Post 2057 av 2512 träffar
                
                
            
                    Propositionsnummer ·
                    1998/99:144 ·
                    
                    Hämta Doc ·
                    
                
                
                
                    Regler om företagskoncentration
                
                
                
                    Ansvarig myndighet: Näringsdepartementet
                
                
                
                    Dokument: Prop. 144
                
                
                
                Regeringens proposition 
1998/99:144
Regler om företagskoncentration
Prop. 
1998/99:144
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 juni 1999
Göran Persson
	Mona Sahlin
	(Näringsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Konkurrenslagen (1993:20) utgör ett viktigt instrument för att uppnå 
bättre omvandlingstryck och en effektivare konkurrens, till nytta för 
samhällsekonomin och konsumenterna. Väl fungerande marknader och 
rättvisa spelregler för såväl stora som små företag är viktiga för detta. 
I propositionen föreslås ändringar i konkurrenslagens regler om 
företagsförvärv. Förslagen bygger på Konkurrenslagsutredningens 
betänkande SOU 1998:98. Ändringarna innebär bl.a. att kontrollen 
liksom enligt EG-rätten skall avse företagskoncentration. Detta är ett 
vidare begrepp än företagsförvärv, i det avseendet att uppkomsten av en 
företagskoncentration inte behöver innebära någon äganderättsövergång. 
Genom denna ändring får företagen likartade regler för 
företagskoncentrationer med gemenskapsdimension och för 
företagskoncentrationer på den svenska marknaden. 
Reglerna anpassas vidare till EG-rätten genom att 
bedömningsgrunderna för förbud mot en företagskoncentration ändras så 
att konkurrensaspekterna på företagskoncentrationer kommer i 
förgrunden. En förutsättning för förbud är dock att väsentliga nationella 
säkerhets- eller försörjningsintressen inte åsidosätts.
Anmälningsreglerna föreslås förenklade genom borttagande av 
anmälningsskyldighet för företagskoncentrationer i utlandet som inte har 
nog betydelse för svenska konkurrensförhållanden. Vidare föreslås 
förbättringar i kontrollsystemet med syfte att uppnå ökad effektivisering, 
rättssäkerhet och genomströmning av anmälda ärenden. Väsentligt är att 
förhandskontakter med Konkurrensverket inför planerade förvärv skall 
bli vanligare. En förutsättning för detta är ett starkare sekretesskydd än 
vad som gäller idag för uppgifter som lämnas vid sådana 
förhandskontakter. I förslaget ingår därför ett förslag om absolut 
sekretess för uppgifter av detta slag.
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2000.
Innehållsförteckning
1	Förslag till riksdagsbeslut	5
2	Lagtext	6
2.1	Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)	6
2.2	Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)	15
2.3	Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1845) om 
tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- 
och statsstödsregler	17
3	Ärendet och dess beredning	18
4	Nuvarande bestämmelser	20
4.1	Allmänt om konkurrenslagen	20
4.2	Konkurrensrättsliga regler om prövning 
av företagsförvärv	21
4.2.1	1982 års konkurrenslag	21
4.2.2	1993 års konkurrenslag	22
4.3	Översikt beträffande förvärvsutvecklingen och 
tillämpningen av förvärvsreglerna	32
5	Regeringens förslag till regler om prövning av 
företagskoncentration	36
5.1	Behovet av kontrollregler på området	36
5.2	En övergång till begreppet företagskoncentration	38
5.3	Gemensamma företag m.m.	45
5.4	Kontrollområdet	50
5.5	Bedömningsgrunderna	52
5.6	Förbudsprövningens omfattning och verkan	57
5.6.1	Förfaranden som omfattas av 
koncentrationsprövningen	57
5.6.2	Rättsverkan av att en företagskoncentration 
förbjuds	63
5.7	Anmälningsreglerna	64
5.7.1	Anmälningsskyldighet	64
5.7.2	Trösklarna	67
5.7.3	Tidpunkten för anmälan	72
5.8	Instansordningen	73
5.9	Handläggningen	74
5.9.1	Ett förbättrat kontrollsystem	74
5.9.2	Kontakter före en anmälan	75
5.9.3	Behovet av sekretess för lämnade uppgifter	79
5.9.4	Företagens dispositioner under 
Konkurrensverkets handläggning	81
5.9.5	Handläggningstiden	83
6	Ikraftträdande och övergångsbestämmelser	84
7	Kostnader m.m.	85
8	Författningskommentar	86
8.1	Förslaget till lag om ändring i 
konkurrenslagen (1993:20)	86
8.2 Förslaget till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)	98
8.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1845) om 
tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och 
statsstödsregler	100
Bilaga 1 Konkurrenslagsutredningens sammanfattning av utredningens 
betänkande Konkurrenslagens regler om företagskoncentration
(SOU 1998:98)	101 
Bilaga 2 Konkurrenslagsutredningens lagförslag	106
Bilaga 3 Sammanställning över remissinstanserna	115
Bilaga 4 Lagrådsremissens lagförslag	116
Bilaga 5 Lagrådets yttrande	127
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 23 juni 1999	131
 
1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen 
antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20), 
2. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
3. lag om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska 
gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler.
2 Lagtext
Regeringen har följande förslag till lagtext.
2.1 Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen 
(1993:20)
Härigenom föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (1993:20)
dels att 4 och 68 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 34–43, 57, 60, 63 och 67 §§ samt rubrikerna före 34, 37, 38, 39 
och 42 §§ skall ha följande lydelse, 
dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 34 a, 34 b och 
37 a §§, samt närmast före 34 a § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
Företagsförvärv
Företagskoncentration
Förbud mot företagsförvärv m.m.
Definition av företags-
koncentration
34 §  
Stockholms tingsrätt får på talan 
av Konkurrensverket förbjuda ett 
företagsförvärv som omfattas av 
anmälningsskyldighet enligt 37 § 
eller som har anmälts frivilligt 
enligt vad som anges där. 
Förvärvet skall förbjudas, om 
1. det skapar eller förstärker en 
dominerande ställning som 
väsentligt hämmar eller är ägnad 
att hämma förekomsten eller 
utvecklingen av en effektiv 
konkurrens inom landet i dess 
helhet eller en avsevärd del av det, 
och 
2. detta sker på ett sätt som är 
skadligt från allmän synpunkt. 
Förbud får dock inte meddelas i 
fråga om förvärv som har skett på 
en svensk eller utländsk börs, en 
auktoriserad marknadsplats eller 
någon annan reglerad marknad 
eller genom inrop på exekutiv 
auktion. I stället får förvärvaren 
åläggas att avyttra det som har 
förvärvats.
Med en företagskoncentration 
enligt denna lag avses 
1. att två eller flera tidigare 
självständiga företag slås 
samman, eller
2. att antingen en eller flera 
personer, som redan kontrollerar 
minst ett företag, eller också ett 
eller flera företag genom förvärv 
av värdepapper eller tillgångar, 
genom avtal eller på annat sätt 
direkt eller indirekt får kontroll 
över ett eller flera företag eller 
delar därav.
Bildandet av ett gemensamt  
företag som på varaktig basis 
fyller en självständig ekonomisk 
enhets samtliga funktioner utgör 
en företagskoncentration enligt 
första stycket 2.
Förbud mot företagskoncentra-
tion, m.m.
34 a §
Stockholms tingsrätt får på talan 
av Konkurrensverket förbjuda en 
företagskoncentration  som 
omfattas av anmälningsskyldighet 
enligt 37 § eller som har anmälts 
frivilligt enligt vad som anges där. 
Företagskoncentrationen skall 
förbjudas, om 
1. den skapar eller förstärker en 
dominerande ställning som 
väsentligt hämmar eller är ägnad 
att väsentligt hämma förekomsten 
eller utvecklingen av en effektiv 
konkurrens inom landet i dess 
helhet eller en avsevärd del av det, 
och 
2. ett förbud kan meddelas utan 
att väsentliga nationella 
säkerhets- eller försörjnings-
intressen åsidosätts.
34 b § 
I den utsträckning bildandet av ett 
gemensamt företag, som utgör en 
företagskoncentration enligt 34 §, 
har till syfte eller får till resultat 
att samordna konkurrensbeteendet 
hos företag som förblir 
självständiga, skall vid prövningen 
av fråga om förbud enligt 34 a § 
andra stycket mot en företags-
koncentration samordningen 
bedömas enligt 6 och 8 §§.
Ett beslut av Konkurrensverket 
att lämna en företags-
koncentration utan åtgärd skall 
även omfatta sådana 
begränsningar som har direkt 
samband med och är nödvändiga 
för genomförandet av den 
anmälda företagskoncentrationen.
Prövningen enligt första eller 
andra stycket skall ske enligt 
förfarandereglerna för koncentra-
tionsprövningen. 
35 § 
Ett förbud mot ett företagsförvärv 
innebär att förvärvet därefter blir 
ogiltigt. 
Ett förbud mot en företags-
koncentration innebär att en 
rättshandling som utgör en del i 
företagskoncentrationen därefter 
blir ogiltig. Detta gäller dock inte 
sådana rättshandlingar som 
utgörs av förvärv som har skett på 
en svensk eller utländsk börs, en 
auktoriserad marknadsplats eller 
någon annan reglerad marknad 
eller genom inrop på exekutiv 
auktion. I sådana fall får 
förvärvaren i stället åläggas att 
avyttra det som har förvärvats.
36 § 
Om det är tillräckligt för att 
undanröja de skadliga effekterna 
av ett företagsförvärv, får 
förvärvaren i stället för förbud 
enligt 34 § åläggas
1. att avyttra ett företag, en 
rörelse eller en del av en rörelse, 
eller
2. att genomföra någon annan 
konkurrensfrämjande åtgärd.
Om det är tillräckligt för att 
undanröja de skadliga effekterna 
av en företagskoncentration, får en 
part i företagskoncentrationen i 
stället för förbud enligt 34 a § 
åläggas
1. att avyttra ett företag, eller en 
del av ett företag, eller
2. att genomföra någon annan 
konkurrensfrämjande åtgärd.
Ett åläggande enligt första 
stycket får inte vara mer 
långtgående än vad som krävs för 
att de skadliga effekterna av 
konkurrensbegränsningen skall 
undanröjas.
Anmälan om företagsförvärv
Anmälan om företagskoncentration
37 § 
Ett företagsförvärv skall anmälas 
till Konkurrensverket av någon 
som är part i förvärvsavtalet, om 
de berörda företagen tillsammans 
har en omsättning föregående 
räkenskapsår som överstiger fyra 
miljarder kronor.
Om förvärvaren ingår i en 
grupp som består av flera företag 
som har gemensamma 
ägarintressen eller som hålls 
samman på något annat sätt, skall 
gruppens sammanlagda 
årsomsättning anses som 
förvärvarens årsomsättning.
Skyldighet att anmäla ett 
företagsförvärv föreligger inte om
det förvärvade företagets 
omsättning föregående 
räkenskapsår understiger 100 
miljoner kronor. Trots att 
omsättningen understiger detta 
belopp, får Konkurrensverket i ett 
enskilt fall ålägga en part i ett 
förvärvsavtal att anmäla förvärvet, 
när detta är påkallat av särskilda 
skäl. En part i ett förvärvsavtal har 
dessutom alltid rätt att frivilligt 
anmäla ett förvärv till 
Konkurrensverket.
En företagskoncentration skall 
anmälas till Konkurrensverket om
1. de berörda företagen 
tillsammans har en omsättning 
föregående räkenskapsår som 
överstiger fyra miljarder kronor 
och
2. minst två av de berörda 
företagen har en omsättning i 
Sverige föregående räkenskapsår 
som överstiger 100 miljoner 
kronor för vart och ett av 
företagen.
Om omsättningskravet enligt 
första stycket 1 är uppfyllt men 
omsättningen inte överstiger vad 
som anges i första stycket 2, får 
Konkurrensverket i ett enskilt fall 
ålägga en part i en 
företagskoncentration att anmäla 
företagskoncentrationen, när detta 
är påkallat av särskilda skäl. En 
part och andra medverkande i en 
företagskoncentration har alltid 
rätt att frivilligt anmäla 
företagskoncentrationen, när 
omsättningskravet enligt första 
stycket 1 är uppfyllt.
37 a §
En företagssammanslagning enligt 
34 § första stycket 1 skall anmälas 
av de företag som slås samman. 
I övriga fall skall anmälan 
göras av den eller dem som 
förvärvar kontroll över ett företag 
eller en del därav.
Särskild undersökning av förvärv
Särskild undersökning av 
företagskoncentration
38 § 
Konkurrensverket får besluta om 
att genomföra en särskild under-
sökning av ett företagsförvärv som 
har anmälts enligt 37 §.
Ett sådant beslut skall meddelas 
inom 30 dagar från det att 
anmälan kom in till 
Konkurrensverket. Under denna 
frist får den som är part i 
förvärvsavtalet inte vidta några 
åtgärder för att fullfölja förvärvet.
Konkurrensverket får besluta om 
att genomföra en särskild 
undersökning av en 
företagskoncentration som har 
anmälts enligt 37 §.
Ett sådant beslut skall meddelas 
inom 25 arbetsdagar från det att 
anmälan kom in till 
Konkurrensverket. Under denna 
frist får parterna och andra 
medverkande i företags-
koncentrationen inte vidta någon 
åtgärd för att fullfölja den.
Konkurrensverket får i särskilda 
fall besluta om undantag från 
förbudet i andra stycket andra 
meningen.
Konkurrensverket får meddela 
ett förbud eller åläggande för 
parterna eller andra medverkande 
i företagskoncentrationen för att 
säkerställa att förbudet i andra 
stycket andra meningen efterlevs.
Talan om företagsförvärv
Talan om företagskoncentration
39 § 
En talan hos Stockholms tingsrätt 
enligt 34 eller 36 § får väckas bara 
efter beslut om särskild 
undersökning enligt 38 §.
Talan skall väckas inom tre 
månader från beslutet. Tingsrätten 
får på begäran av 
Konkurrensverket förlänga fristen 
med högst en månad i sänder, om 
parterna i förvärvsavtalet eller, om 
förvärvet har skett på det sätt som 
anges i 34 § tredje stycket, 
förvärvaren samtycker till det eller 
om det finns synnerliga skäl.
En talan hos Stockholms tingsrätt 
enligt 34 a eller 36 § får väckas 
bara efter beslut om särskild 
undersökning enligt 38 §.
Talan skall väckas inom tre 
månader från beslutet. Tingsrätten 
får på begäran av 
Konkurrensverket förlänga fristen 
med högst en månad i sänder, om 
parterna i företagskoncentrationen 
och den som gjort anmälan enligt 
37 § andra stycket samtycker. När 
företagskoncentrationen ägt rum 
på det sätt som anges i 35 § andra 
meningen är förvärvarens 
samtycke tillräckligt. 
Om det finns synnerliga skäl, får 
fristen förlängas utan sådant 
samtycke som anges i andra 
stycket.
40 §
Om Konkurrensverket har beslutat 
att lämna ett företagsförvärv utan 
åtgärd, får talan enligt 39 § första 
stycket inte väckas beträffande 
förvärvet. 
Detta gäller dock inte om en part 
i förvärvsavtalet har lämnat någon 
oriktig uppgift som påverkat 
beslutet.
Om Konkurrensverket har beslutat 
att lämna en företagskoncentration 
utan åtgärd, får talan enligt 39 § 
första stycket inte väckas i fråga 
om företagskoncentrationen. 
Detta gäller dock inte om en part 
eller annan medverkande i 
företagskoncentrationen har 
lämnat någon oriktig uppgift som 
påverkat beslutet.
41 § 
Om det är motiverat av ett allmänt 
intresse som väger tyngre än den 
olägenhet som åtgärden medför, 
får Stockholms tingsrätt på 
yrkande av Konkurrensverket för 
tiden till dess att en fråga enligt 34 
eller 36 § slutligt har avgjorts 
förbjuda parterna i ett avtal om  
företagsförvärv att fullfölja 
förvärvet. Om rättegång inte 
pågår, skall yrkandet framställas 
skriftligen. 
Yrkandet får inte bifallas utan 
att parterna i förvärvsavtalet eller, 
om förvärvet har skett på det sätt 
som anges i 34 § tredje stycket, 
förvärvaren fått tillfälle att yttra 
sig. Om det finns synnerliga skäl, 
får dock åtgärden omedelbart 
beviljas att gälla till dess att något 
annat beslutas.
Om det är motiverat av ett allmänt 
intresse som väger tyngre än den 
olägenhet som åtgärden medför, 
får Stockholms tingsrätt på 
yrkande av Konkurrensverket för 
tiden till dess att en fråga enligt 
34 a eller 36 § slutligt har avgjorts 
förbjuda parterna och andra 
medverkande i en företags-
koncentration att vidta någon 
åtgärd för att fullfölja 
företagskoncentrationen. Om 
rättegång inte pågår, skall yrkandet 
framställas skriftligen. 
Yrkandet får inte bifallas utan 
att den som beslutet gäller och den 
som gjort anmälan enligt 37 § 
andra stycket fått tillfälle att yttra 
sig. När företagskoncentrationen 
har ägt rum på det sätt som anges i 
35 § andra meningen, behöver 
endast förvärvaren ha fått tillfälle 
att yttra sig. 
Om det finns synnerliga skäl, får 
förbud omedelbart meddelas att 
gälla till dess att något annat 
beslutas.
Tid inom vilken ett förvärvsärende 
skall avgöras
Tid inom vilken ett ärende om 
företagskoncentration skall 
avgöras
42 § 
Ett förbud eller ett åläggande 
enligt 34 eller 36 § får inte 
meddelas senare än sex månader 
efter det att talan väckts hos 
tingsrätten. Denna frist får 
förlängas, om parterna i 
förvärvsavtalet eller, om förvärvet 
har skett på det sätt som anges i 
34 § tredje stycket, förvärvaren 
samtycker till det eller om det 
finns synnerliga skäl. Förbud eller 
åläggande får dock inte meddelas 
senare än två år efter det att 
förvärvsavtalet ingicks.
Ett förbud eller ett åläggande 
enligt 34 a eller 36 § får inte 
meddelas senare än sex månader 
efter det att talan väckts hos 
tingsrätten. Denna frist får 
förlängas, om parterna i 
företagskoncentrationen och den 
som gjort anmälan enligt 37 § 
andra stycket samtycker till det. 
När företagskoncentrationen har 
ägt rum på det sätt som anges i 
35 § andra meningen, är 
förvärvarens samtycke tillräckligt. 
Om det finns synnerliga skäl, får 
fristen förlängas utan samtycke av 
dem som anges i första stycket. 
Förbud eller åläggande får dock 
inte meddelas senare än två år 
efter det att företags-
koncentrationen uppkom. 
Om tingsrättens dom 
överklagas, skall Marknads-
domstolen avgöra målet inom tre 
månader från det att tiden för 
överklagande gick ut. Vad som 
sägs i första stycket om 
förlängning av fristen gäller också 
Marknadsdomstolens prövning.
Om tingsrättens dom 
överklagas, skall Marknads-
domstolen avgöra målet inom tre 
månader från det att tiden för 
överklagande gick ut. Vad som 
sägs i första eller andra stycket 
om förlängning av fristen gäller 
också Marknadsdomstolens 
prövning.
43 § 
Ett förbud eller åläggande enligt 
34 eller 36 § utgör inte hinder mot 
att samma fråga prövas på nytt, 
om det finns anledning att upphäva 
eller mildra förbudet eller 
åläggandet därför att detta inte 
längre behövs eller inte längre är 
lämpligt. 
Om tingsrätten eller 
Marknadsdomstolen har lämnat en 
talan om ett företagsförvärv utan 
åtgärd, får frågan prövas på nytt 
bara om en part i förvärvsavtalet 
har lämnat oriktiga uppgifter om 
sakförhållanden av väsentlig 
betydelse för avgörandet.
Ett förbud eller åläggande enligt 
34 a eller 36 § utgör inte hinder 
mot att samma fråga prövas på 
nytt, om det finns anledning att 
upphäva eller mildra förbudet eller 
åläggandet därför att detta inte 
längre behövs eller inte längre är 
lämpligt. 
Om tingsrätten eller 
Marknadsdomstolen har lämnat en 
talan om en företagskoncentration 
utan åtgärd, får frågan prövas på 
nytt bara om en part eller annan 
medverkande i företagskoncentra-
tionen har lämnat oriktiga 
uppgifter om sakförhållanden av 
väsentlig betydelse för avgörandet.
57 § 
Ett förbud eller åläggande enligt 
23, 34, 36, 41 eller 45 § får 
förenas med vite. Också ett beslut 
om undersökning enligt 47 eller 48 
§ får förenas med vite för att 
förmå ett företag eller någon annan 
att underkasta sig undersökningen. 
Ett frivilligt åtagande i samband 
med ett företagsförvärv får förenas 
med vite. Ett sådant vite föreläggs 
av Stockholms tingsrätt på talan av 
Konkurrensverket.
Ett förbud eller åläggande enligt 
23, 34 a, 35, 36, 38, 41 eller 45 § 
får förenas med vite. Också ett 
beslut om undersökning enligt 47 
eller 48 § får förenas med vite för 
att förmå ett företag eller någon 
annan att underkasta sig 
undersökningen. 
Ett frivilligt åtagande i samband 
med en företagskoncentration får 
förenas med vite. Ett sådant vite 
föreläggs av Stockholms tingsrätt 
på talan av Konkurrensverket.
60 § 
Beslut av Konkurrensverket i följande frågor får överklagas hos 
Marknadsdomstolen:
1. undantag enligt 8, 11, 12, 14, 16 och 18 §§,
2. icke-ingripandebesked  enligt 20 och 21 §§,
3. ålägganden som verket har 
meddelat enligt 23 § första stycket 
och 25 §, och
4. ålägganden enligt 45 §.
3. ålägganden som verket har 
meddelat enligt 23 § första stycket 
och 25 §, 
4. förbud eller åläggande enligt 
38 § fjärde stycket, och 
5. ålägganden enligt 45 §.
Ett beslut enligt första stycket 
1–3 får överklagas bara av ett 
företag som berörs av beslutet.
Ett beslut enligt första stycket 
1–3 får överklagas av ett företag 
som berörs av beslutet.
63 §  
Domar och beslut av Stockholms tingsrätt i följande mål och ärenden får 
överklagas hos Marknadsdomstolen:
1. konkurrensskadeavgift enligt 26 §,
2. kvarstad enligt 32 §,
3. företagsförvärv enligt 34, 36, 
41 och 43 §§,
3. företagskoncentration enligt 
34 a, 36, 41 och 43 §§, 
4. undersökningar enligt 47 och 48 §§, och
5. prövning enligt 54 § andra stycket.
Beslut under rättegången i frågor som avses i 32 eller 41 § skall 
överklagas särskilt. Har ett sådant beslut meddelats innan rättegång har 
inletts, skall det överklagas som om beslutet meddelats under rättegång.
67 § 
En åtgärd enligt 41 § som har 
beslutats då rättegång inte pågår 
skall omedelbart hävas, om 
Konkurrensverket inte beslutar om 
särskild undersökning enligt 38 § 
eller, om ett sådant beslut har 
meddelats, inte väcker talan enligt 
39 §. Detsamma gäller om 
Konkurrensverket beslutar att 
lämna ett företagsförvärv utan 
åtgärd.
En åtgärd enligt 41 § som har 
beslutats då rättegång inte pågår 
skall omedelbart hävas, om 
Konkurrensverket inte beslutar om 
särskild undersökning enligt 38 § 
eller, om ett sådant beslut har 
meddelats, inte väcker talan enligt 
39 §. Detsamma gäller om 
Konkurrensverket beslutar att 
lämna en företagskoncentration 
utan åtgärd.
_______________________
1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om företagsförvärv som 
har skett före ikraftträdandet.
3. En företagskoncentration enligt de nya bestämmelserna som har 
uppkommit före ikraftträdandet skall anmälas endast om den är 
anmälningspliktig enligt de äldre föreskrifterna om företagsförvärv.
2.2 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen 
(1980:100)
Härigenom föreskrivs i fråga om sekretesslagen (1980:100) 
dels att 16 kap. 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 kap. 4 §, av följande 
lydelse.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
8 kap. 
4 § 
Sekretess gäller i Konkurrens-
verkets verksamhet som består i 
tillsyn och utredning för uppgift 
om 
1. enskilds affärs- eller 
driftförhållanden, uppfinningar 
eller forskningsresultat, om det 
kan antas att den enskilde lider 
skada om uppgiften röjs, 
2. andra ekonomiska eller 
personliga förhållanden för den 
som har trätt i affärsförbindelse 
eller liknande förbindelse med den 
som är föremål för myndighetens 
verksamhet. 
Sekretess gäller hos 
Konkurrensverket för uppgift som 
avses i första stycket och som 
enbart hänför sig till verksamhet 
som gäller rådgivning inför en 
anmälan enligt 37 § 
konkurrenslagen (1993:20). När 
en sådan anmälan kommit in till 
Konkurrensverket gäller i stället 
sekretess enligt första stycket. 
I fråga om uppgift i allmän 
handling gäller sekretessen i högst 
tjugo år.
Nuvarande lydelse
16 kap.  
