Post 6796 av 7186 träffar
Propositionsnummer ·
1994/95:130 ·
Avtal om avräkning (nettning) vid handel med finansiella instrument och valuta
Ansvarig myndighet: Finansdepartementet
Dokument: Prop. 130
Prop.
1994/95:130 Regeringens proposition
1994/95:130
Avtal om avräkning (nettning) vid handel med
finansiella instrument och valuta
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 12 januari 1995
Mona Sahlin
Göran Persson
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Vid handeln med finansiella instrument och valuta på de finansiella marknaderna
är det vanligt att avtal träffas mellan parterna om avräkning (nettning) av
ömsesidiga förpliktelser att leverera och att betala. Avräkningen kan närmast
beskrivas som ett kvittningsförfarande som utöver betalningsförpliktelser även
omfattar skyldighet att leverera finansiella instrument eller valuta. Genom
avräkningen kan den faktiska utväxlingen av prestationer - finansiella
instrument, valuta och betalningar - minskas avsevärt.
Avtal om avräkning innehåller ofta en överenskommelse om att en slutavräkning
skall ske för det fall en av parterna går i konkurs eller vid förfaranden som, i
likhet med det svenska institutet offentligt ackord, syftar till en ekonomisk
uppgörelse utan konkurs mellan en gäldenär som är på obestånd och hans
borgenärer. I propositionen föreslås att bestämmelser införs för att säkerställa
att ett villkor om slutavräkning kan göras gällande vid konkurs eller offentligt
ackord i Sverige.
Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut...................3
2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980)
om handel med finansiella instrument..........4
3 Ärendet och dess beredning....................5
4 Avtal om avräkning (nettning).................6
5 Ikraftträdande m.m...........................20
6 Författningskommentar........................21
Bilaga 1 Sammanfattning av Clearingutredningens
betänkande i aktuella delar...........25
Bilaga 2 Utredningens lagförslag...............28
Bilaga 3 Sammanställning av remissyttrandena
över aktuell fråga....................29
Bilaga 4 Lagrådsremissens lagförslag...........40
Bilaga 5 Lagrådets yttrande....................41
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde
1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring
i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument[1]
dels att nuvarande 5 kap. och 6 kap. skall betecknas 6 kap. respektive 7 kap.,
dels att det i lagen skall föras in ett nytt kapitel, 5 kap., av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
5 kap. Avtal om avräkning
1 §
Har två parter, vid
handel med finansiella
instrument, med andra
liknande rättigheter
eller åtaganden eller med
valuta, träffat ett avtal
om att de förpliktelser
som uppkommer vid han-
deln dem emellan skall
avräknas mot varandra,
och innehåller avtalet
ett villkor som innebär
att en slutavräkning
skall ske av samtliga
utestående förpliktelser
för det fall en av
parterna försätts i
konkurs, gäller villkoret
mot konkursboet och mot
borgenärerna i konkursen.
Innehåller ett avtal
enligt första stycket ett
villkor som innebär att
en slutavräkning skall
ske av samtliga ute-
stående förpliktelser för
det fall förhandling om
offentligt ackord
beslutas för en av
parterna, gäller
villkoret mot de
borgenärer vars
fordringar skulle
omfattas av det
offentliga ackordet.
Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.
**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1992:558.
3 Ärendet och dess beredning
I januari 1992 förordnades med stöd av regeringens bemyndigande justitierådet
Johan Munck som särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av clearing
samt betalning och leverans på värdepappersmarknaden. Experter från
värdepappersmarknaden biträdde utredningen som antog namnet Clearingutredningen
(Fi 91:10). I utredningens uppdrag ingick bl.a. att göra en översyn av gällande
regler för clearing och avveckling. Översynen omfattade vidare aktiekontolagens
regler för kontoföring av aktier och andra fondpapper.
Clearingutredningen överlämnade i januari 1994 betänkandet Konto, clearing och
avveckling (SOU 1993:114). Betänkandet har remissbehandlats. Utredningens
förslag till utvidgning av möjligheterna att registrera finansiella instrument
enligt aktiekontolagen (1989:827) har redan lett till lagstiftning (prop.
1993/94:232, bet. 1993/94:LU37, rskr. 1993/94:352, SFS 1994:505).
I detta ärende behandlas utredningens förslag till reglering av hållbarheten av
avtal om avräkning (nettning) vid konkurs.
En sammanfattning av utredningens betänkande i den del som nu behandlas finns i
bilaga 1. Utredningens lagförslag i denna del finns i bilaga 2 och en
sammanställning av remissyttrandena över den aktuella frågan i bilaga 3.
Lagrådet
Regeringen beslutade den 1 december 1994 att inhämta Lagrådets yttrande över det
lagförslag som finns i bilaga 4.
Lagrådets yttrande finns i bilaga 5.
Lagrådet har framfört vissa synpunkter på lagtexten. Regeringen har väsentligen
följt Lagrådets förslag och synpunkter. De avvikelser som gjorts från Lagrådets
ändringsförslag tas upp i författningskommentaren.
4 Avtal om avräkning (nettning)
Regeringens förslag: Villkor i avtal om avräkning,
vid handel med finansiella instrument, med andra
liknande rättigheter eller åtaganden eller med
valuta, som innebär att en slutavräkning skall ske
av samtliga utestående förpliktelser för det fall
en av parterna försätts i konkurs skall gälla mot
konkursboet och mot borgenärerna i konkursen.
Innehåller avtalet även ett villkor om att slutav-
räkning skall ske av samtliga utestående förplik-
telser för det fall förhandling om offentligt
ackord beslutas för en av parterna, gäller vill-
koret mot de borgenärer vars fordringar skulle
omfattas av det offentliga ackordet.
En bestämmelse med den angivna innebörden tas in
i lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument.
Utredningens förslag: Utredningens förslag har i huvudsak samma syfte som
regeringens förslag, dvs. att säkra hållbarheten av avtal om nettning, men har
en något annorlunda utformning. Utredningen föreslår att det i lagen om börs-
och clearingverksamhet förs in en bestämmelse av innebörd att ett förbehåll i en
clearingöverenskommelse om att en clearingmedlems eller clearingorganisations
konkursbo inte skall få delta i fortsatt utjämning av förpliktelserna gäller mot
konkursboet. Detsamma skall gälla överenskommelser om nettning som träffas
mellan två parter utan medverkan av någon clearingorganisation.
Remissinstanserna: Majoriteten av remissinstanserna tillstyrker utredningens
förslag eller lämnar det utan erinran. Flera remissinstanser, bl.a. Riksbanken,
Riksgäldskontoret, Finansinspektionen, Bankstödsnämnden, Svenska Bankföreningen
och Svenska Fondhandlareföreningen, betonar betydelsen av att hållbarheten av
nettningsavtal vid konkurs säkerställs enligt svensk rätt. Den föreslagna
regelns placering i lagen om börs- och clearingverksamhet diskuteras av en del
remissinstanser, varvid lagen om handel med finansiella instrument, konkurslagen
och köplagen föreslås som alternativ. Riksbanken framför dessutom önskemål om
att den föreslagna lagtexten görs tydligare. SwedeSettle AB ifrågasätter om
tillräcklig grund finns för att lagstifta om nettning mellan två parter utan
medverkan av clearingorganisation. Enligt Uppsala universitet, Juridiska
fakultetsnämnden, skulle den föreslagna lagregleringen inte uppfylla sitt syfte,
dvs. hindra att en konkursförvaltare kan välja vilka affärer han vill fullfölja
och vilka han vill annullera.
Bakgrund:
Internationella förhållanden
På de finansiella marknaderna i Sverige och i andra länder handlas dagligen med
finansiella instrument och valutor för betydande belopp. Enbart i Sverige kan
den dagliga omsättningen uppgå till flera hundra miljarder kronor. De
dominerande marknaderna är valutamarknaden samt penning- och
obligationsmarknaden. Dessa affärer resulterar i förpliktelser, leverans- eller
betalningsförpliktelser, som skall avvecklas mellan parterna genom en utväxling
av prestationer. Det är därvid relativt vanligt att det sker en avräkning av
förpliktelserna mellan två parter (bilateral), men det kan även förekomma
avräkning mellan flera parter (multilateral). Denna avräkning kallas nettning,
eller netting som är det anglosaxiska uttrycket. Nettning av leverans- och
betalningsförpliktelserna utgör en mycket viktig funktion på en modern
finansiell marknad. Genom utnyttjandet av ett nettningsförfarande kan kraven på
utväxling av prestationer, t.ex. finansiella instrument eller valuta, minskas i
betydande omfattning. Om nettningen är juridiskt hållbar och parterna har
avtalat om hur uppkommande problem skall hanteras samt är väl medvetna om
innebörden av nettningen kan den i betydande omfattning minska riskerna vid
handeln på de finansiella marknaderna. Detta kommer i första hand de i handeln
deltagande aktörerna - främst svenska och utländska bankinstitut och
värdepappersföretag - till del. Men det har även en positiv inverkan på
stabiliteten i det finansiella systemet.
När bilateral eller multilateral nettning som grund har avtal eller kontrakt
mellan parterna eller mellan parterna och en clearingorganisation kan den kallas
nettning enligt avtal eller avtalsnettning (contractual netting). Genom
avtalsnettningen reduceras varje parts förpliktelser till ett mindre antal, i
vissa fall till en enda förpliktelse (nettoposition).
Nettning mellan två eller flera parter som här skall behandlas bör hållas isär
från den nettouträkning ett institut kan få göra av egna positioner vid be-
räkning av kapitalkrav för marknadsrisker enligt det förslag till nya regler
härom som regeringen nyligen lämnat till riksdagen (prop. 1994/95:50 Nya
kapitaltäckningsregler m.m.).
Avtal om nettning kan ha varierande innehåll. Två vanligt förekommande
avtalstyper är nettning genom novation och s.k. "close-out netting".
Vid nettning genom novation tillämpas den tekniken att varje ny affär mellan
parterna medför att det gamla avtalet ersätts med ett nytt avtal. Nettning genom
novation minskar bl.a. de operativa påfrestningarna och likviditetskraven samt
kan, om t.ex. en clearingorganisation träder in som motpart genom substitution,
påverka motpartsrisken. Avtal om nettning genom novation avseende derivat-
instrument i samma valuta och med samma avvecklingsdag accepteras vid beräkning
av kapitaltäckning för kreditrisker och kan därmed ge ett lägre kapitalkrav.
I bl.a. internationella standardavtal om nettning är det vanligt att man i en
eller annan form tar in en klausul som innebär att avtalsparts konkursbo inte
skall ha rätt att delta i nettningsförfarandet, dvs. att slutavräkning gentemot
konkursboet/konkursgäldenären skall ske per konkursdagen eller föregående dag.
Denna typ av klausul kallas "close-out"- överenskommelse (close-out agreement)
och nettningsavtal med en sådan klausul kallas internationellt för "close-out
netting". Innebörden av en sådan klausul kan närmast sägas vara en
överenskommelse om att slutavräkning skall äga rum. Enligt standardavtalen skall
ofta en slutavräkning ske även vid sådana förfaranden som syftar till en
ekonomisk uppgörelse utan konkurs mellan en gäldenär som har betalningssvårig-
heter och hans borgenärer (jfr offentligt ackord).
Utomlands har nettning varit föremål för ingående studier och diskussioner.
Arbetsgrupper tillsatta av centralbankerna i G 10-länderna har analyserat
nettning vid gränsöverskridande valutaaffärer och stora betalningar. I
rapporterna Report on Netting Schemes (Angell-rapporten) från februari 1989 och
Report of the Committee on Interbank Netting Schemes of the Central Banks of the
Group of Ten Countries (Lamfalussy-rapporten) från november 1990 analyseras och
diskuteras fördelarna och nackdelarna med nettning vid gränsöverskridande
valutaaffärer och stora betalningar. Lamfalussy-rapporten innehåller bl.a. för-
slag till "minimikrav", de s.k. Lamfalussy-kriterierna, för nettnings- och av-
vecklingssystem beträffande gränsöverskridande transaktioner i skilda valutor. I
en tredje rapport, Delivery Versus Payment in Securities Settlement Systems
(DVP-rapporten), diskuteras om de slutsatser och rekommendationer om nettning
som gjorts i de nyss nämnda rapporterna är tillämpliga vid nettning och
avveckling av värdepappersaffärer. I DVP-rapporten rekommenderas
Lamfalussy-kriterierna som lämplig utgångspunkt och referensram även för bedöm-
ningen av nettningsystem vid clearing och avveckling på värdepappersmarknaden.
Tillämpningen bör dock, enligt rapporten, inte vara absolut eller ovillkorlig,
eftersom de risker som aktualiseras i nettningssystem på värdepappersmarknaden
är delvis annorlunda än den typ av system Lamfalussy-kriterierna har utformats
för. Den privata sammanslutningen Trettio-gruppen har i en studie av
derivathandeln betonat vikten av att lagstiftare och övervakande myndigheter
förbättrar infrastrukturen för derivathandeln genom att bl.a. undanröja
oklarheter i regelsystemet och godta nettningsöverenskommelser (se rekommen-
dation 21 och 22 i Group of Thirty, Derivatives: Practise and Principles, juli
1993, Washington D.C.).
I den så kallade Baselöverenskommelsen år 1988 (the Basle Accord) antogs de
kapitalkrav som numera är internationellt accepterade för kapitaltäckningen hos
banker och andra kreditinstitut samt vissa värdepappersföretag. Dessa regler
innebär i korthet att instituten skall ha en viss kapitalbas i förhållande till
kreditrisken i placeringar och i åtaganden utanför balansräkningen. I
Baselöverenskommelsen godtogs endast en form av avtalsnettning, nämligen
bilateral nettning genom novation av svappar och liknande kontrakt i samma
valuta och med samma avvecklingsdag. För sådana kontrakt får
kapitaltäckningsbehovet räknas på nettobasis i stället för på bruttobasis.
Baselkommittén för banktillsyn har i juli 1994 antagit ett tillägg till
Baselöverenskommelsens regler om kapitaltäckning för kreditrisker. I detta
tillägg ingår bl.a. att bilateral avtalsnettning i större utsträckning skall
godtas vid beräkningen av kapitalkrav för kreditrisker. Lamfalussy-kriterierna
ligger till grund för kommitténs förslag. Kriterierna, som har karaktären av
minimikrav, är följande.
