syften. Det framlagda
      förslaget är en både summarisk och
      alltför förenklad produkt. I praktiken
      innebär förslaget att regeringen
      delegerar ända ner till myndighetsnivå
      att avgöra vilka personalkategorier som
      skall vara skyldiga att underkasta sig
      påtvingad läkarundersökning vilket inte
      kan vara någon rimlig lösning. När det
      gäller säkerhetstjänsten bör till denna
      kategori bara hänföras personer som har
      utpräglade sysslor som innebär fara för
      annans liv eller säkerhet t.ex.
      fordonsförare.
       Skälen för mitt förslag: När det gäller
      att generellt avgränsa vilka som bör
      genomgå periodiska hälsoundersökningar är
      det enligt min mening - som också
      Arbetsdomstolen påpekat - viktigt att
      någon inte behöver underkasta sig sådan
      undersökning i vidare mån eller för annat
      ändamål än som motiveras av
      skyddsintressena. I den delen kan jag
      bara instämma med LOA-utredningen att
      regler av detta slag måste tillämpas med
      urskillning och återhållsamhet och med
      respekt för den enskildes integritet.
       Den föreslagna regleringen avses omfatta
      både kommunala och statliga anställningar
      där bristande tjänstduglighet som beror
      av sjukdom eller liknande innebär en
      allvarlig säkerhetsrisk med avseende på
      de angivna skyddsintressena. Jag syftar
      främst på sådana offentliganställda som
      utövar samhällets tvångsbefogenheter
      gentemot medborgarna eller som utövar
      hälso- och sjukvård eller utför transport
      av personer och av gods eller som
      hanterar särskilt farliga ämnen eller
      föremål eller har något annat riskfyllt
      arbete.
       Några exempel på vilka kategorier av
      statligt anställda som det kan röra sig
      om ges i LOA-utredningens delbetänkande
      (SOU 1991:29 s. 28-30).
       En del av den personal som nämns i
      delbetänkandet är redan nu skyldig att
      genomgå periodiska hälsoundersökningar på
      grund av bestämmelser i lag. Som exempel
      kan nämnas järnvägssäkerhetslagen (jfr
      avsnitt 12.1) med följdförfattningar som
      bl.a. omfattar anställda hos SJ och
      Banverket.
       På det statliga området torde ofta den
      berörda personalen omfattas av
      föreskrifterna om läkarintyg vid
      nyanställning enligt 6 och 7 §§
      anställningsförordningen. Beslut om
      sådana intyg meddelas av tillsättnings-
      myndigheten efter samråd med
      Socialstyrelsen eller, inom Försvars-
      makten, med Försvarets sjukvårdsstyrelse.
       Som nämnts bör de nya lagreglerna avse
      även kommun- och landstingsanställda.
       Samtidigt får jag erinra om att
      förslaget till lagreglering av
      skyldigheten att genomgå periodiska
      hälsoundersökningar på den statliga och
      kommunala sektorn av arbetsmarknaden
      förutsätter att det av ett kollektivavtal
      eller - om det inte finns något sådant
      avtal - av en förordning när det gäller
      arbetstagare hos myndigheterna under
      regeringen närmare anges i vilka
      anställningar som sådan skyldighet skall
      finnas.
      12.3 Resultatet av en hälsoundersökning
      Mitt bedömning: Om det vid en
      hälsoundersökning visar sig att den
      anställde har sådana defekter i sitt
      hälsotillstånd att han eller hon utgör en
      risk  för de skyddsvärda intressena,
      skall arbetstagaren i fråga rehabiliteras
      med stöd av bestämmelserna i lagen om
      allmän försäkring. I rena undantagsfall
      kan det bli aktuellt med andra åtgärder,
      t.ex. omplacering eller uppsägning.
       LOA-utredningens förslag: Överensstämmer
      i huvudsak med min bedömning.
       Remissinstanserna: Försvarets
      civilförvaltning efterlyser ett klarlägg-
      ande av begreppen avstängning, begränsad
      avstängning och tillfällig omplacering.
      Civilförvaltningen anser också att
      avstängning enligt 13 kap. 2 § LOA bör
      särskiljas från vad som avses med
      avstängning i LOA-utredningens förslag.
      SJ delar den uppfattningen.
       Arbetsdomstolen efterlyser en mer
      fullständig analys av den situation som
      kan förväntas uppstå om en arbetstagare
      motsätter sig arbetsgivarens uppmaning
      att genomgå en läkarundersökning. Även
      frågan i vilken utsträckning det är på
      sin plats att använda sig av sådana
      procedurregler som finns vid avstängning
      enligt LOA bör belysas.
       Enligt Statsanställdas förbund bör
      arbetsgivarens möjlighet att tillgripa
      avstängning vara förenad med en
      skyldighet för arbetsgivaren att så långt
      möjligt erbjuda arbetstagaren andra
      likvärdiga arbetsuppgifter.
       TCO anser att som utgångspunkt bör gälla
      att den som inte klarar en hälsoprövning
      inte skall vidkännas någon ändring av
      gällande anställningsvillkor. Svenska
      Polisförbundet tar också upp trygghets-
      aspekter.
       Skälen för min bedömning: Som jag
      tidigare framhållit torde det i
      normalfallet inte uppkomma några problem
      i samband med periodiska
      hälsoundersökningar. I regel har
      arbetstagarna en positiv inställning till
      sådana undersökningar som kostnadsfritt
      tillhandahålls dem. Att det skulle vara
      förenat med något slags tvång att genomgå
      sådana undersökningar torde vara
      främmande både för arbetsgivaren och de
      anställda.
       Om det vid hälsoundersökningen skulle
      framkomma att arbetstagaren har någon
      defekt som medför att det finns risk för
      t.ex. andras personliga säkerhet, bör det
      åligga arbetsgivaren att se till att
      arbetstagaren blir föremål för lämpliga
      personalvårdande åtgärder. Beroende på
      skadans art kan det bli aktuellt med
      sjukvårdsbehandling eller någon annan
      rehabilitering med stöd av bestämmelserna
      i lagen om allmän försäkring i syfte att
      arbetstagaren skall kunna återuppta sitt
      tidigare arbete eller i varje fall en del
      av de tidigare arbetsuppgifterna. Det kan
      också finnas utrymme för flexibla
      lösningar som innebär att inom ramen för
      anställningen anpassa arbetsuppgifterna
      till hälsotillståndet.
       Om inte detta är möjligt, kan resultatet
      av hälsoundersökningen bli att
      arbetstagaren erbjuds omplacering till
      andra arbetsuppgifter.
       Vägrar en anställd att genomgå en
      periodisk hälsoundersökning får
      myndigheten i kraft av sin
      arbetsledningsrätt beordra honom att
      utföra andra arbetsuppgifter som inte
      omfattas av skyldigheten att genomgå
      periodiska hälsoundersökningar. De nya
      arbetsuppgifterna måste enligt allmänna
      principer ligga inom ramen för den
      arbetsskyldighet som gäller för
      arbetstagaren.
       Arbetstagaren bör också kunna meddelas
      disciplinpåföljd för sin vägran att följa
      anmaningen att låta sig hälsoundersökas.
       Skulle det visa sig omöjligt att
      omplacera arbetstagaren återstår som en
      sista utväg att säga upp honom.
       Som nämnts i det föregående utgörs
      merparten av de som skall genomgå
      periodiska hälsoundersökningar av sådan
      personal som då de anställdes var
      skyldiga att lämna läkarintyg. De torde
      därför vara införstådda med att det också
      i fortsättningen med jämna mellanrum
      skall bli aktuellt för dem att
      hälsoundersökas.
       Som jag tidigare har berört är det inte
      obligatoriskt att den som i samband med
      att han anställdes skulle lämna
      läkarintyg i fortsättningen också kommer
      att genomgå hälsoundersökningar. Å andra
      sidan kan nya hälsokrav på grund av
      utvecklingen komma att ställas på nya
      grupper av anställda. Sådana anställda
      kan det då bli nödvändigt att regelbundet
      låta hälsoundersöka. Även för en sådan
      arbetstagare gäller givetvis att han
      eller hon kan bli omplacerad eller
      uppsagd om han eller hon vägrar att bli
      hälsoundersökt.
      12.4  Den lagtekniska lösningen
      Mitt förslag: Allmänna föreskrifter om
      skyldigheten för vissa offentliganställda
      att genomgå periodiska
      hälsoundersökningar skall tas in i nya
      LOA.
       LOA-utredningens förslag innebär att
      bestämmelserna tas in i en särskild lag.
       Remissinstanserna: Bara ett fåtal
      remissinstanser yttrar sig särskilt om
      den lagtekniska lösningen. Bland dem som
      är positiva till utredningens förslag
      eller i varje fall inte har något att
      erinra mot det kan nämnas Justitiekan-
      slern, Försvarets sjukvårdsstyrelse och
      Tullverket.
       Justitieombudsmannen, Rikspolisstyrelsen
      och Juridiska fakultetsstyrelsen vid
      Uppsala universitet förordar däremot att
      föreskrifterna tas in i LOA. När det
      gäller verkställighetsföreskrifter
      framhåller fakultetsstyrelsen att lagen
      måste vara så utförlig att något
      väsentligt nytt inte tillförs genom
      förordningsföreskrifter. LO-Rättsskydd AB
      är av samma uppfattning.
       Skälen för mitt förslag: När det gäller
      den lagtekniska lösningen står valet
      närmast mellan att föra in föreskrifterna
      i en ny LOA eller i en särskild lag.
       För min del finner jag det vara mest
      ändamålsenligt att frågan regleras i nya
      LOA.
       LOA får anses vara en allmän lag på
      området, trots att den utgör speciallag i
      förhållande till den arbetsrättsliga
      lagstiftningen i MBL, LAS etc.  Det
      innebär att specialregler tar över
      bestämmelser i den nya lagen. Att det
      förhåller sig på det sättet torde numera
      vara allmänt vedertaget. För tydlighetens
      skull bör dock detta framgå av den nya
      lagen.
       Förutom de obligatoriska uppgifterna om
      vilka arbetstagare som är skyldiga att
      genomgå hälsoundersökningar, kan i ett
      kollektivavtal eller en förordning ges
      föreskrifter om t.ex. intervalltätheten
      för undersök-ningar.
        Den som är missnöjd med ett beslut som
      meddelats med stöd av den nya lagregeln
      får på vanligt sätt väcka talan enligt
      lagen om rättegången i arbetstvister.
      13  Administrativa och ekonomiska
      konsekvenser av
      förslagen
      Ett genomförande av mina förslag innebär
      att det skapas bättre förutsättningar att
      genom personalpolitiska åtgärder förnya
      den offentliga sektorn. Jag anser också
      att de nya reglerna blir ett stöd för och
      inte - som de nuvarande ibland synes vara
      - ett hinder för strukturförändringar.
       De nya reglerna kommer att bättre svara
      mot skilda verksamheters olika behov
      eller konkurrenssituation. Genom att
      reglerna blir smidigare i förhållande
      till olika slag av statlig verksamhet,
      kommer det att bli lättare att utforma
      flexibla personaladministrativa system
      för olika typer av myndigheter t.ex.
      anslagsmyndigheter, affärsverk, stora och
      små myndigheter.
       Reglerna innebär också att
      personalrörligheten underlättas. De blir
      också enklare att förstå, överblicka och
      tillämpa för dem som i skilda egenskaper
      har att syssla med frågor om arbets- och
      anställningsvillkoren för statligt
      anställda.