1 §
Att friheten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 § 
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter i vissa 
fall är begränsad framgår av 7 kap. 3 § första stycket 1 och 2, 4 § 1–8 
samt 5 § 1 och 3 tryckfrihetsförordningen och av 5 kap. 1 § första stycket 
samt 3 § första stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen. De fall av 
uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet enligt 7 
kap. 3 § första stycket 3 och 5 § 2 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 
§ första stycket och 3 § första stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt 
är begränsad, är de där tystnadsplikten följer av
---------------------------------------------------------------------------------------
3. denna lag enligt
---------------------------------------------------------------------------------------
7 kap. 40 §
såvitt avser uppgift om annat än 
verkställighet av beslut om vård 
utan samtycke
8 kap. 3 §, 5 § första stycket 2,
6 § första stycket 2
---------------------------------------------------------------------------------------
Föreslagen lydelse
Att friheten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 § 
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter i vissa 
fall är begränsad framgår av 7 kap. 3 § första stycket 1 och 2, 4 § 1–8 
samt 5 § 1 och 3 tryckfrihetsförordningen och av 5 kap. 1 § första stycket 
samt 3 § första stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen. De fall av 
uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet enligt 7 
kap. 3 § första stycket 3 och 5 § 2 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 
§ första stycket och 3 § första stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt 
är begränsad, är de där tystnadsplikten följer av 
---------------------------------------------------------------------------------------
3. denna lag enligt
---------------------------------------------------------------------------------------
7 kap. 40 §
såvitt avser uppgift om annat än 
verkställighet av beslut om vård 
utan samtycke
8 kap. 3 §, 4 § andra stycket 
första meningen, 5 § första stycket 
2 eller 6 § första stycket 2
---------------------------------------------------------------------------------------
___________
Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.
2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1845) om 
tillämpningen av Europeiska gemenskapernas 
konkurrens- och statsstödsregler
Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1994:1845) om tillämpningen av 
Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler skall ha 
följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
7 §
Har Europeiska gemenskapernas 
kommission genom beslut som 
vunnit laga kraft eller Europeiska 
gemenskapernas domstol funnit att 
en kommun eller ett landsting 
lämnat stöd som står i strid med 
artikel 92 i Fördraget den 25 mars 
1957 om upprättande av 
Europeiska ekonomiska 
gemenskapen, får regeringen 
upphäva kommunens eller 
landstingets beslut att lämna 
stödet.
Har Europeiska gemenskapernas 
kommission genom beslut som 
vunnit laga kraft eller Europeiska 
gemenskapernas domstol funnit att 
en kommun eller ett landsting 
lämnat stöd som står i strid med 
artikel 87 i Fördraget om 
upprättandet av Europeiska 
gemenskapen, får regeringen 
upphäva kommunens eller 
landstingets beslut att lämna 
stödet.
I fråga om rättelse av verkställighet när ett beslut upphävs skall regeln 
i 10 kap. 15 § kommunallagen (1991:900) gälla.
___________
Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.
3 Ärendet och dess beredning
Den 1 juli 1993 trädde konkurrenslagen (1993:20, KL) i kraft (prop. 
1992/93:56, bet. 1992/93:NU17, rskr. 1992/93:144). Regeringen beslöt 
den 9 november 1995 att bemyndiga chefen för Näringsdepartementet att 
tillkalla en särskild utredare med uppdrag att kartlägga och sammanställa 
erfarenheterna av den nya konkurrenslagen (dir 1995:136). Utredningen 
som antog namnet Konkurrenslagsutredningen (N 1995:11), redovisade i 
avvaktan på utredningens slutliga ställningstaganden förslag till ändrade 
regler om anmälningsskyldigheten för prövning av företagsförvärv. Efter 
remissbehandling av förslaget utarbetades i dåvarande Närings- och 
handelsdepartementet en promemoria som efter remissbehandling och 
beredning ledde fram till regeringens förslag till riksdagen i 
propositionen Ändrade regler för anmälan av företagsförvärv enligt 
konkurrenslagen (prop. 1996/97:82). Riksdagen antog regeringens 
förslag (bet. 1996/97:NU13, rskr. 1996/97:226). Ändringarna trädde i 
kraft den 1 juli 1997.
Utredningen redovisade i februari 1997 det nämnda uppdraget genom 
betänkandet Konkurrenslagen 1993–1996 (SOU 1997:20). Efter 
remissbehandling och beredning av betänkandet lämnade regeringen sitt 
förslag till riksdagen i propositionen Ändringar i konkurrenslagen 
(1993:20) m.m. (prop. 1997/98:130). Riksdagen antog regeringens 
förslag (bet. 1997/98:NU9, rskr 1997/98:309). Ändringarna trädde i kraft 
den 1 juli 1998.
Regeringen beslöt den 20 februari 1997 om tilläggsdirektiv till  
Konkurrenslagsutredningen. Den särskilde utredaren skulle enligt 
direktiven göra en översyn av konkurrenslagens regler om 
företagsförvärv. Utredningen redovisade i juli 1998 det nämnda 
uppdraget genom betänkandet Konkurrenslagens regler om 
företagskoncentration (SOU 1998:98). En sammanfattning av 
utredningens betänkande finns i bilaga 1. Utredningens lagförslag finns i 
bilaga 2. Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över 
remissinstanserna finns i bilaga 3. En sammanställning av 
remissinstansernas synpunkter finns tillgänglig i Näringsdepartementet 
(N1999/2636/NL).
Under remissbehandlingen har det väckts vissa förslag som ligger 
utanför det som utredningen behandlat. Regeringen prövar inte här dessa 
förslag, eftersom det för närvarande saknas beredningsunderlag för dem.
Lagrådet
Regeringen beslutade den 27 maj 1999 att inhämta Lagrådets yttrande 
över de lagförslag som finns i bilaga 4.
Lagrådet har i huvudsak godtagit förslagen men också föreslagit vissa 
justeringar. Regeringen har i huvudsak följt Lagrådets förslag. Detta 
behandlas i avsnitt 5.6 och i författningskommentaren. Lagrådets 
yttrande finns i bilaga 5.
Efter lagrådsgranskningen har tillkommit ett förslag till en ändring av 
redaktionell karaktär i 7 § lagen (1994:1845) om tillämpningen av 
Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler. Lagrådets 
hörande i denna del skulle sakna betydelse på grund av frågans enkla 
beskaffenhet.
4 Nuvarande bestämmelser 
4.1 Allmänt om konkurrenslagen
I 1 § KL anges att lagen har till ändamål att undanröja och motverka 
hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel 
med varor, tjänster och andra nyttigheter. Lagens grundläggande 
materiella bestämmelser utgörs av de generella förbuden mot dels 
konkurrensbegränsande samarbete mellan företag 
(6 §), dels missbruk av ett företags dominerande ställning på marknaden 
(19 §). Dessa bestämmelser har utformats efter förebild av artiklarna 
81 och 82 (f.d. artiklarna 85 och 86) i EG-fördraget. 
Enligt 6 § KL är, med vissa undantag, avtal mellan företag förbjudna 
om de har till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på 
den svenska marknaden på ett märkbart sätt eller om de ger ett sådant 
resultat. Avtal eller avtalsvillkor som är förbjudna enligt 6 § är ogiltiga. 
Ett avtal, beslut eller samordnat förfarande som omfattas av förbudet i 
6 § kan - efter anmälan till Konkurrensverket - genom beslut av verket 
beviljas undantag från förbudet. Ett beslut om undantag medför att ett i 
sig konkurrensbegränsande förfarande blir tillåtet och inte kan drabbas av 
ogiltighet, skadestånd eller annan påföljd.
Undantag från förbudet i 6 § gäller vidare för sådana grupper av avtal 
som uppfyller förutsättningarna i 8 § för individuella undantag, s.k. 
gruppundantag, som utfärdas av regeringen. Avtal som omfattas av 
gruppundantag behöver inte anmälas till Konkurrensverket för att 
undantag skall gälla. 
Konkurrensverket får efter ansökan av ett företag förklara att ett avtal 
eller förfarande inte omfattas av förbudet i 6 § KL, enligt de uppgifter 
som lämnats av företaget eller som annars är tillgängliga för verket, och 
att det därför inte finns anledning för verket att ingripa med stöd av lagen 
(s.k. icke-ingripandebesked). En förutsättning för att ett konkurrens-
begränsande avtal, beslut eller förfarande skall falla under förbudet är att 
det hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen på ett märkbart sätt. 
Enligt 19 § är missbruk från ett eller flera företags sida av en 
dominerande ställning på den svenska marknaden förbjudet. På samma 
sätt som beträffande förbudet i 6 § kan Konkurrensverket efter ansökan 
förklara i ett icke-ingripandebesked att ett avtal eller förfarande inte 
omfattas av förbudet i 19 §. 
Överträdelse av förbuden i 6 eller 19 § kan föranleda 
konkurrensrättsliga ingripanden i form av dels åläggande vid vite att 
upphöra med en pågående överträdelse, dels påförande av 
konkurrensskadeavgift för en redan begången överträdelse.
Lagen innehåller även regler om kontroll av företagsförvärv. Reglerna 
redovisas i avsnittet 4.2.
4.2 Konkurrensrättsliga regler om prövning av 
företagsförvärv 
4.2.1 1982 års konkurrenslag
Särskilda lagbestämmelser för kontroll av företagsförvärv infördes i den 
svenska konkurrenslagstiftningen genom 1982 års konkurrenslag (ÄKL). 
Dessa regler blev väsentligt mindre långtgående än vad den tidigare 
Konkurrensutredningen hade föreslagit. Prövningen kom att inriktas på 
konkurrensbegränsningsaspekterna och förlades i huvudsak till 
Marknadsdomstolen. Huvudprincipen blev att företagsförvärv skulle 
bedömas efter i stort samma kriterier och i samma judiciella former som 
andra konkurrensbegränsningar. De särskilda regler som gällde för 
prövning av företagsförvärv var avsedda att verka inom ramen för ett 
enhetligt system för bedömning av konkurrensbegränsningar som 
föranledde skadlig verkan. Kontrollen av företagsförvärv utformades 
som en speciell tillämpning av den i 2 § intagna generalklausulen mot 
konkurrensbegränsningar som medförde skadlig verkan. Paragrafen hade 
följande lydelse: 
Om en konkurrensbegränsning har skadlig verkan inom landet, kan 
marknadsdomstolen för att förhindra en sådan verkan besluta om åtgärder 
enligt denna lag. En sådan åtgärd får riktas mot en näringsidkare som 
föranleder den skadliga verkan. Med skadlig verkan förstås att 
konkurrensbegränsningen på ett sätt som är otillbörligt från allmän 
synpunkt. 
1. påverkar prisbildningen 
2. hämmar effektiviteten inom näringslivet eller 
3. försvårar eller hindrar annans näringsutövning.
Lagtekniskt utformades kontrollen som ett specialfall i 5 § första stycket: 
Består i fall som avses i 2 § konkurrensbegränsningen i att 
näringsidkaren, genom att göra ett visst förvärv, får en dominerande 
ställning på marknaden för en vara, tjänst eller annan nyttighet eller 
förstärker en redan dominerande ställning, skall marknadsdomstolen söka 
förhindra den skadliga verkan genom förhandling. Är saken av särskild 
vikt från allmän synpunkt, får förhandlingen syfta till att näringsidkaren 
skall avstå från förvärvet. 
Till skillnad från generalklausulen i 2 § anknöt kontrollen av 
företagsförvärv till uppkomsten eller förstärkandet av en dominerande 
ställning på marknaden. En sådan ställning kunde föreligga även när ett 
företag inte hade den större andelen av marknaden. Även om dominansen 
kunde grundas på en helt övervägande marknadsandel krävdes dock inte 
en sådan om ett företag ändock kunde agera utan att behöva ta nämnvärd 
hänsyn till konkurrenters och potentiella konkurrenters reaktioner. 
Bedömningen av om skadlig verkan förelåg eller inte avsågs följa 
bedömningsprinciperna i andra paragrafens andra stycke. För att skadlig 
verkan enligt bestämmelsen således skulle föreligga krävdes dels att 
något av de tre s.k. effektkriterierna hade visats föreligga, dvs. negativa 
följder för prisbildningen, effektiviteten inom näringslivet eller annans 
näringsutövning, dels att konkurrensbegränsningen från allmän synpunkt 
framstod som otillbörlig. I den sistnämnda bedömningen beaktades 
förutom konkurrensaspekter även andra samhällsintressen, t.ex. 
sysselsättning, försörjning, kulturpolitik, m.m. 
Den i 1982 års konkurrenslag föreskrivna handläggningsordningen 
innebar att ett judiciellt förfarande inför Marknadsdomstolen i ett visst 
stadium övergick till ett förvaltningsmässigt sådant inför domstolen. Om 
domstolen efter ett rättegångsförfarande funnit att rekvisiten i 2 och 5 §§ 
var uppfyllda skulle domstolen söka förhindra den skadliga verkan 
genom förhandling. Var saken av särskild vikt från allmän synpunkt fick 
förhandlingen som nämnts syfta till att näringsidkaren skulle avstå från 
förvärvet. Om en förhandling om avstående från förvärvet avslutats utan 
att den skadliga verkan kunnat förhindras hade domstolen enligt 6 § 
befogenhet att – om förbud eller åläggande enligt 3 § inte borde 
meddelas eller ansågs otillräckligt – förbjuda förvärvet.
Ett förbud eller åläggande enligt 6 § blev gällande först sedan beslutet 
fastställts av regeringen. Ett beslut av regeringen som innebar att 
domstolens beslut att förbjuda förvärvet fastställdes medförde att 
förvärvet blev ogiltigt.
4.2.2 1993 års konkurrenslag
Konkurrenslagen 1993:20 (KL) trädde i kraft den 1 juli 1993. Till grund 
för denna låg bl.a. Konkurrenskommitténs betänkande (SOU 1991:59) 
Konkurrens för ökad välfärd och en inom dåvarande 
näringsdepartementet upprättad departementspromemoria Ny 
Konkurrenslag (Ds 1992:18). Den nya lagstiftningen gav uttryck för 
uppfattningen att det som en bland flera åtgärder krävdes en skärpt 
konkurrenslagstiftning för att öka konkurrenstrycket i den svenska 
ekonomin. I lagmotiven framhölls att marknadsekonomins funktion är 
beroende av att företagen inte kan sätta konkurrensen ur spel genom 
olika åtgärder. Friheten för företagen måste därför vara till viss del 
begränsad genom ramar som statsmakterna sätter upp. 1982 års 
konkurrenslag (ÄKL) ansågs därvid sakna tillräckligt fasta spelregler för 
konkurrensen på marknaden. Lagen hade inte heller visat sig ha en 
tillräcklig preventiv verkan mot konkurrensbegränsande åtgärder. Det 
förelåg därför enligt motiven behov av ett effektivare rättsligt instrument 
för att motverka konkurrensbegränsningar i näringslivet.
I frågan om behovet av att inom ramen för konkurrenslagstiftningen 
bibehålla ett regelsystem för kontroll av företagsförvärv anfördes (prop. 
1992/93:56 s. 38–39) bl.a: 
”Företagsförvärv utgör en naturlig och viktig del i en fortlöpande 
marknadsekonomisk strukturomvandling, och förvärven bidrar till att 
olika sektorer i ekonomin utvecklas och anpassas till marknadens 
ändrade förutsättningar. En ökad internationell handel utan tullar och 
andra handelshinder innebär att omvandlingstrycket och kravet på 
strukturrationaliseringar ökar. För en liten och öppen ekonomi av den typ 
Sverige representerar innebär detta också att konkurrensförhållandena 
ändras, särskilt på de områden som är utsatta för utländsk konkurrens. 
Företagsförvärv inom eller utom Sverige kan i sådana fall bidra till en 
effektiv nationell och internationell konkurrens. Andra sektorer med mer 
lokalt betingad produktion och konsumtion, t.ex. delar av tjänstesektorn, 
påverkas i mindre utsträckning av den internationella utvecklingen. 
Företagsförvärv kan emellertid i vissa fall leda till en 
marknadsdominans som sätter konkurrensen ur spel och därmed i sin tur 
motverkar utvecklingskraften inom respektive bransch. I sådana fall kan 
de mer kortsiktiga företagsekonomiska bedömningarna av fördelar i form 
av  lägre kostnader och förbättrad lönsamhet ställas mot de långsiktiga 
samhällsekonomiska nettoförlusterna av en väsentligt försämrad 
konkurrens. 
Ett förvärv som innebär vertikal integration kan leda till negativa 
konsekvenser för konkurrensen. Det kan ske exempelvis när ett företag 
integrerar bakåt genom att förvärva en leverantör med kontroll över 
viktiga råvaror, tillverkningsprocesser, know-how eller 
immaterialrättsliga tillgångar. Negativa konsekvenser för konkurrensen 
kan också uppkomma genom vertikala förvärv i senare led, t.ex. genom 
förvärv av viktiga distributionskanaler. 
Förvärv som innebär horisontell integration är allvarligast från 
konkurrenssynpunkt. Sådana sammanslagningar ger emellertid oftast 
också möjligheter till kostnadsbesparingar främst genom att man kan slå 
samman tillverkningsenheter till större anläggningar. Genom att man kan 
tillverka de produkter som man tidigare konkurrerat om i längre serier 
kan man sänka styckkostnaden. Mot detta står samhällsekonomiska 
nettoförluster samt möjligheter att ta ut överpriser på grund av 
marknadsmakt. 
EES-avtalet och ett framtida EG-medlemskap kommer att medföra att 
åtskilliga av nu befintliga handelshinder mellan länder i Europa  
försvinner eller reduceras, vilket leder till att svenska företag på 
hemmamarknaden utsätts för ökad konkurrens genom att importen ökar. 
Många skyddade marknader skyddas emellertid idag inte av 
handelshinder men uppvisar ändå ett mycket svagt konkurrenstryck på 
grund av andra slag av inträdesbarriärer. På dessa marknader kommer 
stordriftsfördelar och andra mekanismer som verkar i koncentrerande 
riktning att även i framtiden försämra konkurrensen oavsett ESS-avtalet 
och EG-medlemskap. 
Den fusionskontroll som blir en del av det svenska rättssystemet 
genom EES-avtalet och som skall tillämpas av EG-kommissionen och 
EFTA:s övervakningsorgan, EFTA Surveillance Authority – två 
övernationella organ – medför enligt regeringens mening inte att behovet 
av en nationell kontroll försvinner, eftersom dessa regler är tillämpliga 
endast på mycket stora fusioner. Det krävs bl.a. att de inblandade 
företagens årsomsättning överstiger 5 miljarder ECU (drygt 35 miljarder 
kronor) 
Det är inte heller så, att en förvärvskontroll förlorar sin betydelse i 
konkurrenshänseende om det införs regler som ger ökade möjligheter att 
ingripa mot företag som missbrukar en dominerande ställning på 
marknaden. Det visar inte minst exemplet från EG, där det vid sidan av 
artikel 86 i Romfördraget har ansetts nödvändigt med särskilda regler om 
förvärvskontroll. 
Vår slutsats är att en samhällelig prövning av vissa företagsförvärv är 
motiverad och att därför möjligheten att ingripa och pröva 
företagsförvärv måste vara kvar.”
I motiven uttalades vidare att även om det inte fanns något krav på 
harmonisering mellan nationell konkurrenslagstiftning och EG-rättens 
konkurrensregler så förekommer det ett allt starkare inflytande från EG-
rätten i de nationella konkurrenslagarna. Vissa av medlemsländerna har 
också redan infört nationella konkurrenslagar som innebär en direkt 
harmonisering med EG-rättens materiella regler. Enligt motiven var det 
därför naturligt att vid utarbetandet av den nya konkurrenslagen ta 
närmandet till EG som utgångspunkt för lagstiftningsarbetet. Avsikten 
med den nya lagstiftningen var därvid att så långt som möjligt uppnå 
materiell rättslikhet med EG-rättens konkurrensregler. För att 
åstadkomma en sådan rättslikhet och för att underlätta för en dynamisk 
rättsutveckling krävdes emellertid att förarbetena till den nya lagen hölls 
på ett relativt allmänt plan. 
Regelsystemet för kontroll av företagsförvärv överfördes – med vissa 
justeringar – i huvudsak oförändrat från ÄKL. Till skillnad mot den äldre 
lagen gäller en obligatorisk anmälningsskyldighet för vissa större 
företagsförvärv. Rekvisitet dominerande ställning gavs i den nya 
bestämmelsen en något annorlunda mening än tidigare och har nu samma 
innebörd som motsvarande  begrepp i gemenskapsrätten. I prövningen 
har också införts ett s.k. konkurrenstest på motsvarande sätt som sker 
enligt EG:s koncentrationsförordning. 
Begreppet företagsförvärv
I 4 § KL ges en legaldefinition på vad som avses med företagsförvärv i 
lagens mening. Bestämmelsen har följande lydelse: 
Med företagsförvärv avses i denna lag förvärv av företag som driver 
verksamhet inom landet. Som företagsförvärv räknas också förvärv av en 
rörelse samt fusion. 
Ett förvärv där äganderätten till ett företag eller en rörelse inte övergår 
i sin helhet skall anses som företagsförvärv bara om förvärvet ger 
möjlighet att utöva ett bestämmande inflytande på företaget eller 
rörelsen. 
Paragrafens första stycke har sin motsvarighet i 5 § andra stycket ÄKL. 
Enligt lagmotiven är avsikten att begreppet företagsförvärv inte skall ha 
någon annan innebörd än vad som gällde enligt ÄKL. 
Med företagsförvärv avses enligt paragrafens första stycke förvärv av 
ett företag eller en rörelse samt fusion (totala förvärv). 
För att utgöra ett företagsförvärv i lagens mening krävs att det 
förvärvade företaget driver verksamhet inom landet. Förvärv av 
nybildade företag, t.ex. ett aktiebolag, som inte bedriver någon 
verksamhet faller således utanför tillämpningsområdet. Detsamma torde i 
många fall också gälla s.k. vilande bolag. 
Även förvärv av en del av ett bolags aktier, andel i ett handelsbolag 
eller en ekonomisk förening och del av en rörelse omfattas av begreppet 
företagsförvärv (partiella förvärv). 
Ett partiellt förvärv måste dock leda till ett bestämmande inflytande på 
företaget eller rörelsen för att anses som ett företagsförvärv i lagens 
mening (andra stycket). 
Med bestämmande inflytande avses i detta sammanhang möjlighet att 
utöva ett avgörande inflytande på företagets beslut. Ett förvärv som leder 
till att förvärvaren får mer än hälften av rösterna rörande ett företags 
aktier eller andelskapital innebär att förvärvaren får ett bestämmande 
inflytande i företaget. Sannolikheten för att detta sker vid förvärv av en 
minoritetspost anses dock vara mindre. I sådana fall är det nödvändigt att 
undersöka i vilken omfattning förvärvaren har möjlighet  att påverka 
företagets beslut. Utgör andelen den ojämförligt största enhetliga 
andelsposten kan – även om innehavet endast avser en minoritetsandel – 
ett bestämmande inflytande föreligga. Ett sådant inflytande kan också 
föreligga på grund av exempelvis avtalsmässiga eller finansiella 
bindningar, ett reellt inflytande på företagsledningen eller gemensamma 
företagsledningsfunktioner. Enligt motiven bör därvid särskild vikt 
läggas vid om ägarandelen är förenad med representation i ledningen för 
företaget eller om någon annan form av kontrollfunktion föreligger. I 
praxis har förekomsten av s.k. vetorätt, dvs. möjligheten att hindra att 
beslut fattas eller genomdrivs, ansetts tillräckligt för att anse att ett 
bestämmande inflytande skall föreligga. 
Även förvärv som medför gemensam kontroll kan utgöra 
företagsförvärv i lagens mening. Gemensam kontroll kan t.ex. föreligga 
om två företag har exakt lika stor andel av rösterna rörande ett tredje 
företags aktier eller möjlighet att utse lika många styrelseledamöter i 
företaget. Om ett företag som har ett gemensamt bestämmande inflytande 
över ett företag förvärvar ytterligare delar av detta företag, så att det 
därmed får ett ensamt bestämmande inflytande över företaget, kan 
förändringen av inflytandet medföra att ett företagsförvärv i lagens 
mening skall anses vara för handen. Successiva förvärv av ett företag kan 
såldes medföra att flera anmälningspliktiga förvärv uppstår. Har 
förvärvaren vid ett partiellt förvärv redan före förvärvet ensam ett 
bestämmande inflytande på företaget och förvärvet därför endast 
förstärker detta inflytande anses förvärvet inte leda till ett bestämmande 
inflytande i företaget. Detsamma gäller vid totala förvärv där såväl det 
förvärvande som det förvärvade företaget redan före förvärvet ingick i 
samma ekonomiska enhet. 
Förvärv av optioner, konvertibla skuldebrev eller teckningsrättsbevis 
avseende aktier utgör inte i sig företagsförvärv i lagens mening. Först när 
rättigheterna utnyttjas föreligger ett företagsförvärv under förutsättning 
att aktieförvärvet leder till ett bestämmande inflytande över företaget. På 
samma sätt som gällde enligt ÄKL omfattar förvärvsbegreppet bara 
förvärv av företag som bedriver verksamhet inom landet eller av rörelser 
som bedrivs här. Förvärv av företag som bedriver sin verksamhet endast 
utomlands – eller av rörelser som bedrivs endast utomlands – omfattas 
inte av bestämmelsens tillämpningsområde, detta oavsett om det 
förvärvande företaget är svenskt eller inte. I fråga om fusioner och 
partiella förvärv medför kravet på verksamhet eller rörelse inom landet 
att förvärvet eller fusionen endast anses som ett företagsförvärv i lagens 
mening om förvärvaren får del av den verksamhet eller rörelse som 
bedrivs inom landet. Det förvärvade företaget behöver inte självt bedriva 
verksamhet inom landet utan det är tillräckligt att ett företag vari det 
förvärvade företaget har ett bestämmande inflytande bedriver sådan 
verksamhet för att det skall föreligga ett företagsförvärv i lagens mening. 