1. Nettningssystem skall ha en välgrundad legal bas under alla aktuella
jurisdiktioner.
2. Deltagarna i ett nettningssystem skall vara väl införstådda med effekten av
ett visst nettningssystem på var och en av de finansiella risker som påverkas av
nettningsprocessen.
3. Multilaterala nettningssystem skall ha klart definierade procedurer för
hanteringen av kredit- och likviditetsrisker, vilka anger hur ansvaret är
fördelat mellan den som tillhandahåller nettningssystemet och deltagarna. Dessa
procedurer skall också säkerställa att samtliga parter har både incitament och
kapacitet för att hantera och behärska varje risk de bär och att maximilimiter
finns för varje deltagares kreditexponering.
4. Multilaterala nettningssystem skall säkerställa att den dagliga avvecklingen
kan genomföras på utsatt tid även om nettningsdeltagaren med den största
nettoskuldpositionen inte kan fullfölja sina åtaganden.
5. Multilaterala nettningssystem skall ha objektiva och offentliggjorda krit-
erier för anslutning till systemet som medger tillgång utan diskriminering.
6. Nettningssystem skall säkerställa de tekniska systemens operativa tillför-
litlighet och tillgången till backup-faciliteter med kapacitet att klara av den
dagliga processen.
I tillägget anges följande riktlinjer för att bilateral nettning enligt avtal
skall godtas i kapitaltäckningshänseende. För det första skall överenskommelsen
mellan parterna om nettning föreskriva att, om en part går omkull, den andra
parten endast kan fordra eller avkrävas ett nettobelopp avseende gjorda affärer
enligt avtalet. Vidare skall det finnas stöd för att en genomförd nettning, för
det fall den ifrågasätts, kommer att godtas av domstolar i alla berörda juris-
diktioner. Det innebär att nettningen skall vara rättsligt hållbar i de länder
där parterna har sitt säte och för en filial även i det land där filialen är
etablerad. Nettningen skall vidare vara hållbar både enligt tillämplig lag för
den enskilda affären och enligt den lag som reglerar kontraktet eller avtalet om
nettning. Enligt tillägget åvilar det institutet som är underkastat
kapitaltäckningskrav att för den nationella tillsynsmyndigheten visa att dessa
förutsättningar är uppfyllda för att nettning skall kunna godtas. Det är den
nationella tillsynsmyndigheten som slutligt prövar om den bilaterala
avtalsnettningen kan tillåtas vid beräkningen av kapitaltäckningskraven. Vidare
föreskrivs i tillägget att det skall finnas rutiner för ändring av
nettningsavtalet för det fall ändringar görs i den lagstiftning som är relevant
för avtalet.
Uppfyller en avtalsnettning nu angivna krav får kapitaltäckningsbehovet, som
utgör ersättningskostnaderna för de affärer som omfattas av nettnings-
överenskommelsen, räknas på nettobasis jämte ett visst tillägg (add-on). Enligt
en beräkning i tillägget innebär ett godtagande av nettningen en minskning av
kapitaltäckningskraven med 25-40 % för de affärer som omfattas av nettningen.
Det bör även påpekas att kommittén anser att nettningsöverenskommelser som
innehåller s.k. "walkaway"-klausuler inte skall godtas i dessa sammanhang. En
sådan klausul innebär att - om en part fallerar - den andra parten endast
behöver betala ett begränsat belopp eller inget belopp alls även om den
fallerande parten eller konkursboet har ett nettokrav på den andra parten.
I linje med tillägget till Baselöverenskommelsen har inom EU lagts fram ett
direktivförslag om att bilateral avtalsnettning i större utsträckning skall
godtas vid kapitaltäckning för kreditrisker. I direktivförslaget - COM (94) 105
- föreslås vissa ändringar av direktivet 89/647/EEG om kapitaltäckningsgrad för
kreditinstitut. Syftet med förslaget är att kreditinstitut inom EU inte skall
komma i sämre ställning än konkurrenter med säte utanför unionen och således att
flera former av bilateral avtalsnettning, särskilt "close-out netting", skall
kunna godkännas av tillsynsmyndigheterna med lägre kapitalkrav som följd för
instituten i fråga. Enligt direktivförslaget skall medlemsländerna senast den 31
december 1994 ha vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppfylla direktivets krav.
Det troliga är dock att direktivförslaget kommer att antas först under våren
1995. Här kan nämnas att kapitaltäckningsreglerna i direktivet om kapital-
täckningsgrad genom bestämmelser i direktivet om kapitalkrav för värde-
pappersbolag och kreditinstitut (93/6/EEG) gjorts tillämpliga även på
värdepappersföretag.
Det är särskilt två problem som brukar lyftas fram när riskerna med nettning
har diskuterats. Det första problemet är hur hållbar en överenskommelse om
nettning är om en deltagare går i konkurs och vilka konsekvenser konkursen i så
fall får för de andra deltagarna och för de affärer som är föremål för avtalet
om nettning. Kan en konkursförvaltare fritt välja (s.k. cherry-picking) vilka
affärer han vill fullfölja eller avstå ifrån? Hur påverkas framtida utfallande
förpliktelser som omfattas av avtalet om nettning, t.ex. termins- och
optionsaffärer? Baselkommitténs regler ställer, liksom EU:s direktivförslag,
krav på att tillsynsmyndigheterna skall godkänna avtalen om nettning för att
nettningen skall resultera i lägre kapitalkrav för instituten. För att uppfylla
tillsynsmyndigheternas krav skall avtalet bedömas vara juridiskt hållbart. Det
skall således inte råda någon osäkerhet om vilka transaktioner som kan
genomföras. Ett vanligt önskemål eller krav från aktörerna på marknaden för
ingående av avtal om nettning är att regelsystemet skall möjliggöra att en
slutavräkning kan ske som inkluderar samtliga avtal som träffats före konkursen,
även avtal om framtida utfallande förpliktelser. Önskemålet är också att en
slutavräkning kan göras utan att konkursförvaltaren blir inblandad, med andra
ord att en slutavräkning mellan deltagarna i ett nettningsförfarande hålls
utanför konkursförfarandet. En lösning är därvid att avräkning sker med utgångs-
punkt från förhållandena dagen före konkursbeslutet.
Det andra stora problemet är hur en fallerande deltagares affärer skall
hanteras i ett system med multilateral nettning av leveransförpliktelser
och/eller betalningsåtaganden. En backning innebär att den fallerande deltag-
arens samtliga (total) eller vissa (partiell) affärer utesluts från nettnings-
förfarandet och att ett nytt underlag tas fram för nettning och avveckling av
resterande deltagares förpliktelser. En partiell eller total backning kan med-
föra likviditetsproblem. Om allvarliga sådana problem uppstår för andra
deltagare i nettningssystemet, kan en backning i värsta fall utgöra en källa
till risk för hela det finansiella systemet. I DVP-rapporten analyseras nettning
och backning på värdepappersmarknaden. Slutsatsen i rapporten är att backning
kan godtas om ett sådant system är förenligt med marknadens struktur och om
tillräckliga säkerhetsåtgärder finns på den aktuella marknaden för hantering av
de risker som är förenade med backningen.
Clearingutredningen
Enligt Clearingutredningen föreligger det följande fördelar med nettning på de
finansiella marknaderna.
- Nettning reducerar antalet affärer som slutligt behöver avvecklas, vilket
minskar de operativa påfrestningarna vid avvecklingen samt reducerar kostnaderna
vid clearing och avveckling.
- Nettning kan vidare reducera storleken på betalningsöverföringarna, vilket
minskar likviditetskraven och även riskerna för betalningsförseningar.
- Nettning kan även reducera motpartsexponeringen och därmed minska kapital-
risken och ersättningskostnadsrisken vid clearing och avveckling.
- Nettning kan minska problemen med samordningen av in- och utflöden av
finansiella instrument och betalningar.
- Nettning enligt ett nettningsavtal som godkänts av tillsynsmyndigheterna kan
reducera kapitalkraven för de banker och värdepappersbolag som är parter i
avtalet.
Clearingutredningen har granskat nettningsöverenskommelsers giltighet enligt
svensk rätt. Bilateral avtalsnettning är enligt utredningen rättsligt att
betrakta som ett kvittningsförfarande som utöver kvittning av betalnings-
förpliktelser även omfattar förpliktelser att leverera finansiella instrument.
Leveransförpliktelserna nettas emellertid i princip bara om det är fråga om
utbytbara prestationer.
Nettning sker ofta fortlöpande med daglig uträkning av deltagarnas positioner.
Den utjämning som då äger rum dag för dag får enligt utredningen i princip samma
innebörd som avräkning inom ramen för ett kontokurantförfarande. Sådan avräkning
anses enligt utredningen vara att jämställa med eller att betrakta som
betalning. Det saknar enligt utredningen betydelse om man i dessa fall anser det
vara fråga om betalning eller kvittning, eftersom de tillämpliga civilrättsliga
principerna under alla förhållanden leder till samma resultat. Beträffande
nettning betonar utredningen att det av överenskommelsen bör klart framgå när
nettningen för varje dag blir definitiv. I den mån de avtal som ligger till
grund för nettningen med erforderlig tydlighet anger när nettningen blir
definitiv kan det, enligt utredningen, från rättslig synpunkt inte möta något
hinder att låta avtalen få avsedd verkan mellan parterna och i förhållande till
tredje man. Även i fråga om framtida förpliktelser, t.ex. terminskontrakt, anser
utredningen att principen måste vara densamma även om förfarandet i sådana fall
kan bli mer komplicerat.
Utredningen anser således att någon tvekan inte kan råda om att, sedan
nettningen väl är genomförd, de mot varandra avräknade prestationerna skall
anses vara slutgiltigt fullgjorda genom nettningen och att denna i princip inte
kan brytas upp i efterhand. Utredningen gör samma bedömning avseende
avtalsnettning genom en clearingorganisation som inträder som part.
I fråga om avtalsnettning som har blivit definitiv före ett konkursutbrott
saknar konkursboet enligt utredningen möjlighet att bryta upp nettningen på
annat sätt än genom att påkalla återvinning. Enligt utredningen torde konkurs-
boets möjligheter till återvinning i den aktuella situationen vara mycket små.
Sammanfattningsvis anser utredningen, beträffande bilateral avtalsnettning
mellan två aktörer och avtalsnettning med en clearingorganisation som inträder
som part genom substitution och novation, att den genomförda nettningen utgör
resultatet av en avtalskonstruktion som inte kan angripas under andra
förutsättningar än sådana som i allmänhet gäller inom förmögenhets- och
sakrätten och att det inte finns tillräckliga skäl för några specialregler.
Enligt utredningen föreligger beträffande berörda former av avtalsnettning inte
några problem annat än möjligen i det fall som även uppmärksammats
internationellt, nämligen att en nettningsdeltagare går i konkurs. Problemet
avser då konkursboets ställning i fråga om skyldigheten att fullgöra framtida
förpliktelser.
Clearingutredningen har med utgångspunkt från ett multilateralt nettnings-
förfarande med en clearingorganisation som central motpart diskuterat
konkursboets ställning. Därvid har utredningen anfört följande.
"Mot bakgrund av den princip som sålunda gäller i fråga om konkursboets
inträdesrätt riskerar övriga deltagare i clearingen att konkursförvaltaren
för att ta tillvara borgenärernas intressen väljer att slutföra de affärer
som han bedömer lända boet till fördel men annullerar de övriga, dvs. vad som
brukar benämnas "cherry-picking". För de övriga deltagarna i clearingför-
farandet och för systemet som sådant kan härigenom mycket svårlösta situa-
tioner uppstå. För att problem av detta slag skall motverkas är det särskilt
i internationella standardavtal vanligt att man i en eller annan form tar in
en klausul som innebär att ingen deltagares konkursbo skall ha rätt att
delta i förfarandet, dvs. att slutavräkning gentemot konkursboet/konkurs-
gäldenären skall ske per konkursdagen eller föregående dag (s.k. Close-out
Agreement).
Frågan om en sådan överenskommelse är giltig enligt svensk rätt är svår-
bedömd. Överenskommelser av detta slag förekommer i praktiken i många olika
sammanhang, inte bara när det gäller köp utan också i leasing- och
entreprenadförhållanden. Till stöd för att ett avtal enligt vilket konkurs-
boet skulle sakna inträdesrätt binder boet brukar åberopas att köplagen
enligt dess 3 § är dispositiv och att det är fråga om byte av part i ett
avtalsförhållande. Mot denna uppfattning hävdas att det i grunden rör sig om
ett sakrättsligt spörsmål beträffande vilket parterna i ett avtalsförhållande
enligt vanliga principer saknar frihet att avtala med giltighet mot tredje
man. I förarbetena till köplagen lämnas frågan öppen. Här kan hänvisas till
Möller, Konkurs och kontrakt, s. 58 ff, samt Håstad, Sakrätt, 4 uppl. 1990 s.
315 f. och Den nya köprätten, 3 uppl. 1993 s. 183 med övrig där anförd
litteratur.
Enligt utredningens mening talar beaktansvärda skäl till förmån för upp-
fattningen att ett avtal av ifrågavarande konstruktion normalt är bindande
för konkursboet. Frågan är emellertid så pass svårbedömd att det är omöjligt
att generellt sett hävda att den ena eller andra meningen måste vara den enda
riktiga; möjligen kan olika lösningar tänkas vara tillämpliga på skilda typer
av avtal. I clearingsammanhang är skälen för att avtal av nu avsett slag
skall anses gälla mot konkursboet särskilt starka med hänsyn till att det i
praktiken är fråga om avtalskomplex från vilket partiellt utträde inte
rimligen bör få vara möjligt. Även om utredningen alltså hyser uppfattningen
att avtal av ifrågavarande slag enligt gällande rätt kan förutsättas vara
bindande för konkursboet, är det uppenbart att man från svensk sida inte
minst i internationella förhållanden måste ha en alldeles säker uppfattning i
frågan. I avsaknad av något vägledande rättsfall från Högsta domstolen kan en
sådan säkerhet inte åstadkommas utan lagstiftning.