       Det är svårt att beräkna de ekonomiska
      konsekvenserna av förslagen. De nuvarande
      delvis oförenliga parallella systemen
      leder ofta till merarbete. Det gäller
      t.ex. ledigkungörandereglerna och
      reglerna om påtvingade
      läkarundersökningar. Hur mycket
      merarbetet i dagens system kostar är inte
      känt. Eftersom förslagen innebär att
      merarbetet i bl.a. nämnda avseenden
      minskar betydligt, bör de också enligt
      min mening leda till kostnadsminskningar.
       Slopandet av ett stort antal särregler i
      7 kap. LOA och införandet av en
      fullmaktsanställningslag innebär att
      reglerna blir överskådligare och lättare
      att tillämpa. Detta medför administrativa
      förenklingar och bör också leda till
      minskade kostnader på sikt.
       När det gäller förslagen rörande
      avskedandeinstitutet m.m. finns en mindre
      risk för begränsade kostnadsökningar.
      Staten kan bli skyldig att betala
      skadestånd för bedömningsfel. Risken är
      dock så liten att man kan bortse från
      den.
       Förslagen om bl.a. turordning,
      företrädesrätt, bisysslor, disciplin-
      ansvar, åtalsanmälan och periodiska
      hälsoundersökningar har bedömts vara i
      stort sett kostnadsneutrala i förhållande
      till dagens regelsystem.
      14  Upprättade lagförslag
      I enlighet med vad jag nu anfört har inom
      Finansdepartementet upprättats förslag
      till
       1. lag om offentlig anställning,
       2. lag om fullmaktsanställning,
       3. lag om ändring i högskolelagen
      (1992:1434),
       4. lag om ändring i lagen (1989:225) om
      ersättning till smittbärare,
       5. lag om ändring i lagen (1988:1385) om
      Sveriges riksbank,
       6. lag om ändring i arbetsrättsliga
      beredskapslagen (1987:1262),
       7. lag om ändring i lagen (1986:765) med
      instruktion för Riksdagens ombudsmän,
       8. lag om ändring i polislagen
      (1984:387),
       9. lag om ändring i lagen (1983:1061)
      med instruktion för Riksdagens
      förvaltningskontor,
       10. lag om ändring i sekretesslagen
      (1980:100),
       11. lag om ändring i lagen (RFS 1980:4)
      om beslutande organ i frågor om
      disciplinansvar m.m. beträffande
      arbetstagare hos riksdagen och dess
      myndigheter,
       12. lag om ändring i lagen (1974:371) om
      rättegången i arbetstvister samt
       13. lag om ändring i lagen (1965:61) om
      behörighet att utöva veterinäryrket m.m.
       Förslag 7-10 har upprättats i samråd med
      chefen för Justitiedepartementet, förslag
      4 i samråd med chefen för
      Socialdepartementet, förslag 3 i samråd
      med chefen för Utbildningsdepartementet,
      förslag 13 i samråd med chefen för
      Jordbruksdepartementet och förslag 6 och
      12 i samråd med chefen för
      Arbetsmarknadsdepartementet.
      15  Författningskommentarer
      15.1  Lagen om offentlig anställning
      Innehållet och dispositionen i stort
      Lagen har disponerats på följande sätt.
      Efter de tre inledande paragraferna finns
      i 4 § regler om bedömningsgrunder vid
      anställning som knyter an till
      regeringsformens föreskrifter om
      förtjänst och skicklighet. Därefter
      följer regler i 5 och 6 §§ om svenskt
      medborgarskap som behörighetsvillkor, i
      7 § om bisysslor, i 8-13 §§ vissa
      föreskrifter om upphörande av
      anställningar, i 14-21 §§ om
      disciplinansvar, i 22 § om åtalsanmälan,
      i 23-29 §§ om arbetskonflikter, i 30 § om
      periodiska hälsoundersökningar, i 31 § om
      skiljande från arbetsuppgifter (det som i
      nuvarande 7 kap. 7 § LOA kallas
      försättande i disponibilitet), i 32 och
      33 §§ om arbetstagare i verksledande
      eller därmed jämförlig ställning, i 34 §
      om Statens ansvarsnämnd, i 35 och 36 §§
      om verkställighet av beslut, i 37-41 §§
      om rättegången samt i 42 § om
      tillämpningen av andra författningar.
      Särskilt om den lagtekniska utformningen
      m.m.
      Bestämmelser som bara allmänt hänvisar
      till annan lagstiftning eller som i
      övrigt saknar någon självständig
      betydelse finns i regel inte kvar i nya
      LOA. Några exempel på detta kan nämnas.
       I 2 kap. 3 § första meningen LOA sägs
      att i fråga om arbetstagare hos riksdagen
      eller dess myndigheter utövar riksdagen
      sådan befogenhet att meddela föreskrifter
      som enligt denna lag tillkommer
      regeringen. Eftersom det sagda följer
      direkt av grundlagen (8 kap. 13 § andra
      stycket och 11 kap. 8 § regeringsformen),
      har denna regel inte tagits in i nya LOA.
       Regeringen har med stöd av 8 kap. 13 §
      regeringsformen alltid möjlighet att
      meddela verkställighetsföreskrifter eller
      genom förordning delegera sin rätt till
      någon myndighet under regeringen. Några
      bestämmelser härom behövs inte. Därför
      har bl.a. 4 kap. 3 § fjärde stycket,
      6 kap. 1 § andra meningen, 13 kap. 4 §
      samt 15 kap. 1 § andra stycket andra
      meningen och 4 § tredje stycket LOA
      slopats.
       När det gäller 4 kap. 8 § LOA torde
      motivet för bestämmelsen främst vara att
      markera att ämnet inte är avtalsbart
      (prop. 1975/76:105 bil. 2 sid. 248). Som
      allmän regel gäller dock att avtal inte
      får strida mot tvingande lag.
      Bestämmelsen behövs därför inte.
      Vissa specialregler som har utmönstrats
      från LOA bör föras över till
      andra författningar
      Som nämnts i det föregående har
      ambitionen varit att nya LOA främst skall
      innehålla bestämmelser som är tillämpliga
      på statsanställda i allmänhet. Mot den
      bakgrunden har de särskilda reglerna om
      ordinarie domare och om
      anställningsformen fullmakt förts in i en
      särskild lag för fullmaktsanställda
      (avsnitt 6).
       Som en följd av nya LOA:s
      tillämpningsområde blir bestämmelsen i 15
      kap. 8 § LOA om att staten vid en tvist i
      vissa fall skall "anses som arbetsgivare
      även när tvisten avser en anställning hos
      någon annan än staten" bara tillämplig på
      försäkringskassorna. Med hänsyn härtill
      och då bestämmelsen inte behöver ges i
      lag avser jag att återkomma senare med
      förslag.
       Bestämmelserna i 15 kap. 1-3 och 7 §§
      LOA om beslutande myndighet m.m. torde
      lämpligen kunna föras över till någon
      förordning, eftersom de inte behöver ges
      i lagform.
      Lagens tillämpningsområde
      1 §  I denna lag finns särskilda
      föreskrifter om arbetstagare hos
       1. riksdagen och dess myndigheter,-
       2. myndigheterna under regeringen,
       3. kyrkomötet och dess myndigheter,
       4. de allmänna försäkringskassorna.
        Särskilda föreskrifter om arbetstagare
      som avses i första stycket 2 finns också
      i lagen (1994:000) om
      fullmaktsanställning.
      2 §  Följande föreskrifter i lagen gäller
      också arbetstagare hos kommuner,
      landsting, kommunalförbund, församlingar
      och kyrkliga samfälligheter, nämligen
       23-29 §§ om arbetskonflikter,
       42 § första stycket om vissa undantag
      från lagen (1976:580) om medbestämmande i
      arbetslivet.
       Föreskrifterna i 30 § om periodiska
      hälsoundersökningar gäller också
      arbetstagare hos kommuner och landsting.
       1 § första stycket motsvarar närmast 1
      kap. 1 § LOA när det gäller arbetstagare
      hos de angivna myndigheterna och de
      allmänna försäkringskassorna.
       Den allmänna arbetsrättsliga
      lagstiftningen, t.ex. LAS och MBL, är
      liksom hittills tillämplig på
      arbetstagarna inom den offentliga
      sektorn. Genom att använda uttrycket
      "särskilda föreskrifter" markeras att nya
      LOA är en speciallag till bl.a.
      nyssnämnda lagar.
       Tillämpningsområdet avgränsas inte
      längre genom uttrycket statlig reglerad
      anställning, som bl.a. återfinns i 1 kap.
      1 § 3 och 2 kap. 1 § LOA, utan det
      begreppet har slopats. Härigenom har som
      närmare har utvecklats i avsnitt 3 vissa
      anställda hos icke-statliga arbetsgivare
      undantagits från lagens tillämpnin-
      gsområde.
       Uttrycket arbetstagare hos staten har
      inte använts, eftersom det kan ge intryck
      av att staten som sådan är den egentliga
      arbetsgivaren i stället för de olika
      myndigheterna. Det kan även lätt leda
      till den missuppfattningen att också de
      arbetstagare som är anställda hos
      statliga bolag, stiftelser och andra av
      staten ägda privaträttsliga rättssubjekt
      skulle omfattas av LOA. För dessa
      arbetstagare gäller enbart den allmänna
      arbetsrättsliga lagstiftningen.
       Myndigheter under riksdagen är t.ex.
      Riksdagens ombudsmän och Sveriges
      riksbank.
       Med myndigheter under regeringen avses
      dels de statliga förvaltningsmyndigheter
      som lyder under regeringen i enlighet med
      11 kap. 6 § regeringsformen, dels
      domstolarna, som i sin administrativa
      verksamhet också lyder under regeringen.
       Myndigheter under kyrkomötet är Svenska
      kyrkans centralstyrelse och Kyrkomötets
      besvärsnämnd.
       Med arbetstagare hos riksdagen och
      kyrkomötet avses i lagen arbetstagare
      inom utskottsorganisationen och inom
      andra hos riksdagen och kyrkomötet
      förekommande beredningsorgan, som inte är
      egna myndigheter.
       Den nya lagen är i samma utsträckning
      som den gamla tillämplig på anställda hos
      de allmänna försäkringskassorna.
       Den nya LOA gäller också arbetstagare
      som är anställda med fullmakt. Som
      framgår av 1 § andra stycket finns det
      särregler för dessa arbetstagare också i
      lagen om fullmaktsanställning.
       1 § har i huvudsak utformats i enlighet
      med Lagrådets förslag.
       2 §, som reglerar tillämpningen av nya
      LOA på kommun- och landstingsanställda
      m.fl., motsvarar närmast 1 kap. 1 § 2 och
      5 § LOA. Vad gäller dessa arbetstagare
      skall - liksom i dag - reglerna om
      arbetskonflikter och därmed
      sammanhängande skadeståndsfrågor
      tillämpas. Detsamma gäller bestämmelserna
      om vissa undantag från MBL som närmare
      framgår av 42 § nya LOA.
       Genom andra stycket blir bestämmelserna
      om periodiska hälsoundersökningar i 30 §
      tillämpliga också på anställda hos
      kommuner och landsting. Att
      bestämmelserna gäller för bl.a. statliga
      anställningar följer av 1 §. Däremot är
      bestämmelserna inte tillämpliga på t.ex.
      anställningar hos kommunalförbund eller
      kyrkliga kommuner. Inte heller
      arbetstagare hos t.ex. kommun- och
      landstingsägda bolag omfattas av 30 §
      (jfr avsnitt 3).