Allmänt om begreppet gemensamt företag (joint venture)
I den svenska doktrinen har begreppet ”joint venture” i 
associationsrättslig mening definierats som ett avtal om samverkan 
mellan ett eller flera företag genom ett särskilt bolag, aktiebolag eller 
handelsbolag. Denna samarbetsform kallas också gemensamt företag. 
Samriskföretag är en annan benämning. Någon allmängiltig eller enhetlig 
definition av begreppet gemensamt företag framträder dock varken i 
svensk eller utländsk rätt. Liksom många andra juridiska begrepp skiljer 
sig begreppets betydelse inte bara mellan olika rättsordningar, utan i 
många fall också beroende på syftet med definitionen. I vissa 
rättsordningar utgör ett gemensamt företag en särskild juridisk person 
medan det i andra rättsordningar endast är en benämning på affärsmässigt 
samarbete. En vid tolkning av begreppet gemensamt företag innefattar 
nästan alla former av affärsmässigt samarbete mellan individer, företag 
och, i vissa fall, myndigheter. 
Avsaknaden av en klar och entydig definition av begreppet gemensamt 
företag medför att det i vissa fall kan vara svårt att avgränsa denna 
speciella samarbetsform från andra former av samarbete. Allmänt torde 
ett gemensamt företag kunna beskrivas som en av två eller flera parter 
gemensamt bedriven verksamhet. Denna verksamhet kan exempelvis ha 
sin grund i ett samarbetsavtal mellan parterna och bedrivas under mer 
lösliga former eller äga rum i ett av parterna gemensamt bildat och ägt 
bolag. Även andra former av gemensamma företag kan förekomma. Det 
mest frekventa torde vara att den gemensamma verksamheten bedrivs 
inom ramen för ett nybildat eller befintligt bolag. Ofta har parterna ingått 
någon form av avtal som närmare reglerar den gemensamma 
verksamhetens inriktning, organisation och rättsliga form, parternas 
eventuella kapitaltillskott eller andra bidrag till den gemensamma 
verksamheten. Innebörden av begreppet gemensamt företag torde också 
förutsätta att parterna tillsammans kontrollerar verksamheten. Gemensam 
kontroll kan sägas föreligga då parterna måste vara överens för att kunna 
fatta beslut i fråga om den gemensamma verksamheten. Gemensam 
kontroll kan t.ex. utövas inom ramen för ett aktieägaravtal, vilket 
närmare reglerar förutsättningarna och villkoren för den gemensamma 
kontrollen. 
KL och begreppet gemensamt företag
Varken lagtexten eller lagmotiven till KL behandlar närmare frågan om 
lagens tillämpning på gemensamma företag. I lagmotiven uttalas 
emellertid att begreppet företagsförvärv skall ges samma innebörd som 
enligt ÄKL. I lagmotiven till den lagen anfördes i fråga om s.k. joint 
ventures bl.a.: 
”Förvärv av rörelse eller del av rörelse kan förekomma i samband med 
s.k. joint ventures. Därmed avses att näringsidkare gemensamt bedriver 
viss verksamhet. Ett sådant samarbete kan ske inom ramen för ett tredje 
rättssubjekt – nybildat eller befintligt – som är juridisk person varöver 
parterna skaffar sig rådighet genom förvärv av aktier eller andelar. Den 
juridiska personens förvärv av tillskjuten egendom räknas därvid som 
företagsförvärv. Sker samarbetet mellan parterna i enkelt bolag, utgör 
detta inte ett rättssubjekt. Bolaget kan således inte räknas som ägare – 
och alltså inte heller som förvärvare – av bolagstillgångarna, dvs. de 
tillgångar som enligt bolagsmännens avtal skall användas för 
bolagsändamål eller som har tillförts under bolagets verksamhet. Dessa 
tillgångar anses alltså tillhöra de enskilda bolagsmännen som därvid kan i 
större eller mindre utsträckning individuellt vara ägare till del av 
tillgångarna, när bolagsavtalet inte innebär annat. Men det kan också vara 
så att äganderätten inte tillkommer bolagsmännen individuellt utan 
gemensamt. Här kan vara fråga om samäganderätt efter bestämda 
bråkdelar till viss egendom. Dock kan det även förhålla sig så att 
bolagstillgångarna eller viss del av dessa utgör en av olika objekt 
sammansatt förmögenhetsmassa som är föränderlig till innehåll och 
omfattning. Bolagsmans rätt är då att uppfatta som en andelsrätt i den 
varierande förmögenhetsmassan i dess totalitet. Här föreligger en 
egendomsgemenskap mellan bolagsmännen. Om individuell egendom – 
t.ex. del av rörelse – i fall som de nu nämnda övergår till att ägas av 
bolagsmännen gemensamt med samäganderätt eller i 
egendomsgemenskap, sker ett företagsförvärv i konkurrenslagens 
mening.”
Accessoriska begränsningar 
Ett avtal om företagsförvärv kan utöver de för förvärvet grundläggande 
avtalsvillkoren även innehålla vissa andra avtalsvillkor med 
konkurrensbegränsande verkan, t.ex. konkurrensklausuler eller inköps- 
och leveransavtal, som inskränker avtalsparternas handlingsfrihet på 
marknaden, men som är nödvändiga för förvärvet, s.k. accessoriska 
begränsningar.  Varken i KL eller i motiven till lagen behandlas frågan 
om hur accessoriska begränsningar skall bedömas i samband med 
prövningen av företagsförvärv.
Regeln om förbud mot företagsförvärv
I 34 § KL anges att företagsförvärv i vissa fall kan förbjudas. 
Bestämmelsen lyder:  
Stockholms tingsrätt får på talan av Konkurrensverket förbjuda ett 
företagsförvärv som omfattas av anmälningsskyldighet enligt 37 § eller 
som har anmälts frivilligt enligt vad som anges där. 
Ett förvärv skall förbjudas, 
1. om det skapar eller förstärker en dominerande ställning som 
väsentligt hämmar eller är ägnad att hämma förekomsten eller 
utvecklingen av en effektiv konkurrens på den svenska marknaden eller 
på en avsevärd del av den, och
2. detta sker på ett sätt som är skadligt från allmän synpunkt.
Förbud får dock inte meddelas i fråga om förvärv som har skett på en 
svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon 
annan reglerad marknad eller genom inrop på exekutiv auktion. I sådana 
fall får förvärvaren i stället åläggas att avyttra det som har förvärvats.
Dominansbegreppet
Enligt 34 § KL får ett ingripande mot ett företagsförvärv ske endast om 
förvärvet skapar eller förstärker en dominerande ställning på marknaden. 
Kravet på dominerande ställning överfördes från ÄKL i syfte att 
begränsa förvärvskontrollens räckvidd. Begreppet dominerande ställning 
har samma innebörd som vid tillämpning av bestämmelsen om missbruk 
av dominerande ställning och knyter an till den tolkning av begreppet 
som kommit till uttryck i EG-rätten. 
En dominerande ställning kan beskrivas som en stark ekonomisk 
ställning hos ett företag som gör det möjligt för företaget att hindra att 
effektiv konkurrens upprätthålls på marknaden genom att medge 
företaget att i avsevärd utsträckning agera oberoende av sina 
konkurrenter och kunder och i sista hand konsumenterna. Vid 
bedömningen av om en dominerande ställning föreligger utgör företagets 
marknadsandel en viktig omständighet. En hög marknadsandel får 
mindre betydelse om företaget möter konkurrens från ett eller flera andra 
företag med stor marknadsandel. 
I EG-rättslig praxis har en marknadsandel som understiger trettio 
procent inte ansetts tyda på en dominerande ställning annat än vid 
förekomsten av exceptionella omständigheter. Även marknadsandelar på 
mellan trettio och fyrtio procent anses ligga under den nivå som tyder på 
dominans. Marknadsandelar på över fyrtio procent anses däremot 
innebära tydliga tecken på dominans. En marknadsandel på femtio 
procent anses innebära presumtion för att en marknadsdominerande 
ställning föreligger. En marknadsandel överstigande sextiofem procent 
utgör presumtion för att en mycket stor marknadsdominans föreligger. 
Presumtionen torde vara svår att motbevisa, särskilt om de 
konkurrerande företagen är relativt små eller av mindre betydelse. 
Bestämmelserna om företagsförvärv är tillämpliga även på en koncern 
eller en grupp av företag som utgör en ekonomisk enhet, och som genom 
ett företagsförvärv skapar eller förstärker en dominerande ställning. Om 
det förvärvande företaget ingår i en grupp företag som mist sin inbördes 
självständighet, skall gruppens marknadsställning beaktas. Företag kan 
hållas samman av att de ingår i en koncern eller att en fysisk person äger 
aktier i olika företag. En sammanhållande koppling kan även bestå i 
sådan finansiell makt över en grupp företag som i det väsentliga berövar 
dem deras självständighet eller kontrollen över råvaruleveranser eller i 
andra förhållanden med motsvarande verkningar. 
Det är förvärvets påverkan på konkurrensen på den relevanta 
marknaden som bedöms. I den meningen gäller samma marknadsbegrepp 
som vid tillämpningen av 19 §. En skillnad i förhållande till 19 § när det 
gäller bestämmande av relevant marknad är att det här är fråga om den 
svenska marknaden i dess helhet eller en avsevärd del av den. Den 
relevanta marknaden måste således utgöra hela eller en relativt stor del 
av landet, t.ex. ett landskap eller ett län. Den geografiska utbredningen 
kan dock vara mindre om den relevanta marknaden omfattar en 
betydelsefull del av befolkningen, t.ex. storstadsregionerna.
Väsentligt hämmar eller är ägnad att hämma förekomsten eller utvecklingen 
av en effektiv konkurrens
För att ett ingripande mot ett företagsförvärv skall ske krävs förutom att 
förvärvet skapar eller förstärker en dominerande ställning även att denna 
ställning väsentligt hämmar eller är ägnad att hämma förekomsten eller 
utvecklingen av en effektiv konkurrens på den svenska marknaden eller 
en väsentlig del av den. Rekvisitet ”väsentligt hämmar eller är ägnad att 
hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens” 
uttrycker innebörden av det s.k. konkurrenstestet, dvs. bedömningen av 
förvärvets negativa påverkan på konkurrensen. Omständigheter av 
betydelse vid denna prövning är bl.a. marknadens struktur, förekomsten 
av faktisk eller potentiell konkurrens från företag som är belägna i och 
utanför landet, berörda företags marknadsställning och deras ekonomiska 
och finansiella styrka, leverantörernas och konsumenternas 
valmöjligheter och deras tillgång till leveranser och marknader, rättsliga 
och andra hinder för inträde på marknaden, utvecklingen av tillgång och 
efterfrågan på de aktuella varorna och tjänsterna, avnämarintressen i 
mellanliggande och slutliga distributionsled samt utvecklingen av 
tekniskt och ekonomiskt framåtskridande. 
I motiven framhålls särskilt faran för att företagen på marknader med 
duopol, oligopolmarknader eller annan väsentlig koncentration skall 
kunna agera samordnat. Dessa marknader innehåller få aktörer och ett 
otillåtet samarbete på sådana marknader torde vara lättare att upprätthålla 
och dölja än på andra marknader. Även utan kontakter sinsemellan kan 
företag om de är få agera samordnat genom ett medvetet parallellt 
förfarande. Särskilt på oligopolmarknader med homogena produkter kan 
oligopolisterna samordna sina beteenden, t.ex. i form av parallell 
prissättning på en nivå som överstiger konkurrensnivån. Dessa faktorer 
bör enligt motiven beaktas särskilt vid prövningen av förvärv som sker 
på marknader med få aktörer. Ett moment i denna prövning blir därvid att 
bedöma den marknadsmakt som företagen utövar tillsammans. 
När det gäller ett förstärkande av en redan dominerande ställning kan 
även ett förvärv av en mindre aktör på marknaden påverka konkurrensen 
på ett mycket negativt sätt. I ett sådant läge bör enligt motiven särskilt 
beaktas det mindre företagets utvecklingsmöjligheter på sikt och bidrag 
till en bättre balanssituation på marknaden. 
Skadligt från allmän synpunkt
Utöver att det skall vara fråga om ett väsentlig hämmande av 
konkurrensen krävs att detta sker på ett sätt som är skadligt från allmän 
synpunkt. Även om ett väsentligt hämmande av konkurrensen normalt 
torde sammanfalla med skadligt från allmän synpunkt så är det, enligt 
vad som uttalas i motiven, inte möjligt att ha ett system där varje 
företagsförvärv som medför att konkurrensen hämmas väsentligt skall 
förbjudas. Ett förvärv kan nämligen under vissa förhållanden hämta sitt 
försvar i omständigheter som medför positiva effekter från 
samhällsekonomisk synpunkt. 
En sådan situation kan enligt motiven uppstå vid ett företagsförvärv 
som påtagligt hämmar konkurrensen på ett sätt som kan försvaga 
konkurrenstrycket i kanske betydande grad. Å andra sidan uppnås genom 
just förvärvet ett ekonomiskt värde på grund av en rationellare 
produktion. Ett förvärv kan också utgöra ett led i en 
strukturrationalisering som är nödvändig för att ett företag skall kunna 
stärka sin konkurrenskraft på den internationella marknaden. Det blir här 
fråga om avvägning mellan två faktorer. Mot företagets behov av en stark 
hemmabas och stordriftsfördelar m.m., vilket visserligen hämmar 
konkurrensen på den svenska marknaden men som i ett längre och vidare 
perspektiv kan ha positiva effekter för konkurrensen och 
samhällsekonomins utveckling i landet, kan stå kravet på en väl 
fungerande hemmamarknad som gynnar nya svenska företag att växa 
upp. I den samlade bedömningen skall också beaktas om förvärvaren har 
möjlighet att vinna skalfördelar i fråga om produktion, forskning och 
utveckling och marknadsföring genom samarbetspartner utomlands eller 
förvärv av företag utanför landet. Vid prövningen bör man enligt motiven 
inte bara utgå från den aktuella marknadssituationen utan också väga in 
sådana förväntade framtida förändringar av marknadsbilden som 
exempelvis en avreglering av en bransch kan medföra. Men även andra 
allmänna intressen kan ha en sådan styrka att man måste väga dem mot 
det samhällsekonomiska intresset av en effektiv konkurrens när man 
prövar ett företagsförvärv. Det gäller framför allt intresset av att skydda 
liv, hälsa och säkerhet. Enligt motiven torde exempelvis nationella 
säkerhets- och försörjningsintressen kunna vara av den digniteten att rent 
konkurrensrättsliga aspekter i det enskilda fallet får vika. Prövningen av 
ett företagsförvärv bör således inte bara avse förvärvets omedelbara 
effekter på konkurrensen utan utgå från en helhetsbedömning där 
konkurrensfaktorer får vägas mot andra allmänna intressen av särskilt 
viktig art. Vid denna vägning har de långsiktiga verkningarna en mycket 
stor betydelse.
Kontrollområdet och anmälningsreglerna
Förvärv där de berörda företagen tillsammans har en årsomsättning som 
överstiger fyra miljarder kronor skall, med vissa undantag, anmälas till 
Konkurrensverket. 
Verket får väcka talan om att ett företagsförvärv som omfattas av 
anmälningsskyldighet enligt 37 § KL, eller som har anmälts frivilligt 
enligt vad som anges där, skall förbjudas. Förbud meddelas av 
Stockholms tingsrätt. 
Den närmare omfattningen av anmälningsskyldigheten vid 
företagsförvärv anges i 37 § KL. I paragrafens första stycke anges att ett 
företagsförvärv skall anmälas till Konkurrensverket av någon som är part 
i förvärvsavtalet, om de berörda företagen tillsammans har en omsättning 
föregående räkenskapsår som överstiger fyra miljarder kronor. I andra 
stycket anges att om förvärvaren ingår i en grupp som består av flera 
företag som har gemensamma ägarintressen eller som hålls samman på 
något annat sätt, skall gruppens sammanlagda årsomsättning anses som 
förvärvarens årsomsättning.
I fråga om nivån på kontrollen av företagsförvärv uttalades i 
lagmotiven till 1993 års konkurrenslag att kontrollen bör ses som en 
undantagsåtgärd. Endast vissa större företagsförvärv bör enligt motiven 
kunna bli föremål för samhällets prövning. Som en rimlig avvägning, 
framhölls det, bör kontrollen endast omfatta sådana förvärv där de 
berörda företagen tillsammans har en årsomsättning som överstiger fyra 
miljarder kronor. Vidare framhölls att ett ingripande endast bör ske när 
förvärvet kan antas leda till mer påtagligt skadliga effekter i ett 
långsiktigt perspektiv. Avgörande är härvid om förvärvet kan antas leda 
till ett väsentligt minskat konkurrenstryck eller om konkurrensen sätts ur 
spel.
Genom en lagändring, som trädde i kraft den 1 juli 1997, undantas från 
den tidigare generella anmälningsskyldigheten sådana företagsförvärv 
där det förvärvade företagets omsättning föregående räkenskapsår 
understiger 100 miljoner kronor. Trots att omsättningen understiger detta 
belopp, får Konkurrensverket i ett enskilt fall ålägga en part i att 
förvärvsavtal att anmäla förvärvet, när detta är påkallat av särskilda skäl. 
En part i ett förvärvsavtal har dessutom alltid rätt att frivilligt anmäla ett 
sådant förvärv till Konkurrensverket.
Ett företagsförvärv skall anmälas av någon som är part i 
förvärvsavtalet. I lagmotiven till 1993 års konkurrenslag anges att 
närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas i en anmälan 
meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, 
Konkurrensverket. Härvid framhålls att det i fråga om vissa typer av 
företagsförvärv – dvs. sådana förvärv som normalt inte kan anses ha så 
stor betydelse för konkurrensen – inte föreligger hinder mot att en mindre 
långtgående skyldighet att lämna uppgifter bör kunna förekomma. Vidare 
uttalas att en anmälan inte kan anses vara gjord innan alla uppgifter som 
krävs har kommit in till Konkurrensverket. 
I 2 § konkurrensförordningen (1993:173) anges att en anmälan enligt 
37 § konkurrenslagen skall göras skriftligen. 
Med stöd av bemyndigandet i 3 § samma förordning har 
Konkurrensverket utfärdat bindande föreskrifter om vilka uppgifter som 
skall lämnas för att en fullständig anmälan skall anses föreligga.
Konkurrensverket kan i enskilda fall besluta om undantag från 
föreskrifterna.
En anmälan anses gjord först när alla uppgifter som krävs enligt 
anvisningarna till blankett K 2 har kommit in till verket.
Prövningsförfarandet m.m.
Konkurrensverket får besluta att genomföra en särskild undersökning av 
ett företagsförvärv som har anmälts. Ett sådant beslut meddelas inom 
trettio dagar från det anmälan kom in till Konkurrensverket. Under denna 
frist får den som är part i förvärvsavtalet inte vidta några åtgärder för att 
fullfölja förvärvet.
Talan om förbud eller åläggande får bara väckas efter beslut om 
särskild undersökning. En sådan talan skall väckas inom tre månader från 
beslutet. Stockholms tingsrätt får – på begäran av Konkurrensverket – 
förlänga fristen med högst en månad i sänder, om parterna i 
förvärvsavtalet eller, om förvärvet har skett på det sätt som anges i 34 § 
tredje stycket, förvärvaren samtycker till det eller det finns synnerliga 
skäl.
I motiven till 1993 års konkurrenslag anges att ett nära samband med 
tidsfristerna har möjligheten att i interimistiskt beslut förhindra 
fullföljandet av ett förvärv.
KL innehåller även bestämmelser om interimistiskt förbud. Regeln 
innebär att om det är motiverat av ett allmänt intresse som väger tyngre 
än den olägenhet som åtgärden medför, Stockholms tingsrätt får – på 
yrkande av Konkurrensverket – för tiden till dess en fråga om förbud 
eller åläggande slutligt har avgjorts förbjuda parterna i ett avtal om 
företagsförvärv att fullfölja förvärvet. Ett sådant beslut får inte meddelas 
utan att parterna i förvärvsavtalet eller, om förvärvet har skett på det sätt 
som anges i 34 § tredje stycket, förvärvaren fått tillfälle att yttra sig. Om 
det finns synnerliga skäl får dock ett sådant beslut meddelas. 
4.3 Översikt beträffande förvärvsutvecklingen och 
tillämpningen av förvärvsreglerna
Samgåenden mellan företag och förvärv av företag har varit ett 
utmärkande drag i det svenska näringslivets utveckling alltsedan 
aktiebolaget blev den dominerande formen för företagarverksamhet i 
större skala. Successiva sammanslagningar av mindre företag och 
tillverkningsenheter lade redan vid sekelskiftet grunden till flera av våra i 
dag största industriföretag och denna utveckling har under senare 
decennier med varierande intensitet fortsatt och periodvis präglat det 
svenska näringslivet. Den svenska utvecklingen är i detta avseende inte 
anmärkningsvärd utan företagssamgåenden och företagsförvärv utgör ett 
karakteristiskt drag i näringslivets utveckling i de flesta industriländer. 
Förvärvsaktiviteten brukar ofta beskrivas i termer av förvärvsvågor som 
under olika tidsperioder dragit fram över och förändrat  
näringslivsstrukturen i olika länder.
En första våg av förvärv och samgåenden brukar dateras till 
sekelskiftet, en andra våg till 1920-talet, en tredje till 1960-talet och en 
fjärde våg till 1970-talets senare hälft och 1980-talet. Detta tidsmässiga 
mönster är särskilt uttalat i Förenta staterna, men kan i likartad form 
också iakttagas i Storbritannien och vissa andra i europeiska länder, 
däribland Sverige.
Den ekonomiska forskningen har inte lämnat några entydiga och 
allmänt accepterade förklaringar till dessa fluktuationer i förvärvs-
aktiviteten eller varför förvärvsaktiviteten under vissa tidsperioder varit 
mer intensiv än under andra perioder. 
På makronivå anförs i stället teorier om vilka faktorer som – 
gemensamt för hela eller stora delar av näringslivet – skapar de på 
mikronivå nödvändiga betingelserna för företagsförvärv. Flera studier på 
makronivå har påvisat ett positivt samband mellan den allmänna 
ekonomiska aktiviteten i samhället och antalet företagsförvärv. Ett 
positivt samband har också fastställts mellan den allmänna 
kursutvecklingen på aktiemarknaden och förvärvsaktiviteten i 
näringslivet. Dessa studier till trots anses frågan om förvärvsvågornas 
orsaker alltjämt vara ett olöst problem inom den ekonomiska 
forskningen.
Företagsförvärv under perioden 1970 – 1988
Den ökade förvärvsaktivitet som kunnat konstateras för 1960-talets sista 
år fortsatte under 1970-talets första hälft. Under perioden 1970 – 1988 
genomfördes drygt 12 000 företagsförvärv i det svenska näringslivet. Det 
årliga antalet företagsförvärv i hela näringslivet ökade successivt från 
drygt 300 år 1970 till drygt 800 år 1975, för att under decenniets senare 
del ligga på en något lägre nivå, omkring 600 förvärv per år.
Under 1980-talets första år ökade förvärvsaktiviteten åter och år 1983 
registrerades drygt 1 000 förvärv. Därefter gick det årliga antalet förvärv 
tillbaka. År 1988 genomfördes i svenskt näringsliv 694 företagsförvärv. 
Flertalet förvärv avsåg sysselsättningsmässigt små företag och det är i 
allt väsentligt den typen av förvärv som förklarar de antalsmässiga 
fluktuationerna i förvärvsaktiviteten mellan olika år. Det föreligger inte 
något entydigt samband mellan antalet förvärv och antalet anställda som 
under olika år berörts av förvärven. En uppgång i antalet förvärv har vid 
flera tillfällen sammanfallit med en nedgång i antalet anställda som 
berörts av förvärven och vice versa. Under den senare delen av 1980-talet 
har antalet anställda i förvärvade företag flerdubblats trots att en påtaglig 
tillbakagång i antalet förvärv ägt rum. Förvärven har således kommit att 
omfatta, genomsnittligt sett, allt större företag. Det sammanlagda antalet 
anställda i de företag som var föremål för förvärv under perioden 1970- 
1988 uppgick till 1 296 000. 
Det kan även observeras att de allra flesta förvärv avser företag med ett 
mycket begränsat antal anställda, medan den sysselsättningsmässiga 
effekten av förvärven i allt väsentligt är hänförligt till ett förhållandevis 
litet antal förvärv av storföretag.
Fördelas storföretagsförvärven över tiden framkommer en svag 
antalsmässig dominans för perioden efter år 1980 och under 1980-talets 
senare år kom företagsförvärven i påtagligt ökad utsträckning att omfatta 
storföretag. Under år 1988 genomfördes 48 förvärv av storföretag, vilka 
tillsammans hade drygt 200 000 anställda. Antalet anställda i de 
förvärvade storföretagen var också genomsnittligt sett väsentligt högre 
under 1980-talet än under periodens tidigare del. Under perioden 1980 - 
1988 uppgick det årliga genomsnittet till 59 000 anställda, medan 
motsvarande antal under perioden 1970 - 1979 var knappt hälften så 
stort, omkring 25 000 anställda. 
Företagsförvärv under 1990-talet
Någon officiell statistik avseende företagssamgåenden och 
företagsförvärv under 1990-talet föreligger inte. Statistik, baserad på 
uppgifter om kända företagsförvärv, finns att tillgå från näringslivet. 