När det gäller att ta ställning till hur en regel i ämnet bör utformas i sak
anser utredningen att det inte finns anledning att avtal av nu aktuellt slag
skall frånkännas giltighet. Detta gäller oavsett hur den aktuella rättsfrågan
kan vara att bedöma i andra sammanhang. Man får hålla i minnet att köplagens
generella och eventuellt dispositiva regel är skriven med tanke på fall då
det i princip rör sig om en specifik transaktion. När det som i clea-
ringsammanhang gäller ett stort antal transaktioner som står mot varandra
blir köplagens princip inte lika naturlig: den inbjuder till cherry-picking
av förut nämnt slag.
Utredningen föreslår på grund av det anförda en regel av det innehållet att
ett förbehåll i en clearingöverenskommelse om att en clearingmedlems eller
clearingorganisations konkursbo inte skall få delta i fortsatt utjämning av
förpliktelser gäller mot konkursboet. Det bör än en gång framhållas att
utredningen härigenom inte tar ställning till frågan om 63 § köplagen i andra
sammanhang skall anses dispositiv eller inte: den föreslagna regeln får
alltså inte läsas motsatsvis.
Innebörden av den förordade regeln är att, om ett avtal av nämnt slag före-
ligger, konkursboet inte får delta i clearingverksamheten eller att avräkning
av utestående förpliktelser skall ske.
Eftersom det kan vara vanskligt att göra avräkningen per konkursdagen -
tidpunkten på dagen för konkursen kan då få betydelse - avses regeln ge
utrymme även för avtal som innebär att en avräkning görs med utgångspunkt i
förhållandena dagen före konkursdagen.
Den fråga som nu har behandlats har i princip samma betydelse när det är
fråga om bilaterala nettningsöverenskommelser som träffas utan medverkan av
någon clearingorganisation. Då föreligger med utredningens definition inte
någon clearingverksamhet. Även i dessa fall föreligger emellertid en
betydande osäkerhet om giltigheten av en close out-överenskommelse.
Utredningen anser övervägande skäl tala för att även denna fråga blir
föremål för reglering och kan inte se några avgörande hinder mot att det sker
i samma bestämmelse. Lösningen bör givetvis vara densamma som när avtalet
träffats under medverkan av en clearingorganisation.
Spörsmålet om den lagtekniska placeringen av en sådan regel kan vara föremål
för delade meningar. I grunden gäller det en köprättslig fråga, något som
skulle kunna synas tala för att regeln bör tas in i köplagen, och även
konkurslagen skulle kunna vara ett alternativ. Utredningen anser dock att det
här är fråga om en bestämmelse rörande ett så pass specifikt rättsområde att
inte något av dessa centrala lagverk bör belastas med en regel i ämnet. I
stället förordas att bestämmelsen tas in i lagen om börs- och clearing-
verksamhet. Den förordade lagändringen betraktas av marknaden som brådskande.
För säkerheten vid nettningsöverenskommelser skulle det vara en ytterligare
fördel om konkurslagen kompletterades med en bestämmelse om hur tidpunkten på
dagen för ett konkursbeslut skall fastställas liksom med en regel som
uttryckligen anger att kvittning i konkurs skall anses ske per konkursdagen,
en ordning som ansetts gälla enligt doktrinen. Utredningen har emellertid
ansett det falla utanför utredningens uppdrag att föreslå ändringar i
konkurslagen." (SOU 1993:114 s. 261-263).
Regeringens skäl:
Nettning av betalnings- och leveransförpliktelser utgör numera en mycket viktig
funktion på de finansiella marknaderna. Och den har fått allt större betydelse
vid handeln med finansiella instrument och valuta. Nettning kan bidra till
stabilitet och effektivitet i betalningssystemen. Som Riksbanken har påtalat i
remissyttrandet anser centralbankerna att det är viktigt att ha en lagstiftning
som säkrar den legala hållbarheten av avtal om nettning. Clearingutredningen och
ett flertal remissinstanser har betonat att nettning kan reducera risknivån vid
avvecklingen av förpliktelser på de finansiella marknaderna genom att minska
kraven på faktisk avveckling av förpliktelser att leverera eller betala. För en
verklig reducering av risknivån krävs emellertid att nettningen uppfyller vissa
grundkrav, bl.a. att den vilar på en stabil juridisk grund.
Den svenska finansiella marknaden är numera en integrerad del av de inter-
nationella finansiella marknaderna. Sveriges handel med finansiella tjänster
över de nationella gränserna är i dag betydande (se t.ex. prop. 1994/95:50 s.
148 och 149). De utländska köpen av svenska värdepapper har under de senaste
åren ökat, både på aktiemarknaden och penningmarknaden. Utländska institut -
banker, värdepappersföretag och fonder - är betydelsefulla aktörer på de svenska
marknaderna. Av Riksbankens nyligen publicerade utredning om den svenska
derivatmarknaden framgår att en väsentlig del av främst handeln med valuta, men
också med räntebärande instrument, sker mellan en svensk aktör och en utländsk
motpart (Den svenska derivatmarknaden - omfattning och systemrisker, juli 1994).
Detta gäller både avistainstrument och derivatinstrument. Som exempel kan nämnas
att under år 1993 var en utländsk bank vid 86 % av avistahandeln med valuta
motpart till den svenska aktören, motsvarande siffra för derivathandeln med
valuta var 59 % (se anförd utredning s. 15).
Baselkommittén för banktillsyn har i juli 1994 antagit ett tillägg till
reglerna om kapitaltäckning för kreditrisker som innebär att bilateral nettning
enligt avtal av förpliktelser i större utsträckning skall godtas vid beräkningen
av kapitalkrav. Inom EU föreligger ett direktivförslag, COM (94) 105, med i
huvudsak samma innehåll. Baselkommitténs regler ställer, liksom
direktivförslaget, krav på att tillsynsmyndigheterna utifrån vissa angivna
kriterier skall pröva om avtal om nettning kan godtas som riskreducerande och
därmed resultera i lägre kapitalkrav för instituten i fråga. För det fall
tveksamhet skulle råda om nettningsavtals hållbarhet i Sverige kan svenska
kreditinstitut och värdepappersbolag komma att utsättas för hårdare kapitalkrav
än konkurrerande utländska företag.
Juridiskt hållbara avtal om avräkning kan bidra till att reducera riskerna vid
handeln på de finansiella marknaderna. Att avtalen är hållbara är av betydelse
för de finansiella marknadsplatserna och även för ett instituts möjligheter att
delta i den internationella handeln med finansiella instrument och valuta. Om
avtal om nettning inte betraktas som hållbara av en tillsynsmyndighet riskerar
institut med säte i ett sådant land att utsättas för hårdare kapitalkrav än
konkurrerande institut från andra länder. Nu anförda skäl har föranlett flera
länder att lagstifta om nettningsavtals giltighet. Lagreglering har exempelvis
ägt rum i USA, Frankrike och Belgien. De båda nettningssystemen för
valutahandeln i Europa, FXNET och det planerade ECHO Netting, kräver för
deltagande att nettningen skall vara hållbar i de deltagande aktörernas hemland
och, om det är fråga om en filial, även i det land där filialen är etablerad.
Samma krav gäller i det nordamerikanska systemet Multinet. Internationella
standardavtal för handel med finansiella instrument och valuta, t.ex. de som har
upprättats av International Swap Dealers Association (ISDA), förutsätter som
regel att nettningen enligt avtalet vilar på stabil juridisk grund. Förutom att
nettningen skall vara hållbar i parternas hemland kan krav ställas på att den
skall stå sig även i det land där affären görs upp eller avvecklas.
Att det finns en stabil juridisk grund för nettningsavtal har stor betydelse
för den svenska finansiella marknaden och även för svenska instituts möjlighet
att delta i den gränsöverskridande handeln med finansiella instrument och
valuta. Föreligger osäkerhet om nettningsavtal är hållbara i ett visst land kan
denna osäkerhet få negativa följder för ett sådant lands finansiella marknad.
Banker och andra aktörer med etablering i ett sådant land kan också komma att
ställas utanför marknader som kräver att avtal om nettning är hållbara och även,
genom att exempelvis motparter i andra länder beräknar motpartslimiter mot
sådana institut brutto i stället för netto, komma i en sämre konkurrenssituation
på de internationella värdepappers- och valutamarknaderna. Med hänsyn härtill
anser regeringen det angeläget att svensk rätt är entydig vad gäller frågan om
nettningsavtals hållbarhet.
I fråga om nettning som har blivit definitiv före konkursutbrottet saknar ett
konkursbo möjlighet att bryta upp nettningen på annat sätt än genom att påkalla
återvinning till konkursboet. Clearingutredningen har granskat konkursboets
möjligheter att med stöd av återvinningsreglerna i 4 kap. konkurslagen
(1987:672) föra talan mot en genomförd nettning. Enligt utredningen torde
konkursboets möjligheter att påkalla återvinning vara mycket små och det finns
enligt utredningen inte tillräckliga skäl för några specialregler. Enligt
Clearingutredningens bedömning av hållbarheten enligt svensk rätt av nu aktuella
avtal om nettning skulle det inte föreligga några problem annat än i den
situation som även uppmärksammats internationellt, nämligen då en part i ett
nettningsavtal går i konkurs.
För att förhindra att konkursförvaltaren för att ta tillvara borgenärernas
intressen väljer att slutföra de affärer som han bedömer ge boet fördelar men
annullerar övriga (s.k. cherry-picking), har Clearingutredningen föreslagit en
begränsning av konkursboets inträdesrätt i nu aktuella affärer. Endast Uppsala
universitet har ifrågasatt den föreslagna lösningens hållbarhet. Flera
remissinstanser, bl.a. Riksbanken, Riksgäldskontoret och Finansinspektionen samt
Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen, har betonat
betydelsen av att eventuell osäkerhet beträffande hållbarheten av avtal om
nettning i konkurssituationer undanröjs.
Förutom Uppsala universitet, har några andra remissinstanser kritiserat den
föreslagna bestämmelsen. Denna kritik riktar sig emellertid i huvudsak mot att
bestämmelsen bygger på definitioner av clearing- och avvecklingsverksamhet som
enligt remissinstanserna är oacceptabla. Vissa synpunkter har även framförts mot
bestämmelsens lagtekniska utformning och placering.
Eftersom konkursboet har inträdesrätt vid andra köp har Uppsala universitet
ifrågasatt varför boet inte skall ha denna rätt vid köp av värdepapper. Uppsala
universitet hävdar vidare att den föreslagna regeln inte hindrar s.k.
cherry-picking. Bestämmelsen reglerar nämligen, enligt Uppsala universitet, inte
hur nettningen skall gå till och konkursboet har därför, eftersom 63 § köplagen
(1990:931) inte görs dispositiv vid clearingförfarande (avräkningsförfarande),
rätt att med stöd av den paragrafen kräva fullgörande av vissa affärer. Uppsala
universitet har även påpekat att naturaprestationer, t.ex. skyldighet att
leverera obligationer, endast kan kvittas mot varandra under förutsättning att
prestationerna exakt överensstämmer med varandra.
Den nettning enligt avtal som det nu är fråga om syftar till att avräkningen av
de ömsesidiga förpliktelserna skall resultera i att förpliktelserna upphör att
gälla till den del de täcker varandra. Nettning (avräkning) mellan två parter är
rättsligt närmast att betrakta som ett kvittningsförfarande som inte bara
omfattar betalningsförpliktelser utan även förpliktelser att leverera
finansiella instrument.
En lagreglering av sådana avräkningsförfaranden som här diskuteras kan gripa in
i generella konkursrättsliga problemområden och även aktualisera flera och
motstridiga intressen. Det gäller särskilt om regleringen skulle omfatta
hållbarheten i konkurs av avtal om multilateral avräkning av innebörd att B
kvittar sin skuld till A med användande av C:s fordran hos A. En sådan
lagstiftning skulle som Uppsala universitet har påpekat beröra centrala
konkursrättsliga principer, t.ex. ömsesidighetsrekvisitet.
Köplagens generella regel är, som utredningen framhåller, skriven med tanke på
fall då det i princip rör sig om en specifik transaktion. När det som vid handel
med finansiella instrument och valuta gäller ett större antal transaktioner som
står mot varandra är köplagens princip inte lika naturlig: den inbjuder till ett
val av konkursförvaltaren av förut nämnt slag. De olika uppfattningar som har
gjort sig gällande beträffande frågan om 63 § köplagen innefattar en tvingande
eller dispositiv reglering medför viss tvekan i frågan om ett avtal om avräkning
av innebörd att konkursboet inte får inträda är gällande mot konkursboet.
Regeringen anser att de tidigare framförda skälen för att konkursboets
inträdesrätt vid nu avsedda avräkningsavtal bör begränsas är klart starkare än
de skäl som kan anföras mot en sådan begränsning. Det bör därför uttryckligen
föreskrivas att avtal om avräkning med slutavräkningsförbehåll är gällande mot
konkursboet.
SwedeSettle AB har ställt sig tveksam till en reglering av avtal om avräkning
mellan två parter eftersom konsekvenserna av en sådan reglering enligt bolagets
mening inte är tillräckligt belysta. Enligt regeringens mening bör emellertid en
reglering, med hänsyn till de tidigare framförda skälen, omfatta avräkningsavtal
mellan två parter, men begränsas till avtal avseende finansiella instrument,
andra liknande rättigheter eller åtaganden eller valuta samt häremot svarande
betalningar. En sådan reglering omfattar även avtal med samma innehåll mellan en
clearingorganisation och en clearingmedlem eller slutkund för det fall orga-
nisationen träder in som part i affären. Vid en lagreglering bör slås fast att
avtal om avräkning är gällande mot parts konkursbo och att konkursboet inte har
rätt att träda in i avräkningsförfarandet. För att undvika att osäkerhet upp-
kommer om vad slutavräkningen får omfatta bör det uttryckligen föreskrivas att
en avräkning skall avse samtliga enligt avtalet mellan parterna utestående
förpliktelser, således även framtida utfallande förpliktelser som uppkommit före
konkursbeslutet.