      3 §  Lagen gäller inte
       1. statsråden,
       2. riksdagens ombudsmän,
       3. biskopar eller präster som avses i
      kyrkolagen (1992:300),
       4. arbetstagare som är lokalanställda av
      svenska staten utomlands och som inte är
      svenska medborgare,
       5. arbetstagare som har anvisats bered-
      skapsarbete eller skyddat arbete.
       För justitiekanslern, justitieråden och
      regeringsråden gäller bara 4 § om
      bedömningsgrunder vid anställning, 7 § om
      bisysslor och 23-29 §§ om
      arbetskonflikter.
       Första stycket motsvarar närmast 1 kap.
      2, 4 och 6 §§ LOA, medan andra stycket
      närmast motsvaras av 1 kap. 3 § LOA.
       I övrigt hänvisas till
      allmänmotiveringen i avsnitt 3.
      Bedömningsgrunder vid anställning
      4 §  Vid anställning skall avseende
      fästas bara vid sakliga grunder, såsom
      förtjänst och skicklighet.
       Skickligheten skall sättas främst, om
      det inte finns särskilda skäl för något
      annat.
       Paragrafen motsvaras i sak av 4 kap. 3 §
      LOA.
       I första stycket hänvisas till vad som
      enligt 11 kap. 9 § regeringsformen gäller
      i fråga om sakliga grunder vid
      anställning av personal hos statliga
      myndigheter.
       Genom denna paragraf blir nämnda
      grundlagsregler tillämpliga också på
      arbetstagare hos de allmänna
      försäkringskassorna.
       Av andra stycket framgår att det liksom
      i dag är skickligheten som i regel skall
      sättas främst bland de sakliga grunderna.
      Svenskt medborgarskap som
      behörighetsvillkor
      5 §  Utöver de krav på svenskt
      medborgarskap som följer av regerings-
      formen eller någon annan lag gäller också
      att bara svenska medborgare får ha en
      anställning som åklagare eller polis
      eller ha en militär anställning.
      6 §  Regeringen får föreskriva eller för
      särskilda fall besluta att bara svenska
      medborgare får ha
       1. anställning inom regeringskansliet
      eller utrikesförvaltningen,
       2. statlig anställning som kan vara
      förenad med myndighetsutövning eller
      handläggning av frågor som rör
      förhållandet till andra stater eller till
      mellanfolkliga organisationer,
       3. statlig anställning som kan medföra
      kännedom om förhållanden som är av
      betydelse för landets säkerhet eller för
      andra viktiga, allmänna eller enskilda
      ekonomiska intressen.
       De befogenheter som regeringen har
      enligt första stycket 2 och 3 utövas i
      fråga om arbetstagare hos riksdagen eller
      dess myndigheter av riksdagen eller den
      myndighet som riksdagen bestämmer och i
      fråga om arbetstagare hos kyrkomötet
      eller dess myndigheter av kyrkomötet
      eller den myndighet som kyrkomötet
      bestämmer.
       Paragraferna motsvaras i sak av 4 kap.
      2 § LOA.
       Hänvisningen till andra författningar i
      4 kap. 2 § andra stycket saknar
      självständig betydelse och har därför
      inte förts över till den nya lagen.
       6 § andra stycket motsvaras av 2 kap.
      3 § andra meningen LOA. Där föreskrivs
      att regeringens befogenhet i särskilda
      fall enligt LOA utövas i fråga om
      riksdagsanställda av riksdagen eller den
      myndighet som riksdagen bestämmer. I den
      nya LOA får denna bestämmelse giltighet
      för regeringens befogenheter enligt 6 §
      första stycket, dvs. i fråga om med-
      delande av föreskrifter och beslut i
      särskilda fall om krav på svenskt med-
      borgarskap. Vidare framgår att regering-
      ens befogenheter enligt paragrafen inte
      heller gäller arbetstagare hos kyrkomötet
      och dess myndigheter. I stället utövas
      dessa befogenheter av kyrkomötet eller
      den myndighet under kyrkomötet som mötet
      bestämmer.
      Bisysslor
      7 §  En arbetstagare får inte ha någon
      anställning eller något uppdrag eller
      utöva någon verksamhet som kan rubba
      förtroendet för hans eller någon annan
      arbetstagares opartiskhet i arbetet eller
      som kan skada myndighetens anseende.
       Paragrafen motsvarar i sak 6 kap. 1 §
      LOA.
        Motiven i prop. 1970:72 s. 73-80 gäller
      därför i huvudsak fortfarande. I övrigt
      hänvisas till allmänmotiveringen i
      avsnitt 7.
      Vissa föreskrifter om upphörande av
      anställningar
      8 § Ett besked från arbetsgivarens sida
      om skiljande från en provanställning
      enligt lagen (1982:80) om
      anställningsskydd skall vara skriftligt
      för att vara giltigt.
      9 § En uppsägning från arbetsgivarens
      sida av en arbetstagare som är anställd
      tills vidare skall vara skriftlig för att
      vara giltig.
      10 § En arbetstagares begäran om att
      anställningen skall upphöra skall vara
      skriftlig för att vara giltig.
       I sak motsvaras 8 § av 7 kap. 11 § LOA,
      9 § av 7 kap. 2 § tredje stycket LOA och
      10 § av 7 kap. 12 § LOA.
       Skälen för bestämmelserna har redovisats
      i avsnitt 9.4.
      11 § Får en arbetstagare en ny
      anställning hos arbetsgivare som avses i
      1 §, upphör den första anställningen utan
      särskild åtgärd, om inte något annat
      följer av kollektivavtal eller, i fråga
      om fullmaktsanställda, av föreskrifter
      som regeringen meddelar.
       Om det finns särskilda skäl, får
      beslutas att anställningen inte skall
      upphöra.
       Paragrafen motsvaras närmast av 7 kap.
      13 § första och andra styckena LOA.
       Att en anställning enligt första stycket
      upphör utan särskild åtgärd innebär att
      arbetstagaren inte behöver iaktta annars
      gällande regler om skriftlig uppsägning
      (10 §) för att anställningsförhållandet
      skall upphöra. Det ligger dock i sakens
      natur att arbetstagaren i så god tid som
      möjligt bör underrätta myndigheten om att
      han skall sluta sin anställning.
       Av andra stycket följer att det är
      möjligt att i undantagsfall medge att en
      arbetstagare får behålla sin gamla
      anställning trots vad som föreskrivs i
      första stycket.
       I övrigt hänvisas till den allmänna
      motiveringen i avsnitt 4.5.
      12 § Vid bestämmandet av en arbetstagares
      plats i turordning för uppsägning enligt
      lagen (1982:80) om anställningsskydd
      skall hänsyn tas också till kravet att
      myndigheten på ett riktigt sätt fullgör
      sina rättskipnings- eller
      förvaltningsuppgifter.
       Paragrafen motsvarar 8 kap. 2 § LOA.
       Beträffande förslaget i prop. 1993/94:67
      om viss förändring i turordningsreglerna
      hänvisas till allmänmotiveringen i
      avsnitt 9.2.
      13 §  Föreskrifterna i 18 § andra stycket
      lagen (1982:80) om anställningsskydd
      skall inte tillämpas, om Riksdagens
      ombudsmän eller Justitiekanslern begär
      ett beslut om avskedande inom sex månader
      efter det att den åberopade omständig-
      heten har inträffat.
       Paragrafen motsvarar närmast 11 kap. 5 §
      andra stycket LOA.
      Disciplinansvar
      Tjänsteförseelse
      14 §  En arbetstagare, som uppsåtligen
      eller av oaktsamhet åsidosätter sina
      skyldigheter i anställningen, får
      meddelas disciplinpåföljd för
      tjänsteförseelse. Är felet med hänsyn
      till samtliga omständigheter ringa, får
      någon påföljd inte meddelas.
       Disciplinpåföljd får inte meddelas en
      arbetstagare för att han har deltagit i
      en strejk eller i en därmed jämförlig
      stridsåtgärd.
       Paragrafen motsvarar 10 kap. 1 § LOA.
       Första stycket innebär ett
      förtydligande. Vid avgörandet av om en
      förseelse skall anses som ringa skall
      hänsyn tas till samtliga omständigheter i
      ärendet, inte endast till felet.
      Omständigheter som därvid kan få
      betydelse är förutom felet bl.a. graden
      av oaktsamhet. Ett fel begånget av ringa
      oaktsamhet bör således normalt inte
      föranleda någon disciplinpåföljd.
      Disciplinpåföljder
      15 §  Disciplinpåföljder är varning och
      löneavdrag. En arbetstagare får inte
      samtidigt meddelas flera disciplin-
      påföljder.
        Löneavdrag får göras för högst trettio
      dagar. Löneavdraget per dag får uppgå
      till högst 25 procent av daglönen.
       Paragrafen motsvaras i sak av 10 kap.
      2 § LOA.
        Enligt första stycket får löneavdrag
      göras för högst trettio dagar. Därav får
      anses följa att löneavdrag får göras för
      lägst en dag. Någon uttrycklig
      bestämmelse i lagtexten behövs dock inte
      i detta avseende.
       Andra stycket andra meningen har införts
      på förslag av Lagrådet.
      16 §  Genom kollektivavtal får avvikelser
      göras från 15 §.
       Sådana kollektivavtal får tillämpas
      också på arbetstagare som inte är
      medlemmar i den avtalsslutande arbets-
      tagarorganisationen, om de sysselsätts i
      ett sådant arbete som avses med avtalet.
       Paragrafen motsvarar i princip 10 kap.
      3 § LOA.
        Enligt paragrafen blir det även
      fortsättningsvis möjligt att i
      kollektivavtal bestämma om andra
      disciplinpåföljder och om löneavdragets
      storlek.
      Hinder mot disciplinärt förfarande
      17 § Disciplinpåföljd får meddelas bara
      om arbetstagaren inom två år från
      förseelsen skriftligen har underrättats
      om vad som anförs mot honom.
       Paragrafen motsvaras i sak av 14 kap. 1
      § första stycket och 5 § LOA. Paragrafen
      har redigerats om. Någon ändring i sak är
      inte avsedd.
       Med anledning av Lagrådets synpunkter
      kan framhållas att avsikten inte är att
      underrättelsen måste delges arbetstagaren
      enligt delgivningslagen (1970:428).
       Av paragrafen framgår att myndigheternas
      kommunikationsplikt i ärenden om
      disciplinansvar också i fortsättningen
      skall fullgöras skriftligen. Disciplin-
      förfarandet skall alltså även i
      fortsättningen inledas med att
      myndigheten skriftligen anmanar eller
      bereder arbetstagaren tillfälle att yttra
      sig över vad som anförs mot honom.
       Närmare regler om myndigheternas
      kommunikationsplikt finns i 17 §
      förvaltningslagen.
       Bestämmelsen i 14 kap. 5 § LOA att även
      Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern
      med preskriptionsavbrytande verkan kan
      anmana en arbetstagare att yttra sig har
      slopats.
      18 § När en åtgärd har vidtagits för att
      åtal skall väckas mot en arbetstagare,
      får arbetsgivaren inte inleda eller
      fortsätta ett disciplinärt förfarande med
      anledning av vad som har föranlett
      åtgärden.