Denna statistik är emellertid inte heltäckande. 
Företagssammanslagningar och företagsförvärv med utgångspunkt i 
marknads- och produktmässiga samband. 
Företagssamgåenden och företagsförvärv kan klassificeras med 
utgångspunkt i marknads- och produktmässiga samband mellan de 
berörda företagen, varvid följande kategorier kan urskiljas: 
   horisontella förvärv – företagen är verksamma på samma geografiska 
marknader med samma produkter.
   komplementära förvärv – företagen är verksamma på samma 
geografiska marknader med likartade produkter.
   marknadsutvidgande förvärv – företagen är verksamma på olika 
geografiska marknader, men med samma produkter.
   vertikala förvärv – företagen har ett produktmässigt samband, men är 
verksamma inom olika led i produktions- och distributionskedjan.
   konglomeratförvärv – företagen saknar såväl produktmässigt som 
marknadsmässigt samband.
Statens pris- och konkurrensverk (SPK) genomförde på uppdrag av 
ägarutredningen en klassificering av angivet slag för de 364 
storföretagsförvärv som ägde rum i svenskt näringsliv under perioden 
1970 – 1988. 
Klassificeringen gav vid handen att 141, eller drygt en tredjedel, av de 
364 storföretagsförvärven avsåg företag verksamma på samma 
geografiska marknader med samma produkter, s.k. horisontella förvärv. 
Till kategorin komplementära förvärv, vilka ofta kan vara svåra att skilja 
från de horisontella förvärven, hänfördes 80 av de 364 
storföretagsförvärven.
Ärenden enligt konkurrenslagen
Utredningen har redovisat att 963 företagsförvärv anmäldes till 
Konkurrensverket under perioden den 1 juli 1993 - den 30 juli 1997. 
Dessa fördelades enligt följande.
1993	64 (endast andra halvåret)
1994	207
1995	260
1996	308
1997	124 (endast första halvåret)
Flest anmälda förvärv återfinns inom branscherna Övriga tjänster, 
Handel samt Industri -verkstad.
I 33 fall av dessa beslutade verket om särskild undersökning. I 10 fall 
gjordes s.k. frivilligt åtagande. 
Beträffande senare statistik inkom det enligt verkets årsredovisningar 
(totalt) 224 anmälningar under 1997 och 156 under 1998. Enligt 
utredningen anmäldes 76 förvärv under andra halvåret 1997 (efter 
lagändringen 1 juli 1997). Under 1998 gjorde verket tre särskilda 
undersökningar. En av dessa ledde till åtaganden och i ett fall 
genomfördes inte förvärvet. Därutöver lämnades åtaganden i två 
förvärvsärenden redan under den inledande 30-dagarsfristen.
Verket har väckt talan i tre fall med yrkande om att förvärvet skall 
förbjudas enligt 34 § KL. Talan har två fall ogillats av Stockholms 
tingsrätt (Konkurrensverket mot Skandinaviska Filmlaboratorier Holding 
AB m.fl. samt Konkurrensverket mot Optiroc Group AB). Den senare 
domen överklagades av verket till Marknadsdomstolen. Domstolen 
lämnade verkets överklagande utan bifall. Beträffande det tredje fallet 
gjorde företaget ett åtagande sedan verket väckt talan i Stockholms 
tingsrätt (Konkurrensverket mot Selecta AB). Efter att verket justerat sin 
talan biföll tingsrätten verkets talan och ålade företaget vid vite att 
fullgöra sitt åtagande. 
5 Regeringens förslag till regler om prövning 
av företagskoncentration
5.1 Behovet av kontrollregler på området
Regeringens bedömning: Konkurrensrättsliga regler om kontroll av 
företagsförvärv bör finnas även i fortsättningen och prövningen bör 
utvidgas till att omfatta företagskoncentrationer.
Utredningens bedömning: Utredningen har undersökt det empiriska 
underlaget för en utvärdering av konkurrensrättsliga regler om kontroll 
av företagskoncentration och konstaterar att det är magert. De 
regelsystem som nu gäller i skilda länder synes i huvudsak vara grundade 
på allmänna ekonomiska teorier och överväganden om risker med 
koncentrationen i näringslivet. Förvånansvärt få undersökningar i 
ekonomisk-vetenskapliga former av själva regelsystemen, deras 
tillämpning och effekter finns att tillgå. Utredningen har inte funnit några 
definitiva svar på frågorna om samhällsekonomiska verkningar av olika 
kontrollsystem i tillgängligt vetenskapligt material. 
Utredningen har försökt belysa den ekonomisk-vetenskapliga, 
teoretiska och erfarenhetsmässiga grunden för regler om 
förvärvskontroll. Detta har skett främst genom expertstudier. Studierna, 
som bl.a. avser effekter av de svenska regler om förvärvskontroll som har 
funnits sedan 1982, bestyrker att företagskoncentrationer i vissa fall har 
effekter som bör motverkas från allmän synpunkt. Som helhet ger 
studierna emellertid också en klar bild av att det är mycket svårt att ange 
allmängiltiga grunder och preciserade regler för en förvärvsprövning. 
Många olika förhållanden i de enskilda fallen måste beaktas vid en 
bedömning av om det kan finnas anledning för konkurrensmyndigheterna 
att ingripa och hur detta i så fall bör ske, anför utredningen ytterligare. 
Frågorna om företagskoncentration och om grunden till lagregler för 
kontroll av denna koncentration har mera utförligt behandlats i tidigare 
lagstiftningssammanhang. Det material som genom expertstudierna och i 
övrigt har kommit fram under utredningen ger, enligt utredningen, 
ytterligare stöd för uppfattningen att lagregler om kontroll av 
företagskoncentrationer behövs. Även om det ekonomisk-vetenskapliga 
underlaget för lagstiftningen inte är helt klargörande, måste antas att 
kontrollregler har betydande positiva effekter genom att 
koncentrationsåtgärder som är klart olämpliga från konkurrenssynpunkt 
kan förhindras. Reglerna kan i detta avseende även ha en betydelsefull 
preventiv effekt. 
Den ekonomiska bakgrunden till lagstiftningen har knappast förändrats 
väsentligt under senare år. Den viktigaste förändringen är sannolikt den 
alltmer ökande internationaliseringen, bl.a. genom att Sverige blivit 
medlem i Europeiska unionen, men även genom den mera allmänna s.k. 
globaliseringen. Dessa förändringar talar snarast för att nationella regler 
bör få minskad betydelse och att kontroll i högre grad bör utövas enligt 
internationella regelsystem. Det är dock tveksamt i vad mån sådana 
system kan på ett effektivt sätt ersätta nationella regler i fråga om mera 
lokalt begränsade marknader. I varje fall har inte marknadsintegrationen, 
eller uppbyggnaden av EG:s eller andra internationella regler, ännu nått 
ett stadium då detta är aktuellt. Till stöd för lagregler om kontroll av 
företagskoncentrationer kan också åberopas den internationella 
utvecklingen i fråga om lagstiftning på området. Allt flera länder inför 
kontrollregler av detta slag, och de för EG gemensamma reglerna 
utvecklas fortlöpande och tillämpas också på ett verkningsfullt sätt. 
Denna tillämpning bygger i viss mån på att det finns liknande nationella 
regelsystem i medlemsländer. 
De skäl som, enligt utredningen, kan anföras mot lagregler om kontroll 
av företagskoncentrationer torde i huvudsak vara den generella oklarhet 
som finns beträffande lagstiftningens verkningar, särskilt osäkerheten om 
vilka effekter på näringslivets struktur som i det enskilda fallet kommer 
att följa av att en koncentrationsåtgärd förbjuds respektive tillåts. Till 
detta kommer svårigheterna att i de enskilda fallen göra de 
framtidsinriktade ekonomiska bedömningar som måste ankomma på de 
tillämpande organen. 
Också de kostnader som ett kontrollsystem innebär för det allmänna 
och för näringslivet kan anföras som skäl mot en lagstiftning.
Utredningens slutliga bedömning är att nu angivna skäl mot lagregler 
om koncentrationskontroll dock knappast väger så tungt att de bör leda 
till en annan principiell syn på lagstiftningsfrågan än den som ligger till 
grund för KL. Slutsatsen blir alltså att regler om kontroll av 
företagskoncentrationer alltjämt skall ingå i KL. Med hänsyn till den 
osäkerhet som råder om de ekonomiska bedömningarna och effekterna 
av olika ingripanden bör dock prövningen gälla endast större 
koncentrationer. Vidare bör ingripanden ske bara i fall som har stor 
ekonomisk vikt från samhällssynpunkt och där bedömningen är relativt 
säker. Dessa principer torde inte avvika väsentligt från dem som ligger 
till grund för KL:s nuvarande regler om kontroll av företagsförvärv.
Remissinstanserna: Svenska Bankföreningen, Posten AB och 
Konsumentverket delar bedömningen att en konkurrensrättslig kontroll av 
företagsförvärv alltjämt behövs. Konkurrensverket, Finansinspektionen, 
Marknadsdomstolen, Stockholms tingsrätt och Lagerlöf & Leman 
Advokatbyrå har inget att erinra mot utredningens grundläggande analys 
som rör behovet av förvärvsregler av den typ som KL innehåller, främst 
kontroll av större företagskoncentrationer.
Telia AB påpekar att det förhållandet att reglerna har negativa effekter 
som kan beläggas samtidigt som dess positiva effekter är svårare att 
belägga bör, om förvärvskontrollsregler anses nödvändiga, beaktas i 
utformandet av dessa regler. Lantbrukarnas Riksförbund ifrågasätter 
behovet av nationella förvärvsregler.
Regeringens bedömning: Regeringen anser att ett regelverk om 
kontroll av företagsförvärv är viktigt och bidrar till en effektiv 
konkurrens till nytta för samhällsekonomin och konsumenterna. 
Regelverket har stor betydelse inte minst preventivt för att motverka att 
sådana företagskoncentrationer uppkommer som hämmar konkurrensen 
på ett sätt som är skadligt i ett långsiktigt samhällsperspektiv. Av dessa 
skäl och på de grunder som i övrigt åberopades vid införandet av den 
nuvarande ordningen bör regler för kontroll av uppkomsten eller 
förstärkandet av sådana företagskoncentrationer även i fortsättningen 
finnas i KL. Såsom utredningen funnit och som motiveras i avsnittet 5.2 
bör prövningen utvidgas till att omfatta också andra former av 
företagskoncentrationer än rena företagsförvärv. 
Som berörts är dock problem förknippade med ett kontrollsystem av 
detta slag, enligt vad som ligger i sakens natur. Därför anser regeringen 
det mycket angeläget att över hela fältet pröva vilka förbättringar som är 
möjliga för ökad effektivisering, rättssäkerhet och genomströmning i 
kontrollsystemet. Särskilt handläggningsförfarandet träder därvid i 
förgrunden. Regeringen redovisar på den punkten särskilda förslag i det 
följande (avsnitt 5.9).
5.2 En övergång till begreppet företagskoncentration
Regeringens förslag: Konkurrenslagens regler om kontroll av 
företagsförvärv ändras efter förebild från EG-rätten till att avse kontroll 
av företagskoncentration.
Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. 
Remissinstanserna: I princip alla remissinstanser som yttrat sig 
tillstyrker utredningens förslag.
Bakgrund
EG-rättens regler om kontroll av företagskoncentrationer 
Genom rådets förordning 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll 
av företagskoncentrationer  har införts ett särskilt system för kontroll av 
företagskoncentrationer inom EU. I förordningen anges inledningsvis att 
avskaffandet av gränserna inom gemenskapen medför betydande 
strukturförändringar – särskilt i form av företagskoncentrationer – inom 
gemenskapens näringsliv. Behovet att upprätthålla och utveckla en 
effektiv konkurrens och säkerställa att omstruktureringsprocessen på 
längre sikt inte skadar konkurrensen inom gemenskapen gör det 
nödvändigt att fastställa om en företagskoncentration med 
gemenskapsdimension är förenlig med den gemensamma marknaden.
Fördelningen av ärenden mellan gemenskapen och medlemsstaterna 
inom området för koncentrationskontrollen bygger på samma principer 
som ligger till grund för begreppet subsidiaritet. Enligt denna princip bör 
åtgärder vidtas på den jurisdiktionsnivå som är mest lämpad med hänsyn 
till de mål som skall uppnås och de medel som står gemenskapen  och 
medlemsstaterna till buds. Regelsystemet syftar till att möjliggöra en 
effektiv kontroll av företagskoncentrationer som har 
gemenskapsdimension med avseende på deras verkningar på 
konkurrensstrukturen inom gemenskapen. Bestämmelserna riktar sig mot 
företagskoncentrationer som innebär strukturförändringar vars 
verkningar på marknaden sträcker sig utöver en enskild medlemsstats 
gränser och som påtagligt kan hämma en effektiv konkurrens inom den 
gemensamma marknaden eller en väsentlig del av den. Prövningen syftar 
härvid till att fastställa om en företagskoncentration med 
gemenskapsdimension skall anses vara förenlig med den gemensamma 
marknaden. Prövningen knyter an till begreppet koncentration, dvs. 
sådana transaktioner som medför varaktiga strukturförändringar på 
marknaden. Själva transaktionstypen är därför av underordnad betydelse. 
Det är koncentrationsökningen och dess påverkan på 
konkurrensstrukturen på marknaden som är föremål för bedömningen. En 
koncentration med gemenskapsdimension som skapar eller förstärker en 
dominerande ställning och som medför att den effektiva konkurrensen 
inom den gemensamma marknaden eller en väsentlig del av den påtagligt 
hämmas anses oförenlig med den gemensamma marknaden. 
Tillämpningsområdet avgränsas utifrån de berörda företagens 
geografiska verksamhetsområden och omsättning. Koncentrationer som 
inte överstiger i förordningen angivna tröskelvärden är underkastade 
nationell kontroll, under förutsättning att sådan finns i den berörda 
medlemsstaten.
Medlemsstaterna får inte tillämpa sin nationella konkurrenslagstiftning 
på koncentrationer med gemenskapsdimension. Två undantag medges 
från denna huvudregel. En medlemsstat får vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att kunna förbereda en begäran om att en koncentration 
med gemenskapsdimension, helt eller delvis, skall hänskjutas till 
medlemsstaten i fråga enligt artikel 9. En medlemsstat får även vidta 
åtgärder som enligt dess nationella lagstiftning är nödvändiga för att 
säkerställa vissa andra skyddsintressen (allmän säkerhet, mediernas 
mångfald, m.m.). Europeiska kommissionen (kommissionen) har det 
övergripande ansvaret för kontroll och prövning av koncentrationer. 
Kontrollen bygger på principen om obligatorisk anmälan av en 
koncentration med gemenskapsdimension innan den äger rum. En 
koncentration som faller inom förordningens tillämpningsområde skall 
anmälas till kommissionen för prövning inom i förordningen närmare 
angivna tidsfrister. Beskrivningen som följer bygger på 
koncentrationsförordningen och de nya tillkännagivanden som 
kommissionen publicerat i anslutning till att ändringar genomfördes i 
koncentrationsförordningen (se EGT C 66, 2.3.1998).
Begreppet koncentration
Med begreppet koncentration avses i koncentrationsförordningens 
mening endast sådana transaktioner som medför en varaktig förändring 
av de berörda företagens struktur.
I artikel 3.1 i koncentrationsförordningen ges en definition av när en 
koncentration skall anses föreligga.
Artikel 3:1
En koncentration skall anses föreligga om
	a) två eller flera tidigare självständiga företag slås samman, eller
	b) en eller flera personer, som redan kontrollerar minst ett företag, 
eller 
-ett eller flera företag 
antingen genom förvärv av värdepapper eller tillgångar, genom avtal eller 
på annat sätt direkt eller indirekt får kontroll över ett helt eller flera 
företag eller delar därav. 
Av denna bestämmelse följer att en koncentration skall anses föreligga 
om två eller flera tidigare självständiga företag slås samman till ett 
företag eller om en transaktion medför en förändring av kontrollen över 
ett eller flera företag eller delar därav. Sådana transaktioner som äger 
rum mellan personer eller företag inom en grupp av företag och som inte 
medför någon förändring av kontrollen över det berörda företaget är 
normalt endast att betrakta som en form av intern omstrukturering inom 
företagsgruppen och därför inte någon koncentration i förordningens 
mening. Med begreppet ”person” avses i detta sammanhang inte bara 
fysiska personer utan även juridiska personer och offentligrättsliga 
subjekt.
Även transaktioner som innebär att ett offentligt företag slås samman 
med ett annat företag som kontrolleras av samma stat eller förvärvar ett 
sådant företag kan falla under förordningens tillämpningsområde. Av 
betydelse för bedömningen är om företagen tillhör samma holdingbolag 
och om de omfattas av en samordnad strategi eller inte, dvs. om 
företagen kan anses ingå i samma ekonomiska enhet. Om företagen 
tidigare ingick i eller utgjorde självständiga ekonomiska enheter med 
självständig beslutanderätt anses transaktionen utgöra en koncentration 
och inte en intern omstrukturering. Företagen torde emellertid sakna en 
sådan självständig beslutanderätt om de tillhör samma holdingföretag. I 
bestämmelsen definieras begreppet kontroll som ”möjlighet att utöva ett 
bestämmande inflytande”, vilket innebär att ett faktiskt utnyttjande av 
detta inflytande inte behöver föreligga för att en koncentration skall anses 
uppstå. Vidare kan förvärv av kontroll föreligga även om detta inte är 
parternas uttalade avsikt. Kommissionen har i ett tillkännagivande 
behandlat den närmare innebörden av begreppet koncentration. I 
tillkännagivandet redogörs för kommissionens tolkning av begreppet 
koncentration enligt artikel 3 och de principer som tillämpas av 
kommissionen i dess beslutspraxis. Tillkännagivandet behandlar därvid i 
huvudsak artiklarna 3.1, 3.3, 3.4 och 3.5. 
Enligt artikel 3.2 i koncentrationsförordningen utgör bildandet av ett 
gemensamt företag som på varaktig basis fyller en autonom ekonomisk 
enhets samtliga funktioner en koncentration. Gemensamma företag 
behandlas särskilt i avsnitt 5.3.
Sammanslagning av tidigare självständiga företag
Enligt artikel 3.1 a skall en koncentration anses föreligga om två eller 
flera tidigare självständiga företag slås samman och bildar ett nytt  
företag och därvid upphör att vara skilda juridiska personer. En 
koncentration kan också föreligga om ett företag förvärvas av ett annat 
och därigenom upphör som juridisk person. En koncentration i 
förordningens mening kan även föreligga om en sammanslagning av 
tidigare självständiga företags verksamheter får till följd att en 
ekonomisk enhet bildas. Så kan vara fallet när två eller flera företag som, 
utan att förlora sin ställning som juridiska personer, avtalar att etablera 
en gemensam ekonomisk ledning och förfarandet leder till att de berörda 
företagen de facto slås samman och att en verklig och gemensam 
ekonomisk enhet bildas. En förutsättning för att kunna fastställa att en 
gemensam ekonomisk enhet har bildats är att det förekommer en 
gemensam och permanent ekonomisk ledning. Andra faktorer av 
betydelse för bedömningen kan vara förekomsten av resultatutjämning 
och solidariskt ansvar mellan företagen. En sådan faktisk 
sammanslagning kan även förstärkas genom korsägande mellan företag 
som ingår i den ekonomiska enheten.
Förvärv av kontroll
I artikel 3.1 b anges att en koncentration skall anses föreligga om ett  
eller flera företag, eller en eller flera personer som redan kontrollerar 
minst ett företag, antingen genom köp av värdepapper eller tillgångar, 
genom avtal eller på annat sätt, får kontroll över ett annat företag eller 
delar av ett företag. Förvärv av kontroll kan därvid avse ett eller flera 
företag som är juridiska personer, dessa juridiska personers tillgångar 
eller vissa delar av dessa tillgångar. Tillgångarna i fråga, som kan utgöras 
av varumärken eller licenser, måste kunna kopplas till en verksamhet 
som kan tillskrivas en bestämd omsättning.
Begreppet kontroll enligt koncentrationsförordningen kan skilja sig 
från det begrepp som tillämpas på andra lagstiftningsområden, bl.a. i 
fråga om tillsynsregler, beskattning, flygtransporter, media, m.m. I den 
nationella lagstiftningen i en medlemsstat kan föreskrivas särskilda regler 
rörande strukturen på ett företags beslutsorgan och särskilt arbetstagarnas 
rätt att företrädas. Även om dessa regler ibland ger andra personer än 
aktieägarna en viss kontroll, omfattar begreppet kontroll enligt 
koncentrationsförordningen enbart de sätt att utöva inflytande som 
normalt tillkommer företagets ägare. De befogenheter som en stat utövar 
i egenskap av offentlig myndighet och inte som aktieägare utgör inte 
kontroll enligt förordningen om de är begränsade till att enbart avse 
skyddet av allmänintresset, eftersom de varken har som syfte eller följd 
att göra det möjligt för staten i fråga att utöva bestämmande inflytande på 
företagets verksamhet. 
Innebörden av begreppet kontroll
Som nämnts förvärvas kontroll normalt av företag eller personer som är 
innehavare av rättigheter eller berättigade till rättigheter som ger kontroll. 
I artikel 3.3 anges närmare hur kontroll över ett företag uppnås.
Artikel 3.3
Enligt denna förordning uppnås kontroll genom rättigheter eller avtal eller 
på andra sätt som, antingen var för sig eller tillsammans och med hänsyn 
till alla faktiska och rättsliga förhållanden, ger möjlighet att utöva ett 
bestämmande inflytande på ett företag, särskilt genom
	a) äganderätt eller rätt att använda ett företags samtliga tillgångar eller 
en del av dessa,
	b) rättigheter eller avtal som ger ett bestämmande inflytande på 
sammansättningen av företagets organ och dess röstning eller beslut.
Huruvida en transaktion skall anses innebära att kontroll över ett 
företag uppnås prövas mot bakgrund av alla rättsliga och faktiska 
omständigheter i det enskilda fallet. Förvärv av äganderätt och 
förekomsten av aktieägaravtal torde därvid i många fall utgöra 
omständigheter av särskild betydelse för prövningen. Vidare kan 
förekomsten av rent ekonomiska förbindelser mellan parterna vara av 
betydelse i sammanhanget. Ekonomiska beroenden mellan företag kan i 
vissa fall leda till att faktisk kontroll över ett företag uppnås, t.ex. om 
omfattande och långfristiga leveransavtal eller krediter, som beviljats av 
leverantörerna eller kunderna, tillsammans med andra strukturella band 
medför ett bestämmande inflytande över det andra företaget föreligger.
I artikel 3.4 anges den krets av personer eller företag som i 
förordningens mening anses kunna förvärva kontroll över ett företag.
Artikel 3.4
Kontroll förvärvas av personer eller företag som
	a) är innehavare av rättigheterna eller berättigade till rättigheter enligt 
de berörda avtalen, eller
	b) utan att vara innehavare av rättigheterna eller berättigade till 
rättigheter enligt sådana avtal har befogenhet att utöva de rättigheter som 
grundar sig på dessa.
I artikel 3.4 b anges att det kan inträffa att den rättsliga innehavaren av 
en kontrollpost inte är den person eller det företag som innehar den 
faktiska befogenheten att utöva de rättigheter som denna kontrollpost ger. 
Så kan vara fallet exempelvis om ett företag använt ett annat företag eller 
en annan person för att förvärva en kontrollpost och, utan att i rättslig 
mening vara innehavare av de rättigheter som denna kontrollpost kan ge, 
utövar dessa rättigheter via det andra företaget eller tredje man. Kontroll 
kan i sådana fall anses förvärvad av det bakomliggande företaget, som 
utövar den faktiska kontrollen över ”målföretaget”. Bevis om 
finansieringskällor och släktband utgör omständigheter som kan visa på 
att denna typ av indirekt kontroll föreligger.
Skälen för regeringens förslag
En övergång till begreppet företagskoncentration
Utredningen anför att regelsystemet inom EG har varit mönsterbildande 
på senare år och har starkt påverkat nya nationella lagar i Europa (t.ex. i 
Spanien, Italien, Belgien och Finland). Främst i USA, Storbritannien och 
Tyskland finns äldre regelsystem. De olika ländernas lagregler har 
nationella särdrag av olika slag. 
För att behålla nuvarande regler talar, enligt utredningen, framför allt 
att begreppet företagsförvärv är förhållandevis klart avgränsat och har 
belysts i många ärenden hos Konkurrensverket under tillämpningen 
hittills av KL. 
Enligt utredningen finns det dock även skäl som talar mot användning 
av begreppet. Bl.a. kan det anses för snävt genom att det inte omfattar 
koncentrationsåtgärder av annat slag än förvärv. Det är å andra sidan för 
vitt i den meningen att det även innefattar förvärv som är ointressanta 
från kontrollsynpunkt därför att de inte innebär varaktiga 
strukturförändringar. Begreppet koncentration har en mera komplicerad 
innebörd, vilket kan tala emot att det förs in i KL. Vidare måste det enligt 
utredningen uppmärksammas att marknadsmakt och skadliga effekter 
kan skapas genom andra koncentrationsåtgärder än äganderättsövergång 
samt att KL i övrigt är till väsentlig del konstruerad efter förebild av EG-
rätten. Enligt utredningen kan det därför vara naturligt att en förändring 
av regelsystemet i fråga om företagsförvärv också innebär ett närmande 
till EG:s motsvarande regler. Begreppet koncentration är vedertaget i 
EG:s regelsystem och dess användning där skapar, såvitt känt, inga 
allvarliga tillämpningsproblem. EG-begreppen torde under alla 
förhållanden ha betydelse i ärenden enligt KL och vara väl kända av 
svenska konkurrensrättsexperter. En ökad harmonisering med EG:s 
terminologi underlättar sannolikt tillämpningen av 
koncentrationskontrollreglerna i såväl Sverige som EG, och den 
samverkan mellan nationella myndigheter och EG-organ som är förutsatt 
i EG-systemet. 