Syftet med avräkningar och en slutavräkning enligt nu behandlade avtal är att
reducera parternas förpliktelser till ett mindre antal, i vissa fall till en
enda förpliktelse (nettoposition). Ett önskemål är därvid att avräkningen skall
kunna omfatta alla förpliktelser som omfattas av avtalet och att de
förpliktelser som täcker varandra upphör att gälla i och med att avräkningen
blir definitiv. De mot varandra avräknade förpliktelserna skall, med andra ord,
vara slutligt avvecklade. Ett sådant avräkningsförfarande kan - utöver mot
varandra stående fordringar samt mot varandra stående förpliktelser att leverera
finansiella instrument som är sinsemellan utbytbara (eller med en kvittningsterm
komputabla) - omfatta även förpliktelser som inte är helt utbytbara. Som exempel
kan nämnas att förpliktelse att leverera obligationer utgivna av viss emittent
kan avräknas mot förpliktelse att leverera obligationer utgivna av annan
emittent och med annan ränta och förfallodag. Även förpliktelser att betala för
ännu icke levererade finansiella instrument kan komma att avräknas mot förplikt-
elser att leverera finansiella instrument för att uppnå syftet med avräkningen,
nämligen att i möjligaste mån reducera parternas förpliktelser mot varandra.
Nu diskuterade avräkningar innebär i praktiken oftast att en kontantavräkning
sker sedan de mot varandra stående förpliktelserna har marknadsvärderats.
Avräkningen resulterar således i att en part endast kan fordra eller avkrävas
ett nettobelopp avseende gjorda affärer enligt avtalet. Sammantaget torde ett
godtagande av slutavräkningar leda till rimliga följder och inte inge någon
särskild betänklighet ur övriga konkursborgenäres synvinkel.
Det kan emellertid diskuteras om en sådan avräkning kommer i konflikt med de
allmänna kvittningsförutsättningarna. För att uppnå syftet med avräkningsförfar-
andet på de finansiella marknaderna och hindra att osäkerhet uppkommer om en
avräknings hållbarhet bör nu behandlade avräkningar enligt regeringens mening
godtas. Den lagreglering regeringen föreslår innebär att sådana avräkningar
gäller även om kvittning skulle vara utesluten enligt allmänna regler. Förslaget
medför en viss utvidgning av kvittningsrätten och som följd därav även en
inskränkning av möjligheterna till återvinning, allt i syfte att anpassa de
svenska reglerna till de internationella kraven vid handel med finansiella
instrument och valuta.
Enligt 16 § ackordslagen (1970:847) äger, sedan förhandling om offentligt
ackord beslutats, bestämmelserna i konkurslagen om återvinning vid konkurs
motsvarande tillämpning, om ackordet fastställs. Berättigad att väcka talan om
återvinning är enligt 17 § ackordslagen borgenär vars fordran skulle omfattas av
ackordet. Vad som vinnes genom återvinningstalan skall, sedan kärandens
kostnader ersatts, tillkomma de borgenärer som omfattas av ackordet (18 §
ackordslagen).
Fastställt ackord är bindande för alla borgenärer, kända eller ej, som hade
rätt att delta i ackordsförhandlingen (19 § ackordslagen). Rätt att delta har
borgenärer, vilkas fordringar uppkommit före beslutet om förhandling om
offentligt ackord. En borgenär som kan få täckning för sin fordran genom
kvittning eller vars fordran är förenad med förmånsrätt får dock inte delta i
förhandlingen (12 § första stycket ackordslagen, jfr de närmare bestämmelserna i
12 § andra-femte styckena ackordslagen).
I 20 § ackordslagen finns bestämmelser om kvittning vid ackord.
Kvittningsbestämmelserna fick sin nuvarande lydelse vid 1975 års konkurs-
lagsreform och de knyter nära an till de bestämmelser som gäller för kvittning i
konkurs (jfr 5 kap. 15-17 §§ konkurslagen).
Enligt de avräkningsavtal som regelmässigt används internationellt skall en
slutavräkning ske, förutom vid parts konkurs, även vid sådana förfaranden som i
likhet med det svenska institutet offentligt ackord syftar till en ekonomisk
uppgörelse utan konkurs mellan en gäldenär som är på obestånd och hans
borgenärer.
Ett avtal om avräkning som innehåller ett villkor om att en slutavräkning skall
ske beträffande samtliga utestående förpliktelser för det fall offentligt ackord
beslutas, binder avtalsparterna i enlighet med allmänna avtalsrättsliga regler.
Till skillnad mot vad som gäller vid konkurs uppstår i dessa fall inte några
problem som är hänförliga till frågan om konkursboets ställning i förhållande
till gäldenärens avtal. Däremot skulle vid ett offentligt ackord villkoret om
slutavräkning kunna ifrågasättas rättsligt utifrån reglerna om kvittning och
återvinning.
Den utökade kvittningsrätt - jämfört med allmänna regler - som är en följd av
den föreslagna bestämmelsen för konkursfallen bör finnas även vid offentligt
ackord, om villkoret innebär att alla utestående förpliktelser inom ramen för
avräkningsavtalet skall ingå i slutavräkningen.
Ett avtal om avräkning kan få betydelse för andra än de avtalsslutande parterna
och även bli föremål för granskning av Finansinspektionen. Det kan med hänsyn
härtill ifrågasättas om det inte borde ställas krav på att avräkningsavtalen
skall vara skriftliga. Ett sådant formkrav skulle emellertid kunna leda till
problem, exempelvis rörande omfattningen av formkravet och följderna av att det
inte har uppfyllts. I praktiken torde det helt dominerande vara att de
grundläggande avtalen om avräkning upprättas skriftligen och att detta avtal
innehåller föreskrifter om hur de enskilda affärerna skall dokumenteras mellan
parterna. Ett inte ovanligt förfarande är att den muntligt ingångna affären
bekräftas per brev eller telefax eller annat modernt kommunikationssätt.
Frågan om den lagtekniska placeringen av bestämmelsen om avräkningsavtals
giltighet kan, som framgår av utredningens överväganden och vissa
remissinstansers synpunkter i denna fråga, vara föremål för delade meningar. Den
av regeringen föreslagna bestämmelsen utgör en reglering av ett köprättsligt
spörsmål som också har betydelse från insolvensrättslig synpunkt. Eftersom
bestämmelsen i den föreslagna utformningen, till skillnad från
Clearingutredningens förslag, saknar direkt anknytning till lagen (1992:543) om
börs- och clearingverksamhet bör den inte placeras i den lagen. Det förefaller
vidare mindre passande att en regel som bl.a. tar sikte på handel med valuta tas
in i köplagen. Ett annat alternativ som hemvist för bestämmelsen är lagen om
handel med finansiella instrument, som bl.a. innehåller vissa allmänna
bestämmelser för sådan handel. Begreppet finansiella instrument i den lagen
omfattar visserligen inte valuta men väl finansiella instrument med valuta som
underliggande tillgång (jfr prop. 1990/91:142 s. 141). Det får anses mest
lämpligt att bestämmelsen tas in i lagen om handel med finansiella instrument.
Clearingutredningen har föreslagit en utvidgning av begreppet clearing-
verksamhet och även betonat vikten av att en organisation (clearingorganisation)
som bedriver sådan verksamhet skall uppfylla högt ställda krav på säkerhet. Den
av Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen väckta frågan om
möjligheterna att återvinna säkerheter ställda till förmån för en
clearingorganisation bör lämpligen övervägas i den fortsatta beredningen av
Clearingutredningens betänkande. Detsamma gäller den fråga som har
uppmärksammats av Uppsala universitet, nämligen om solventa aktörer kan kvitta
med egna motfordringar hos den insolventa aktören, när den insolventa aktörens
fordringar är fordringar på grund av försäljning av hans uppdragsgivares aktier.
Några remissinstanser har tagit upp en fråga av språklig art. Enligt Svenska
Fondhandlareföreningen och Svenska Bankföreningen föreligger det inte någon
fördel med att byta ut det anglosaxiska begreppet netting och ersätta det med
uttrycket nettning. Även Finansinspektionen anser att en försvenskning är onödig
eftersom netting är ett internationellt accepterat uttryck. Enligt regeringens
mening bör ett förfarande som skall tillämpas i Sverige också beskrivas med
svenska ord, i synnerhet i författningstext. Följaktligen bör ordet avräkning
användas i sådan text. I andra sammanhang kan det dock finnas skäl att anknyta
närmare till den internationellt använda termen, men även sådana termer bör
anpassas till svenskans böjningsmönster. Därför har även ordet nettning använts
i det föregående.
5 Ikraftträdande m.m.
Juridiskt hållbara avtal om avräkning kan bidra till att reducera riskerna vid
handeln på de finansiella marknaderna. Att avtalen är hållbara också enligt
svensk rätt är av betydelse för Sverige som finansiell marknadsplats och för
svenska instituts möjligheter att delta i den internationella handeln med
finansiella instrument och valuta. Om avtal om avräkning inte betraktas som
hållbara av Finansinspektionen riskerar institut med säte i Sverige, t.ex.
banker och värdepappersbolag, att utsättas för hårdare kapitaltäckningskrav än
konkurrerande utländska institut. Mot bakgrund av det nu anförda får den
föreslagna lagregleringen anses angelägen och den bör därför träda i kraft så
snart som möjligt. Med hänsyn härtill föreslås den 1 april 1995 som datum för
ikraftträdandet.
Den föreslagna lagändringen avser att stärka det internationella förtroendet
för den svenska finansiella marknaden och därmed bl.a. förhindra att presumtiva
utländska investerare i svenska stats- och bostadsobligationer stöts bort på
grund av en osäkerhet om den svenska rättsordningen på denna punkt. En
förbättring av den svenska marknadens och de svenska institutens förutsättningar
kan, liksom att lagstiftningen bidrar till att reducera riskerna vid handeln,
förväntas medföra positiva effekter - om än svåra att mäta - för den svenska
ekonomin.
Några direkta statsfinansiella kostnader kan inte förutses. Däremot innebär den
föreslagna lagändringen att Finansinspektionens arbete med att pröva om aktuella
avtal är hållbara enligt svensk rätt kan underlättas.
6 Författningskommentar
Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:980) om
handel med finansiella instrument
5 kap. 1 §
Paragrafen är ny och har utförligt behandlats i avsnitt 4.
Av ordalydelsen i första stycket framgår att bestämmelsen tar sikte på avtal
mellan två parter om avräkning av ömsesidiga förpliktelser som innehåller
villkor som innebär att en slutavräkning skall ske av samtliga utestående
förpliktelser för det fall en av parterna försätts i konkurs. Lagrådet har
påpekat att fråga kan uppkomma, för det fall parterna har använt ett annat
uttryckssätt i avtalet om avräkning än det som anges i bestämmelsen men med
samma syfte, om bestämmelsen skall anses tillämplig. För att tydliggöra att
bestämmelsen är tillämplig på sådana avtal har i lagtexten syftet med villkoret
lyfts fram. Det i lagrådsremissens lagförslag använda uttryckssättet "ett
villkor om att" har därför, i båda styckena, ersatts med "ett villkor som
innebär att".
Vid handel med finansiella instrument och valuta förekommer avtal om avräkning
mellan bl.a. mellanhänderna, dvs. banker och värdepappersbolag och även mellan
mellanhänderna och deras kunder t.ex. försäkringsbolag, pensionsfonder,
värdepappersfonder och större icke-finansiella företag. Avtal om avräkning kan
också förekomma mellan å ena sidan en clearingorganisation och å andra sidan
clearingmedlemmar och kunder när clearingorganisationen i likhet med t.ex. OM
Stockholm AB vid clearingverksamheten träder in som part. Bestämmelsen är
tillämplig i fall där en clearingorganisation träder in som central motpart vid
avräkningsförfarandet eller om organisationen på parternas vägnar administrerar
avräkningen.
Bestämmelsen är tillämplig på avtal om avräkning som träffas vid handel med
finansiella instrument, med andra liknande rättigheter eller åtaganden eller med
valuta, dvs. köp, försäljning och byte av nämnda tillgångar.
Enligt 1 kap. 1 § i denna lag avses med finansiella instrument fondpapper och
annan rättighet eller förpliktelse avsedd för handel på värdepappersmarknaden.
Enligt den definition som finns i 2 § första stycket 1 insiderlagen (1990:1342)
är handel på värdepappersmarknaden handel på börs eller annan organiserad
marknadsplats eller genom någon som yrkesmässigt bedriver sådan verksamhet som
avses i 1 kap. 3 § 1-5 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. Denna definition
är i och för sig bara direkt tillämplig inom insiderlagens ramar men får anses
vara vägledande även vid tillämpningen av den förevarande lagen (jfr prop.
1990/91:142 s. 86). Tillägget andra liknande rättigheter eller åtaganden avser
att klargöra att även instrument som handlas direkt mellan två parter omfattas
av bestämmelsen om avräkningsavtal. Derivatinstrument som optioner och terminer
handlas såväl på börser och andra marknadsplatser som direkt mellan parterna.
Andra instrument, t.ex. svappar, handlas huvudsakligen endast direkt mellan två
parter. En svapp är ett avtal som innebär att parterna byter förpliktelser med
varandra, t.ex. kan en förpliktelse att betala rörlig ränta på ett lån bytas mot
en förpliktelse att betala fast ränta. Även repor och omvända repor omfattas av
bestämmelsen. En repa är en försäljning av ett värdepapper där säljaren
samtidigt förbinder sig att återköpa papperet inom en viss tid till ett
överenskommet pris. Repan kan även vara omvänd, dvs. avtal om köp i kombination
med framtida försäljning. Därutöver omfattas även aktielån och andra
värdepapperslån av bestämmelsen eftersom sådana lån kan betraktas som en
överlåtelse av värdepapper som är förenad med en förpliktelse för förvärvaren
att återlämna värdepapper av motsvarande antal och beskaffenhet till överlåtaren
(jfr SOU 1993:114 s. 234-237). Även tillkommande nya instrument med samma
egenskaper som nämnda instrument omfattas av bestämmelsen.