       Om en gärning har prövats i straf-
      frättslig ordning, får ett disciplinärt
      förfarande inledas eller fortsättas bara
      om gärningen, av någon annan orsak än
      bristande bevisning, inte har ansetts
      vara något brott.
       Första stycket motsvarar i sak 14 kap.
      3 § LOA.
       Bestämmelsen i andra stycket är ny och
      har tillkommit i förtydligande syfte.
      Disciplinärt förfarande får alltså
      inledas eller, om det redan tidigare
      inletts, fortsättas bara om åklagare
      eller domstol vid den straffrättsliga
      prövningen kommit fram till att det som
      har hänt inte har utgjort något brott.
      19 § Disciplinpåföljd får inte meddelas
      efter det att arbetstagarens anställning
      har upphört eller uppsägning har ägt rum.
       Vad som sägs i första stycket gäller
      inte, om arbetstagaren övergår från en
      myndighet till en annan inom domstols-,
      åklagar-respektive polisväsendet.
       Första stycket motsvarar 14 kap. 4 §
      LOA. Någon ändring i sak avses inte.
       Andra stycket är nytt och innebär att en
      disciplinpåföljd kan meddelas också i de
      fall att en arbetstagare övergått till en
      annan myndighet inom domstols-, åklagar-
      respektive polisväsendet. Om en
      arbetstagare däremot övergått från en
      myndighet inom domstolsväsendet till en
      myndighet inom åklagarväsendet, så har
      arbetstagarens anställning upphört och en
      disciplinpåföljd kan då inte meddelas.
      Skälen för bestämmelserna har redovisats
      i avsnitt 10.2.
       Arbetsdomstolen har nyligen i en dom (AD
      1993 nr 64) prövat när en
      disciplinpåföljd skall anses vara
      beslutad. Frågan gällde om påföljden
      skall anses vara beslutad redan genom
      arbetsgivarens beslut om påföljd eller om
      den skall anses ålagd först sedan
      beslutet prövats slutligt av domstol,
      t.ex. Arbetsdomstolen, eller när rätten
      till talan vid domstol förlorats. Enligt
      Arbetsdomstolen bör man vid avgörandet av
      denna fråga se till ändamålet med
      bestämmelserna i fråga och till deras
      funktion i olika situationer. Domstolen
      ansåg att ett beslut om disciplinpåföljd
      skall anses vara beslutad genom
      arbetsgivarens beslut.
      Skadestånd
      20 § Föreskrifterna om skadestånd i 38,
      41 och 42 §§ lagen (1982:80) om
      anställningsskydd skall tillämpas, om en
      myndighet i ett ärende om disciplinansvar
      bryter mot 17-19 §§ eller mot
      föreskrifter om beslutande organ eller om
      omröstning.
       I fråga om avvikelser i kollektivavtal
      från vad som sägs i 41 § lagen om
      anställningsskydd tillämpas 2 § tredje
      stycket samma lag.
       Paragrafen motsvarar 16 kap. 7 § LOA men
      avser bara ärenden om disciplinansvar.
      Undantag för vissa arbetstagare
      21 § Bestämmelserna i 14-19 §§ gäller
      inte
       1.  dem som kan meddelas
      disciplinpåföljd enligt lagen (1986:644)
      om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.,
      för förseelser som omfattas av den lagen,
       2.  hälso- och sjukvårdspersonal, som i
      sin yrkesutövning står under
      Socialstyrelsens tillsyn, för sådana
      förseelser i denna yrkesutövning som
      skall prövas av Hälso- och sjukvårdens
      ansvarsnämnd,
       3.  veterinärer, som står under Statens
      jordbruksverks tillsyn, om förseelsen har
      skett i utövningen av veterinäryrket.
       Paragrafen motsvaras i sak av 10 kap. 4
      § LOA.
      Åtalsanmälan
      22 §  Den som är skäligen misstänkt för
      att i sin anställning ha begått brott
      skall anmälas till åtal, om misstanken
      avser
       1. brott enligt 20 kap. 1 och 2 §§ samt
      3 § första stycket brottsbalken,
       2. annat brott, om det kan antas
      föranleda någon annan påföljd än böter.
       I paragrafen anges när en arbetstagare
      skall anmälas till åtal. Den motsvaras
      delvis av 12 kap. 1 § LOA. Ändringarna
      innebär bl.a. att skyldigheten att anmäla
      en arbetstagare till åtal har begränsats.
      För anmälningsskyldighet enligt punkt 2
      krävs att brottet i det enskilda fallet
      kan antas föranleda annan påföljd än
      böter.
       Att det finns anledning anta att talan
      om enskilt anspråk kommer att föras
      innebär inte längre någon skyldighet för
      en myndighet att anmäla det misstänkta
      brottet till åtal. Den omständigheten bör
      emellertid vägas in vid den bedömning som
      måste göras i varje enskilt fall. En
      annan faktor som kan vara av betydelse
      för denna bedömning är om brottet är
      riktat mot de samhällsuppgifter som
      myndigheten svarar för.
       Av 20 kap. 1 § fjärde stycket
      brottsbalken följer att ansvar för
      tjänstefel inte inträder om gärningen
      också är belagd med straff enligt någon
      annan bestämmelse. Om ett allmänt brott
      samtidigt utgör tjänstefel, kan denna
      bestämmelse alltså leda till att någon
      anmälningsskyldighet enligt LOA inte
      föreligger, nämligen om det är fråga om
      ett bötesbrott.
      Arbetskonflikter
      Inskränkningar i rätten att genomföra
      stridsåtgärder
      23 §  I arbeten som består i
      myndighetsutövning eller som är ound-
      gängligen nödvändiga för att genomföra
      myndighetsutövning får stridsåtgärder
      genomföras bara i form av lockout,
      strejk, övertidsvägran eller nyanställ-
      ningsblockad.
       I arbeten som avses i först stycket får
      stridsåtgärder inte genomföras på grund
      av något annat än förhållandet mellan
      arbetsgivare och de arbetstagare som
      omfattas av denna lag.
       Även i andra arbeten än som avses i
      första stycket är stridsåtgärder i syfte
      att påverka inhemska politiska
      förhållanden otillåtna inom lagens
      tillämpningsområde.
      24 §  Om det uppkommer tvist huruvida en
      viss stridsåtgärd är tillåten enligt
      denna lag, får åtgärden inte genomföras
      förrän tvisten har avgjorts slutligt.
      Deltagande i stridsåtgärder
      25 §  En arbetstagare får delta i en
      stridsåtgärd bara efter beslut av den
      arbetstagarorganisation som har anordnat
      stridsåtgärden.
      26 §  En arbetstagarorganisation får inte
      anordna eller på något annat sätt
      föranleda stridsåtgärder som är otillåtna
      enligt 23 eller 24 §. En sådan
      organisation får inte heller genom
      understöd eller på något annat sätt
      medverka vid otillåtna stridsåtgärder.
       Om en arbetstagare som tillhör en
      arbetstagarorganisation planerar att
      inleda eller har inlett en otillåten
      stridsåtgärd, är organisationen skyldig
      att söka hindra åtgärden eller verka för
      att den upphör.
      Överläggningsskyldighet
      27 §  Om en arbetstagare som tillhör en
      arbetstagarorganisation har inlett en
      stridsåtgärd i strid mot 25 §, skall
      arbetsgivaren och organisationen
      omedelbart ta upp överläggning med
      anledning av stridsåtgärden och gemensamt
      verka för att den upphör.
       Har något annat inte föreskrivits i
      kollektivavtal, gäller första stycket den
      lokala arbetstagarorganisationen, om det
      finns en sådan organisation.
      Skadestånd
      28 §  Om arbetsgivaren bryter mot 23, 24
      eller 27 § eller om arbetstagarorganisa-
      tionen bryter mot 26 eller 27 §, skall
      arbetsgivaren respektive organisationen
      ersätta uppkommna skador enligt de
      grunder som anges i 54, 55, 60 och 61 §§
      lagen (1976:580) om medbestämmande i
      arbetslivet, även om någon förpliktelse
      till följd av ett kollektivavtal inte har
      satts åt sidan.
       Detsamma gäller en arbetstagare som
      bryter mot 23, 24 eller 25 §, om något
      annat inte följer av 29 §.
      29 §  Har arbetstagarorganisationen
      inlett eller orsakat en stridsåtgärd som
      är otillåten enligt 23 eller 24 §, får en
      arbetstagare åläggas att betala
      skadestånd för sitt deltagande i åtgärden
      bara om det finns synnerliga skäl för
      det.
       Paragraferna 23-29 §§ motsvaras i sak av
      de nuvarande bestämmelserna i 3 kap.
      1-6 §§ LOA. 6 § har dock delats upp på
      två paragrafer, 28 och 29 §§.
        Motiven i prop. 1975/76:105 bil. 2
      gäller därför i huvudsak fortfarande. I
      övrigt hänvisas till allmänmotiveringen i
      avsnitt 8.
      Periodiska hälsoundersökningar
      30 §  Om en arbetstagare har
      arbetsuppgifter där brister i arbets-
      tagarens hälsotillstånd medför risk för
      människors liv, personliga säkerhet eller
      hälsa eller för betydande skador på miljö
      eller egendom, är arbetstagaren efter en
      särskild uppmaning av arbetsgivaren
      skyldig att regelbundet genomgå
      hälsoundersökningar som är nödvändiga för
      bedömning av huruvida arbetstagaren har
      sådana brister i sitt hälsotillstånd.
       Första stycket gäller bara för
      arbetstagare som enligt  kollektivavtal
      eller föreskrifter av regeringen är
      skyldiga att genomgå hälsounder-
      sökningarna. Kollektivavtalet får
      tillämpas också på arbetstagare som inte
      är medlemmar i den avtalsslutande
      arbetstagarorganisationen, om de
      sysselsätts i ett sådant arbete som avses
      med avtalet. Föreskrifterna får bara avse
      arbetstagare hos myndigheterna under
      regeringen.
       Om det i en annan lag eller i en
      förordning, som har meddelats med stöd av
      en lag, finns föreskrifter som avviker
      från första eller andra stycket gäller de
      föreskrifterna.
       Av första stycket följer att
      bestämmelserna främst är tillämpliga på
      vad som brukar kallas personal i
      säkerhetstjänst. Som exempel på sådana
      kan nämnas en mängd anställningar inom
      försvaret samt vissa anställningar som
      polis, flygtrafikledare, tulltjänsteman
      m.fl.
       Det är således fråga om anställningar
      där det av olika skäl är nödvändigt att
      arbetet fullgörs av en person med god syn
      och hörsel samt god psykisk och kroppslig
      hälsa i övrigt. Säkerhetskraven motiveras
      främst av hänsyn till människors säkerhet
      till liv, hälsa och egendom.
       Av bestämmelserna framgår också att de
      bara tar sikte på offentliganställda med
      typiskt sett riskfyllda arbetsuppgifter,
      där brister i hälsotillståndet kan
      äventyra de angivna skyddsintressena.
       Med anledning av vad Lagrådet anfört om
      innebörden av arbetsgivarens "uppmaning"
      till arbetstagaren har i lagtexten lagts
      till att det skall vara fråga om en
      "särskild" uppmaning. Därmed avses att
      göra klart att varje arbetstagares
      skyldighet i det särskilda fallet
      inträder först när han eller hon har
      nåtts av uppmaningen att inställa sig
      till regelbundna undersökningar.