Regeringen delar i allt väsentligt utredningens bedömningar i dessa 
avseenden och föreslår därför en övergång till EG:s 
koncentrationsbegrepp. Särskilt vill regeringen framhålla att den 
föreslagna övergången är viktig för företagen och att det är av stort värde 
att de svenska reglerna utformas i nära överensstämmelse med vad som 
gäller inom gemenskapsrätten. 
När det sedan gäller själva tekniken för en sådan övergång till det 
gemenskapsrättsliga begreppet koncentration finns det anledning att 
erinra om vad regeringen uttalade i förarbetena till KL (prop 1992/93:56) 
i fråga om övergången till de materiella förbudsreglerna i 6 och 19 §§ 
KL. Där anfördes, som tidigare nämnts, att avsikten var att så långt som 
det är möjligt uppnå materiell rättslikhet med EG-fördragets 
konkurrensregler. Därför ansågs det att motivskrivningen borde hållas på 
ett relativt allmänt plan för att inte hindra en dynamisk rättsutveckling på 
området på samma sätt som sker i EG-rätten och i andra länder med 
likartade rättssystem. Inom EG-rätten har EG-domstolens praxis stor 
betydelse för att bestämma konkurrensreglernas räckvidd. Vid införandet 
av KL uttalades att EG-rättslig praxis bör få stor betydelse. I fråga om de 
nu föreslagna reglerna om företagskoncentration bör gemenskapsrättens 
rättspraxis i fråga om koncentrationskontrollen på ett likartat sätt få 
motsvarande betydelse för tolkningen av det svenska regelverket. 
Rättspraxis bör vidare kunna utvecklas med EG-rätten som grund. 
Närmare vägledning om hur kommissionen tolkar rättsläget i fråga om 
gemenskapsrättens innebörd ges i kommissionens olika 
tillkännagivanden som publicerats i anslutning till ändringar som gjordes 
i koncentrationsförordningen.
Det kan nämnas att Lagrådet ansett ett sådant tillvägagångssätt vara 
riktigt. Se Lagrådets yttrande bilaga 5.
Utredningen har pekat på att reglerna dock måste omarbetas 
lagtekniskt och uttalat att det i och för sig är önskvärt att förvärvsreglerna 
har en enklare och klarare lydelse än vad som är fallet med EG-reglerna. 
Men det är knappast möjligt att formulera reglerna i KL väsentligt 
annorlunda, om man skall uppnå målet att harmonisera systemen och 
reglernas sakinnehåll. Formuleringen kan enligt utredningen ske i stort 
sett efter det mönster som skisserats i utredningens delbetänkande 
Konkurrenslagen 1993–1996 (SOU 1997:20). Utredningen anser dock att 
avsevärda förkortningar av själva lagtexten är möjliga och lämpliga, även 
om den enligt utredningen avses ha samma innehåll som EG:s regler.
Regeringen instämmer i huvudsak i utredningens slutsatser men anser 
att bl.a. prövning av s.k. accessoriska begränsningar bör regleras direkt i 
KL. Till detta och andra därmed sammanhängande frågor återkommer 
regeringen i det följande.
Förkortningar som utredningen har gjort omfattar vissa särregler i 
koncentrationsförordningen genom vilka EG-rätten undantar två speciella 
situationer från vad som annars skulle omfattas av begreppet 
koncentration. Den ena regleras i artikel 3 punkten 5 a i 
koncentrationsförordningen och avser läget när finansinstitut eller 
försäkringsbolag tillfälligt innehar värdepapper som de förvärvat i ett 
företag i avsikt att vidareförsälja dem. Undantaget gäller endast under 
vissa villkor. Den andra situationen regleras i artikel 3 punkt 5 b och c i 
koncentrationsförordningen. Enligt vad som där anges omfattar 
koncentrationsbegreppet inte kontroll som förvärvas av en tjänsteman 
som avses i artikel 3 punkt 5 b, och inte heller speciella transaktioner 
som genomförs av vissa finansiella holdingbolag. Även här föreskrivs 
villkor e.d. för att undantaget skall gälla.
Utredningen har inte föreslagit motsvarande regler för svensk del. 
Enligt regeringens uppfattning skulle regler av detta slag avsevärt 
komplicera lagstiftningen och bör i sak kunna undvaras. Ofta torde det 
här inte vara fråga om någon koncentration enligt den innebörd begreppet 
ges, eftersom transaktionerna i fråga inte kan anses innebära någon 
varaktig förändring av de berörda företagens struktur. Det kan dock inte 
uteslutas att företagskoncentrationsbegreppet i KL i vissa fall kan komma 
att omfatta dessa rent formellt. I fall av detta slag måste det dock antas att 
prövningen kan göras mycket snabbt, eftersom samma skäl som ligger 
till grund för EG-rättens undantag torde motivera att sådana 
företagskoncentrationer kan lämnas utan åtgärd. Regler av detta slag 
finns av dessa skäl inte med i regeringens förslag. Det bör understrykas 
att det är en fråga för rättstillämpningen att ta ställning till vad som i det 
enskilda fallet utgör en företagskoncentration.
5.3 Gemensamma företag m.m.
Regeringens förslag: Gemensamma företag som på varaktig basis fyller 
en självständig ekonomisk enhets samtliga funktioner skall anses utgöra 
en företagskoncentration på samma sätt som inom gemenskapsrätten.
I den utsträckning bildandet av ett gemensamt företag har till syfte 
eller får till resultat att samordna konkurrensbeteendet hos företag som 
förblir självständiga skall samordningen bedömas inom ramen för 
koncentrationsprövningen men enligt kriterierna i 6 och 8 §§. 
Utredningens förslag: Utredningens förslag ligger i linje med 
regeringens förslag, dock utan att några uttryckliga förfaranderegler 
föreslås för prövningen av ett samordnat konkurrensbeteende mellan 
företag som vid bildandet av ett gemensamt företag förblir självständiga.
Remissinstanserna: Konkurrensverket konstaterar att utredningen inte 
föreslagit någon motsvarighet till artikel 8.3 (behandlingen av 
gemensamma företag) i koncentrationsförordningen. Av artikeln framgår 
att om kriterierna i artikel 81.3 (f.d. artikel 85.3) i EG-fördraget inte är 
uppfyllda, koncentrationen skall förklaras oförenlig med den 
gemensamma marknaden. Som verket förstår utredningens förslag 
innebär detta att verket hos Stockholms tingsrätt skall kunna framställa 
yrkande om förbud mot en koncentration även på den grunden att den 
aktuella samordningen mellan sådana företag som förblir självständiga 
strider mot 6 och 8 §§. Detta kan förväntas medföra ett ökat antal 
stämningsansökningar till Stockholms tingsrätt. Bestämmelsen medför, 
enligt verket, att skilda instansordningar kommer att gälla för prövningen 
enligt 6 och 8 §§ vid koncentration och den prövning enligt 6 och 8 §§ 
som görs av Konkurrensverket i andra ärenden.
Bakgrund: Gemensamma företag (joint ventures) omfattar ett brett 
spektrum av transaktioner, allt från koncentrationsliknande transaktioner 
till samarbete för särskilda funktioner såsom forskning och utveckling, 
tillverkning eller distribution. Begreppet koncentration definieras i 
förordningens mening på ett sådant sätt att det endast omfattar 
transaktioner som medför en varaktig förändring i de berörda företagens 
struktur. Bildandet av ett gemensamt företag kan under vissa 
förutsättningar medföra en sådan varaktig förändring av de berörda 
företagens struktur att en koncentration i förordningens mening skall 
anses föreligga (koncentrativt gemensamt företag). 
I detta sammanhang kan koncentrationer ställas i kontrast till avtal som 
har till syfte eller resultat att samordna konkurrensbeteendet hos företag 
som förblir självständiga (kooperativt gemensamt företag). De senare 
avtalen innefattar i princip ingen varaktig förändring i företagens 
struktur. Om sådana avtal har till syfte eller resultat att hindra, begränsa 
eller snedvrida konkurrensen inom den gemensamma marknaden och 
påverkar handeln mellan medlemsstaterna är de underkastade förbudet i 
artikel 81.1 (f.d. artikel 85.1) i EG-fördraget. Avtalen kan därvid 
undantas från förbudet endast om de uppfyller de kriterier som anges i 
artikel 81.1 (f.d. artikel 85.3) i fördraget. 
I artikel 3.2 i koncentrationsförordningen anges de kriterier som det
gemensamma företaget skall uppfylla för att en koncentration i 
förordningens mening skall anses föreligga. Artikel 3.2 lyder:
Bildandet av ett gemensamt företag som på varaktig basis fyller en 
autonom ekonomisk enhets samtliga funktioner utgör en koncentration 
enligt punkt 1 b.
Ett gemensamt företag som uppfyller angivna förutsättningar anses 
utgöra ett självständigt fungerande gemensamt företag (s.k. ”full function 
joint venture”). Kommissionen har i ett tillkännagivande behandlat den 
närmare innebörden av begreppet ett självständigt fungerande 
gemensamt företag (EGT C 66, 2.3.1998, s. 1.) I tillkännagivandet anges 
följande.
En förutsättning för att ett företag skall anses utgöra ett gemensamt 
företag är att företaget kontrolleras av två eller flera företag. 
(artikel 3.1 b). Principerna för att fastställa om gemensam kontroll 
föreligger har behandlats i det föregående (avsnittet 5.2). 
I artikel 3.2 föreskrivs att ett gemensamt företag på varaktig basis 
måste fylla en självständig ekonomisk enhets samtliga funktioner för att 
falla inom förordningens tillämpningsområde. Detta förutsätter 
väsentligen att det gemensamma företaget måste vara verksamt på en 
marknad och fylla de funktioner som normalt fylls av företag som är 
verksamma på samma marknad. För att göra detta måste det 
gemensamma företaget ha en ledning som är engagerad i skötseln av den 
löpande verksamheten och ha tillgång till tillräckliga resurser i form bl.a. 
anställda, kapital och andra tillgångar (materiella och immateriella) för 
att på varaktig basis kunna bedriva verksamhet inom det område som 
anges i avtalet om upprättandet av det gemensamma företaget.
Ett gemensamt företag som uppfyller angivna krav medför normalt en 
varaktig förändring av de berörda företagens struktur. Ett sådant företag 
anses därvid utgöra ett ”självständigt fungerande” gemensamt företag.
Ett gemensamt företag är inte självständigt fungerande om det endast 
tar över en viss funktion inom moderföretagens affärsverksamhet utan att 
få tillträde till marknaden. Detta kan vara fallet för sådana gemensamma 
företag som är begränsade till forskning och utveckling eller tillverkning. 
Sådana gemensamma företag är normalt underställda moderföretagens 
affärsverksamhet. Detta kan även vara fallet när det gemensamma 
företagets verksamhet huvudsakligen är begränsat till distribution eller 
försäljning av moderföretagens produkter och företaget därför i huvudsak 
fungerar som försäljningsagentur. Den omständigheten att det 
gemensamma företaget använder sig av moderföretagens distributionsnät 
eller försäljningsställen hindrar inte att det ändock kan anses som ett 
självständigt fungerande företag, i vart fall så länge moderföretagen 
endast fungerar som ombud för det gemensamma företaget.
Moderföretagens närvaro på marknader i tidigare eller senare led utgör 
en omständighet som är av betydelse vid bedömningen av om ett 
gemensamt företag är självständigt fungerande i de fall då denna närvaro 
leder till betydande försäljningar eller köp mellan moderföretagen och 
det gemensamma företaget. Den omständigheten att det gemensamma 
företaget är beroende av försäljning till eller köp från moderföretagen 
under en första inledningsfas anses dock normalt inte påverka det 
gemensamma företagets självständiga funktion. En sådan inledningsfas 
kan nämligen vara nödvändig för att etablera det gemensamma företaget 
på marknaden. Denna fas – som kan vara beroende av de särskilda 
förhållanden som gäller på marknaden ifråga – bör dock normalt inte 
vara längre än tre år.
Om avsikten är att försäljningen från det gemensamma företaget till 
moderföretagen skall ske på mer varaktig basis blir den avgörande frågan 
huruvida det gemensamma företaget – oberoende av denna försäljning – 
är inriktat på att spela en aktiv roll på marknaden. En viktig omständighet 
vid bedömningen är därvid hur stor andel denna försäljning är av det 
gemensamma företagets totala produktion. En annan omständighet av 
betydelse är om försäljningen till moderföretagen sker på normala 
handelsvillkor. Om det gemensamma företaget gör inköp från 
moderföretagen kan företagets funktion som ett självständigt fungerande 
företag komma att ifrågasättas, särskilt i de fall när företaget endast 
tillför de berörda produkterna och tjänsterna ett obetydligt mervärde. I 
dessa situationer kan företaget vara att bedöma som en gemensam 
försäljningsagentur. 
En handelsmarknad kännetecknas vanligen av att det finns företag som 
är specialiserade på försäljning och distribution av olika produkter utan 
att vara vertikalt integrerade och där olika leverantörskällor står till 
förfogande för leverans av produkterna i fråga. Många handelsmarknader 
kräver dessutom operatörer som investerar inom olika områden, bl.a. 
försäljningsställen, lagerhållning och transportflottor. Om ett gemensamt 
företag är verksamt på en handelsmarknad och fyller ett handelsföretags 
normala funktioner på en sådan marknad är det normalt att anse som ett 
självständigt fungerande gemensamt företag och inte som en 
underordnad försäljningsagentur. För att utgöra ett självständigt 
fungerande gemensamt företag på en handelsmarknad måste företaget ha 
de nödvändiga anläggningarna och sannolikt få en betydande del av sina 
leveranser inte endast från sina moderföretag utan också från andra 
konkurrerande källor. Dessutom skall det gemensamma företagets 
verksamhet bedrivas på varaktig basis, vilket normalt kan antas vara 
fallet om moderföretagen tilldelar det gemensamma företaget angivna 
resurser. 
Avtal om bildande av ett gemensamt företag innehåller ofta 
bestämmelser om vad som skall gälla vid olika eventualiteter, t.ex. vid 
konkurs för det gemensamma företaget eller grundläggande 
meningsskiljaktigheter mellan moderföretagen. Avtalen kan även 
innehålla bestämmelser om vad som skall gälla mellan parterna vid en 
eventuell upplösning av det gemensamma företaget eller om möjligheten 
för ett eller flera av moderföretagen att utträda ur företaget. Sådana 
bestämmelser anses inte hindra att det gemensamma företagets 
verksamhet skall anses bedriven på varaktig basis.
Motsvarande gäller även när avtalet innehåller klausuler som anger det 
gemensamma företagets varaktighet, om denna är tillräckligt lång för att 
medföra en varaktig förändring i de berörda företagens struktur, eller om 
avtalet innehåller bestämmelser om det gemensamma företagets bestånd 
utöver denna period. Om det gemensamma företaget endast har bildats 
för en begränsad tidsperiod anses det normalt inte bedriva verksamhet på 
varaktig basis. Exempelvis kan detta vara fallet om det gemensamma 
företaget har bildats för genomförandet av ett visst projekt och inte 
kommer att delta i den efterföljande driften av projektet.
I artikel 2.4 ges särskilda bestämmelser för bedömningen av sådana 
gemensamma företag som enligt artikel 3.2 anses utgöra en koncentration 
enligt artikel 3.1 b. 
Artikel 2.4 lyder: 
I den utsträckning som bildandet av ett gemensamt företag som utgör en 
koncentration enligt artikel 3 har till syfte eller resultat att samordna 
konkurrensbeteendet hos företag som förblir självständiga, skall 
samordningen bedömas enligt kriterierna i artikel 85.1 och 85.3 i 
fördraget, i syfte att fastställa om koncentrationen är förenlig med den 
gemensamma marknaden. 
Vid denna bedömning skall kommissionen särskilt beakta följande:
 - om två eller flera moderföretag samtidigt och i betydande utsträckning 
är närvarande på samma marknad som det gemensamma företaget eller 
på en tidigare eller senare marknad i förhållande till denna eller på en 
angränsande marknad som har anknytning till denna marknad 
 - om den samordning som är ett direkt resultat av bildandet av det 
gemensamma företaget ger de berörda företagen möjlighet att eliminera 
konkurrensen när det gäller en stor del av de ifrågavarande produkterna 
och tjänsterna. 
Enligt femte punkten i ingressen till ändringsförordningen 1310/97 
skall förutom den bedömning av dominerande ställning som görs enligt 
artikel 2 i koncentrationsförordningen det gemensamma företaget 
bedömas med tillämpning av kriterierna i artikel 81.1 och 3 (f.d. artikel 
85.1 och 3) i den mån som en avsevärd (eng. version ”appreciable”) 
inskränkning av konkurrensen mellan företag som förblir oberoende blir 
den direkta konsekvensen av bildandet av det gemensamma företaget. 
Vidare anges att om det gemensamma företagets påverkan på marknaden 
i första hand är strukturell artikel 81 (f.d. artikel 85) därvid torde som 
regel inte bli tillämplig. Om två moderföretag däremot förblir verksamma 
på det gemensamma företagets marknad eller om bildandet av det 
gemensamma företaget syftar till eller ger som resultat att konkurrensen 
hindras, begränsas eller snedvrids mellan moderföretagen på angränsande 
marknader kan emellertid artikel 81 (f.d. artikel 85) vara tillämplig.
Konkurrensverket har mot bakgrund av de uttalanden i motiven som 
redovisats i avsnitt 4.2.2 intagit ståndpunkten att någon åtskillnad mellan 
kooperativa och koncentrativa gemensamma företag – på sätt som sker i 
gemenskapsrätten – inte kan göras vid tillämpning av KL. Detta 
ställningstagande grundar sig bl.a. på det faktum att KL – i motsats till 
gemenskapsrätten – inte innehåller någon uttrycklig distinktion mellan 
kooperativa och koncentrativa gemensamma företag. I lagen ges inte 
heller någon vägledning om förhållandet mellan reglerna om förbud mot 
konkurrensbegränsande samarbete och reglerna om kontroll av 
företagsförvärv. En bestämmelse i detta avseende finns däremot i 
gemenskapsrätten. Det avgörande vid tillämpning av lagen är därför – 
enligt verkets mening – om koncentrationen medför någon form av 
äganderättsövergång. Denna tillämpning innebär enligt verket att såväl 
kooperativa som koncentrativa gemensamma företag faller under lagens 
bestämmelser om företagsförvärv om detta rekvisit är uppfyllt och 
skyldighet att anmäla förvärvet föreligger. 
Skälen för regeringens förslag: Regeringen anser, som redan 
beskrivits, att en övergång till begreppet företagskoncentration för med 
sig flera fördelar. Bland annat har nämnts att det är av stort värde att de 
svenska reglerna utformas i nära överensstämmelse med vad som gäller 
inom gemenskapsrätten. Det anförda har särskild betydelse i fråga om 
vad som bör gälla beträffande gemensamma företag. Det är av vikt för 
företagen och de tillämpande organen att uttryckliga regler nu införs i 
fråga om behandlingen enligt konkurrensrätten av gemensamma företag. 
Reglerna kan utformas i nära överensstämmelse med gemenskapsrättens 
regler. Detta innebär att reglerna bör vara utformade så att en 
företagskoncentration anses föreligga om bildandet av ett gemensamt  
företag på varaktig basis fyller en självständig ekonomisk enhets 
samtliga funktioner. Koncentrativa gemensamma företag prövas med den 
utformningen på samma sätt som andra koncentrationsåtgärder. 
När det däremot gäller bildandet av sådana gemensamma företag som 
utgör en företagskoncentration som har till syfte eller resultat att 
samordna konkurrensbeteendet hos företag som förblir självständiga 
(kooperativa gemensamma företag), bör samordningen bedömas efter 
andra kriterier. Inom gemenskapsrätten prövas denna samordning mot 
kriterierna i artikel 81.1 och 81.3 (f.d. artikel 85.1 och 85.3) i EG-
fördraget. Starka skäl talar för att, såsom utredningen föreslagit, ha 
motsvarande ordning enligt KL. Därför bör en regel införas med 
innebörden att i den utsträckning bildandet av ett gemensamt företag har 
till syfte eller får till resultat att samordna konkurrensbeteendet hos 
företag som förblir självständiga, samordningen skall bedömas enligt 
kriterierna i 6 och 8 §§. 
Vid remissbehandlingen har den praktiska hanteringen av sådana 
situationer belysts av Konkurrensverket. Det är här av vikt att det 
samordnade konkurrensbeteendet mellan de självständiga företagen 
prövas inom ramen för samma procedur som själva 
företagskoncentrationen prövas. Beträffande denna fråga och andra nära 
sammanhängande frågor hänvisas till avsnitt 5.6.
5.4 Kontrollområdet
Regeringens bedömning: Den nuvarande konstruktionen med 
tröskelvärden i form av omsättningsgränser bör behållas som 
avgränsning av kontrollområdet. Den nuvarande omsättningsgränsen fyra 
miljarder kronor bör finnas kvar.
Utredningens bedömning: Överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: I princip alla remissinstanser som yttrat sig delar 
utredningens bedömning.
Skälen för regeringens bedömning
I motiven till KL framhålls att man bör se kontrollen av företagsförvärv 
som en undantagsåtgärd och att bara vissa större företagsförvärv bör bli 
föremål för prövning. För att identifiera de transaktioner som kan 
medföra effekter på konkurrenssituationen på marknaden och 
samhällsekonomin tillämpas tröskelvärden i form av företagens 
omsättning. Härigenom kan mätas den ekonomiska styrkan hos de 
berörda företagen såsom den återspeglas av respektive företags 
omsättning, oavsett inom vilken sektor denna omsättning har uppnåtts 
eller om dessa sektorer överhuvudtaget kommer att beröras av den 
ifrågavarande transaktionen. Omsättningen utgör därvid en måttstock på 
de ekonomiska resurser och den verksamhet som slås samman genom 
förvärvet genom att den omfattar parternas omsättning inom alla 
verksamhetsområden, och inte endast dem som direkt berörs av 
förvärvet. Det bör således framhållas att det i detta sammanhang inte är 
fråga om att bedöma marknadsställningen för parterna eller de direkta 
effekterna av förvärvet. 
Genom att tröskelvärdet är rent kvantitativt, eftersom det endast 
baseras på omsättningen, uppnås fördelen att regeln är förhållandevis 
enkel att tillämpa både för konkurrensmyndigheterna och de företag som 
är involverade i den aktuella transaktionen. Det innebär också att 
företagen förhållandevis snabbt kan få besked om transaktionen faller 
inom kontrollområdet eller inte. Svårigheten i många fall att enkelt och 
inom rimlig tid bestämma den relevanta marknaden och ett företags andel 
i olika typer av transaktioner talar mot att använda sådana kriterier som 
urvalsmetod för vilka företagsförvärv/företagskoncentrationer som faller 
inom kontrollområdet. 
Eftersom ett ingripande mot en företagskoncentration kan medföra 
långtgående rättsverkningar för såväl parterna som tredje man kvarstår, 
enligt regeringens mening de skäl som tidigare framförts för att i lagen 
ange gränserna för kontrollområdet. Därvid bör nuvarande konstruktion 
med tröskelvärden i form av omsättningsgränser behållas.
Utredningen har vidare uttalat att det skulle möta stora 
avgränsningsproblem och inte te sig som en framkomlig väg att 
därutöver söka i själva lagen ange undantag för olika typer av 
företagskoncentrationer som kan antas sakna betydelse från 
konkurrenssynpunkt. Regeringen delar denna bedömning. För att minska 
de i avsnittet 5.1 redovisade problem som är förknippade med kontroll av 
strukturomvandlingen måste, enligt regeringens mening, lösningar sökas 
i andra former. I avsnittet 5.8 redovisas i det avseendet förenklingar m.m. 
av anmälnings- och handläggningsförfarandet för vissa typer av ärenden 
som rör företagskoncentrationer, bl.a. sådana företagskoncentrationer 
som kan antas sakna betydelse för konkurrensen på marknaden.
Gränser för kontrollområdet
När KL infördes 1993 avgränsades tillämpningsområdet för kontroll av 
företagsförvärv till att avse sådana förvärv där företagens sammanlagda 
omsättning uppgår till minst fyra miljarder kronor. Viss kritik har riktats 
mot denna nivå på omsättningsgränsen och därvid har framlagts förslag 
om att nivån bör höjas. En analys av Statistiska Centralbyråns 
kartläggning av inom landet verksamma företag visar att endast ett 
begränsat antal företag har en omsättning som överstiger fyra miljarder 
kronor, vilket kan antas ha sin grund i förekomsten av olika 
branschstrukturer. Det kan även noteras att inom vissa branscher saknas 
företag som uppnår denna omsättningsnivå. Gällande ordning medför 
således differentierade täckningsgrader för olika branscher i fråga om 
själva kontrollområdet. Erfarenheterna visar att förvärvsaktiviteten 
varierar med tiden och att vissa perioder kännetecknas av högre 
förvärvsaktivitet än andra perioder. Detta kan ha sin förklaring i en rad 
olika faktorer, bl.a. hur den ekonomiska situationen allmänt sett 
utvecklas eller kravet på strukturomvandling inom särskilda branscher. 