I paragrafen slås fast att konkursboet och borgenärerna i konkursen är bundna
av ett villkor om slutavräkning. Vidare anges vilka förpliktelser
slutavräkningen skall omfatta för att villkoret skall binda konkursboet och
borgenärerna i konkursen, nämligen samtliga utestående förpliktelser enligt
avtalet. I lagrådsremissens lagförslag angavs att villkoret om slutavräkning
gäller mot konkursboet. Lagrådet har ansett det lämpligare att saken uttrycks på
det sättet att villkoret gäller "mot borgenärerna i konkursen", alternativt "i
konkursen". Lagrådet menar att den reella innebörden av bestämmelsen är att
borgenärerna i konkursen är bundna av villkoret och att en sådan verkan i
lagtext inte brukar uttryckas på så sätt att villkoret gäller mot konkursboet.
Tanken med den i lagrådsremissen valda formuleringen "mot konkursboet" var att
betona att bestämmelsen binder konkursboet och att konkursboet därmed inte med
stöd av 63 § köplagen kan träda in i endast vissa avtal. Vidare är det i första
hand konkursboet som skulle kunna hävda att en slutavräkning enligt avtalet inte
får ske på den grunden att avräkningen strider mot reglerna om kvittning. Den
förevarande bestämmelsen innebär att en slutavräkning som binder konkursboet kan
företas efter konkursbeslutet. Reglerna om återvinning kan vara tillämpliga på
en sådan slutavräkning (jfr 3 kap. 2 § konkurslagen och prop. 1975:6 s. 188,
Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, 5 uppl 1994, s. 118 och Lennander,
Återvinning i konkurs, 2 uppl 1994, s. 68). Talan om återvinning förs enligt 4
kap. 19 § konkurslagen av konkursboet genom konkursförvaltaren. Borgenärernas
talerätt är enligt andra stycket i 4 kap. 19 § subsidiär. Borgenärernas talan om
återvinning får emellertid endast föras för konkursboets räkning (se bl.a. NJA
1976 s. 627). Enligt nu aktuell bestämmelse skall en slutavräkning ske av
samtliga utestående förpliktelser. Denna regel binder konkursboet och i andra
hand borgenärerna i konkursen på så sätt att avräkningen inte kan angripas på
den grunden att den går längre än konkurslagens regler om kvittning.
En överenskommelse i ett avräkningsavtal som på ett otillbörligt sätt gynnar
den andra parten på konkursboets bekostnad, t.ex. genom att denne inte behöver
betala något belopp alls till konkursboet även om slutavräkningen skulle
resultera i en fordran för konkursboet, kan emellertid angripas utan hinder av
den förevarande bestämmelsen.
Det anförda talar enligt regeringens mening för att det av bestämmelsen
uttryckligen bör framgå att villkoret om slutavräkning gäller mot konkursboet.
Med hänsyn härtill och med beaktande av Lagrådets synpunkter har i
propositionens lagförslag angetts att villkoret gäller "mot konkursboet och mot
borgenärerna i konkursen". Den föreslagna ordalydelsen medför, enligt
regeringens mening, att det av Lagrådet förordade tillägget om konkursboets
inträdesrätt inte behövs.
Vid handeln med finansiella instrument och valuta kan det gå viss tid mellan
affärs- eller avslutsdagen och tidpunkten för avvecklingen av förpliktelserna
genom överförandet av likvider, finansiella instrument och valuta. Vid
avistahandeln sker avvecklingen vanligen några dagar efter avslutet, medan
längre tid, från en eller flera månader till flera år, kan gå mellan avslut och
avveckling vid handeln med derivatinstrument såsom optioner, terminer och
svappar. Även sådana framtida utfallande förpliktelser skall tas med i
slutavräkningen. Praktiskt sett kan det ske genom att förpliktelserna blir
föremål för en marknadsvärdering per den dag slutavräkningen sker.
Syftet med slutavräkningen är att så långt som möjligt reducera de utestående
förpliktelserna. I paragrafen klargörs att samtliga utestående förpliktelser som
omfattas av avtalet mellan parterna skall avräknas mot varandra. Avräkning skall
således ske, förutom av förpliktelser där skyldigheten att prestera ännu inte
inträtt, även av förpliktelser som inte är sinsemellan utbytbara om de omfattas
av avtalet. Slutavräkningen innebär att de mot varandra avräknade
förpliktelserna är slutligt avvecklade och att konkursboet inte kan kräva någon
annan prestation än den som eventuellt kvarstår till förmån för boet efter
slutavräkningen.
Vid slutavräkningen kan således en fordran i en valuta, t.ex. amerikanska
dollar, avräknas mot en fordran i en annan valuta, t.ex. svenska kronor. Vidare
kan t.ex. en förpliktelse att leverera obligationer utgivna av viss emittent
avräknas mot en förpliktelse att leverera obligationer utgivna av annan emittent
även om förpliktelserna inte exakt överensstämmer, exempelvis vad avser löptid,
ränta och förfallodag. En förpliktelse att leverera viss obligation är också
möjlig att avräkna mot en förpliktelse att leverera en annan typ av finansiellt
instrument och även mot en framtida utfallande förpliktelse enligt ett
derivatinstrument, t.ex. en termin. Därtill kommer att en förpliktelse att
leverera finansiella instrument eller valuta kan avräknas mot en penningfordran,
allt under förutsättning att förpliktelserna omfattas av avtalet om avräkning.
Om den part som är på obestånd inte kan fullfölja sin förpliktelse att
exempelvis leverera ett visst finansiellt instrument eller en valuta kan den
andra parten göra en ersättningsaffär för att minska förlusten eller för att i
sin tur uppfylla en förpliktelse att leverera. Det ekonomiska resultatet av
exempelvis ersättningsaffärer får tas med i slutavräkningen under förutsättning
att förfarandet täcks av avtalet om avräkning.
Som nyss berörts kan ett konkursbo efter en slutavräkning inte kräva någon
annan prestation än den som kan kvarstå efter slutavräkningen. Villkoret om
slutavräkning hindrar således en konkursförvaltare att slutföra vissa affärer
som han bedömer ge boet fördelar men annullera övriga. Eftersom en slutavräkning
skall ske har inte heller konkursboet någon rätt att inom ramen för avtalet
fortsätta ingå avtal om t.ex. köp av valuta.
Att samtliga utestående förpliktelser som omfattas av avtalet mellan parterna
skall avräknas mot varandra med rättsverkan mot konkursboet och mot borgenärerna
i konkursen innebär en utökad kvittningsrätt jämfört med vad som gäller enligt
allmänna regler, främst genom att slutavräkningen även får omfatta förpliktelser
som inte är sinsemellan utbytbara eller dugliga till uppfyllelse av varandra,
t.ex. avräkning av en skyldighet att leverera finansiella instrument mot en
penningfordran. Beträffande affärer som omfattas av en slutavräkning kan varken
konkursboet eller borgenärerna i konkursen med framgång göra gällande att den
borgenär som är part i avräkningsavtalet inte hade varit berättigad att kvitta
dem i enlighet med de allmänna reglerna.
Det kan vara vanskligt, särskilt om parterna har säte i olika länder, att göra
en slutavräkning per konkursdagen. Tidpunkten på dagen för konkursbeslutet kan
då få betydelse. Frågan om den exakta tidpunkten för slutavräkningen, t.ex.
dagen före konkursbeslut, har med hänsyn bl.a. till den internationella aspekten
överlämnats till att regleras i avtalet.
Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen har i sitt gemensamma
remissyttrande förutsatt att en lagbestämmelse om avräkning också täcker in
villkor om avräkning som anges i föreskrifter eller liknande utfärdade av en
clearingorganisation. Ett villkor om slutavräkning måste dock med erforderlig
tydlighet ingå i den för verksamheten gällande avtalskonstruktionen.
I andra stycket slås fast att ett villkor om slutavräkning i händelse av
offentligt ackord gäller mot borgenärerna vid ackordet.
Vid ett offentligt ackord skulle de borgenärer som omfattas av ackordet kunna
ifrågasätta villkoret om slutavräkning rättsligt utifrån reglerna om kvittning
och återvinning vid ackord (se avsnitt 4). Den nu föreslagna bestämmelsen
innebär - liksom i konkursfallet - en utvidgning av kvittningsrätten och som en
följd därav även en inskränkning av möjligheterna till återvinning.
Liksom i konkursfallet krävs att slutavräkningen skall omfatta samtliga
utestående förpliktelser enligt avräkningsavtalet. Vad som sagts i kommentaren
till första stycket om förpliktelser där skyldigheten att prestera ännu inte
inträtt, om marknadsvärdering av förpliktelserna och om ersättningsaffärer i
samband med en slutavräkning samt om tidpunkten för slutavräkningen, har
motsvarande giltighet vid en slutavräkning i enlighet med bestämmelsen i andra
stycket.
Någon särskild övergångsbestämmelse har inte ansetts erforderlig. Om parterna i
ett före ikraftträdandet ingånget avtal om avräkning träffat överenskommelse om
slutavräkning är, som Lagrådet har påpekat, bestämmelsen tillämplig beträffande
denna överenskommelse.
Sammanfattning av Clearingutredningens betänkande
Nettning
Nettning innebär utjämning av leverans- och betalningsförpliktelser antingen
mellan två parter (bilateral nettning) eller mellan flera parter (multilateral
nettning). Det bör anmärkas att någon skarp gräns mellan nettning och clearing
inte finns - i grunden är det fråga om samma och liknande förfaranden. Enligt
utredningens mening behöver nettning inte införas som en ny term i
lagstiftningen.
För närvarande är nettning ett mycket omdiskuterat ämne och betydelsen av väl
fungerande nettningssystem för säkerheten i handeln på de finansiella
marknaderna har bl.a. framhållits av företrädare för centralbankerna i G
10-länderna. Baselkommittén för banktillsyn har 1993 skickat ut ett förslag om
tillägg till Baselöverenskommelsens regler om kapitaltäckning. I detta tillägg
föreslås bl.a. att bilateral nettning i större utsträckning skall tillåtas i
kapitaltäckningssammanhang. Ett av huvudkraven för nettning enligt de s.k.
Lamfalussykriterierna är att nettningssystem skall ha en välgrundad legal bas
under alla jurisdiktioner. Flera länder, bl.a. USA, har lagstiftningsvägen sökt
undanröja eventuell osäkerhet om hållbarheten av avtal om nettning.
Vilka är då fördelarna med nettning?
- Genom att reducera antalet avslut som slutligt går till avveckling kan
nettning minska de operationella påfrestningarna vid avvecklingen och på
clearingsystem samt kostnaderna vid clearing och avveckling.
- Nettning kan reducera värdet på betalningsöverföringarna som skall ske vilket
minskar likviditetskraven och riskerna för betalningsförseningar.
- Ett nettingssystem kan också reducera problemen med timingen av in- och
utflöden av finansiella instrument och likvider, vilket kan minska riskerna vid
avvecklingen.
- Nettning kan reducera motpartsexponeringen och därmed minska kapitalrisken
och ersättningskostnadsrisken.
- Slutligen kan nettning i vissa fall reducera kraven på kapitaltäckning för
deltagarna i ett nettningsförfarande som tillsynsmyndigheterna har accepterat.
Det är särskilt två problem som kommer i förgrund när riskerna med nettning har
diskuterats. Det första är hur hållbar en överenskommelse om nettning är om en
nettningsdeltagare går i konkurs och vilka konsekvenser konkursen i så fall får
för de andra nettningsdeltagarna och för de affärer som är föremål för avtalet
om nettning. Kan en konkursförvaltare fritt välja vilka affärer denne vill
fullfölja resp. avstå ifrån (s.k. cherry-picking) och hur påverkas framtida
utfallande förpliktelser som omfattas av avtalet om nettning, t.ex. termins- och
optionsaffärer? Det andra problemet är hur en fallerande nettningsdeltagares
affärer skall hanteras i ett system med multilateral nettning. För det fall en
partiell eller total backning måste ske anses ett sådan förfarande kunna utgöra
källa till risk för hela det finansiella systemet.
Mot bakgrund av den betydelse väl fungerande nettningssystem kan ha för de
finansiella marknaderna och i synnerhet för en säker och effektiv avveckling av
affärer på dessa marknader har utredningen granskat nettningsöverenskommelsers
giltighet enligt svensk rätt. Utredningen kan för sin del inte se att några
problem föreligger i detta avseende annat än möjligen just beträffande den fråga
som enligt det nyss anförda uppmärksammats även internationellt, nämligen för
det fall en nettningsdeltagare gått i konkurs, konkursboets ställning i fråga om
skyldigheten att fullgöra framtida förpliktelser.
Ett konkursbo har inte någon skyldighet och normalt inte heller någon möjlighet
att fullgöra samtliga gäldenärens åtaganden. Detta betyder emellertid inte att
konkursboet saknar rätt att inträda i ett avtal genom att överta konkurs-
gäldenärens rättigheter och förpliktelser. I 63 § första stycket köplagen
föreskrivs uttryckligen att konkursboet har en sådan inträdesrätt, låt vara att
boet om det begärs är skyldigt att ge besked inom skälig tid och även att ställa
säkerhet.
Mot bakgrund av den princip som sålunda gäller i fråga om konkursboets
inträdesrätt riskerar övriga deltagare i clearingen att konkursförvaltaren för
att ta tillvara borgenärernas intressen väljer att slutföra de affärer som han
bedömer lända boet till fördel men annullerar de övriga. För de övriga
deltagarna i clearingförfarandet och för systemet som sådant kan härigenom
mycket svårlösta situationer uppstå. För att problem av detta slag skall
motverkas är det särskilt i internationella standardavtal vanligt att man i en
eller annan form tar in en klausul som innebär att ingen deltagares konkursbo
skall ha rätt att delta i förfarandet, dvs. att slutavräkning gentemot konkurs-
boet/konkursgäldenären skall ske per konkursdagen eller föregående dag (s.k.
Close-out Agreement).
Frågan om en sådan överenskommelse är giltig enligt svensk rätt är svårbedömd.
Överenskommelser av detta slag förekommer i praktiken i många olika sammanhang,
inte bara när det gäller köp utan också i leasing- och entreprenadförhållanden.