        Enligt andra stycket är en arbetstagare
      skyldig att genomgå periodiska
      hälsoundersökningar bara under
      förutsättning att detta framgår av
      kollektivavtal eller
      regeringsföreskrifter. Sådana
      föreskrifter får bara avse arbetstagare
      hos myndigheterna under regeringen.
       Med hälsoundersökningar avses i denna
      paragraf sådana undersökningar som är
      avsedda att genomföras regelbundet av
      läkare eller andra, t.ex. optiker eller
      sjuksköterskor (periodiska hälsoundersök-
      ningar). Däremot avses inte sådana
      påtvingade läkarundersökningar som för
      närvarande anges i 13 kap. 2 § LOA men
      som enligt mitt förslag i avsnitt 9.9
      bara kommer att lagregleras för
      fullmaktshavare. Inte heller avses s.k.
      extraordinära hälsoundersökningar, dvs.
      kontroller i speciella fall på förekommen
      anledning.
       Bestämmelserna avser inte heller sådana
      hälsoundersökningar som erbjuds av
      arbetsgivaren utan att det föreligger
      något tvång att genomgå dem. Som exempel
      kan nämnas s.k. basundersökningar som
      anordnas av företagshälsovården.
       Undersökningen skall givetvis inte vara
      mer omfattande än som är motiverat av den
      anställdes arbetsuppgifter.
       Den som vägrar att genomgå en
      hälsoundersökning är i princip skyldig
      att låta sig omplaceras till
      arbetsuppgifter som inte omfattas av
      kravet på hälsoundersökningar. Också
      disciplinpåföljd kan meddelas
      arbetstagaren. Är någon omplacering inte
      möjlig, kan myndigheten bli nödsakad att
      säga upp arbetstagaren.
       Som tidigare nämnts finns det särskilda
      bestämmelser om hälsoundersökningar i
      andra lagar för områden med speciella
      förhållanden. I egenskap av
      specialbestämmelser har de i vanlig
      ordning företräde framför den föreslagna
      lagregeln enligt vad som framgår av
      tredje stycket.
       Lagrådets förslag till lydelse av andra
      och tredje styckena har följts.
      Skiljande från arbetsuppgifter
      31 §  En arbetstagare vid polisväsendet,
      utrikesförvaltningen, Försvarsmakten,
      Fortifikationsverket, Försvarets
      materielverk, Värnpliktsverket,
      Militärhögskolan eller Försvarets
      radioanstalt får med omedelbar verkan
      skiljas från sina arbetsuppgifter, om det
      är nödvändigt med hänsyn till landets
      bästa.
       Paragrafen motsvaras i sak av 7 kap. 7 §
      LOA. Institutet "försättande i
      disponibilitet" har ersatts av "skiljande
      från arbetsuppgifter". Därmed avses inte
      någon ändring i sak. Som framgått att
      avsnitt 9.6 torde redan nu gälla att ett
      beslut om skiljande från arbetsuppgifter
      träder i kraft omedelbart. Detta har
      tidigare inte framgått direkt av
      lagtexten.
      Arbetstagare i verksledande eller därmed
      jämförlig ställning
      32 §  Föreskrifterna om grunden för
      uppsägning eller avskedande, turordning
      vid uppsägning och företrädesrätt till
      återanställning i lagen (1982:80) om
      anställningsskydd skall också tillämpas
      på en arbetstagare i verksledande eller
      därmed jämförlig ställning som är
      anställd tills vidare, om något annat
      inte följer av denna lag eller, såvitt
      rör andra frågor än grunden för
      uppsägning eller avskedande, av
      föreskrifter som regeringen meddelar.
      33 §  Är chefen för ett statligt
      affärsverk eller för Statens
      arbetsgivarverk anställd för bestämd tid,
      får han skiljas från sin anställning före
      utgången av denna tid, om det är
      nödvändigt av hänsyn till verkets bästa.
       Är chefen för någon annan
      förvaltningsmyndighet som lyder
      omedelbart under regeringen anställd för
      bestämd tid, får han förflyttas till en
      annan statlig anställning som tillsätts
      på samma sätt, om det är påkallat av
      organisatoriska skäl eller annars är
      nödvändigt av hänsyn till myndighetens
      bästa.
      32 § motsvarar i sak 7 kap. 2 § andra
      stycket, 8 kap. 1 § andra stycket och 9
      kap. 1 § andra stycket LOA.
       33 § motsvarar närmast 7 kap. 9 och 10
      §§ LOA.
       I övrigt hänvisas till den allmänna
      motiveringen i avsnitten 5, 9.2 och 9.3.
      Statens ansvarsnämnd
      34 §  Statens ansvarsnämnd beslutar i
      frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan
      och avskedande när det gäller
      arbetstagare som anställs av regeringen.
       Regeringen får föreskriva att nämnden
      skall besluta i sådana frågor också när
      det gäller andra arbetstagare.
       Paragrafen motsvarar närmast 15 kap. 4 §
      LOA. Skälen för de föreslagna ändringarna
      har redovisats i den allmänna
      motiveringen under avsnitt 11.2. Av vad
      som sägs inledningsvis i avsnitt 15.1
      framgår varför bestämmelserna i 15 kap.
      4 § tredje stycket om vissa bemyndiganden
      för regeringen inte har förts över till
      den nya lagen.
       Enligt paragrafen prövar Statens
      ansvarsnämnd frågor om disciplinansvar,
      åtalsanmälan och avskedande i fråga om
      arbetstagare som anställs av regeringen.
       I nya LOA finns inte några särskilda
      regler om avstängning, vilket innebär att
      reglerna i LAS skall tillämpas. Den som
      har att besluta om avskedande med stöd av
      LAS har därför också att pröva frågan om
      avstängning. Om det är nämnden som har
      rätt att i sådana fall besluta om
      avskedande, är nämnden också behörig att
      besluta om avstängning.
       Personkretsen har i förhållande till vad
      som gäller enligt den gamla lagen
      begränsats till att avse arbetstagare som
      anställs genom beslut av regeringen eller
      andra arbetstagare enligt vad regeringen
      föreskriver. Detta torde innebära att
      flertalet byråchefer och andra
      arbetstagare med motsvarande ställning
      inte kommer att omfattas av nämndens
      behörighet, eftersom de i regel inte
      tillsätts av regeringen.
       För att nämnden skall vara behörig att
      pröva frågan om t.ex. avskedande av en
      arbetstagare krävs att arbetstagaren har
      en anställning som det vid
      prövningstillfället ankommer på
      regeringen att besluta om. Detta framgår
      i regel av myndigheternas instruktioner.
      Det är således inte tillräckligt att
      arbetstagaren enligt en äldre ordning
      tillsatts av regeringen.
       Enligt 15 § i den nya lagen om
      fullmaktsanställning beslutar ansvars-
      nämnden också i frågor om avskedande,
      avstängning och läkarundersökning när det
      gäller ordinarie domare och andra
      arbetstagare som regeringen bestämmer.
      Nämndens behörighet i fråga om
      fullmaktshavare regleras således i
      princip av nyssnämnda bestämmelse (jfr
      3 § lagen om fullmaktsanställning). När
      det gäller prövning av frågan om
      disciplinansvar och åtalsanmälan finns
      regler härom bara i denna paragraf i nya
      LOA, som också är tillämplig på den som
      är anställd med fullmakt.
      Verkställighet av beslut
      35 § Ett beslut om löneavdrag enligt 15 §
      får inte verkställas, förrän beslutet har
      prövats slutligt eller rätten till talan
      har förlorats.
      36 § Ett beslut om skiljande från
      anställningen enligt 33 § första stycket
      gäller omedelbart.
         Ett beslut om förflyttning enligt 33 §
      andra stycket får inte verkställas,
      förrän beslutet har prövats slutligt
      eller rätten till talan har förlorats.
      Beslutet får dock ges omedelbar verkan,
      om det finns synnerliga skäl för det.
      Rättegång
      37 §  Mål om tillämpningen av denna lag
      skall handläggas enligt lagen (1974:371)
      om rättegången i arbetstvister.
      38 § I en tvist om ett beslut enligt 31
      eller 36 § får domstolen för tiden fram
      till dess att det finns ett
      lagakraftägande avgörande bestämma att
      beslutet tills vidare inte skall gälla.
      39 § Om en arbetstagare vill söka ändring
      i ett beslut enligt 14 eller 33 §, skall
      han väcka talan inom tre veckor från den
      dag då han fick del av beslutet.
      40 § Talan av Riksdagens ombudsmän eller
      Justitiekanslern om ändring av ett beslut
      om disciplinansvar enligt 14 § eller
      avskedande enligt lagen (1982:80) om
      anställningsskydd skall väckas inom tre
      veckor från det att beslutet meddelades.
      41 § Talan om skadestånd enligt 28 eller
      29 § skall väckas inom tre månader från
      det att stridsåtgärden avslutades.
      35 § motsvarar närmast 17 kap. 1 § LOA.
       36 § första stycket motsvarar närmast 17
      kap. 3 § första stycket LOA.
       Andra stycket motsvarar 17 kap. 3 §
      andra stycket LOA.
       37 § motsvarar i sak 16 kap. 1 § LOA och
      har språkligt anpassats till 43 § första
      stycket första meningen LAS. Av
      bestämmelsen - och av lagen (1987:439) om
      inskränkning i rätten att överklaga -
      följer att en arbetstagare som är
      missnöjd med ett beslut eller en åtgärd
      inte får överklaga beslutet hos
      regeringen, en förvaltningsdomstol eller
      en förvaltningsmyndighet. I stället
      hänvisas arbetstagaren till att väcka
      talan enligt lagen om rättegången i ar-
      betstvister, dvs. i regel vid
      Arbetsdomstolen företrädd av sin
      organisation eller vid tingsrätt, om
      organisationen inte vill företräda honom
      eller om han är oorganiserad.
       38 § motsvaras närmast av 17 kap. 3 §
      LOA.
       39 § motsvaras delvis av 16 kap. 2 §
      LOA. Talan skall dock väckas inom tre
      veckor från det beslutet meddelades i
      stället för inom fyra veckor som för
      närvarande gäller (jfr
      förvaltningsprocesslagen /1971:291/ och
      förvaltningslagen /1986:223/).
       40 § motsvaras närmast av 16 kap. 3 §
      LOA och avser behörigheten för Riksdagens
      ombudsmän och Justitiekanslern att väcka
      talan om ändring av ett beslut om
      avskedande. Sådan talan skall också
      väckas inom tre veckor från det beslutet
      meddelades i stället för inom fyra veckor
      som för närvarande gäller.
       41 § motsvaras av 16 kap. 5 § första
      stycket LOA. Enligt paragrafen skall
      talan om skadestånd enligt 28 eller 29 §
      väckas senast tre månader efter det att
      stridsåtgärden avslutats. I fråga om
      andra beslut eller åtgärder än
      disciplinansvar eller skadestånd gäller
      inte någon frist för arbetstagarens rätt
      att väcka talan. Detta stämmer överens
      med de regler som gäller i dag.
       Någon motsvarighet till den nuvarande
      bestämmelsen i 16 kap. 6 § LOA om att
      rätten till talan är förlorad om talan
      inte väcks i tid, har inte ansetts
      behövlig.
       Dispositionen av 35-41 §§ har i huvudsak
      gjorts i enlighet med Lagrådets förslag.
      Tillämpningen av andra författningar
      42 §  Föreskrifterna i 2, 21 och 22 §§
      lagen (1976:580) om medbestämmande i
      arbetslivet skall inte tillämpas i
      anställningsförhållanden som avses i
      denna lag.