Några förändringar av de ekonomiska förutsättningar eller av andra 
faktorer som kan antas ha utgjort grund för nuvarande avgränsning av 
kontrollområdet har inte framkommit i Konkurrenslagsutredningens 
arbete. Enligt utredningen visar inte heller erfarenheterna på några 
allvarligare tillämpningsproblem med nuvarande ordning. Regeringen 
delar därför utredningens slutsats att det nu saknas skäl föreslå någon 
ändring av nivån på omsättningsgränsen fyra miljarder kronor.
5.5 Bedömningsgrunderna
Regeringens förslag: En företagskoncentration skall, liksom 
företagsförvärv enligt nuvarande regler, förbjudas om den skapar eller 
förstärker en dominerande ställning som väsentligt hämmar eller är 
ägnad att väsentligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv 
konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det (det s.k. 
konkurrenskriteriet). 
Det nuvarande tilläggskravet för ett förbud att förvärvet skall vara 
skadligt från allmän synpunkt ersätts med det nya kravet att en 
företagskoncentration skall förbjudas endast om ett förbud kan meddelas 
utan att väsentliga nationella säkerhets- eller försörjningsintressen 
åsidosätts.
Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens förslag i fråga 
om konkurrenskriteriet. I fråga om tilläggskravet för att ett ingripande 
mot en företagskoncentration skall få ske, dvs. kriterierna för den s.k. 
skadlighetsbedömningen, anser utredningen att dessa i praktiken ligger 
nära gemenskapsrättens bedömningsgrunder och föreslår att de skall vara 
oförändrade.
Remissinstanserna: Sveriges Industriförbund, Advokatfirman 
Wesslau & Partners HB, Advokatfirman Lindahl, Posten AB och Telia 
delar utredningens bedömning. 
Advokatfirman Vinge KB framhåller att det vid prövningen av ett 
företagsförvärv enligt KL görs en bedömning av om förvärvet sker på ett 
sätt som är skadligt från allmän synpunkt. Det finns inte någon 
motsvarighet till detta bedömningskriterium i 
koncentrationsförordningen. Det kommer därför, enligt advokatfirman, 
att även i fortsättningen att finnas väsentliga materiella skillnader mellan 
KL och koncentrationsförordningen. Det finns, menar man, anledning att 
överväga om fördelarna med bl.a. denna avvikelse överväger 
nackdelarna.
Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet pekar på att det 
enligt EG-rätten saknas möjlighet att beakta en koncentrations skadlighet 
utifrån allmänna synpunkter. I jämförelse med möjligheterna att enligt 
svensk rätt  väga in snart sagt varje annat samhällsintresse förefaller EG-
rätten avsevärt mer restriktiv. Fakultetsnämnden menar att det förefaller 
mindre sannolikt att kriterier som utformats inom ramen för ÄKL, med 
dess synnerligen restriktiva syn på förbud mot förvärv, skulle motsvara 
EG-rättens koncentrationskontroll. Det är därför önskvärt att 
bedömningskriterierna ändras så att en överensstämmelse med EG-rätten 
uppnås. Ändringen bör ta sikte på att rensa bort hänvisningen till skadlig 
från allmän synpunkt, låt vara att det kan finnas ett behov av 
undantagsregler betingade av säkerhetsskäl, dvs. av motsvarande 
karaktär som de i EG-rätten. Vidare bör det i KL klart anges vilka 
faktorer som är av betydelse vid bedömningen av huruvida en 
koncentration skall anses skapa eller förstärka en dominerande ställning 
samt huruvida den väsentligt hämmar den effektiva konkurrensen. 
Anvisningarna bör lämpligen utformas i nära anslutning till de regler 
som gäller enligt koncentrationsförordningen. Ett borttagande av 
hänvisningen till skadlighet från allmän synpunkt skulle medföra att KL 
har såsom övergripande målsättning konkurrensen utan hänsynstagande 
till andra samhällsintressen. I den utsträckning som KL verksamt skall 
kunna bidra till den effektivitetshöjning som är dess övergripande 
målsättning krävs att andra samhällsintressen inte tillåts påverka 
konkurrensbedömningen. Beaktandet av andra samhällsintressen, såsom 
t.ex. mediernas mångfald och tillsynsregler, bör lämpligen ske inom 
ramen för andra regelsystem eftersom de under alla omständigheter inte 
bör kunna leda till att en koncentration tillåts trots att den skulle vara 
förbjuden enligt KL. Endast med avseende på rikets säkerhet skulle det 
finnas ett behov av en möjlighet att tillåta något som annars skulle varit 
förbjudet, jfr artikel 296 (f.d. artikel 223) i EG-fördraget.
Konkurrensverket anser att begreppet ”skadligt från allmän synpunkt” 
bör utgå ur lagtexten och ersättas med en motsvarighet till 
koncentrationsförordningens artikel 2 punkt 1. En sådan precisering 
skulle innebära att de grundläggande bedömningskriterierna kommer till 
uttryck direkt i lagtexten. Detta kan öka förutsägbarheten vad avser sättet 
att analysera koncentrationer samtidigt som beaktandet av 
konsumentintresset skulle framgå tydligt.
Skälen för regeringens förslag: Utredningen uttalar att när man i 
olika rättssystem har infört konkurrensrättsliga regler för kontroll av 
företagskoncentration man har allmänt avstått från att knyta den 
konkurrensrättsliga bedömningen till endast en eller ett fåtal avgörande 
bedömningsfaktorer. I stället har man både i gemenskapsrätten och 
flertalet nationella kontrollsystem accepterat att skadlighetsbedömningen 
måste ske i ett brett perspektiv där olika effekter tas i beaktande, 
fortsätter utredningen. Detta hindrar dock inte att vissa effekter kan väga 
tyngre än andra i helhetsbedömningen. Koncentrationens effekter måste 
prövas för varje särskild marknad för sig efter de förutsättningar som där 
råder. Genom att effekterna skiljer sig åt beroende på bl.a. om det är 
frågan om horisontell, vertikal eller diagonal koncentration måste i viss 
mån även skilda bedömningsstandarder tillämpas vid den rättsliga 
bedömningen. 
Utredningen uttalar ytterligare följande. Inom gemenskapsrätten och i 
många nationella rättsordningar anförs som det övergripande motivet för 
att genom konkurrensrättslig reglering styra och kontrollera 
koncentrationsförfaranden i näringslivet en strävan att hindra 
uppkomsten av sådana koncentrerade företagsenheter som allvarligt 
hämmar konkurrensen på en viss marknad. Den nuvarande svenska 
förvärvskontrollen har också – efter förebild av gemenskapsrätten – 
utformats för att möjliggöra sådana ingripanden. Enligt nuvarande regler 
i KL får ett ingripande mot ett företagsförvärv ske om förvärvet skapar 
eller förstärker en dominerande ställning som väsentligt hämmar eller är 
ägnad att hämma konkurrensen på marknaden. Kravet på dominerande 
ställning överfördes från 1982 års konkurrenslagstiftning i syfte att 
begränsa förvärvskontrollens räckvidd. Begreppet dominerande ställning 
skall enligt lagmotiven knyta an till den tolkning av begreppet som 
kommit till uttryck i gemenskapsrätten. Som nämnts är det förvärvets 
påverkan på konkurrensen på den relevanta marknaden som bedöms. 
Samma marknadsbegrepp ligger till grund för 19 §. En skillnad i 
förhållande till nämnda bestämmelse när det gäller bestämmande av 
relevant marknad är att det här är fråga om den inhemska marknaden i 
dess helhet eller en avsevärd del av den. Nuvarande ordning förutsätter 
för ingripande även – utöver att det skall vara fråga om ett väsentlig 
hämmande av konkurrensen – att detta sker på ett sätt som är skadligt 
från allmän synpunkt.
Utredningen framhåller att även om ett väsentligt hämmande av 
konkurrensen många gånger torde sammanfalla med vad som är skadligt 
från allmän synpunkt så är det, som också uttalas i motiven till den 
nuvarande lagstiftningen, inte möjligt att ha ett system där varje 
koncentration som medför att konkurrensen hämmas väsentligt skall 
förbjudas. Från samhällsekonomisk synpunkt kan i vissa fall en 
koncentration anses nödvändig, bl.a. då det föreligger behov av 
strukturrationalisering eller av rationellare produktion. Men även andra 
allmänna intressen kan, enligt utredningen, ha en sådan styrka att man 
måste väga dem mot det samhällsekonomiska intresset av en effektiv 
konkurrens vid prövningen av en koncentration. Som framhålls i 
lagmotiven torde detta särskilt gälla intresset av att skydda liv, hälsa och 
säkerhet. Motivet för ett lagsystem för kontroll av 
företagskoncentrationer är att i möjlig mån främja samhällsekonomisk 
effektivitet och att tillvarata konsumentintresset. Det är enligt 
utredningen dock svårt att mer exakt ange vilka bedömningsnormer som 
bör tillämpas för att uppnå dessa syften. 
Utredningen anser därför att några mer preciserade regler för vilka 
olika faktorer som skall beaktas vid prövningen i det enskilda fallet inte 
kan fastställas, utan en bedömning av koncentrationens eventuella 
skadliga effekter på konkurrensen och samhällsekonomin måste göras 
med tillämpning av relativt vida bedömningskriterier. Utredningen fann 
därför inte skäl att föreslå andra bedömningskriterier än de som gäller 
enligt nuvarande ordning. Enligt utredningen måste dessa 
bedömningskriterier anses i allt väsentligt motsvara de 
bedömningskriterier som gäller enligt gemenskapsrätten. 
Flera remissinstanser har haft invändningar mot utredningens slutsatser 
i denna del. De menar bl.a. att bedömningsgrunden ”skadligt från allmän 
synpunkt” inte motsvarar EG-rättens bedömningskriterier. 
I artikel 2.1 i koncentrationsförordningen anges att kommissionen vid 
sin bedömning av om en koncentration är förenlig med den gemensamma 
marknaden skall ta hänsyn till 
a) behovet av att bevara och utveckla en effektiv konkurrens inom den 
gemensamma marknaden mot bakgrund av bl.a. strukturen på alla de 
berörda marknaderna och den faktiska eller potentiella konkurrensen från 
företag som är belägna antingen inom eller utanför gemenskapen,
b) de berörda företagens marknadsställning och deras ekonomiska och 
finansiella styrka, leverantörernas och konsumenternas valmöjligheter, 
deras tillgång till leveranser eller marknader, rättsliga eller andra hinder 
för inträde på marknaden, utvecklingen av tillgång och efterfrågan på de 
aktuella varorna eller tjänsterna, avnämarintressen i mellanliggande och 
slutliga distributionsled samt utvecklingen av tekniskt och ekonomiskt 
framåtskridade, förutsatt att detta är till gagn för konsumenterna och inte 
utgör ett hinder för konkurrensen.
Av gemenskapsreglerna följer vidare att en koncentration anses ha 
gemenskapsdimension om vissa tröskelvärden och kriterier är uppfyllda i 
koncentrationsförordningen. Enligt artikel 21.1 i koncentrations-
förordningen är kommissionen ensam behörig att fatta beslut beträffande 
sådana koncentrationer med gemenskapsdimension. Vidare sägs i artikel 
21.2 att medlemsstaterna inte skall tillämpa sin nationella 
konkurrenslagstiftning på koncentrationer med gemenskapsdimension. 
En möjlighet för kommissionen finns i artikel 9.3 i 
koncentrationsförordningen att hänskjuta fallet till den berörda 
medlemsstatens behöriga myndighet för att denna stats nationella 
konkurrenslagstiftning skall tillämpas om kommissionen med hänsyn till 
marknaden för ifrågavarande varor eller tjänster och den geografiska 
referensmarknaden anser att det föreligger en avgränsad marknad enligt 
kriterierna i artikel 9.7.
Enligt artikel 21.3 i koncentrationsförordningen kan medlemsstaterna 
vidta lämpliga åtgärder för att skydda andra legitima intressen än de som 
omfattas av förordningen och som är förenliga med gemenskapsrättens 
allmänna principer och övriga bestämmelser. Med sådana legitima 
intressen avses allmän säkerhet, mediernas mångfald och tillsynsregler. 
Därutöver sägs i nämnda artikel att alla andra allmänna intressen skall 
meddelas kommissionen av den berörda medlemsstaten och skall 
erkännas av kommissionen efter en bedömning av deras förenlighet med 
gemenskapsrättens allmänna principer och övriga bestämmelser innan 
nämnda åtgärder kan vidtas. Kommissionen skall underrätta den berörda 
medlemsstaten om sitt beslut inom en månad efter meddelandet. 
Vad som här avses är att en medlemsstat kan med stöd av vad som 
enligt det anförda är ett legitimt intresse förbjuda eller ställa villkor 
beträffande en koncentration med gemenskapsdimension som tillåtits 
enligt koncentrationsförordningen. Det ger dock inte medlemsstaten 
möjlighet att godkänna koncentrationer som kommissionen kan ha 
förbjudit enligt koncentrationsförordningen. 
Det kan här noteras att en ny särskild svensk lagstiftning för att 
säkerställa mångfald på medieområdet har föreslagits av 
Mediekoncentrationskommittén i betänkandet Yttrandefriheten och 
konkurrensen (SOU 1999:30). Förslaget, som nu är under 
remissbehandling, innebär bl.a. att det klargörs genom ändringar i 
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen att 
förbudsreglerna i KL är tillämpliga på det grundlagsskyddade 
medieområdet. Vidare föreslås en mediekoncentrationslag som bl.a. 
innehåller regler om att Marknadsdomstolen på talan av 
Konkurrensverket skall kunna förbjuda en koncentration i fråga om en 
sådan verksamhet som har särskild betydelse för opinionsbildningen - 
dagstidningar, radio och TV - och som i betraktande av koncentrationens 
art, marknadsförhållandena och berörda företags förväntade agerande kan 
befaras vara ägnad att hämma ett fritt meningsutbyte och en allsidig 
upplysning. 
Frågan om särskilda regler om prövning av företagskoncentrationer på 
medieområdet tas mot den bakgrunden inte upp i detta sammanhang. 
Regeringen vill framhålla att det framgår av vad som nu sagts att den 
EG-rättsliga prövningen enligt artikel 2.1 i koncentrationsförordningen i 
sin helhet är konkurrenspolitiskt inriktad. Utrymme saknas där för sådana 
vida hänsynstagande till andra intressen för att inte förbjuda ett förvärv 
som formellt öppnas genom rekvisitet ”skadligt från allmän synpunkt”. 
Visserligen följer av de förut redovisade motivuttalandena (avsnitt 4.2.2) 
till gällande ordning att det allmänna intresse det då skall röra sig om 
måste ha tillräcklig styrka och dignitet för att intresset av effektiv 
konkurrens skall få vika. Därvid pekas framförallt på intresset av att 
skydda liv, hälsa och säkerhet samt på nationella säkerhets- och 
försörjningsintressen. Denna inriktning framgår dock inte av lagtexten.
Vid det ytterligare närmande till EG-rätten som regeringens förslag 
innebär framstår det som olämpligt att behålla det nuvarande begreppet 
”skadligt från allmän synpunkt” som bedömningsnorm när det gäller 
något så centralt som själva de materiella förutsättningarna för förbud. 
Denna norm avviker mycket starkt från EG:s koncentrationsförordning. I 
linje med den allmänna inriktningen av regeringens förslag bör i stället 
utformas en sådan prövningsgrund vid sidan av konkurrenskriteriet som 
direkt och konkret pekar ut vilka allmänna intressen som kan motivera att 
en företagskoncentration som hämmar den effektiva konkurrensen inte 
förbjuds när förutsättningarna i övrigt är uppfyllda. Den nuvarande 
bestämmelsen bör därvid renodlas så att tyngdpunkten förläggs på det 
konkurrenskriterium som nu gäller. Huvudprövningen blir därmed helt 
konkurrensinriktad, genom att företagskoncentrationen bedöms efter 
kriteriet huruvida den skapar eller förstärker en dominerande ställning 
som väsentligt hämmar eller är ägnad att hämma förekomsten av en 
effektiv konkurrens. I detta ligger det i sammanhanget tungt vägande 
samhällsekonomiska och konsumentpolitiska intresset av en långsiktigt 
väl fungerande marknad. Bestämmelsen bör utformas i nära 
överensstämmelse med vad som gäller enligt 
koncentrationsförordningen, så att så stor likhet som möjligt skapas med 
det EG-rättsliga systemet när det gäller bestämmelsernas reella innebörd 
beträffande den materiella prövningen av frågan om förbud mot en 
företagskoncentrationen.
Av betydelse i detta sammanhang är att det anges i artikel 296 (f.d. 
artikel 223) i EG-fördraget att bestämmelserna i EG-fördraget inte 
hindrar att varje medlemsstat får vidta åtgärder den anser nödvändiga för 
att skydda väsentliga säkerhetsintressen i fråga om tillverkning av eller 
handel med vapen, ammunition och krigsmateriel; sådana åtgärder får 
inte försämra konkurrensvillkoren på den gemensamma marknaden vad 
gäller varor som inte är avsedda för militärändamål. Enligt regeringens 
mening bör det svenska kontrollsystemet inbegripa en likartad 
behandling i fråga om nationella säkerhetsintressen som den som artikel 
296 (f.d. artikel 223) i EG-fördraget ger uttryck för. Vidare finns 
anledning att prövningen också ger utrymme för bedömningar i fråga om 
en uppkommen företagskoncentration har effekter på väsentliga 
nationella försörjningsintressen. Regeringen bedömer på grundval av de 
praktiska erfarenheterna att andra allmänna intressen inte aktualiseras. 
Det anförda bör med utgångspunkt i konstruktionen i det nu gällande 
regelverket utformas så att en företagskoncentration som annars skulle 
förbjudas kan tillåtas på grund av de två här specificerade intressena.
Regeringen finner därför att rekvisitet ”skadligt från allmän synpunkt” 
bör utgå och ersättas med en ny regel med innebörden att en 
företagskoncentration får förbjudas endast om ett förbud kan meddelas 
utan att väsentliga nationella säkerhets- eller försörjningsintressen 
åsidosätts. 
Den närmare utformningen av regeln beskrivs i 
författningskommentaren. Här bör dock anmärkas att några 
remissinstanser funnit det ändamålsenligt med en bestämmelse som 
uttryckligt anger de faktorer som är relevanta vid prövningen av 
dominans- och konkurrenskriterierna och som därvid bygger på den i det 
föregående redovisade artikeln 2.1. Regeringen anser att dessa faktorer i 
sig väl speglar omständigheter som måste uppmärksammas vid nämnda 
prövning, även om uppräkningen i artikel 2.1 inte är uttömmande. Att 
ange de relevanta omständigheterna i lagtext är dock tekniskt komplicerat 
och kan leda till tolkningssvårigheter. Dessa och andra omständigheter 
som kan ha betydelse för konkurrensförhållandena får i stället vinna 
beaktande i rättstillämpningen vid tolkningen av de nu föreslagna 
reglerna. 
5.6 Förbudsprövningens omfattning och verkan
5.6.1 Förfaranden som omfattas av koncentrationsprövningen 
Regeringens förslag: Prövningen av en företagskoncentration skall ske 
enligt konkurrenslagens regler om företagskoncentration. 
Konkurrensbegränsningar som har direkt samband med och är 
nödvändiga för genomförandet av företagskoncentrationen (accessoriska 
begränsningar) omfattas av prövningen av företagskoncentrationen. 
Utredningens förslag: Utredningen anger i författningskommentaren till 
34 § att s.k. accessoriska begränsningar skall omfattas av prövningen av 
en koncentration.
Remissinstanserna: Advokatfirman Vinge KB anser att det bör komma 
till uttryck i författningstexten att accessoriska begränsningar skall 
omfattas av prövningen av en koncentration. Baker & McKenzie 
Advokatbyrå menar att det bör övervägas om inte en bestämmelse bör tas 
in i KL om accessoriska begränsningar, eller i vart fall i förarbetena 
utvecklas vad lagstiftaren anser vara en godtagbar accessorisk 
begränsning. Härför bör vad som anges i kommissionens 
tillkännagivande om accessoriska begränsningar kunna tjäna som 
förebild.
Konkurrensverket anser att behandlingen av s.k. accessoriska 
begränsningar bör regleras i den svenska lagtexten i enlighet med vad 
som föreslagits i utredningens tidigare betänkande. Som skäl åberopas att 
förslaget innebär en klar förändring av nuvarande ordning och att 
behandlingen av accessoriska begränsningar är tydligt reglerad i artikel 
8.2 koncentrationsförordningen.
Sveriges Industriförbund anser att det bör klargöras att förbuden mot 
konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av en dominerande 
ställning i 6 och 19 §§ ej är tillämpliga på koncentrationer, annat än i 
vissa i koncentrationsförordningen närmare angivna undantagsfall.
Bakgrund: Konkurrensverket har i fråga om accessoriska 
begränsningar intagit ståndpunkten att avsaknaden av lagreglering och 
uttalanden i motiven skall tolkas som att EG-rätten i denna del inte skall 
tjäna som ledning vid tillämpningen av KL. Detta ställningstagande 
innebär att accessoriska begränsningar som avtalats mellan parterna i 
förvärvsavtalet och som inskränker deras handlingsfrihet på marknaden 
kan prövas enligt bestämmelserna om förbud mot 
konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerande 
ställning. Konkurrensbegränsande avtalsvillkor som har ett direkt 
samband med ett företagsförvärv och som tillika kan anses nödvändigt 
för förvärvets genomförande omfattas, enligt vad utredningen redovisar, 
normalt inte av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete, 
eftersom en sådan konkurrensbegränsning i sig inte kan anses påverka 
konkurrensen på ett märkbart sätt. Konkurrensverket har i vissa beslut 
som gällt förvärvsärenden även uttalat sig om accessoriska begränsningar 
i förvärvsavtalet. Enligt vad företrädare för verket uppgett till 
utredningen torde ett sådant uttalande inte ha någon rättslig betydelse och 
bör inte anses utgöra annat än verkets preliminära bedömning av den 
accessoriska begränsningen i fråga. Ett företag som önskar ett formellt 
beslut avseende en accessorisk begränsning måste således ansöka om ett 
icke-ingripandebesked enligt 20 § KL. 
Skälen för regeringens förslag 
I lagstiftningsärendet kan skiljas mellan tre typer av avtal eller 
förfaranden. Den första kategorin omfattar rättshandlingar som är 
konstitutiva för företagskoncentrationens uppkomst och därmed bildar 
del av denna. Som exempel kan tas en avtalsklausul varigenom en säljare 
överlåter ett företag till en köpare. Den andra kategorin omfattar 
accessoriska begränsningar. Slutligen kan urskiljas en tredje art av 
förfarande som kan förekomma i samband med en företagskoncentration. 
Här rör det sig om konkurrensbegränsningar som inte är accessoriska.
I samband med den övergång till begreppet företagskoncentration som 
här föreslås finns det anledning att efter förebild från gemenskapsrätten 
klargöra vilka regler som är tillämpliga beträffande var och en av de 
nämnda kategorierna av förfaranden.
Rättshandlingar som är konstitutiva för företagskoncentrationens uppkomst
Av koncentrationsförordningen följer att endast förordningen är 
tillämplig på vad som betraktas som koncentrationer enligt definitionen i 
dess artikel 3 (one stop-control -jfr artikel 22.1). Enligt artikel 22.2 gäller 
inte tillämpningsförordning 17/62 av fördragets artiklar 85 och 86 
koncentrationer enligt definitionen i artikel 3.
Det finns därför anledning att ha en motsvarande ordning som enligt 
artikel 22 i koncentrationsförordningen. En företagskoncentration enligt 
definitionen i 34 § KL skall prövas enligt reglerna om 
företagskoncentration i KL, vilket får till följd att rättshandlingar som är 
konstitutiva för genomförandet av företagskoncentrationen inte kan 
angripas med stöd av förbudsreglerna i 6 eller 19 § KL. Här rör det sig ju 
om de grundläggande beståndsdelarna. Det sagda får till följd att det som 
är en företagskoncentration i den mening detta begrepp har enligt 34 § 
KL bedöms endast enligt lagens regler om företagskoncentration. Detta 
innebär att vad som är en prövningsbar (dvs. anmälningspliktig) 
företagskoncentration bedöms enligt lagens föreskrifter om 
koncentration. Att de konstitutiva delarna i en företagskoncentration 
prövas endast enligt reglerna om företagskoncentration leder också till att 
6 och 19 §§ KL inte heller tillämpas på vad som är konstitutivt för en 
företagskoncentration som inte är prövningsbar, exempelvis därför att 
tröskeln 4 miljarder kr inte uppnåtts.
Accessoriska begränsningar
Enligt artikel 8.2 skall ett beslut om att koncentrationen är förenlig 
med den gemensamma marknaden även omfatta sådana begränsningar 
som har direkt samband med och är nödvändiga för genomförandet av 
koncentrationen. Prövningen av företagskoncentrationen omfattar också 
vad som kan sägas ha direkt samband med koncentrationen och är 
nödvändigt för genomförandet av den. Den närmare innebörden av vad 
som har ett direkt samband med och är nödvändigt för genomförandet av 
koncentrationen har av kommissionen utvecklats i ett tillkännagivande 
om accessoriska begränsningar (Commission notice regarding 
restrictions ancillary to concentrations OJ C 203, 14.8.1993, p. 5). 