Enligt utredningens mening talar beaktansvärda skäl till förmån för
uppfattningen att ett avtal av ifrågavarande konstruktion normalt är bindande
för konkursboet. Frågan är emellertid så pass svårbedömd att det är omöjligt att
generellt sett hävda att den ena eller andra meningen måste vara den enda
riktiga; möjligen kan olika lösningar tänkas vara tillämpliga på skilda typer av
avtal. I cleraringsammanhang är skälen för att avtal av nu avsett slag skall
anses gälla mot konkursboet särskilt starka med hänsyn till att det i praktiken
är fråga om avtalskomplex från vilket partiellt utträde inte rimligen bör få
vara möjligt. Även om utredningen alltså hyser uppfattningen att avtal av
ifrågavarande slag enligt gällande rätt kan förutsättas vara bindande för
konkursboet, är det uppenbart att man från svensk sida inte minst i
internationella förhållanden måste ha en alldeles säker uppfattning i frågan. I
avsaknad av något vägledande rättsfall från Högsta domstolen kan en sådan
säkerhet inte åstadkommas utan lagstiftning.
Utredningen föreslår på grund av det anförda en regel av det innehållet att ett
förbehåll i en clearingöverenskommelse om att en clearingmedlems eller
clearingorganisationens konkursbo inte skall få delta i fortsatt utjämning av
förpliktelser gäller mot konkursboet. Innebörden av den förordade regeln är att,
om ett avtal av nämnt slag föreligger, konkursboet inte får delta i
clearingverksamheten eller att avräkning av utestående förpliktelser skall ske.
Den fråga som nu har behandlats har i princip samma betydelse när det är fråga
om bilaterala nettningsöverenskommelser som träffas utan medverkan av någon
clearingorganisation. Då föreligger med utredningens definition inte någon
clearingverksamhet. Även i dessa fall föreligger emellertid en betydande
osäkerhet om giltigheten av en close out-överenskommelse. Utredningen anser
övervägande skäl tala för att även denna fråga blir föremål för reglering och
kan inte se några avgörande hinder mot att det sker i samma bestämmelse.
Lösningen bör givetvis vara densamma som när avtalet träffats under medverkan av
en clearingorganisation.
De s.k. Lamfalussykriterierna kan utgöra referensram för bedömning av clearing-
och avvecklingssystem i de fall sådana system tillämpar nettning av
betalningsförpliktelserna eller leveransförpliktelserna eller av bådadera. Det
bör anmärkas att kriterierna enligt upphovsmännen är minimikrav. Kriterierna är
följande.
1. Nettningssystem skall ha en välgrundad legal bas under alla aktuella
jurisdiktioner.
2. Deltagarna i ett nettningssystem skall vara väl införstådda med effekten av
ett visst nettningssystem på var och en av de finansiella risker som påverkas av
nettningsprocessen.
3. Multilaterala nettningssystem skall ha klart definierade procedurer för
hanteringen av kredit- och likviditetsrisker vilka anger hur ansvaret är
fördelat mellan den som tillhandahåller nettningssystemet och deltagarna. Dessa
procedurer skall också säkerställa att samtliga parter har både incitament och
kapacitet för att hantera och behärska varje risk de bär och att maximilimiter
finns för varje deltagares kreditexponering.
4. Multilaterala nettningssystem skall som ett minimikrav säkerställa att den
dagliga avvecklingen kan genomföras på utsatt tid även om nettningsdeltagaren
med den största nettoskuldpositionen inte kan fullfölja sina åtaganden.
5. Multilaterala nettningssystem skall ha objektiva och offentliggjorda
kriterier för anslutning till systemet som medger tillgång utan diskriminering.
6. Alla nettningssystem skall säkerställa de tekniska systemens operationella
tillförlitlighet och tillgången till backup-faciliteter med kapacitet att klara
av den dagliga processen.
Clearingutredningens lagförslag
Förslag till lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1992:543) om börs- och clearing-
verksamhet att det i lagen skall föras in en ny paragraf, 9 kap. 8 §, samt
närmast före 9 kap. 8 § en ny rubrik av följande lydelse.
Clearingorganisations eller clearingmedlems konkurs
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
9 kap. 8 §
Har i avtal om
clearingverksamhet
gjorts förbehåll om att,
för det fall
clearingorganisationen
eller clearingmedlem
försätts i konkurs, kon-
kursboet inte får delta i
fortsatt utjämning av
förpliktelser eller att
avräkning av utestående
förpliktelser skall ske,
gäller förbehållet mot kon-
kursboet. Vad som har
sagts nu tillämpas på
motsvarande sätt i fråga
om förbehåll i avtal om
utjämning av förpliktelser
att betala eller att
leverera finansiella
instrument som har
träffats utan medverkan
av en
clearingorganisation.
Sammanställning av remissyttrandena över Clearingutredningens
betänkande Konto, clearing och avveckling (SOU 1993:114)
innehållande synpunkter på frågan om nettning.
Efter remiss har yttrande över i rubriken angiven fråga avgetts av Riks-
banksfullmäktige, Finansinspektionen, Riksgäldskontoret, Bankstödsnämnden, OM
Stockholm AB, Stadshypotek AB, Stockholms Fondbörs AB, Svenska Bankföreningen,
Svenska Fondhandlareföreningen, Sveriges Försäkringsförbund, SwedeSettle AB,
Uppsala Universitet, Värdepapperscentralen VPC AB.
Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen har inkommit med ett
gemensamt yttrande.
1 Riksbanksfullmäktige
Sett från Riksbankens synpunkt är lagregleringen av nettningens[2] giltighet vid
konkurs (9 kap. 8 §) ett av utredningens viktigaste förslag. Frågan om
nettningens legala bas är en fråga vars vikt - inte minst i ett internationellt
perspektiv - dokumenterats i flera sammanhang. Det är av grundläggande betydelse
för att främja stabilitet och effektivitet i betalningssystemen, och vikten av
att tillskapa en sådan lagstiftning har påtalats bl.a. av EGs centralbanker,
liksom inom ramen för G-10 samarbetet.
Nämnas kan att frågan också har bäring på de kapitaltäckningskrav som ställs på
finansiella företag; om nettade positioner accepteras som kapital-
täckningsgrundande innebär detta, allt annat lika, att det blir lättare för
instituten att uppfylla stipulerade krav på kapitaltäckning. Nettningsfrågorna
har från detta perspektiv varit föremål för ingående analyser inom ramen för
Baselkommittén för banktillsyn, och nettningens legala status är här en
nyckelfaktor.
Det är således en för handeln i svenska stats- och bostadspapper, under den
fortgående internationella integreringen av de finansiella marknaderna,
angelägen fråga som kräver ett klarläggande. Utredningen har funnit att den
föreslagna lagregleringen måhända inte är nödvändig men ändå önskvärd för att
undanröja varje tvivel om rättsläget. Fullmäktige vill instämma i denna
bedömning. Att detta klarläggs är av betydelse för det internationella
förtroendet för den svenska värdepappersmarknaden och för det svenska
betalningssystemet, och utgör också ett bidrag till säkerhet och stabilitet vad
gäller gränsöverskridande clearing och avveckling.
Lagregleringen synes dock enligt utredningen ha krävt en utformning som inte
omedelbart gör klart vad som gäller utan närmare förklaringar i motiven. För
utländska placerare räcker det alltså inte att göra en enkel översättning av
lagrummet. Det behöver också genom hänvisning till motiven och närmare
förklaring om deras betydelse i svensk rätt kompletteras med förklarande text.
Under hand har inhämtats att försök till förenklingar har prövats under
utredningsarbetet och att det föreliggande förslaget är svårt att formulera på
ett mer klargörande sätt. Fullmäktige finner det likväl önskvärt att det vid
departementsberedningen närmare prövas möjligheten att göra stadgandet tydligare
och mer omedelbart begripligt.
2 Finansinspektionen
Finansinspektionen instämmer i de motiv för en särskild lagregel rörande netting
(det är enligt inspektionens uppfattning onödigt att införa ett svenskt ord
"nettning" för det internationellt accepterade begreppet netting) som
utredningen föreslagit. Det är av stor betydelse att osäkerheten om netting är
legalt bindande vid konkurs undanröjs. Detta utgör en förutsättning för att den
svenska marknaden i denna del skall kunna accepteras internationellt. När det
gäller reglerna kring netting är det inspektionens uppfattning att förutom
transaktioner med finansiella instrument även valutatransaktioner skall
omfattas. Som framgått av vad inspektionen anfört under avsnitt 4.1.3 har
inspektionen avstyrkt att valutaaffärer omfattas av definitionen av
clearingverksamhet. Enligt inspektionens uppfattning bör dock bestämmelsen om
netting vara så utformad att den täcker även sådana transaktioner. Av
utredningens lagförslag framgår att bestämmelsen skall vara tillämplig även på
förbehåll i avtal om utjämning av förpliktelser att betala eller leverera
finansiella instrument som träffats utan medverkan av en clearingorganisation.
Med den förändring av definitionen av clearingverksamhet som inspektionen före-
slagit kommer "utjämning av förpliktelser" inte att omfatta valutaaffärer. Sista
meningen i lagförslaget bör därför omformuleras förslagsvis på följande sätt.
"Vad som har sagts nu tillämpas på motsvarande sätt i fråga om förbehåll i avtal
om utjämning av förpliktelser att betala eller att leverera finansiella
instrument och om avräkning av betalningsförpliktelser i svensk eller utländsk
valuta som har träffats utan medverkan av en clearingorganisation."
3 Riksgäldskontoret
Riksgäldskontoret välkomnar utredningens förslag till lagstiftning rörande
konkursbos deltagande i clearingen. I den internationella diskussionen om medel
att öka säkerheten i clearing- och avvecklingsverksamhet har en central fråga
varit innebörden för övriga clearingdeltagare av en clearingdeltagares konkurs.
Speciellt har möjligheten för konkursbo till s.k. "cherry-picking" diskuterats.
För presumtiva utländska investerare i svenska statspapper kan en osäkerhet om
svensk rättsordning på denna punkt ha verkat repellerande.
4 Bankstödsnämnden
Utredningen har också lämnat vissa förslag som kompletterar den existerande
lagstiftningen. Bl.a. föreslås en regel som skall säkerställa att s.k. nettning
skall bli bindande för clearingorganisationen och dess medlemmar, liksom en
regel som skall säkerställa rätten till pant gentemot förvärvaren av
värdepapper. Enligt nämndens uppfattning är det angeläget att undanröja den
osäkerhet som är förbunden med nettning och förvärvspant och därigenom reducera
riskerna i clearing- och avvecklingsverksamhet.
5 OM Stockholm AB
Vad utredningen föreslår under detta avsnitt är mer eller mindre ett resultat av
olika framställningar från vissa marknadsaktörer.
OM har under utredningens gång haft tillfälle att anlägga synpunkter på
nettningsregelns utformning och härvid framhållit att den också skulle göras
tillämplig på en clearingorganisations eventuella konkurs. OM:s synpunkter i det
avseendet har beaktats av utredningen.
Vad gäller den rent lagtekniska placeringen av bestämmelsen är emellertid OM av
den uppfattningen att börs- och clearinglagen inte är ett lämpligt alternativ.
Som utredningen påpekar rör det sig i grunden om en köprättslig fråga som har
giltighet långt utanför börs- och clearinglagen. Konsekvenserna av regeln inom
andra rättsområden än börs- och clearingområdet har inte närmare berörts i
utredningens arbete.
Enligt OM:s mening talar därför mycket starka skäl för att regeln placeras i
konkurslagen och inte i börs- och clearinglagen.
6 Stadshypotek AB
Beträffande den föreslagna ordningen om "close-out" vid konkurs anser
Stadshypotek förslaget vara välbetänkt. Med ett ständigt växande antal aktörer
ökar sannolikheten för att ett fallissemang förr eller senare inträffar.
7 Stockholms Fondbörs AB
Clearingutredningen har bl.a. granskat vissa juridiska aspekter på nettning
respektive panträtt i ännu ej levererade värdepapper. Fondbörsen anser sig ej
konkret berörd av den sistnämnda problematiken och avstår därför från att
kommentera detta.
Nettningsfrågan är dock av stor betydelse för förtroendet hos aktörer, inte
minst i utlandet. Fondbörsen vill understryka vikten av att som utredningen
föreslagit nettningsarrangemangets okränkbarhet stöds genom en lagreglering.
8 Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska
Bankföreningen
Föreningarna vill här först påpeka att i detta yttrande, bortsett från i
rubriken här ovan, används det anglosaxiska uttrycket netting i stället för det
försvenskade uttrycket nettning, som utredningen använt. Föreningarna ser ingen
fördel i att på detta sätt försvenska uttryck, vilka ändå så uppenbart, även i
en försvenskad form, är anglosaxiska.
Föreningarna anser för sin del att avsnittet om netting tillsammans med
avsnittet om legalpant, som behandlas under nästa rubrik, är de viktigaste i
betänkandet.
Netting - såväl bilateral som multilateral sådan - är en nödvändig funktion i
en modern finansiell marknad. Genom utnyttjande av ett nettingförfarande minskas
drastiskt kraven på faktisk uväxling av prestationer. Man kan peka på
marknadssegment såväl i Sverige som utomlands där den faktiska utväxlingen av
prestationer inskränkts till betydligt under en procent av omsatta värden som en
följd av netting. Det säger sig självt att detta på ett avgörande sätt minskar
behovet av likviditet och lättar på de administrativa bördorna, allt med
kostnadsbesparingar som följd. Viktigare ändå är de avsevärt minskade risker som
blir en följd av ett långt gående netting. Man skulle rent av kunna fråga sig om
den utvecklade finansiella marknaden som vi nu har skulle kunna fungera utan
netting, med de risker detta i så fall skulle föra med sig. Här kan pekas på att
den dagliga omsättningen på den svenska penning- och valutamarknaden uppgår till
hundratals, ibland några tusen miljarder kr.
Av bl.a. nu nämnda skäl har netting ansetts som ofrånkomlig i de finansiella
marknaderna, vilket kommer till synes bl.a. i det s.k. BIS-arbetet på
kapitaltäckningsregler, vilka i hög grad förutsätter netting. Härigenom kan
kapitalbehovet hos marknadsaktörerna hållas nere med kostnadsbesparingar som
följd.