       Föreskrifterna i 11-14 §§ lagen om
      medbestämmande i arbetslivet skall inte
      tillämpas, när det gäller beslut om
      disciplinansvar enligt 14 §, åtalsanmälan
      enligt 22 § eller skiljande från arbets-
      uppgifter enligt 31 §.
       För arbetstagare som avses i 1 §  skall
      också föreskrifter i andra författningar
      än lagar tillämpas, även om
      föreskrifterna avviker från lagen
      (1982:80) om anställningsskydd.
       Första stycket motsvarar 2 kap. 5 §
      första stycket LOA. Någon ändring i sak
      avses inte. Av bestämmelsen framgår att
      2 § MBL inte skall tillämpas på
      anställningsförhållanden som avses i LOA.
      Enligt denna bestämmelse i MBL undantas
      verksamhet som är av ideell natur eller
      som har opinionsbildande ändamål från
      lagens tillämpningsområde, såvitt avser
      verksamhetens mål och inriktning (prop.
      1975/76:105 bil. 2 s. 150). Inte heller
      bestämmelserna om tystnadsplikt och
      förhandling om tystnadsplikt m.m. i 21
      och 22 §§ MBL skall gälla i fråga om ar-
      betstagare som omfattas av LOA (prop.
      1975/76:105 bil. 2 s. 185).
       Andra stycket motsvaras i sak närmast av
      2 kap. 5 § andra stycket LOA, som innebär
      att bestämmelserna om
      förhandlingsskyldighet i 11-14 §§ MBL
      inte skall tillämpas i fråga om vissa
      beslut enligt LOA. En nyhet - närmast av
      formell natur - är att det av lagtexten
      uttryckligen framgår att begränsningen av
      förhandlingsskyldigheten också skall
      gälla inför beslut om skiljande från
      arbetsuppgifter (jfr avsnitt 9.6). I
      övrigt gäller bestämmelsen beslut om
      disciplinansvar och åtalsanmälan.
       Tredje stycket motsvaras i sak närmast
      av 2 kap. 6 § LOA med anpassning till den
      ändring av tillämpningsområdet som gäller
      enligt 1 § i den nya lagen. Av
      bestämmelsen framgår att också
      föreskrifter i andra författningar än
      lagar skall tillämpas på LOA:s område
      även om de avviker från LAS. Som exempel
      på sådana författningar kan nämnas den
      nuvarande tidsbegränsningsförordningen
      (1991:1750).
       Bestämmelsen om riksdagsanställda i 2
      kap. 6 § andra meningen LOA har tagits in
      i 1 §.
       Lagrådets förslag till lydelse av första
      och andra styckena har följts.
      Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
      1. Denna lag träder i kraft den 1 juli
      1994, då lagen (1976:600) om offentlig
      anställning skall upphöra att gälla.
       I denna punkt anges på vanligt sätt
      ikraftträdandedagen samt att den
      nuvarande regleringen i LOA upphör att
      gälla genom den nya lagen.
      2. Om det i någon annan lag eller
      författning än kyrkolagen (1992:300)
      hänvisas till en föreskrift som har
      ersatts genom en föreskrift i denna lag,
      skall i stället den nya föreskriften
      tillämpas.
      Den nya lagen skall tillämpas i stället
      för de föreskrifter som lagen ersätter.
      Därför föreskrivs i punkt 2 att om det i
      någon annan lag eller författning
      hänvisas till en föreskrift som har
      ersatts genom en föreskrift i den nya
      lagen, skall i stället den nya
      föreskriften tillämpas.
       I punkten görs emellertid undantag för
      hänvisningar i kyrkolagen (1992:300), där
      hänvisningar till nuvarande LOA tills
      vidare skall gälla.
       I kyrkolagen finns föreskrifter om
      biskops- och prästtjänster i Svenska
      kyrkan.
       Enligt punkt 9 i övergångsbestämmelserna
      till regeringsformen kan grundläggande
      föreskrifter om sådana prästtjänster  och
      om biskopar bara meddelas efter yttrande
      av kyrkomötet.
       De föreskrifter i nya LOA som också bör
      föras in i kyrkolagen kan alltså beslutas
      först efter yttrande av kyrkomötet.
      Därför skall hänvisningar i 35 kap.
      kyrkolagen fortfarande avse nuvarande LOA
      och inte den nya LOA.
      3. I fråga om konstitutorial som har
      meddelats före ikraftträdandet skall
      äldre föreskrifter tillämpas.
       Punkten 3 motsvarar punkt 8 i
      övergångsbestämmelserna till nuvarande
      LOA. Eftersom det fortfarande finns
      arbetstagare som är anställda med
      konstitutorial, bör bestämmelsen finnas
      kvar övergångsvis.
      4. I fråga om anställnings- eller
      arbetsvillkor för sådana arbetstagare som
      omfattas av denna lag får regeringen
      eller den myndighet som regeringen
      bestämmer tills vidare i författning
      meddela föreskrifter även om villkoret
      kan regleras i avtal. Detta gäller dock
      bara föreskrifter som inte strider mot
      kollektivavtal.
       Denna punkt motsvarar punkt 6 i
      övergångsbestämmelserna till LOA. Det
      finns fortfarande författningar som
      reglerar frågor som hör till det
      avtalsbara området. Som exempel kan
      nämnas tjänstledighetsförordningen
      (1984:111) och utlandsreseförordningen
      (1991:1754) samt en del av föreskrifterna
      i anställningsförordningen (1965:601). I
      avvaktan på regler i kollektivavtal bör
      bestämmelserna i punkt 4 finnas kvar.
      5. Om det i en författning som inte har
      beslutats av eller med riksdagen har
      meddelats föreskrifter i fråga om
      anställnings- eller arbetsvillkor för
      sådana arbetstagare som omfattas av denna
      lag, skall föreskrifterna upphöra att
      gälla om villkoret regleras genom
      kollektivavtal.
       Bestämmelserna i 5 motsvaras av punkt 7
      i övergångsbestämmelserna till LOA och
      har nära samband med den föregående
      punkten.
      6. I mål eller ärenden som har påbörjats
      eller avser omständigheter som inträffat
      före ikraftträdandet skall äldre
      föreskrifter tillämpas.
       Bestämmelsen i punkt 6 ger uttryck för
      den vanliga principen att äldre
      bestämmelser, dvs. i detta fall nuvarande
      LOA och anställningsförordningen, skall
      tillämpas om handläggningen av ett ärende
      har påbörjats eller avser omständigheter
      som har inträffat före ikraftträdandet.
      15.2 Lagen om fullmaktsanställning
      Lagens tillämpningsområde
      1 §  Denna lag innehåller föreskrifter om
      sådana arbetstagare hos myndigheter under
      regeringen som är anställda med fullmakt.
       Om någon föreskrift i denna lag avviker
      från lagen (1994:000) om offentlig
      anställning, skall den föreskriften
      gälla.
      Iden nya LOA finns föreskrifter bl.a. om
      arbetstagare med fullmakt som är
      anställda hos myndigheterna under
      regeringen. I fullmaktsanställningslagen
      finns kompletterande föreskrifter om
      sådana arbetstagare hos dessa myndigheter
      som är anställda med fullmakt.
       Förutom LOA gäller MBL och formellt även
      LAS för fullmaktsanställda. På grund av
      reglerna i 4 § är LAS giltighet mycket
      starkt begränsad. På grund av
      bestämmelserna i 12 § är även MBL:s gil-
      tighet begränsad.
       Av andra stycket framgår att lagen är en
      speciallag i förhållande till nya LOA.
      Det innebär att reglerna i lagen skall
      tillämpas i stället för reglerna i nya
      LOA, om samma sak regleras i båda
      lagarna.
      2 §  Lagen gäller inte biskopar eller
      präster som avses i kyrkolagen
      (1992:300).
       När det gäller innehållet i denna
      paragraf hänvisas till avsnitt 6.
      Anställning med fullmakt
      3 § En ordinarie domare skall anställas
      med fullmakt. Regeringen bestämmer vilka
      domaranställningar som skall vara ordi-
      narie.
       Regeringen bestämmer vilka arbetstagare
      i övrigt som skall anställas med
      fullmakt.
       Paragrafen motsvarar 4 kap. 6 § första
      stycket LOA. Någon ändring i sak avses
      inte. En ordinarie domare skall enligt
      första stycket alltid anställas med
      fullmakt. Vilka domare som skall an-
      ställas som ordinarie skall liksom för
      närvarande bestämmas av regeringen.
       Regeringen skall enligt andra stycket
      bestämma vilka anställningar som i övrigt
      skall anställas med fullmakt. Självfallet
      gäller det enbart i fråga om arbetstagare
      hos myndigheterna under regeringen.
      Anställningens upphörande
      4 § En arbetstagare får skiljas från
      anställningen bara med stöd av före-
      skrifterna i denna lag.
       Paragrafen motsvarar 7 kap. 1 § LOA.
      Någon ändring i sak avses inte.En arbets-
      tagare som är anställd med fullmakt får
      således skiljas från anställningen endast
      med stöd av någon regel i denna lag.
       Med skiljande från anställningen avses
      liksom enligt nuvarande bestämmelser
      enbart tvångsentlediganden. En
      fullmaktsanställd får således skiljas
      från sin anställning på grund av ålder
      (5 §), sjukdom (6 §) eller genom
      avskedande (7 §) eller förflyttning
      (8 §). Han eller hon kan också skiljas
      från sina arbetsuppgifter (9 §).
      Avgångsskyldighet på grund av ålder
      5 § En arbetstagare är skyldig att avgå
      från anställningen vid den ålder som
      anges i författningar eller kollektivav-
      tal om statlig pension.
       Paragrafen motsvaras i sak av 7 kap. 3 §
      LOA.
       På grund av den lagstiftningsteknik som
      har valts med regleringen i 5 § måste
      lagen innehålla antingen en regel om av-
      gångsskyldighet för fullmaktsanställda
      eller en regel som hänvisar till 33 §
      LAS.
       I nya LOA finns inga bestämmelser om
      avgångsskyldighet vid uppnådd
      pensionsålder utan bestämmelserna i LAS
      om avgång med pension skall tillämpas i
      stället (avsnitt 9.7).
       Bestämmelserna om ordinarie domare i 11
      kap. 5 § regeringsformen talar för en
      regel som direkt stadgar
      avgångsskyldighet, särskilt mot bakgrund
      av att en ordinarie domare skall ha rätt
      att begära domstolsprövning av ett beslut
      om avgångsskyldighet. I förordningen
      (DVFS 1991:26 A 72) om möjlighet för
      ordinarie domare att kvarstå i
      anställning efter pensionsåldern
      föreskrivs vidare att en ordinarie domare
      har rätt att kvarstå i anställningen två
      år efter det att domaren har uppnått pen-
      sionsåldern enligt pensionsavtalet. Det
      är mot denna bakgrund som det har införts
      en särskild regel om avgångsskyldighet på
      grund av ålder för fullmaktshavarna.
       Eftersom pensionsåldern för ordinarie
      domare anges dels i kollektivavtal, dels
      i författningar har lagtexten
      kompletterats med en hänvisning även till
      författningsreglering.
       I 7 kap. 3 § LOA föreskrivs
      avgångsskyldighet vid "ålder som anges i
      avtal om statlig pension eller
      motsvarande avtal". Med "motsvarande
      avtal" avses kollektivavtal om pension
      för försäkringskasseanställda (prop.