Kännetecknande för accessoriska begränsningar i 
koncentrationsförordningens mening är enligt kommissionens 
tillkännagivande till en början att det rör sig om begränsningar som 
avtalas mellan parterna i koncentrationen och som medför att deras 
handlingsfrihet på marknaden inskränks. För att en begränsning skall 
anses vara accessorisk till koncentrationens genomförande krävs vidare 
att den skall stå i ”direkt samband” med koncentrationen, dvs. att den 
enligt vad som anges i tillkännagivandet är av underordnad betydelse i 
förhållande till syftet med koncentrationen. Härmed torde avses att 
begränsningen av parternas handlingsfrihet inte är huvudsyftet med 
koncentrationen utan ett medel för att denna skall komma till stånd. För 
att vara accessorisk får begränsningen inte heller vara av en helt annan 
karaktär än koncentrationen. Det får heller inte röra sig om 
avtalsförhållanden som hör till koncentrationens mer grundläggande 
beståndsdelar, t.ex. bestämmelser om bildandet av en ekonomisk enhet 
mellan parter som tidigare har varit självständiga eller om etableringen 
av två företags gemensamma kontroll över ett tredje företag. Med andra 
ord får det inte röra sig om sådan konstitutiva element som har beskrivits 
i det föregående.
När det gäller koncentrationer som genomförs etappvis får det inte röra 
sig om avtalsförhållanden som hänför sig till de etapper som föregår 
uppnåendet av kontroll enligt definitionen i artikel 3 i 
koncentrationsförordningen. Kravet på att begränsningen skall stå i direkt 
samband med koncentrationen innebär att förordningens bestämmelser 
normalt inte är tillämpliga på övriga begränsningar som avtalas i 
samband med koncentrationen, men som saknar direkt anknytning till 
den. Det är således inte tillräckligt att dessa ytterligare begränsningar 
förekommer i samma sammanhang som koncentrationen. Den avtalade 
begränsningen skall även vara nödvändig för genomförandet av 
koncentrationen, vilket innebär att koncentrationen inte skall kunna 
genomföras utan den eller, i vart fall, endast kan genomföras på osäkrare 
villkor, till en väsentligt högre kostnad, under en betydligt längre 
tidsperiod eller med långt mindre utsikter till framgång. Bedömningen 
skall därvid ske från rent objektiva utgångspunkter.
När det gäller att bedöma om begränsningen är nödvändig skall hänsyn 
inte endast tas till dess natur utan även – med tillämpning av 
proportionalitetsregeln – att dess giltighetstid, innehåll och geografiska 
tillämpningsområde inte går utöver vad som rimligen kan anses nöd- 
vändigt för genomförandet av koncentrationen. Om det finns alternativ 
när det gäller att uppnå det legitima mål som eftersträvas, skall företagen 
enligt kommissionens tillkännagivande välja den lösning som objektivt 
sett är minst konkurrensbegränsande. 
Som exempel på vad som kan vara accessoriska begränsningar kan 
nämnas konkurrensklausuler, licenser avseende industriella och 
kommersiella äganderättigheter och know-how samt inköps- och 
leveransavtal i samband med överlåtelse av företag och dessutom 
liknande begränsningar vid gemensamma förvärv och bildandet av 
gemensamma företag.
Enligt regeringens mening finns det starka skäl också beträffande 
accessoriska begränsningar att nu införa en nationell ordning i nära 
överensstämmelse med gemenskapsrätten. Lösningarna i EG:s 
regelsystem bygger på ingående analyser. Dessa som de kommer till 
uttryck i kommissionens tillkännagivande bör kunna ge värdefull 
vägledning också vid prövningen av motsvarande frågor enligt KL. De 
tillämpningsproblem som uppstår i de angivna frågorna kommer med den 
föreslagna ordningen i princip att bli desamma som enligt 
gemenskapsrätten. 
Regeringen anser därför att uttryckliga regler bör införas om att 
prövningen av accessoriska begränsningar skall ske inom ramen för 
koncentrationsprövningen. Regeln bör, efter förebild från artikel 8.2 i 
koncentrationsförordningen, utformas så att ett beslut av  
Konkurrensverket att lämna en företagskoncentration utan åtgärd bör 
omfatta också sådana begränsningar som kan anses vara accessoriska till 
företagskoncentrationen. Det kan tilläggas att det torde ligga i sakens 
natur att frågan om en begränsnings egenskap av att vara accessorisk till 
en företagskoncentration inte uppkommer om koncentrationen skall 
förbjudas. Något hinder mot att tillämpa 6, 8 och 19 §§ KL torde då inte 
finnas i fråga om de konkurrensbegränsningar som inte utgör en del av 
företagskoncentrationen.
Icke-accessoriska begränsningar
Som redovisats tidigare följer det av gemenskapsrätten att sådana 
begränsningar som inte är accessoriska kan prövas enligt artiklarna 81 
och 82 (f.d. artiklarna 85 och 86) i EG-fördraget varvid tillämpnings-
förordning 17/62 gäller. På motsvarande sätt får förbuden i 6 och 19 §§ 
KL anses vara tillämpliga. Om sådana begränsningar på ett eller annat 
sätt förekommer i ett ärende om företagskoncentration bör de således inte 
bedömas enligt de materiella kriterierna i 34 a § för förbud mot en 
företagskoncentration. 
Samordnat beteende mellan moderföretagen till ett gemensamt företag
Vidare bör det i den utsträckning bildandet av ett gemensamt företag, 
som utgör en företagskoncentration, har till syfte eller får till resultat att 
samordna konkurrensbeteendet hos företag som förblir självständiga 
samordningen enligt regeringens förslag bedömas enligt kriterierna i 6 
och 8 §§. Prövningen skall ske inom ramen för 
koncentrationsförfarandet. Detta regleras i 34 b §.
Lagrådet har yttrat bl.a. att det för Lagrådet framstår som oklart, vilka 
verkningarna blir av att ingående moment av samordnat 
konkurrensbeteende hos företag som förblir självständiga enligt första 
stycket skall bedömas enligt 6 och 8 §§. Lagrådet pekar här på att 
bedömningen såvitt framgår av tredje stycket skall göras enligt 
förfarandereglerna för koncentrationsförordningen. Vidare yttrar 
Lagrådet att det är ovisst om det kan vara fråga om sådana begränsningar 
som har direkt samband med och är nödvändiga för genomförandet av 
den anmälda företagskoncentrationen och om i så fall hela 
koncentrationen kan på grund av bestämmelserna i 6 § förbjudas eller 
åläggande ges enligt 36 §. Innebörden av 34 b § första och tredje stycket 
bör enligt Lagrådet utvecklas ytterligare.
Regeringen vill framhålla följande. 
Som regeringen anfört i avsnitt 5.2 är det av stort värde att de svenska 
reglerna utformas i nära överensstämmelse med vad som gäller inom 
gemenskapsrätten. Regeringen anför där vidare att gemenskapsrättens 
rättspraxis bör få betydelse vid tolkningen av det svenska regelverket. En 
svensk rättspraxis bör vidare kunna utvecklas med EG-rätten som grund. 
Detta har Lagrådet funnit vara ett riktigt tillvägagångssätt.
Kommissionen har i ett tillkännagivande om begreppet självständigt 
fungerande gemensamt företag (EGT C 66, 2.3.1998, s. 1 punkt 17) 
uttryckt bl.a. följande i fråga om tolkningen av 
koncentrationsförordningen när det gäller gemensamma företag.
Bildandet av ett självständigt fungerande gemensamt företag utgör en 
koncentration enligt artikel 3 i koncentrationsförordningen. 
Begränsningar som godtas av det gemensamma företagets moderbolag 
och som är direkt relaterade till och nödvändiga för genomförandet av 
koncentrationen (accessoriska begränsningar) kommer att bedömas 
tillsammans med själva koncentrationen. 
Vidare kan bildandet av ett självständigt fungerande gemensamt 
företag som en direkt följd medföra samordning av konkurrensbeteendet 
hos företag som förblir självständiga. Här anger artikel 2.4 i 
koncentrationsförordningen att sådana samordningaspekter kommer att 
bedömas inom samma förfarande som koncentrationen. Denna 
bedömning kommer att göras enligt de kriterier som anges i artikel 81.1 
och 81.3 (f.d. artikel 85.1 och 85.3) i EG-fördraget för att avgöra 
huruvida transaktionen är förenlig med den gemensamma marknaden.
Vad gäller övriga konkurrensbegränsningar som varken är accessoriska 
eller en direkt följd av att det gemensamma företaget bildats, kommer 
kommissionen vanligen att behöva undersöka tillämpligheten av artikel 
81 (f.d. artikel 85) på dessa begränsningar med stöd av 
tillämpningsförordning 17/62.
Kommissionen understryker att dess tolkning av artikel 3 vad gäller 
gemensamma företag inte föregriper den tolkning som EG-domstolen 
eller förstainstansrätten kan komma att göra (punkt 18).
Bestämmelserna i 34 b § första och andra stycket är utformade i nära 
överensstämmelse med koncentrationsförordningens regler. I fråga om 
samordnade beteenden mellan moderföretagen till ett gemensamt företag 
sker prövningen endast enligt 6 och 8 §§. Begreppet 
företagskoncentration omfattar inte nämnda samordnade beteenden och 
frågan om förbud mot själva koncentrationen prövas, liksom enligt EG-
rätten, endast enligt den materiella regeln för bedömningen av 
företagskoncentrationen, dvs. i KL 34 a §.
Regeringen anser att det bör vara en fråga för rättstillämpningen att 
med ledning av EG-rätten tolka de nu föreslagna reglerna i 34 b §. Därför 
bör reglerna inte ytterligare preciseras. 
Den prövning som skall ske enligt första och andra stycket bör följa 
förfarandereglerna för företagskoncentrationer, utom såvitt avser 
konkurrensbegränsningar som varken är accessoriska eller en direkt följd 
av att det gemensamma företaget bildats. Nämnda förfaranderegler 
omfattar frågor som tidsfrister, talan m.m., och inte de materiella 
bedömningsgrunderna.
5.6.2 Rättsverkan av att en företagskoncentration förbjuds 
Regeringens förslag: Enligt nuvarande regler innebär ett förbud mot ett 
företagsförvärv att förvärvet därefter blir ogiltigt. 
Detta ändras så att ett förbud mot en företagskoncentration innebär att 
en rättshandling som utgör en del i företagskoncentrationen därefter blir 
ogiltig. Detta gäller dock inte sådana rättshandlingar som utgörs av 
förvärv som har skett på en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad 
marknadsplats eller någon annan reglerad marknad eller genom inrop på 
exekutiv auktion. I sådana fall får förvärvaren i stället åläggas att avyttra 
det som har förvärvats.
Utredningens förslag: Utredningen föreslår en regel med innebörden att 
ett förbud mot en koncentration innebär att en rättshandling som utgör ett 
led i koncentrationen därefter blir ogiltig.
Remissinstanserna: Svenska bankföreningen anser att utredningens 
förslag är alltför vittomfattande och kategoriskt till sin lydelse. Genom 
sin avfattning kommer bestämmelsen att omfatta varje rättshandling 
oavsett hur betydelselös och ofarlig den än torde vara i 
konkurrensrättsligt hänseende. Föreningen anser därför att endast 
rättshandlingar som är av viss konkurrensmässig betydelse skall träffas 
av bestämmelsen. Föreningen föreslår att ogiltighet endast skall drabba 
rättshandlingar som utgör ett väsentligt led i koncentrationen. I andra 
hand bör det exemplifieras när en rättshandling kan äga giltighet endast i 
viss del.
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB pekar på att den föreslagna 
regeln är svårtolkad och avviker från motsvarande bestämmelse i EG:s 
koncentrationsförordning, vilken innebär att endast koncentrationen i sig 
blir ogiltig. Frågor inställer sig om vilka handlingar som utgör ett led i 
koncentrationen och inte, vad som skall gälla i fråga om avtal med tredje 
man etc. Sanktionen bör i vart fall begränsas till att omfatta 
rättshandlingar mellan berörda företag.
Skälen för regeringens förslag: Enligt nuvarande ordning gäller att 
ett förbud mot ett företagsförvärv innebär att förvärvet därefter blir 
ogiltigt. Till följd av den föreslagna övergången till 
företagskoncentrationsbegreppet bör i stället en regel införas för 
situationen att en företagskoncentration förbjuds. Utredningen har 
föreslagit att ett förbud mot en koncentration skall innebära att en 
rättshandling som utgör ett led i koncentrationen därefter blir ogiltig. 
Kritik har framförts från några remissinstanser. Man menar att mer än 
vad som är sakligt motiverat kan komma att drabbas av ogiltighet med 
den föreslagna bestämmelsen. Särskilt har man pekat på svårigheten att 
avgränsa vad som kan anses utgöra ”ett led” i koncentrationen.
Regeringen anser ogiltighetspåföljden bör avse vad som är konstitutivt 
för genomförandet av företagskoncentrationen i meningen att det är fråga 
om de rättshandlingar som utgör de grundläggande beståndsdelarna i 
företagskoncentrationen. Andra delar får bedömas enligt vad som gäller 
för ogiltighet till följd av överträdelse av 6 §. Därför bör regeln vara 
utformad så att ett förbud mot en företagskoncentration innebär att en 
rättshandling som utgör ”en del i” företagskoncentrationen därefter blir 
ogiltig. 
Lagrådet har anfört att eftersom en företagskoncentration enligt 
definitionen i 34 § kan ske på flera olika sätt, vilka också kan 
kombineras, resultatet kan bli att koncentrationen förbjuds till en viss del, 
men inte till en annan del. Beträffande den del som inte förbjuds kan 
dock en annan sanktion inträda, i form av avyttringstvång. Denna 
lagtekniska konstruktion synes enligt Lagrådet onödigt komplicerad. 
Systemet skulle bli enklare, om i stället sanktionen innebar att 
företagskoncentrationen förbjöds i sin helhet, medan däremot innebörden 
av förbudet nyanserades. I lagtexten skulle då först kunna anges att 
företagskoncentrationen skall förbjudas (34 a §) och därefter beskrivas 
vad förbudet faktiskt innebär beträffande olika typer av rättshandlingar 
(35 §). Huvudregeln skulle därvid vara ogiltighet och undantaget - 
beträffande förvärv på börs etc. - ett åläggande att avyttra det som 
förvärvats. Detta skulle innebära att tredje stycket i 34 a § fick utgå för 
att flyttas till 35 §. Lagrådet har föreslagit att 35 § t.ex. kunde få den 
lydelsen att ”[E]tt förbud mot en företagskoncentration innebär att den 
eller de rättshandlingar varigenom företagskoncentrationen, på det sätt 
som anges i 34 §, ägt rum därefter blir ogiltiga. Detta gäller dock inte 
sådana rättshandlingar som utgörs av förvärv på en svensk eller utländsk 
börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad 
eller genom inrop på exekutiv auktion. I sådana fall får förvärvaren i 
stället åläggas att avyttra det som har förvärvats”.
Regeringen anser att förslagen bör justeras i anledning av Lagrådets 
synpunkter. Bestämmelserna bör utformas på det sättet att regeln om när 
ett förbud mot en företagskoncentration får meddelas på ett tydligare sätt 
skiljs från reglerna om rättsverkningarna av ett meddelat förbud. Tredje 
stycket i 34 a § bör således flyttas till 35 § och utformas väsentligen i 
enlighet med Lagrådets förslag. Regeringen anser dock att regeln om en 
rättshandlings ogiltighet till följd av ett meddelat förbud liksom i det 
remitterade förslaget bör avse ”en rättshandling som utgör en del i 
företagskoncentrationen”. 
5.7 Anmälningsreglerna
5.7.1 Anmälningsskyldighet
Regeringens förslag: Det nuvarande systemet med anmälnings-
skyldighet för företagsförvärv behålls för företagskoncentrationer.
Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: De flesta remissinstanser som yttrat sig tillstyrker 
eller lämnar utredningens förslag utan erinran. Några är emellertid 
kritiska.
Sveriges Industriförbund anser att anmälningsplikten borde upphöra. 
Förbundet anför att de förvärv som från konkurrensrättslig och 
samhällsekonomisk utgångspunkt kan betecknas som känsliga trots detta 
kommer via pressen o.dyl. till Konkurrensverkets kännedom. Dessutom 
har företagen ett egenintresse att anmäla förvärv som är känsliga från 
konkurrenssynpunkt. I annat fall kan ju ingripande ske i ett sent skede av 
en förvärvsprocess när kostnaderna blir mycket kännbara för företagen 
att låta förvärvet gå åter. Om anmälningsplikten togs bort skulle en 
avsevärd uppgiftslämnarbörda avlastas företagen, samtidigt som det 
allmännas konkurrensövervakande resurser skulle kunna inriktas mot fall 
av stor betydelse för samhällsekonomin. Några bärande argument för en 
parallellitet med gemenskapsrättens regler finns ej. Det finns betydligt 
starkare skäl att ha anmälningsplikt i EG:s koncentrationsförordning, 
eftersom EU:s territorium är betydligt större än Sveriges och 
kommissionen inte gärna kan ha en aktiv bevakning i alla delar av 
området. Som en minimilösning kan de lättnader som utredningen 
föreslagit accepteras.
Svenska bankföreningen anser att det i princip vore eftersträvansvärt 
att det kunde överlämnas till de inblandade företagen att själva bedöma 
om en koncentration skall anmälas till Konkurrensverket för prövning. 
Mot bakgrund av de lättnader i anmälningsskyldigheten som trots allt 
utredningen föreslår vill föreningen dock inte motsätta sig att den 
generella anmälningsskyldigheten behålls.
Skälen för regeringens förslag: Någon generell 
anmälningsskyldighet fanns inte enligt ÄKL. Prövningssystemet var 
utformat så att en gallring av förvärv inte skedde genom avgränsning av 
kontrollområdet utan huvudsakligen genom konkurrensmyndighetens 
förberedande prövning. Denna ordning ändrades år 1993 genom 
övergång till KL:s regler med ett avgränsat kontrollområde och generell 
anmälningsskyldighet enligt förebild av reglerna i EG. Med tanke på att 
nuvarande huvudregler om förvärvsprövning ytterligare anpassas till EG-
modellen synes det krävas tungt vägande skäl om en ordning utan 
generell anmälningsskyldighet nu skall återinföras. 
För en generell anmälningsplikt med tidsfrister talar särskilt tidsvinsten 
och att man uppnår en viss formell stadga i kontrollsystemet. Även 
konkurrensmyndighetens subjektiva bedömning i frågan om 
anmälningsplikt begränsas vid nuvarande generella 
anmälningsskyldighet vilket ökar förutsägbarheten och rättssäkerheten i 
kontrollsystemet. Systemet har också den fördelen att 
konkurrensmyndigheten tidigt får relevant information om förvärvet 
vilket begränsar behovet av kompletterande uppgifter från företagen. Till 
stöd för systemet har vidare anförts att det också motverkar uppkomsten 
av en situation där förvärvande företaget söker överraska 
konkurrensmyndigheten med att omedelbart integrera det förvärvade 
företaget i sin verksamhet på sådant sätt att det verkar avhållande mot att 
förbjuda förvärvet på grund av de stora skador som en uppbrytning kan 
åstadkomma. 
Mot ett system med generell anmälningsskyldighet kan anföras att 
anmälningsskyldigheten ofta är förenad med omfattande krav på  
uppgiftslämnande till Konkurrensverket, vilket kan göra 
anmälningsförfarandet komplicerat och kostsamt för företagen. 
Företagen kan i så fall tvingas till omfattande arbete med att ta fram 
uppgifter som krävs för verkets prövning och kan få betydande kostnader 
för juridiska ombud m.m. 
Den belastning på företagen som förvärvsanmälningar innebär är dock 
i viss mån ofrånkomlig. Om ett prövningssystem saknar regler om 
generell anmälningsskyldighet måste det finnas regler om frivillig 
anmälan. Sådana regler fanns också i ÄKL. Det torde då ha förutsatts att 
en anmälan kunde ske informellt och att de berörda myndigheterna 
(varvid nämndes dåvarande NO, SPK och SIND) hade sådan samlad 
kunskap att uppkomna fall snabbt kunde bedömas. Frågan om hur en 
anmälan skulle vara beskaffad synes inte ha övervägts mera i detalj. 
Denna fråga innefattar emellertid flera problem rörande bl.a. form och 
innehåll i anmälan, tidsfrister och rättsverkningar. I fråga om anmälan 
som skall göras enligt KL har dessa förhållanden reglerats genom KL 
och olika föreskrifter, men problemen skulle uppstå på nytt sätt vid en 
återgång till ett system utan generell anmälningsplikt. Det går knappast 
att finna en någon helt tillfredsställande lösning på problemen vid en 
sådan återgång. Det kan för övrigt antas att de förut beskrivna 
förhållanden vid tillämpningen av ÄKL, som föranledde kritik mot bl.a. 
utdragen förberedande prövning, hade sin grund i sådana problem som 
nu har berörts. Förhållandena ledde till att Konkurrenskommittén 
föreslog vissa ändringar i reglerna. Några särskilda regler om 
anmälningars utformning föreslogs dock inte. Förslagen, som gick ut på 
att den förberedande prövningen skulle effektiviseras utan att generell 
anmälningsplikt infördes, förlorade aktualitet genom att regler om sådan 
anmälningsplikt fördes in i KL. 
I detta sammanhang kan påpekas att Konkurrensverket inte har till 
uppgift att utöva den ingående, kontinuerliga bevakning av utvecklingen 
i näringslivets olika branscher som behövdes enligt den äldre ordningen 
och som myndigheterna då förutsattes ha. Här bör också framhållas att de 
olägenheter som den i KL föreskrivna anmälningsskyldigheten orsakar 
företagen har minskat betydligt i omfattning genom de ändrade regler 
som gäller fr.o.m. den 1 juli 1997. 
Vidare kan framhållas att det måste läggas en väsentlig uppgiftsbörda 
på företagen även i ett system byggt på frivilliga anmälningar. Det finns 
också anledning anta att företagen, med ett sådant system, skulle i stor 
utsträckning ”för säkerhets skull” anmäla koncentrationer som faller 
inom det i lagen angivna kontrollområdet. Bördan på företagen skulle 
därför sannolikt inte minskas drastiskt genom ett ändrat 
anmälningssystem. 
I motiven till KL anges vidare att hinder inte föreligger mot att vid 
sådana förvärv som normalt inte kan anses ha så stor betydelse för 
konkurrensen ha en mindre långt gående uppgiftsskyldighet än i övriga 
fall. Ett förenklat anmälningsförfarande – där uppgiftslämnandet 
begränsas till att avse endast vissa centrala uppgifter för bedömningen av 
konkurrenseffekten av vissa typer av företagsförvärv – kan antas leda till 
att ett inte obetydligt antal av de anmälningspliktiga förvärven skulle 
omfattas av ett förenklat förfarande. Konkurrensverket har således inom 
ramen för gällande lagstiftning möjlighet att förenkla 
anmälningsförfarandet för sådana typer av företagsförvärv som verket 
bedömer sakna betydelse för konkurrensen. Här hänvisas vidare till 
avsnitt 5.9.
Vid en sammanvägning av de nu redovisade aspekterna anser 
regeringen, i likhet med utredningen, att övervägande skäl talar för att 
behålla reglerna i KL om generell anmälningsskyldighet. 
5.7.2 Trösklarna
Regeringens förslag: En koncentration skall anmälas om minst två av de 
berörda företagen tillsammans har en omsättning föregående 
räkenskapsår som överstiger fyra miljarder kronor och minst två av de 
berörda företagen har en omsättning i Sverige föregående räkenskapsår 
som överstiger 100 miljoner kronor för vart och ett av företagen. 
Utredningens förslag: Utredningen föreslår en inskränkning av den 
generella anmälningsskyldigheten genom att bestämmelsen ändras så att 
en koncentration skall anmälas till Konkurrensverket om 
1) de berörda företagen tillsammans har en omsättning föregående 
räkenskapsår som överstiger fyra miljarder kr och
2) minst två av de berörda företagen driver verksamhet inom landet 
och i denna verksamhet har en omsättning föregående räkenskapsår som 
överstiger 200 miljoner kr för vart och ett av företagen.
Remissinstanserna: Många är positiva till den föreslagna 
förändringen av anmälningsskyldigheten, framför allt när det gäller 
förslaget att omsättningen i 2) skall gälla minst två berörda företag som 
driver verksamhet i landet. Några är dock kritiska till förslaget att höja 
den nuvarande 100-miljonersgränsen till 200 miljoner kr. 
Sveriges Industriförbund anser som redovisats i föregående avsnitt att 
anmälningsplikten borde upphöra. Som en minimilösning kan de 
lättnader som utredningen föreslagit accepteras av förbundet.
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB menar att reglernas preventiva 
verkan är orsaken till att Konkurrensverket endast har väckt talan mot ett 
mycket litet antal företagsförvärv. Genomförandet av ett förvärv är i 
flertalet fall såväl tidskrävande som kostsamt. Det är enligt 
advokatfirman vanligt förekommande att en säljare väljer den köpare, 
som medför minst konkurrensrättsliga komplikationer om säljaren kan 
välja mellan flera köpare som erbjuder någorlunda likvärdiga villkor. 