Utredningen har på s 175 f närmare pekat på skälen för netting i den
finansiella marknaden. Såsom framgår av vad här sagts instämmer föreningarna i
de skäl för netting som utredningen därvid anfört.
Här bör noteras att netting förekommer, och bör förväntas förekomma, i såväl
bilateral som multilateral form. Man kan tänka sig olika kombinationer av dessa
former. Det är således viktigt att de kan förekomma parallellt. Därigenom kan
netting ske inom olika marknadssegment för en slutlig daglig avräkning mellan
parter, vilka kan ha ömsesidiga förpliktelser inom olika verksamhetsområden. Man
bör således räkna med att marknaden eftersträvar bästa möjliga förutsättningar
för total netting av alla i pengar avräkningsbara förpliktelser.
Det är enligt föreningarnas uppfattning således helt uppenbart att netting är
nödvändigt i en modern, utvecklad finansiell marknad. För att det skall vara
möjligt förutsätts dock att nettingförfarandet vilar på en stabil rättslig
grund. Detta sker främst genom att nettingen bygger på avtal, men av central
betydelse är givetvis att sådana avtalsförhållanden inte kan brytas upp med stöd
av andra rättsregler. Föreningarna utgår - liksom clearingutredningen torde ha
gjort - från att den rättsliga basen för netting även framdeles kan utgöras av
avtal. Det borde dock vara möjligt att också basera netting på föreskrifter
eller liknande bestämmelser utfärdade av en clearingorganisation. Föreningarna
bygger den fortsatta diskussionen på att såväl avtal som dylika föreskrifter kan
förekomma.
Det spörsmål som särskilt diskuterats är betydelsen för netting som är baserad
på avtal att en nettingspart råkar i konkurs, och särskilt huruvida s.k.
close-out agreements står sig i ett sådant fall och hur s.k. cherry-picking
skall kunna undvikas. Dessa frågor är föremål för en intensiv internationell
debatt och för nationellt och internationellt arbete. Clearingutredningens
diskussion och förslag ligger härvid i linje med det internationella arbetet.
Här kan pekas på att USA och Frankrike redan infört lagregler, som tydliggör
nettingförfarandets ställning i en konkurs på sätt som är avsedda att stärka de
nationella finansiella marknaderna men också skapa en nationell bas för
internationellt godtagande av netting i de delar den beror av dessa länders
lagstiftning.
Utredningen har fört sin diskussion efter i stort sett samma mönster som på
många håll utomlands genom att överväga den ställning close-out-agreements kan
ha i en konkurs. Härvid har utredningen särskilt stannat för de problem som
följer med 63 § köplagen. Utredningen har för sin del uttalat att det finns
starka skäl att utgå från att avtalsregleringen på området skulle stå sig också
i fall av konkurs. Föreningarna delar denna uppfattning. Den är dock inte helt
oomtvistad och utredningen har själv konstaterat att en viss osäkerhet härom
trots allt kan råda. Bara den osäkerheten gör det enligt föreningarnas
uppfattning helt nödvändigt att tryggandet av nettingförfaranden omgående ges
ett tillförlitligt stöd i lag. När utredningen anför att saken av marknaden
betraktas som brådskande är det detta behov av klarhet i den legala basen för
netting som talar härför. Även utredningens egen angivelse av att en viss
osäkerhet kan råda är tillräcklig för att med styrka understryka såväl det
absoluta behovet av lagstöd som sakens brådskande natur.
Föreningarna vill således med kraft understryka behovet av en lagstiftning av
den innebörd utredningen föreslagit. Det bör tilläggas att för detta talar
behovet av att den svenska finansiella marknaden godtas internationellt, vilket
med större tydlighet skulle ske, om nettingen gavs ett legalt stöd också för
konkurssituationer.
När det gäller den detaljbetonade utformningen av en lagbestämmelse vill
föreningarna först markera det viktiga i att utväxling av alla slag av
finansiella tillgångar kan bli föremål för netting, inte bara finansiella
instrument utan främst också valutor. Så skulle också bli fallet med ut-
redningens förslag, men som tidigare framgått har föreningarna invänt mot att
valutor i andra sammanhang räknas in i det som faller inom de definitioner som
utredningen föreslagit. Den lagstiftningsteknik som utredningen använt i detta
sammanhang, och som bygger på de inte godtagbara definitionerna, är därför inte
lämplig. Med tanke på den osäkerhet som allmänt sett skulle råda om
definitionernas räckvidd är den lagstiftningstekniken även från andra
utgångspunkter olämplig.
Lagförslaget måste således modifieras. När så sker, anser föreningarna att man
bör göra bestämmelsen mer generell, vilket överensstämmer med den metod för
lagstiftningen som hittills genomförts i USA och Frankrike, och vilken torde ha
skäl för sig också på andra håll. Den går ut på att helt enkelt slå fast att
netting står sig också i konkurs, vilket rent faktiskt också är innebörden av
utredningens förslag. Nu torde man dock inte kunna använda begreppet netting i
svenskt lagspråk. Föreningarna anser det för sin del därför värt att i det
fortsatta lagstiftningsarbetet pröva en mer allmän bestämmelse av följande
ungefärliga innebörd: "Avtal om avräkning mellan två eller flera parter inbördes
av förpliktelser att leverera resp. betala för finansiella instrument och om
sådan avräkning av betalningsförpliktelser i svensk eller utländsk valuta gäller
även mot avtalsparts konkursbo."
Det måste förutsättas att bestämmelsen täcker in också villkor om netting som
anges i föreskrifter eller liknande utfärdade av en clearingorganisation, vilket
bör bli fallet med här skisserad bestämmelse, eftersom man kan utgå från att en
clearingorganisation tecknar avtal med sina medlemmar, vari hänvisas till dylika
föreskrifter.
Genom ett uttalande (s 301) om att den av utredningen föreslagna bestämmelsen
skulle täcka även fallet att en part, som företräds av clearingmedlem, råkar i
konkurstillstånd slår utredningen fast en viktig princip. Det måste enligt
föreningarna vara en självklarhet att en lagregel får en utformning så att den
täcker in även det fallet. Härvid synes dock utredningens val att nöja sig med
ett uttalande i specialmotiveringen om att föreskriften "bör anses analogt
tillämplig" i den situationen vara alltför oklart. Med en lagstiftning efter
utredningens linje bör fallet tydliggöras i själva lagtexten. Med det här
skisserade alternativet till lagtext borde det däremot stå helt klart att den
angivna situationen omfattas, varvid man bör kunna nöja sig med ett tydligt
motivuttalande därom.
Föreningarna vill framhålla att det inte finns något att erinra mot att
bestämmelsen om netting tas in i börs- och clearinglagstiftningen även om annan
placering väl kunde tänkas.
Genomförandet av de fortsatta lagstiftningsåtgärderna i detta avseende måste,
som redan anmärkts, ske med skyndsamhet. Det är dock samtidigt viktigt att det
nämnda BIS-arbetet beaktas så att den svenska lagstiftningen kommer att stå i
samklang med resultaten av detta arbete.
I detta sammanhang vill föreningarna lägga till att det i det fortsatta lag-
stiftningsarbetet på grundval av utredningens förslag vore angeläget med ett
klargörande av att sådan säkerhet, vilken en clearingorganisation skall ta
enligt börs- och clearinglagen, normalt inte kan återvinnas i en konkurs. Det
legala kravet på säkerheten bör rimligen utesluta detta. Föreningarna utgår
således från att dylika säkerheter inte kan återvinnas.
9 Swedesettle AB
Vi ställer oss tveksamma till utredningens förslag att i börs- och clearinglagen
införa en regel (9 kap. 8 §), som har giltighet långt utöver området för denna
lagstiftning. Det finns utan tvekan ett starkt önskemål om reglering av den
rättsliga betydelsen av bilaterala s.k. close-out-avtal. Sådana avtal utgör
emellertid ej och berör ej clearingverksamhet enligt lagens definition (både
enligt utredningens förslag och vårt alternativ ovan). Vi anser det förhastat
att lagstifta härom i detta sammanhang, utan närmare genomlysning av rättsläget,
konsekvenserna för andra rättsområden m.m. Tveksamheten gäller därför den
föreslagna paragrafens andra mening.
10 Uppsala Universitet
Nettning, innebärande att två parters betalning eller leveransförpliktelser
avräknas mot varandra (bilateralt) eller att flera parters förpliktelser av-
räknas mot varandra (så att säga i en cirkel) fastän parterna inte står i
avtalsförhållande till varandra men deltar i samma clearingförfarande (multi-
lateralt), uppges ha stor vikt för begränsningen av riskerna för kollaps av
clearingsystemet och därmed för kravet på lämnade säkerheter. Frågan är
emellertid i vad mån avtal om mellan kontoförande institut, likvidbanker och VPC
om netting är juridiskt hållbara och på vems bekostnad nettningen sker (s 257
ff).
Inledningsvis saknar fakultetsnämnden närmare upplysningar om i vilken
utsträckning netting enligt träffade avtal anses tillåten beträffande
förfallodag. Utredningen anför att netting tillåts bara under förutsättning att
prestationerna är fungibla (utbytbara, s 258 m, jfr s 260 x). Fungibilitet
handlar emellertid om utbytbarhet i och för sig. Här gäller problemet om två
prestationer är sinsemellan utbytbara, eller med en kvittningsterm komputabla.
Fakultetsnämnden antar att i konkurs även naturaprestationer kan kvittas mot
varandra men endast under förutsättning att de exakt överensstämmer, t.ex.
skyldighet att leverera obligationer av samma emittent till samma ränta och
förfallna vid samma tidpunkt. Ett längre gående kvittningsavtal saknar
förmodligen verkan mot konkursborgenärer. Har A sålt päron till B mot betalning
i förskott och B sålt äpplen till A mot betalning i förskott, varefter A går i
konkurs, kan A:s konkursborgenärer kräva att äpplena levereras men borgenärerna
svarar ej med konkursmassan för leveransen av päronen, oavsett om A och B kommit
överens om att äpplena skall nettas mot päronen och brukat göra så före
konkursen.
En överenskommelse om bilateral nettning mellan kontoförande institut A och
kontoförande institut B borde således vara giltig vid enderas konkurs, om det
som avräknas är komputabla prestationer.
Däremot är det ovisst huruvida ett avtal om multilateral netting kan vara
giltigt mot en aktörs (A:s) konkursbo. I så fall kvittar ju B sin skuld till A
med användande av C:s fordran hos A. Kvittning i konkurs förutsätter enligt
tvingande rätt ömsesidighet. Annans fordran får användas som säkerhet endast om
fordringen överlåtits eller pantsatts före konkursen och sakrättsligt skydd
erhållits (t.ex. genom denuntiation). Vid överlåtelse går överlåtaren miste om
möjligheten att använda den överlåtna fordringen till kvittning. Det kan inte
godtas att flera parter avtalar att de vid behov skall kunna kvitta med
varandras fordringar (jfr ömsesidighetsrekvisitet i 5:15 st 1 och 5:16 st 1
konkurslagen). Man kunde tycka att denna spärr i någon form borde upprätthållas
även vid pantsättning, så att pantsättaren inte får (efter återlösning av den
pantsatta fordringen) använda den pantsatta fordringen till kvittning i den mån
panthavaren har kvittningsrätt i fordringsgäldenärens konkurs. Rättsläget är
dock oklart (se Lindskog, Kvittning, 2 uppl s 432 ff, 518 ff och 537 ff).
Om fakultetsnämnden förstått betänkandet riktigt, skall multilateral netting
inte ske i konkurs, eftersom detta skulle leda till olikbehandling av de
borgenärer som därmed får betalt och övriga borgenärer som deltar i
clearingförfarandet (s 259 x). Frågan om sådan kvittnings tillåtlighet i konkurs
behöver i så fall inte ställas på sin spets. Men därmed ökar väl å andra sidan
de inblandade parternas exponering och stiger behovet av säkerheter jämfört med
om netting hade varit möjlig multilateralt.
I den mån ett clearinginstitut övertar fordringar och/eller skulder från övriga
aktörer, åstadkommes den ömsesidighet som är tvingad för kvittning i konkurs.
Den återvinningsliknande bestämmelsen i 5:16 konkurslagen kan dock leda till en
begränsning av kvittningsrätten, om ömsesidigheten uppkommit under tiden närmast
före konkursen. Hur detta faller ut i förekommande eller tänkta
netting-situationer är emellertid inte belyst i utredningen. Kan man t.ex. anse
att framtida fordringar överlåts redan när aktörerna träder in i systemet (mer
än tre månader före fristdagen) och när clearinginstitutet är i god tro om
framtida insolvens? Är sådan överlåtelse möjlig fastän fordringarna inte kan
identifieras avseende bestämda rättsförhållanden? Räcker det att alla framtida
fordringar mot vissa parter hänförliga till clearingförfarandet överlåtits?
Utredningen behandlar på s 260 f frågan om återvinning i konkurs av netting som
blivit definitiv före konkursutbrottet. Det anförs, med hänvisning till 4:10
konkurslagen, att återvinning av kvittning följer samma regler som återvinning
av betalning samt att denna princip får anses tillämplig även på multilateral
netting. Vidare anförs att leverans av finansiella instrument till fullgörande
av avtalad naturaförpliktelse i återvinningssammanhang är att jämställa med
betalning, med hänvisning till NJA 1988 s 149.
Det är troligt att utförda naturaleveranser numera kan återvinnas som gjorda
betalningar, trots NJA 1950 s 417 (jfr även Håstad, Sakrätt, 5 uppl s 262). I
den mån ett kontoförande institut, via VPC, i och för sig fått bilateralt kvitta
sin skuld hos ett annat kontoförande institut mot en fordran till samma
institut, torde således 4:10 konkurslagen bli tillämplig, vare sig
prestationerna avsett pengar eller finansiella instrument.