      1975/76:105 bil. 2 s. 254). Enligt
      LOA-utredningen finns det inga
      försäkringskasseanställda som har
      fullmakt, varför det inte behövs någon
      hänvisning till "motsvarande avtal".
       Med avtal avses kollektivavtal (jfr
      t.ex. prop. 1965:60 s. 202 ff.). Lag-
      texten har justerats med anledning härav.
      Anställningens upphörande på grund av
      sjukdom
      6 § En arbetstagare får entledigas innan
      han har uppnått den ålder som avses i 5
      §,
       1. om han på grund av förlust av eller
      nedsättning i arbetsförmågan är för
      framtiden oförmögen att fullgöra sina
      arbetsuppgifter tillfredsställande, eller
       2. om han på grund av nedsatt
      arbetsförmåga under två år i följd inte
      har tjänstgjort annat än försöksvis under
      kortare tid och det är dels sannolikt att
      han inte kan återinträda i arbete inom
      ytterligare ett år, dels ovisst hur
      arbetsförmågan därefter kommer att
      utveckla sig.
       Första stycket gäller inte om
      arbetstagaren kan förflyttas enligt 8 §.
       Första stycket motsvarar 7 kap. 4 § LOA.
      Någon ändring i sak avses inte.
       Andra stycket motsvarar i sak 7 kap. 6 §
      LOA. Om en arbetstagare kan utföra andra
      arbetsuppgifter inom ramen för sin
      anställning, föreligger ingen
      avgångsskyldighet. Någon omplacering till
      arbetsuppgifter utanför anställningen så
      att arbetstagaren får en ny anställning
      kan inte genomföras mot en fullmakts-
      anställds vilja. Det blir i så fall fråga
      om en förflyttning enligt 8 §. De nya
      bestämmelserna omfattar därför inte
      omplacering.
       Lagrådets förslag till lydelse av
      paragrafen har följts.
      Avskedande
      7 § En arbetstagare får avskedas enligt
      föreskrifter i lagen (1982:80) om
      anställningsskydd. I fråga om ordinarie
      domare tillämpas dock regeringsformens
      föreskrifter om vilka omständigheter som
      får läggas till grund för åtgärden.
       Paragrafen ersätter bestämmelserna om
      avskedande i 11 kap. LOA. Inga sakliga
      ändringar åsyftas.
       Hänvisningen till LAS innebär att ett
      ärende om avskedande skall handläggas
      helt enligt de regler som finns i LAS,
      dvs. regler om överläggning, frister,
      skadestånd m.m. som närmare framgår av
      den allmänna motiveringen i avsnitt 11.
       Med hänvisningen till regeringsformen
      avses bestämmelserna i 11 kap. 5 § 1
      första stycket.
      Förflyttning
      8 § En arbetstagare får förflyttas till
      en annan statlig anställning med
      fullmakt. En förflyttning till en
      anställning hos en annan myndighet får
      bara ske om arbetsuppgifterna är lik-
      artade eller om arbetstagaren med hänsyn
      till sin utbildning är lämpad för
      anställningen.
       I fråga om ordinarie domare skall dock
      tillämpas vad som sägs om förflyttning i
      regeringsformen.
       Paragrafen motsvarar 7 kap. 8 § LOA. De
      förändringar som har gjorts motiveras i
      avsnitt 9.5.
       Med hänvisningen i andra stycket till
      regeringsformen avses bestämmelserna i 11
      kap. 5 § tredje stycket om att en
      ordinarie domare, om det påkallas av
      organisatoriska skäl, får förflyttas till
      en annan jämställd domartjänst.
      Skiljande från arbetsuppgifter
      9 § En arbetstagare vid polisväsendet,
      utrikesförvaltningen, Försvarsmakten,
      Fortifikationsverket, Försvarets
      materielverk, Värnpliktsverket,
      Militärhögskolan eller Försvarets
      radioanstalt får skiljas från sina
      arbetsuppgifter enligt 31 § lagen
      (1994:000) om offentlig anställning.
       Paragrafen motsvarar 7 kap. 7 § LOA.
      Någon ändring i sak avses inte.
       En fullmaktsanställd får enligt 4 §
      skiljas från anställningen endast med
      stöd av föreskrifterna i denna lag.
      Därför måste det också i
      fullmaktsanställningslagen finnas
      bestämmelser om skiljande från
      arbetsuppgifter.
      Avstängning och läkarundersökning
      Avstängning
      10 § En arbetstagare får avstängas från
      arbetet
       1. om ett förfarande inleds som syftar
      till att han skall avskedas,2. om en
      åtgärd vidtas för att åtal skall väckas
      mot honom för en gärning som kan antas
      medföra avskedande,
       3. om han inte fullgör sina arbetsupp-
      gifter tillfredsställande och detta beror
      på sjukdom eller något jämförligt
      förhållande, eller
       4. om han inte följer ett beslut om
      läkarundersökning enligt 11 §.
       Paragrafen motsvarar 13 kap. 1 och 2 §§
      LOA. En språklig omarbetning har gjorts.
      Någon ändring i sak avses inte.
       Reglerna om avstängning på grund av att
      avskedande kan bli aktuellt förs över
      utan ändring i sak. Anledningen är främst
      att det i 11 kap. 5 § andra stycket
      regeringsformen föreskrivs att en ordi-
      narie domare skall kunna påkalla domstols
      prövning av ett beslut om avstängning.
      Därför behövs en uttrycklig reglering av
      möjligheterna till avstängning när det
      gäller ordinarie domare och andra full-
      maktsanställda.
      Läkarundersökning
      11 § Om en arbetstagare inte fullgör sina
      arbetsuppgifter tillfredsställande och
      det är sannolikt att den bristande ar-
      betsförmågan beror på sjukdom eller något
      jämförligt förhållande, får beslutas att
      arbetstagaren skall undersökas av en
      läkare som anvisas honom.
       Paragrafen motsvarar 13 kap. 2 § andra
      stycket LOA. Den språkliga omarbetning
      som har gjorts är inte avsedd att
      innebära någon ändring i sak.
      Förhandlingsskyldighet
      12 § Föreskrifterna om
      förhandlingsskyldighet i 11-14 §§ lagen
      (1976:580) om medbestämmande i
      arbetslivet skall inte tillämpas, när det
      gäller beslut om avstängning enligt 10 §
      eller läkarundersökning enligt 11 §.
       Om det meddelas beslut om avstängning
      och arbetstagaren är fackligt organise-
      rad, skall myndigheten genast underrätta
      den lokala arbetstagarorganisation som
      arbetstagaren tillhör om beslutet.
       Första stycket motsvarar i sak 2 kap.
      5 § andra stycket LOA, såvitt avser
      avstängning och läkarundersökning.
       Andra stycket motsvarar 14 kap. 7 §
      andra stycket LOA. Någon ändring i sak
      avses inte.
      Skadestånd
      13 § Om en myndighet i ett ärende om
      avstängning eller läkarundersökning
      bryter mot någon föreskrift i denna lag
      om handläggningen av ett sådant ärende
      eller mot föreskrifter om beslutande
      organ eller om omröstning, skall
      föreskrifterna om skadestånd i 38, 41 och
      42 §§ lagen (1982:80) om anställnings-
      skydd tillämpas.     I fråga om
      avvikelser i kollektivavtal från vad som
      sägs i 41 § lagen om anställningsskydd
      tillämpas 2 § tredje stycket samma lag.
       Paragrafen motsvaras i sak av 16 kap.
      7 § LOA.
      Ordinarie domares tjänstgöringsskyldighet
      14 § En ordinarie domare är skyldig att
      utföra arbetsuppgifterna i en motsvarande
      eller högre anställning som domare vid
      den domstol där han är anställd.
       En ordinarie domare är skyldig att
      tjänstgöra tillfälligt i en annan domstol
      vid sådan handläggning där flera lagfarna
      domare deltar. Tjänstgöringsskyldigheten
      gäller
       1. för en rådman i tingsrätt, som
      ledamot i en annan tingsrätt inom samma
      hovrättsområde,
       2. för en rådman i länsrätt, som ledamot
      i en tingsrätt eller en hovrätt,
       3. för ett kammarrättsråd, som ledamot i
      en hovrätt.
       Paragrafen motsvarar 5 kap. 1 § LOA. De
      ändringar som har gjorts är enbart
      språkliga.
      Statens ansvarsnämnd
      15 § Statens ansvarsnämnd beslutar i
      frågor om avskedande, avstängning och
      läkarundersökning när det gäller
      ordinarie domare samt andra arbetstagare
      som regeringen bestämmer.
       Första stycket gäller inte
      justitiekanslern, justitieråd eller
      regeringsråd.
       Paragrafen motsvarar i sak närmast 15
      kap. 4 § LOA.
       Paragrafen reglerar Statens
      ansvarsnämnds behörighet att besluta i
      frågor om avstängning och
      läkarundersökning enligt denna lag samt
      om avskedande enligt LAS.
      Verkställighet av beslut
      16 § Ett beslut om skiljande från
      anställningen på grund av ålder eller
      sjukdom enligt 5 eller 6 § eller om för-
      flyttning enligt 8 § får inte verk-
      ställas, förrän beslutet har prövats
      slutligt eller rätten till talan har för-
      lorats.
       Ett beslut om avstängning gäller
      omedelbart.
       Ett beslut om läkarundersökning enligt
      11 § får inte läggas till grund för en
      avstängning enligt 10 § 4, förrän be-
      slutet har prövats slutligt eller rätten
      till talan har förlorats.
       Paragrafen motsvarar 17 kap. 1 och 2 §§
      LOA. Någon ändring i sak avses inte.
        16-21 §§ har disponerats enligt
      Lagrådets förslag.
      Rättegång
      17 § Mål om tillämpningen av denna lag
      skall handläggas enligt lagen (1974:371)
      om rättegången i arbetstvister.
       Föreskrifter om handläggningen av mål om
      avskedande, avstängning eller läkarunder-
      sökning av justitieråd eller regeringsråd
      finns i regeringsformen.
       Första stycket motsvarar 16 kap. 1 §
      LOA. Av denna bestämmelse och av lagen
      (1987:439) om inskränkning i rätten att
      överklaga följer att beslut som fattas
      med stöd av fullmaktsanställningslagen
      inte får överklagas.
       Andra stycket innehåller en erinran om
      bestämmelserna i 12 kap. 8 §
      regeringsformen.
      18 § I en tvist om tillämpningen av 5 §
      får domstolen för tiden fram till dess
      att det finns ett lagakraftägande
      avgörande bestämma att anställningen
      skall upphöra, när arbetstagaren har
      uppnått den ålder då han enligt nämnda
      paragraf är skyldig att avgå.
       I en tvist om ett avstängningsbeslut får
      domstolen för tiden fram till dess att
      det finns ett lagakraftägande avgörande
      bestämma att beslutet tills vidare inte
      skall gälla.
       Paragrafen motsvaras av 17 kap. 3 § LOA.
      Någon ändring i sak avses inte.
      19 § När Högsta domstolen i enlighet med
      regeringsformen eller någon annan lag
      prövar frågor om skiljande från anställ-
      ningen, avstängning eller
      läkarundersökning, skall handläggningen
      ske på det sätt som föreskrivs för
      tvistemål. Vid omröstning skall
      föreskrifterna i 29 kap. rättegångsbalken
      tillämpas.