Såvitt gäller multilateral netting är det som ovan nämnts fråga om avtal
angående kvittning med tredje mans fordran. Återvinning av sådan kvittning före
konkurs borde följa bestämmelserna i 4:10 och 5:16 st 1 konkurslagen; skulle den
solventa borgenären ha förvärvat tredje mannens fordran inom tre månader före
fristdagen (vad nu detta betyder, jfr ovan), borde kvittningen gå åter.
En viktig fråga vid netting i konkurs synes vara, huruvida solventa aktörer kan
kvitta med egna motfordringar hos den insolventa aktören (fondkommissionären),
när den insolventa aktörens fordringar är fordringar på grund av försäljning av
hans uppdragsgivares aktier. I fondkommissionären Orions konkurs lär anspråk hos
en inköpskommissionär på betalning ha inom VPC-systemet kvittats bort mot
försäljningskommissionärens (Orions) skuld till likvidbanken. Frågan är på
vilken grund försäljningskommittenten, som hade separationsrätt till aktierna
och till köpeskillingsfordringen i försäljningskommissionärens konkurs, skall
behöva finna sig i detta, ifall han inte pantsatt aktierna och köpeskillings-
fordringen för kommissionärens skulder. Visserligen får kommittenten finna sig i
att försäljningskommissionären har en legal panträtt i aktierna och
köpeskillingsfordringen för försäljningskommissionärens fordran på courtage och
att återpantsättning må ske inom denna ram (10:6 handelsbalken), men det är en
obetydlig belastning. Genom 64 § 2 st kommissionslagen förefaller emellertid
tredje man (inköpskommissionären och likvidbanken) - oberoende av god tro om att
försäljningskommissionären handlat för egen räkning - få en obegränsad legal
panträtt i sin egen skuld till försäljningskommissionären till säkerhet för sin
egen fordran hos denne, fastän detta strider mot begränsningarna i 31-36 §§
kommissionslagen och 10:6 handelsbalken. Regleringen har godtagits av Kommis-
sionslagskommittén i SOU 1988:63 men - förmodligen huvudsakligen med fog -
kritiserats av Lindskog (se Sv JT 1989 s 683 ff och Kvittning, 2 uppl s 421 ff
och 537 ff). Dessa invecklade frågor borde penetreras närmare i förevarande
lagstiftningsärende eller i justitiedepartementets arbete på en lagrådsremiss
angående ändringar i kommissionslagen med anledning av SOU 1988:63.
Konkursboets "inträdesrätt"
På s 261 ff diskuteras huruvida ett konkursbo kan delta i fortsatt clearing-
förfarande eller om ett avtal är giltigt enligt vilket avräkning mellan
utestående förbindelser skall ske per konkursdagen eller dagen före konkursen.
Utredningen anser - med hänvisning till 63 § köplagen och till litteraturen -
att möjligheten för konkursboet att inträda i vissa av konkursgäldenärens avtal
med uteslutande av andra ("cherry-picking") får bedömas som oviss enligt
gällande rätt men att klarhet måste skapas. Eftersom ett konkursbo inte kan
godtas som part i ett clearingförfarande (s 301) föreslås att ett avtal om
slutavräkning per konkursdagen eller dagen dessförinnan skall vara giltigt mot
konkursboet.
Fakultetsnämnden är inte säker på att den relativt kortfattade presentationen
har förstått problemet i hela dess vidd men misstänker att utredningen under ett
behandlar två olika frågor. Den ena gäller konkursboets rätt att selektivt
inträda i (dvs mot massaansvar kräva fullgörelse av) gäldenärens avtal. Den
andra gäller konkursboets rätt att delta i fortsatt clearingförfarande, där den
deltagande förutsätts kunna svara för förpliktelser.
Lagförslaget går ut på att konkursboet ej skall få delta i fortsatt clearing
utan att en avräkning skall äga rum per konkursdagen eller dagen dessförinnan.
Antagligen är detta förslag praktiskt väl motiverat, eftersom konkursboet
knappast omedelbart kan reorganisera sin verksamhet i sådan grad att boet kan
uppfylla de krav som ställs för deltagande i clearingen.
Men hindrar detta "cherry-picking"? Hur avräkningen per konkursdagen eller
dagen dessförinnan skall gå till regleras inte. Allmänna regler måste således
gälla. Om A har köpt körsbär billigt men också sålt päron billigt, behöver A:s
konkursbo ej leverera päronen, inte ens om päronköparen kommer med pengar i
handen. Däremot har konkursboet rätt att enligt 63 § köplagen, vari inte
föreslås någon ändring och som inte heller otvetydligt görs dispositiv vid
clearingförfarande, kräva leverans av körsbären mot att boet betalar den
förmånliga köpesumman. Och varför skulle inte boet ha denna rätt vid köp av
värdepapper, när det finns vid andra köp? Det bör tilläggas att, om boet genom
ensidigt bestämmande och utan nytt avtal med medkontrahenten inträder i ett
avtal där medkontrahentens prestation är komputabel med en fordran som denne har
hos konkursgäldenären, medkontrahenten torde ha kvittningsrätt (NJA 1916 s 154).
11 Värdepapperscentralen VPC AB
VPC tillstyrker förslaget till lydelse av 9 kap. 8 § angående möjlighet att i
avtal införa begränsningar för konkursbo att delta i clearinghanteringen. VPC
avser att i kommande avtal om clearingverksamhet införa en sådan bestämmelse.
**Fotnot**
[2]Med nettning avses kvittning eller utjämning av ömsesidiga
betalnings eller leveransförpliktelser. Nettning kan ske mellan
två eller flera parter (bilaterala resp. multilateral nettning).
I det förra fallet utväxlas endast en nettobetalning/-leverans
mellan två parter, i det senare fallet sker en betalning/leverans
från en part visavi alla andra parter i systemet. Nettning
innebär vanligen dels en betydande reduktion av antalet
transaktioner och av därmed förknippade kostnader, dels att de
belopp som faktiskt utväxlas mellan deltagarna blir väsentligt
mindre, med åtföljande reduktion av likviditetsbehoven.
Lagrådsremissens lagförslag
Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument
dels att nuvarande 5 kap. och 6 kap. skall betecknas 6 kap. respektive 7 kap.,
dels att det i lagen skall föras in ett nytt kapitel, 5 kap., av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
5 kap. Avtal om avräkning
1 §
Har två parter, vid
handel med finansiella
instrument, andra lik-
nande rättigheter och
åtaganden eller valuta,
träffat ett avtal om att
de förpliktelser som
uppkommer vid handeln
dem emellan skall avräk-
nas mot varandra, och
innehåller avtalet ett
villkor om att en slut-
avräkning skall ske av
samtliga utestående
förpliktelser för det fall
en av parterna går i
konkurs, gäller villkoret
även mot konkursboet.
Innehåller ett avtal
enligt första stycket ett
villkor om att en slut-
avräkning skall ske av
samtliga utestående
förpliktelser för det fall
förhandling om offentligt
ackord beslutas för en av
parterna, gäller
villkoret även mot de
borgenärer vars
fordringar skulle
omfattas av det
offentliga ackordet.
Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.
Lagrådet
Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1994-12-16
Närvarande: justitierådet Torkel Gregow, justitierådet
Lars Å. Beckman, regeringsrådet Sigvard Holstad.
Enligt en lagrådsremiss den 1 december 1994 (Finansdepartementet) har regeringen
beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument.
Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Lars Afrell.
Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:
Remissförslaget rör avräkning av förpliktelser vid handel med värdepapper och
valuta (s.k. nettning). I förslaget behandlas det fallet att den ena parten i
ett avtal om bilateral nettning försätts i konkurs eller blir föremål för
förhandling om offentligt ackord. Beträffande konkursfallet går förslaget ut på
att avtalsvillkor om slutavräkning skall gälla mot konkursboet; därmed avses
följa att konkursboet inte har rätt att inträda i parternas avtal om handel (jfr
63 § köplagen 1990:931). För ackordsfallet innebär förslaget att avtalsvillkor
om slutavräkning skall gälla mot berörda borgenärer.
I enlighet härmed innehåller första stycket av 5 kap. 1 § förslaget till
ändring av lagen om handel med finansiella instrument att, om två parter, vid
handel med finansiella instrument, andra liknande rättigheter och åtaganden
eller valuta, har träffat ett avtal om att de förpliktelser som uppkommer vid
handeln dem emellan skall avräknas mot varandra och avtalet innehåller ett
villkor om att en slutavräkning skall ske av samtliga utestående förpliktelser
för det fall en av parterna går i konkurs, villkoret gäller även mot
konkursboet. I andra stycket anges att, om ett avtal enligt första stycket
innehåller ett villkor om att en slutavräkning skall ske av samtliga utestående
förpliktelser för det fall förhandling om offentligt ackord beslutas för en av
parterna, villkoret gäller även mot de borgenärer vars fordringar skulle
omfattas av det offentliga ackordet.
Konkursinstitutet bygger på principen om borgenärernas likställighet. Från
denna princip gäller undantag beträffande fordringar som är förenade med
särskild eller allmän förmånsrätt. Ett annat undantag utgörs av fall då en
borgenär har rätt till kvittning i konkursen (5 kap. 15-17 §§ konkurslagen
1987:672).
Sådan avräkning som avses med förslaget omfattar inte bara fordringar utan
också anspråk på att erhålla värdepapper, även i fall då båda parter har att
leverera sådana handlingar. Lån av värdepapper avses också kunna innefattas. En
avräkning kan avse även i framtiden utfallande förpliktelser och förlust till
följd av en ersättningsaffär som konkursgäldenärens motpart måst företa på grund
av att konkursgäldenären inte kunnat fullfölja sina förpliktelser.
Avräkning enligt förslaget går alltså ej oväsentligt längre än konkurslagens
regler om kvittning. Detta innebär å ena sidan en fördel för motparten till den
avtalspart som blir försatt i konkurs och å andra sidan en motsvarande nackdel
för borgenärer med allmän förmånsrätt och oprioriterade borgenärer. Sådan
avräkning innebär därmed en ytterligare begränsning av principen om borgenärers
likställighet i konkurs.
Numera omsätts betydande belopp på den svenska finansiella marknaden. Denna är
i dag en integrerad del av de internationella finansiella marknaderna. Möjlighet
till avräkning av förpliktelser torde bidra till att minska riskerna vid
handeln. Avräkning anses också medföra andra fördelar, bl.a. att stabilitet och
effektivitet i betalningssystemen främjas. För en väl fungerande finansiell
marknad är det därför väsentligt att avräkning kan ske och att avtal därom
gäller mot parternas borgenärer vid konkurs.
På grund av det anförda och med beaktande av att fråga är om ett speciellt
avtalsområde har Lagrådet inte någon erinran mot att villkor om slutavräkning i
fall av konkurs skall gälla mot borgenärerna. Detsamma är förhållandet med för-
slaget rörande ackordsfallet.
I fråga om utformningen av första stycket i paragrafen vill Lagrådet framhålla
följande.
I bestämmelsen anges som nämnts att ett villkor om slutavräkning i fall av
konkurs gäller "mot konkursboet". Den reella innebörden härav synes åtminstone i
första hand vara att borgenärerna i konkursen är bundna av villkoret. En sådan
verkan brukar emellertid inte i lagtext uttryckas på så sätt att villkoret
gäller "mot konkursboet". (Beträffande innebörden av termen konkursbo se
Welamson, Konkursrätt, 1961, s. 192-195 och densamme, Konkurs 8 uppl. s. 55-56.)
Med hänsyn härtill synes det lämpligare att saken uttrycks på det sättet att
villkoret gäller "mot borgenärerna i konkursen", alternativt "i konkursen".
Detta ansluter närmare till de uttryckssätt som brukar användas i andra liknande
situationer (se t.ex. 22 § och 31 § första stycket lagen 1936:81 om skuldebrev
och 6 kap. 2 § aktiekontolagen 1989:827; se även 2 § förmånsrättslagen
1970:979). Det ansluter också bättre till ordalagen i andra stycket i förslaget.
Att orden "mot konkursboet" använts i förslaget har möjligen samband med att
villkor om slutavräkning i fall av ena partens konkurs även avses medföra att
konkursboet inte skall ha rätt att inträda i parternas avtal om handel. Även om
detta kan sägas vara en konsekvens av slutavräkningen, synes det lämpligt att
det kommer till klart uttryck i lagtexten.
Mot bakgrund av det sagda och med ett par mindre redaktionella jämkningar kan
första stycket ges förslagsvis följande lydelse:
"Har två parter, vid handel med finansiella instrument, med andra liknande
rättigheter eller åtaganden eller med valuta, träffat ett avtal om att de
förpliktelser som uppkommer vid handeln dem emellan skall avräknas mot
varandra, och innehåller avtalet ett villkor om att en slutavräkning skall
ske av samtliga utestående förpliktelser för det fall en av parterna försätts
i konkurs, gäller villkoret mot borgenärerna i konkursen. Konkursboet har
inte rätt att inträda i parternas avtal."
Lagrådet vill tillägga följande till bestämmelsen.
Om två parter i ett avtal om avräkning har använt ett annat uttryckssätt än det
som anges i bestämmelsen men som har samma syfte, uppkommer fråga om
bestämmelsen skall anses tillämplig. Denna fråga bör uppmärksammas under
lagstiftningsärendets fortsatta behandling.
Om Lagrådets förslag godtas, bör en mindre jämkning göras i andra stycket på så
sätt att ordet "även" utgår.
Någon särskild övergångsbestämmelse har inte föreslagits och torde inte heller
vara behövlig. Lagrådet vill emellertid framhålla att, om parterna i ett före
ikraftträdandet ingånget avtal har tagit upp ett sådant villkor om slutavräkning
som avses i bestämmelsen, bestämmelsen måste anses tillämplig beträffande detta
villkor.
Finansdepartementet
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 12 januari 1995
Närvarande: statsrådet Sahlin, ordförande, statsråden, Hjelm-Wallén, Hellström,
Thalén, Freivalds, Wallström, Persson, Tham, Schori, Blomberg, Heckscher,
Hedborg, Andersson, Winberg, Uusmann, Nygren, Sundström, Lindh, Johansson
Föredragande: statsrådet Persson
Regeringen beslutar proposition 1994/95:130 Avtal om avräkning (nettning) vid
handel med finansiella instrument.