       Paragrafen motsvarar 15 kap. 5 och 7 §§
      LOA i tillämpliga delar. Någon ändring i
      sak avses inte.
      20 § Om en arbetstagare vill söka ändring
      i ett beslut om skiljande från
      anställningen på grund av ålder eller
      sjukdom enligt 5 eller 6 §, förflyttning
      enligt 8 § eller läkarundersökning enligt
      11 §, skall han väcka talan inom tre
      veckor från den dag han fick del av
      beslutet.
       Paragrafen motsvarar 16 kap. 2 § LOA.
      Talefristen har även här ändrats till tre
      veckor (jfr författningskommentaren till
      39 § LOA).
       Om talan inte väcks inom den föreskrivna
      tiden, är rätten till talan förlorad.
       Liksom enligt LOA är rätten till talan
      inte inskränkt till viss tid när det
      gäller avstängning eller skiljande från
      arbetsuppgifter.
      21 § Talan av Riksdagens ombudsmän eller
      Justitiekanslern om ändring av ett beslut
      om avskedande eller avstängning enligt
      10 § 1 eller 2 skall väckas inom tre
      veckor från det att beslutet meddelades.
       Paragrafen motsvarar 16 kap. 3 § LOA.
       Enligt sina instruktioner är Riksdagens
      ombudsmän och Justitiekanslern behöriga
      att väcka talan om ändring av beslut om
      avstängning och avskedande i vissa fall.
      I denna paragraf anges att en sådan talan
      skall väckas inom tre veckor från det
      beslutet meddelades. Talefristen har
      således även här ändrats till tre veckor.
      Om talan inte väcks inom denna tid, är
      rätten till talan förlorad.
      Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
        1. Denna lag träder i kraft den 1 juli
      1994.
        2. Om det i denna lag eller någon annan
      författning hänvisas till en föreskrift
      som har ersatts genom en föreskrift i
      denna lag, skall i stället den nya
      föreskriften tillämpas.
        3. I mål eller ärenden som har
      påbörjats eller avser omständigheter som
      inträffat före ikraftträdandet skall
      lagen (1976:600) om offentlig anställning
      tillämpas.
      15.3 Ändringar i andra lagar
      Lagen om ändring i lagen (1974:371) om
      rättegången i arbetstvister
      2 §
      Paragrafens andra stycke har anpassats
      till förslagen om tillämpningsområdet för
      nya LOA och vad som skall avses med
      statlig anställning. Vidare har en
      anpassning gjorts till förslagen om att
      slopa tjänstebegreppet. I övrigt har
      hänvisningen till 5 kap. LOA ersatts med
      en hänvisning till fullmaktsanställnings-
      lagen.
      Lagen om ändring i polislagen (1984:387)
      7 a §
      Regeln förs över utan ändring i sak från
      7 kap. 8 § första stycket tredje och
      fjärde meningarna och andra stycket LOA.
      I avsnitt 9.5 anges skälen för att regeln
      bör finnas i polislagen och inte i LOA.
      Övriga lagar
      Övriga lagförslag avser endast
      konsekvensändringar. Några ändringar i
      sak avses inte. De kommenteras därför
      inte särskilt.
      16  Hemställan
      Med hänvisning till vad jag nu har anfört
      hemställer jag att regeringen föreslår
      riksdagen att anta förslagen till
       1. lag om offentlig anställning,
       2. lag om fullmaktsanställning,
       3. lag om ändring i högskolelagen
      (1992:1434),
       4. lag om ändring i lagen (1989:225) om
      ersättning till smittbärare,
       5. lag om ändring i lagen (1988:1385) om
      Sveriges riksbank,
       6. lag om ändring i arbetsrättsliga
      beredskapslagen (1987:1262),
       7. lag om ändring i lagen (1986:765) med
      instruktion för Riksdagens ombudsmän,
       8. lag om ändring i polislagen
      (1984:387),
       9. lag om ändring i lagen (1983:1061)
      med instruktion för Riksdagens
      förvaltningskontor,
       10. lag om ändring i sekretesslagen
      (1980:100),
       11. lag om ändring i lagen (RFS 1980:4)
      om beslutande organ i frågor om
      disciplinansvar m.m. beträffande
      arbetstagare hos riksdagen och dess
      myndigheter,
       12. lag om ändring i lagen (1974:371) om
      rättegången i arbetstvister samt
       13. lag om ändring i lagen (1965:61) om
      behörighet att utöva veterinäryrket m.m.
      17 Beslut
      Regeringen ansluter sig till
      föredragandens överväganden och beslutar
      att genom proposition föreslå riksdagen
      att anta de förslag som föredraganden
      lagt fram.
                                                          15
Innehåll
      Proposition om ändrad lagstiftning för
      statsanställda m.fl                     1
      Propositionens huvudsakliga innehåll    1
      Propositionens lagförslag........       3
      1. lag om offentlig anställning..       3
      2. lag om fullmaktsanställning...      11
      3. lag om ändring i högskolelagen
      (1992:1434)......................
      15
      4. lag om ändring i lagen (1989:225) om
      ersättning till
      smittbärare......................      16
      5. lag om ändring i lagen (1988:1385) om
      Sveriges riksbank
      17
      6. lag om ändring i arbetsrättsliga
      beredskapslagen
      (1987:1262)......................      18
      7. lag om ändring i lagen (1986:765) med
      instruktion för
      Riksdagens ombudsmän.............      19
      8. lag om ändring i polislagen (1984:387)
      20
      9. lag om ändring i lagen (1983:1061) med
      instruktion för
      Riksdagens förvaltningskontor....      21
      10. lag om ändring i sekretesslagen
      (1980:100).......................
      23
      11. lag om ändring i lagen (RFS 1980:4)
      om beslutande organ i
      frågor om disciplinansvar m.m.
      beträffande arbetstagare hos
      riksdagen och dess myndigheter...      24
      12. lag om ändring i lagen (1974:371) om
      rättegången i
      arbetstvister....................      25
      13. lag om ändring i lagen (1965:61) om
      behörighet att utöva
      veterinäryrket m.m...............      26
      Utdrag ur protokoll vid
      regeringssammanträde
      den 9 december 1993..................  27
      1   Inledning........................  27
      2   Allmänna utgångspunkter......      29
      2.1 Förutsättningar för offentlig
      förvaltning..........................  29
        2.2   Utvecklingen inom
      statsförvaltningen...................  30
        2.3   Den framtida regleringen.....  31
      3   Tillämpningsområdet för den nya lagen
      om offentlig
        anställning........................  33
      4   Anställningsfrågor...............  38
        4.1   Institutet tjänst............  38
        4.2   Institutet vikariat..........  40
        4.3 ..Information om lediga
      anställningar........................  41
        4.4   Anställningsmyndighet,
      behörighetsvillkor
            och befordringsgrunder.....      43
        4.5   Förening av anställningar m.m. 45
      5   Arbetstagare i verksledande eller
      därmed jämförlig
        ställning......................      47
      6 Anställda med fullmakt.............  49
      7   Bisysslor m.m....................
      55  8   .Arbetskonflikter................
      57
      9    Anställningens upphörande på annat
      sätt än genom
          avskedande, m.m..............      60
        9.1   Skiljande från anställningen   60
        9.2   Turordning vid uppsägning på
      grund av
            arbetsbrist ...............      62
        9.3   Företrädesrätt till återanstäl-
      lning....................................
      64
        9.4   Skriftlighetskrav vid
      uppsägningar m.m.........................
      67
        9.5   Förflyttning.................  68
        9.6   Skiljande från arbetsuppgifter
      (försättande i
            disponibilitet)............      70
        9.7   Avgångsskyldighet på grund av
      ålderspension............................
      71
        9.8   Avgångsskyldighet på grund av
      sjukdom..............................  72
        9.9   Avstängning och läkarundersökning
      på grund av
            sjukdom....................      76
      10  Disciplinansvar m.m..........      82
        10.1 Disciplinansvar...........      82
        10.2 Disciplinansvar utanför den
      aktuella
            anställningen..............      87
        10.3  Skyldigheten att anmäla brott
              till åtal....................  87
      11  Avskedande m.m...................  90
        11.1  Bestämmelser om avskedande...  90
        11.2  Behörigheten för Statens
      ansvarsnämnd ............................
      95
        11.3  Bestämmelser om avstängning vid
              uppsägning
            eller avskedande...........      97
        11.4  Uppskov med beslut när brott
      utgör grunden för
            uppsägning eller avskedande      99
        11.5  Allmänt skadestånd för
      bedömningsfel, m.m.......................
      100
        11.6  Rätten till normerat skadestånd .
      101
        11.7  Handläggningen av frågor om
      avskedande av
            poliser och ordinarie domare.   102
      12  Periodiska hälsoundersökningar i
      vissa offentliga
        anställningar..................     105
        12.1  Behovet av att lagreglera frågan
                                               om
                                               periodiska
            hälsoundersökningar i vissa
            offentliga anställningar        105
        12.2  Vilka arbetstagare skall omfattas
      av de nya
           lagreglerna?................     113
        12.3  Resultatet av en
      hälsoundersökning.................... 115
        12.4  Den lagtekniska lösningen.... 116
      13  Administrativa och ekonomiska
      konsekvenser av
        förslagen.......................... 117
      14  Upprättade lagförslag............ 118
      15  Författningskommentarer.......... 118
        15.1  Lagen om offentlig anställning118
        15.2  Lagen om fullmaktsanställning 138
        15.3  Ändringar i andra lagar...... 146
      16  Hemställan....................... 146
      17  Beslut.......................     147
                                                         200
      Bilaga 1 Sammanfattning av delbetänkandet
      Periodiska
      hälsoundersökningar i vissa statliga,
      kommunala och
      landstingskommunala anställningar (SOU
      1991:29)............................. 148
      Bilaga 2 Lagförslaget i delbetänkandet
      Periodiska
      hälsoundersökningar i vissa statliga,
      kommunala och
      landstingskommunala anställningar (SOU
      1991:29).............................149
      Bilaga 3 Förteckning över de
      remissinstanser som har yttrat
      sig över delbetänkandet Periodiska
      hälsoundersökningar
      i vissa statliga, kommunala och
      landstingskommunala anställningar (SOU
      1991:29)............................. 150
      Bilaga 4 Sammanfattning av
      LOA-utredningens
      huvudbetänkande Enklare regler för
      statsanställda
      (SOU 1992:60)........................ 151
      Bilaga 5 En del av lagförslagen i
      LOA-utredningens
      huvudbetänkande Enklare regler för
      statsanställda
      (SOU 1992:60)........................ 156
      Bilaga 6 Förteckning över de
      remissinstanser som har yttrat
      sig över huvudbetänkandet Enklare regler
      för statsanställda
      (SOU 1992:60) ...................     169
      Bilaga 7 Till Lagrådet remitterade
      lagförslag:
      1 Förslaget till lag om offentlig
      anställning.......................... 170
      2 Förslaget till lag om
      fullmaktsanställning................. 177
      3 Förslaget till lag om ändring i lagen
      (1974:371) om
      rättegången i arbetstvister.......... 181
      4 Förslaget till lag om ändring i
      polislagen (1984:387)................ 182
      Bilaga 8 Lagrådets yttrande......
      183
      Bilaga 9 Översikt över hur reglerna i
      nuvarande LOA föreslås
      bli behandlade...................
      193
      Bilaga 10  Närmaste motsvarighet i
      nuvarande LOA till
      bestämmelserna i nya LOA............. 198
                                                         201