Advokatfirman vill vidare framhålla att kostnaderna för en 
förvärvsanmälan är små vid jämförelse med de övriga kostnader som 
uppstår i samband med själva förvärvet. Därtill kommer att företagens 
kostnader för förvärvsanmälan torde vara helt marginella jämfört med 
den ekonomiska skada som kan uppkomma om ett antal skadliga 
företagskoncentrationer faller utanför regelverket. Storleken på de 
företag som genomför en koncentration är ju ingalunda alltid avgörande 
för den konkurrensskada som koncentrationen kan innebära. De 
möjligheter som utredningen anvisat för Konkurrensverket att anmoda ett 
företag att inkomma med en anmälan eller för företagen att frivilligt 
anmäla en koncentration till Konkurrensverket undanröjer inte de risker 
som den föreslagna höjningen av tröskelvärdena innebär. Det framstår 
för det första som mindre troligt att företag frivilligt kommer att anmäla 
koncentrationer i någon större utsträckning när anmälningsplikten inte är 
tvingande. Det är vidare, med hänsyn till krav på förutsägbarhet och 
rättssäkerhet, inte önskvärt med ett system som förutsätter att 
Konkurrensverket i efterhand skall anmoda företag att inkomma med 
anmälningar avseende koncentrationer i större utsträckning än enligt 
gällande regler. 
Advokatbyrån pekar vidare på att den föreslagna inskränkningen synes 
märklig i ljuset av att såväl EU som flera medlemsstater under det 
senaste året infört eller beslutat att införa regler avseende kontroll av 
företagskoncentrationer som innebär att såväl kommissionens som 
berörda nationella konkurrensmyndigheters möjligheter att pröva 
företagskoncentrationer har utvidgats. Byrån pekar bl.a. på ändringar i 
Nederländerna, Danmark och Tyskland. I ljuset av denna internationella 
trend ter det sig svårförståeligt att utredningen föreslår en begränsning av 
de svenska reglernas tillämpning, särskilt mot bakgrund av Sverige 
geografiska läge som medför att konsumenter inte kan erbjudas substitut 
på lika nära avstånd som konsumenter på kontinenten och den svenska 
marknadens relativa litenhet. Man anser att utredningens 
bevekelsegrunder för att föreslå en höjning av de omsättningsgränser 
som bör gälla för den primära anmälningsskyldigheten inte heller ter sig 
övertygande.
Baker & McKenzie Advokatbyrå menar att om tröskelvärdet skulle 
höjas en risk finns att Konkurrensverket kan se sig föranlett att betydligt 
oftare utnyttja sin möjlighet att anmoda företag att anmäla. Detta skulle 
leda till en ökad osäkerhet för marknadens aktörer. I praktiken skulle det 
dessutom kunna leda till att marknadens aktörer, för att undvika 
Konkurrensverkets särskilda begäran, förekom verket med en frivillig 
anmälan. Mot bakgrund av det nu sagda samt det faktum att 100-
miljonersgränsen infördes nyligen och har fungerat såsom den var avsedd 
är byrån inte helt övertygad om att en ändring av det undre tröskelvärdet 
bör företas.
Konkurrensverket instämmer i utredningens skäl och slutsats att den 
nedre omsättningsgränsen på 200 miljoner kr bör införas. Verket yttrar 
vidare att ett företag kan ha en omfattande försäljning på de svenska 
marknaden, exempelvis genom en återförsäljare, utan att anses driva 
verksamhet inom landet. Inom EG-rätten ställs krav på att två av de 
berörda företagen skall ha en viss omsättning inom gemenskapen. Detta 
begrepp är enligt Konkurrensverkets mening att föredra, eftersom det 
omfattar även företag som säljer in på marknaden och inte innefattar krav 
på att företagen skall driva verksamhet inom gemenskapen. En 
motsvarande innebörd av den svenska bestämmelsen skulle dessutom 
innebära en önskvärd större överensstämmelse med EG-rätten. Detta 
skulle också innebära att effektprincipen blir gällande för koncentrationer 
på samma sätt som redan är fallet med avseende på 6 och 19 §§ KL. 
Verket önskar också ett förtydligande i fråga om bl.a 
koncentrationsförordningens bestämmelse i artikel 5.2 andra stycket om 
en två-årsregel beträffande beräkning av omsättning vid successiva 
förvärv skall gälla eller inte enligt KL.
Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB är mycket positiv till att 
tröskelvärdena höjs och att de utländska indirekta förvärven undandras 
prövning där målbolaget bedriver begränsad verksamhet i landet. Man 
anser dock att den föreslagna regeln framstår som mindre lämplig då 
bestämmelsen kan leda till att företag med höga marknadsandelar och 
hög omsättning men begränsad egen verksamhet i landet kan förvärva 
betydande företag utan skyldighet att anmäla koncentrationen. En 
alternativ reglering skulle, enligt advokatbyrån, kunna vara att ”det 
förvärvade företaget driver verksamhet inom landet och minst två av de 
berörda företagen har en omsättning i landet som föregående 
räkenskapsår överstiger 200 miljoner kr för vart och ett av företagen”. 
Genom en sådan reglering har man inte utvidgat nuvarande reglering 
men samtidigt inte öppnat möjligheter för att eventuellt allvarliga 
koncentrationer undandras prövning. Man anser inte att den frivilliga 
anmälningsmöjligheten och Konkurrensverkets möjlighet att infordra 
anmälan är tillräckligt i denna del. 
Skälen för regeringens förslag: Som utredningen nämner har tidigare 
kritik riktats mot att många företagsförvärv som saknar betydelse för 
konkurrensen och samhällsekonomin faller inom området för den 
generella anmälningsskyldigheten. Av den anledningen lade utredningen 
tidigt fram ett särförslag som innebar att anmälningsskyldigheten 
reducerades.
Genom den lagändring som trädde i kraft den 1 juli 1997 (prop. 
1996/97:82, bet. 1996/97:NU13, rskr. 1996/97:226) undantas företags-
förvärv från skyldighet att anmäla om det förvärvade företagets 
omsättning föregående räkenskapsår understiger 100 miljoner kronor. 
Trots att omsättningen understiger detta belopp, får Konkurrensverket i 
ett enskilt fall ålägga en part i ett förvärvsavtal att anmäla förvärvet, när 
detta är påkallat av särskilda skäl. En part i ett förvärvsavtal har 
dessutom alltid rätt att frivilligt anmäla ett förvärv till Konkurrensverket. 
Utredningen framhåller att det vid en analys av Statistiska 
Centralbyråns kartläggning av företag verksamma inom landet framgår 
att flertalet företag har en omsättning som understiger ett hundra miljoner 
kronor. Fördelningen av företag inom detta intervall är dock skiftande 
mellan olika branscher. Det kan även observeras att inom många 
branscher återfinns ett relativt stort antal företag inom intervallet 100 – 
200 miljoner kronor. Analysen visar också att endast ett mindre antal 
företag har en omsättning som överstiger 200 miljoner kronor. I fråga om 
avgränsning av den generella anmälningsskyldigheten noterar 
utredningen att antalet förvärv som har anmälts under andra halvåret 
1997 (76) är mindre än hälften av det antal som anmäldes under 
motsvarande period 1996 respektive första halvåret 1997. Enligt 
utredningen måste det antas att denna kraftiga nedgång till stor del beror 
på ändringen av anmälningsreglerna den 1 juli 1997. 
Enligt utredningens uppfattning har det också med de nya reglerna 
anmälts många förvärv som det inte funnits anledning att överväga 
ingripanden mot och som har ringa betydelse från konkurrens- och 
samhällssynpunkt. Utredningen anser att anmälningsförfarandet innebär 
en stor börda på företagen. Även hänsyn till Konkurrensverkets 
resursanvändning talar för att omsättningsgränsen 100 miljoner kronor 
höjs. Visserligen kan då möjligen antalet frivilliga anmälningar som görs 
”för säkerhets skull” öka något, men detta kan knappast nämnvärt minska 
den effektivitetsvinst som uppstår, anför utredningen ytterligare. Det kan 
anföras att en sådan ändring kan medföra risk för att 
företagskoncentrationer som är samhällsskadliga inte kommer att prövas. 
Denna risk måste dock anses ytterst liten. Det torde sällan finnas 
anledning från samhällssynpunkt att ingripa mot företagskoncentrationer 
av den aktuella storleken. De få fall då sådan anledning eventuellt finns 
kan, fortsätter utredningen, förutsättas komma under Konkurrensverkets 
prövning, eftersom verket alltid kan ta upp fallet genom en anmodan till 
en part att göra anmälan.
Utredningen pekar vidare bl.a. på att en ordning som medför en 
minskad mängd anmälningsärenden ger verket möjlighet att omfördela 
resurserna från det formella prövningsförfarandet till bl.a. bevakning av 
sådana marknader där koncentrationsåtgärder kan komma att påverka 
konkurrensen negativt. Sammanfattningsvis innebär den diskuterade 
inskränkningen av området för generell anmälningsskyldighet betydande 
resursvinster för näringsliv och samhälle. Någon vägande invändning 
mot ändringen kan utredningen inte se och anser därför att förslaget bör 
genomföras. 
Regeringen anförde i fråga om de allmänna överväganden som låg till 
grund för lagändringen 1997 att förändringar i regelsystemet för att 
begränsa anmälningsskyldigheten var påkallade. 
Regeringen diskuterade i det förra lagstiftningsärendet om 
anmälningsskyldigheten, som några remissinstanser föreslog, borde 
upphöra vid 200 miljoner kr. Dessa remissinstanser pekade bl.a. på att 
beloppet 200 miljoner kr motsvarade Konkurrensverkets uppfattning om 
hur stora företag kan vara utan att deras eventuellt 
konkurrensbegränsande avtal påverkar konkurrensen på den svenska 
marknaden på ett märkbart sätt, enligt vad som föreskrivs i 6 §, (jfr 
KKVFS 1993:2). Häremot invände regeringen att det är fråga om två 
skilda prövningar. Gränsen 200 miljoner kr avser förbudet i 6 § mot 
konkurrensbegränsande avtal. Vad det, enligt regeringen, rörde sig om i 
det då aktuella lagstiftningsärendet var förvärv av företag som därmed 
upphörde att vara fristående aktörer på marknaden. De rättsliga 
förutsättningarna för ingripande enligt förbudsbestämmelserna ansåg inte 
regeringen vara desamma. Regeringen bedömde, med hänsyn till 
erfarenheterna i rättstillämpningen, det lämpliga valet vara att följa 
utredningens förslag. 
Detta innebar att den generella anmälningsskyldigheten slopades 
beträffande förvärv där det förvärvade företagets omsättning föregående 
räkenskapsår understiger 100 miljoner kr (prop. 1996/76:82 s. 9–10). 
Skyldigheten ersattes av en föreskrift om att Konkurrensverket under viss 
förutsättning kan ålägga en part i ett förvärvsavtal att anmäla ett visst 
individuellt förvärv, när det förvärvade företagets omsättning understiger 
100 miljoner kronor. Till systemet kopplades av rättssäkerhetsskäl en 
möjlighet att anmäla ett förvärv av detta slag frivilligt, så att nu gällande 
ordning med en frist för Konkurrensverket m.m. aktiveras. 
Den därigenom nyligen genomförda reduceringen av den generella 
anmälningsskyldigheten har enligt regeringens bedömning haft avsedd 
effekt. Några praktiska problem av betydelse har heller inte framkommit 
med den nya ordningen. Anmälningsregler där man utgår från de berörda 
företagens omsättning medför differentierade täckningsgrader i olika 
branscher. Konkurrensskadan av ett strukturellt förvärv kan på en liten 
marknad vara betydande utan att för den skull den totala marknaden är 
särskilt stor omsättningsmässigt. Vidare kan noteras att 
koncentrationsförordningens trösklar i visst avseende sänktes från den 1 
mars 1998. I flera andra medlemsstater inom EU har nyligen nedre 
gränser för när företagskoncentrationer eller koncentrationsliknande 
åtgärder är prövningsbara och/eller anmälningspliktiga sänkts eller 
bestämts till en låg nivå. Därtill kommer de problem som pekats på från 
advokathåll när det gäller rättsosäkerheten m.m. för företagen vid en 
höjning av tröskeln. Mot denna bakgrund anser regeringen att det finns 
vägande skäl mot att genomföra utredningens nu framlagda förslag i 
denna del.
Utredningen har vidare föreslagit att en ytterligare lagändring bör 
göras i detta sammanhang så att utländska förvärv som kan antas 
regelmässigt sakna betydelse för konkurrensen och samhällsekonomin 
undantas från den generella anmälningsskyldigheten. Utredningens 
förslag innebär att en företagskoncentration skall anmälas till 
Konkurrensverket om de berörda företagen tillsammans har en 
omsättning föregående räkenskapsår som överstiger fyra miljarder kronor 
och minst två av de berörda företagen driver verksamhet inom landet och 
i denna verksamhet har en omsättning föregående räkenskapsår som 
överstiger den nämnda bitröskeln för vart och ett av företagen. 
Regeringen anser att starka skäl talar för att den föreslagna ändringen 
genomförs. Emellertid bör en justering göras av bestämmelsen så att 
anmälningsskyldigheten även omfattar sådan omsättning som ett företag 
har i Sverige, utan att företaget för den skull bedriver verksamhet inom 
landet. Här hänvisas till författningskommentaren.
Vid remissomgången har frågan väckts om en särskild regel för 
beräkning av omsättningen vid successiva förvärv, motsvarande den i 
artikel 5.2 andra stycket i koncentrationsförordningen, borde gälla enligt 
KL. Enligt gemenskapsregeln skall två eller flera transaktioner som äger 
rum inom en tvåårsperiod mellan samma personer eller företag betraktas 
som en företagskoncentration, som uppkommer vid tidpunkten för den 
sista transaktionen. En sådan bestämmelse är dock ingripande för 
företagen. Utredningen har inte redovisat något förslag eller några 
överväganden i frågan. Det saknas därför enligt regeringens mening 
beredningsunderlag att nu överväga någon sådan motsvarighet i KL.
5.7.3 Tidpunkten för anmälan
Regeringens bedömning: Någon regel om när en företagskoncentration 
senast skall anmälas införs inte i konkurrenslagen.
Utredningens förslag: Utredningen har föreslagit att en anmälan skall 
göras senast en vecka efter ingåendet av det avtal som medför en 
koncentration, offentliggörandet av budet om övertagande eller förvärvet 
av det bestämmande inflytandet. 
Remissinstanserna: Konkurrensverket ställer sig positivt till den 
föreslagna tidsfristen. Om den skall fylla sitt syfte och respekteras bör 
den dock i likhet med vad som gäller enligt artikel 14.1 i 
koncentrationsförordningen förenas med en sanktionsmöjlighet. Utan en 
direkt påföljdsavgift kopplad till anmälningsfristen innebär förslaget i 
realiteten ingen större skillnad jämfört med dagens situation. Verket 
anser att möjligheten enligt KL att ålägga ett företag vid vite att anmäla 
förefaller mindre lämplig när en anmälningsplikt på en vecka införs.
Flera andra remissinstanser, främst advokatfirmor, är uttalat kritiska 
till utredningens förslag och anser att tidpunkten för anmälan inte bör 
regleras. På så sätt bevaras den flexibilitet som finns idag, menar man.
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB yttrar att det är ett omvittnat 
faktum att den tidsgräns för anmälan av koncentrationer som 
förekommer i koncentrationsförordningen är orimligt kort. Därför har 
också med kommissionens acceptans utvecklats ett antal sätt att kringgå 
tidsgränsen i enskilda fall. Dessa förhållanden framstår knappast som 
efterföljansvärda. Det nuvarande regelverket innebär att en underlåtenhet 
att anmäla ett anmälningspliktigt förvärv sker på de berörda företagens 
egen risk. Detta förhållande kopplat till den i lagen föreskrivna 
skydligheten att anmäla anmälningspliktiga koncentrationer torde enligt 
advokatfirman vara fullt tillräckligt för att berörda företag skall anmäla 
en koncentration så snart det överhuvudtaget är möjligt. Man känner inte 
till något fall sedan lagens ikraftträdande där ett företag som känt till 
regelverket underlåtit att fullgöra en erforderlig anmälan av 
företagsförvärv. Någon tidsgräns inom vilken anmälningsskyldigheten 
måste fullgöras behövs således inte enligt advokatfirmans mening.
Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB anser att nuvarande ordning är 
lämplig och har svårt att se några bärande skäl för införandet av en snäv 
tidsfrist inom vilken en fullständig anmälan skall ges in till 
Konkurrensverket. Det förhållandet att utredningens förslag saknar 
sanktion för det fall en anmälan inte sker inom rätt tid, visar att det inte 
föreligger skäl för att införa den ifrågavarande bestämmelsen.
Advokatfirman Vinge KB menar att den nuvarande flexibiliteten många 
gånger har visat sig praktiskt betydelsefull. I vissa situationer kan det 
innebära stora svårigheter för parterna att inom en så pass kort som en 
vecka samla in information och upprätta en anmälan av koncentrationen. 
Inte minst kan det vara ett problem i de fall där det är svårt att fastställa 
den exakta tidpunkten för när ett bestämmande inflytande förvärvades. 
Därför bör det enligt advokatfirman införas en möjlighet för 
Konkurrensverket att i det enskilda fallet ge dispens från veckoregeln. 
Denna möjlighet finns visserligen inte enligt gemenskapsrätten. 
Kommissionen har dock ofta tvingats se mellan fingrarna i detta 
avseende och ge informella dispenser.
Skälen för regeringens bedömning: Utredningen har föreslagit att en 
tidsfrist införs för när en anmälan senast skall göras. Efter förebild från 
EG-rätten föreslås att så skall ske senast en vecka efter ingåendet av det 
avtal som medför en koncentration, offentliggörandet av budet om 
övertagande eller förvärvet av det bestämmande inflytandet. 
Förslaget synes i första hand motiveras av en allmän strävan att 
motsvarande regler bör gälla som inom gemenskapsrätten. 
Regeringen anser i och för sig att det kan finnas ett värde i att en 
utgångspunkt finns för när en anmälan skall göras till Konkurrensverket. 
Vidare kan det vara av värde såsom tidigare sagts att reglerna utformas i 
nära överensstämmelse med gemenskapsrättens regler, särskilt som det 
nu föreslås en övergång till koncentrationsbegreppet. Emellertid har 
invändningarna mot förslaget avsevärd tyngd. Bland annat pekar kritiken 
på att det hos kommissionen i realiteten finns betydande praktiska 
svårigheter att upprätthålla bestämmelsen enligt dess innehåll. Faran att 
anmälningspliktiga förvärv undandras Konkurrensverkets prövning torde 
av de skäl som anförts från advokathåll vara liten. Bland annat tar 
företagen risker om de vidtar ekonomiska dispositioner innan anmälan 
gjorts. Att företagen på egen risk har genomfört en företagskoncentration 
och anmäler den sent kan nämligen inte åberopas som skäl för att en 
företagskoncentrationen skulle få en mer gynnsam behandling än andra 
anmälda företagskoncentrationer. En sen anmälan torde i de flesta fall 
bero på att underlaget för anmälan inte hunnit tas fram. Mot den här 
bakgrunden överväger nackdelarna med att genomföra förslaget de nyss 
nämnda fördelarna. Regeringen är därför inte beredd föreslå någon regel 
om när en företagskoncentration senast bör anmälas. I stället bör den 
nuvarande flexibla ordningen kvarstå.
5.8 Instansordningen
Regeringens bedömning: Den nuvarande instansordningen behålls för 
frågor om företagskoncentration.
Utredningens bedömning: Utredningen har i ett tidigare betänkande 
föreslagit att Stockholms tingsrätt skulle slopas som instans i 
förvärvsärenden och att Konkurrensverket skulle ges möjlighet att fatta 
beslut som första instans med möjlighet att överklaga verkets beslut till 
Marknadsdomstolen. I slutbetänkandet har inte lämnats något förslag.
Remissinstanserna: Konkurrensverket anser att verket bör ges 
möjlighet att fatta beslut i ärenden om koncentration. Nuvarande system 
innebär praktiska problem och en tidsutdräkt som kan ifrågasättas från 
rättssäkerhetssynpunkt. Verket nämner dels en anmälan som återkallats 
på grund av att man enligt uppgift inte kunde avvakta en 
domstolsprövning, dels ett ärende som prövats av Marknadsdomstolen 
(se avsnitt 4.3) och som enligt uppgift medförde stora kostnader till följd 
av den osäkerhet som under lång tid förelåg om förvärvets 
genomförande. Bland annat mot denna bakgrund föreslår verket att beslut 
fattas av verket och att dessa överklagas hos Marknadsdomstolen.
Sveriges Industriförbund återkommer också i frågan och anser att en 
koncentration endast bör prövas av en instans som enligt förbundet bör 
vara Marknadsdomstolen.
Skälen för regeringens bedömning: I samband med den reformering 
av instansordningen (slopande av Stockholms tingsrätt som 
mellaninstans i fråga om undantag, icke-ingripandebesked och 
åläggande) som trädde i kraft den 1 juli 1998 uttalade regeringen 
beträffande frågor om företagsförvärv att dessa i väsentliga avseenden 
gäller bedömningar av en annan karaktär än som rör förbuden mot 
konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av en dominerande 
ställning. Vidare ansåg regeringen att de speciella aspekter som kommer 
under bedömning vid prövningar av förvärvsärenden kan ha särskild 
principiell och praktisk betydelse när det gäller strukturomvandlingen av 
näringslivet. Regeringen bedömde bl.a. därför att tunga skäl talar för att 
dessa mål skall prövas av två instanser, som principiellt bör vara 
domstolar. Vidare ansågs det också naturligt att frågor om 
företagsförvärv ges samma behandling som bl.a. mål om 
konkurrensskadeavgift. Regeringens samlade bedömning var därför att 
instansordningen i fråga om företagsförvärv inte borde förändras, vilket 
innebar att dessa frågor alltjämt skulle prövas av Stockholms tingsrätt 
som första instans och att överklagande sker till Marknadsdomstolen.
Regeringen anser att vad som framförts vid remissbehandlingen av det 
nu lagda utredningsförslaget inte föranleder något förändrat 
ställningstagande i fråga om instansordningen. Därför bör den nuvarande 
instansordningen för företagsförvärv i fortsättningen gälla för frågor om 
företagskoncentration.
5.9  Handläggningen 
5.9.1 Ett förbättrat kontrollsystem
Regeringens bedömning: Förbättringar i kontrollsystemet är möjliga.
Utredningens bedömning: Överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: De flesta remissinstanser som yttrat sig instämmer i 
utredningens slutsatser.
Skälen för regeringens bedömning: I avsnitt 5.1 har regeringen angett 
att ett regelverk om kontroll av företagsförvärv är viktigt och bidrar till 
en effektiv konkurrens till nytta för samhällsekonomin och 
konsumenterna. Samtidigt är problem förknippade med ett 
kontrollsystem av detta slag, enligt vad som ligger i sakens natur. 
Utredningen pekar bl.a. på att företagsförvärv som faller inom det 
konkurrensrättsliga kontrollområdet många gånger rör både betydande 
samhällsintressen och stora ekonomiska värden. Den ekonomiska 
omsättningen ställer också normalt höga krav på en skyndsam och 
effektiv handläggning av förvärv som blir föremål för prövning. 
Regeringen vill understryka att både det allmänna och näringslivet har 
ett starkt intresse av att det konkurrensrättsliga systemet för kontroll av 
företagskoncentrationer är ändamålsenligt utformat och fungerar på ett så 
effektivt och rättssäkert sätt som är möjligt. Därför är det angeläget att 
över hela fältet pröva vilka förbättringar i kontrollsystemet som är 
möjliga för ökad effektivisering, rättssäkerhet och genomströmning. I det 
följande redovisas regeringens ställningstagande till detta.
5.9.2 Kontakter före en anmälan
Regeringens bedömning: Det är viktigt att det finns flexibla former för 
företagens kontakter med Konkurrensverket i frågor som rör 
företagskoncentrationer. Härigenom kan kraven på uppgiftslämnande 
lättas. Företagen kan också få möjlighet att smidigare och på ett tidigare 
stadium än hittills få indikationer på hur verket ser på t.ex. ett planerat 
förvärv.
Vad som nu sagts kan åstadkommas inom ramen för gällande regler i 
bl.a. förvaltningslagen. Kompletterande handläggningsrutiner kan dock 
behöva utarbetas av Konkurrensverket.
Utredningens bedömning: Överensstämmer i huvudsak med 
regeringens genom förslag om en ordning med informella kontakter på 
ett inledande stadium.
Remissinstanserna: I princip alla remissinstanser som yttrat sig 
tillstyrker utredningens förslag. 
Svea hovrätt anser att det föreslagna informella förfarandet saknar 
egentliga förebilder i svensk rätt. Skälen för ett sådant förfarande 
förefaller emellertid så starka att det inte finns anledning att motsätta sig 
att man på detta område anpassar sig till ett förfarande som tillämpas 
utomlands. Hovrätten föredrar dock att benämningen förhandskontakter 
eller förhandsprövning e.dyl. används framför utredningens förslag. 
Vidare föreslår hovrätten att detta inledande kontrollförfarande inte blir 
alltför lösligt utan att det förs ut som ett rättsligt institut. Detta kan 
lämpligen ske i eller direkt i anslutning till 37 § KL. Därtill bör det 
genom motiv klargöras i vilken utsträckning förvaltningslagen avses bli 
tillämplig på handläggningen i dess olika faser. Därmed läggs också fast 
det område där endast förvaltningslagens serviceregler är tillämpliga, när 
förfarandet kommit till den punkt där ett ”ärende” föreligger och 
slutligen där myndighetsutövning mot enskild inletts. Det är vidare av 
flera skäl av betydelse att det i efterhand finns en möjlighet att 
kontrollera hur handläggningen hos myndigheten har bedrivits, vilket 
bl.a. förutsätter att myndighetens åtgärder har dokumenterats. Härvid är, 
enligt hovrättens mening, att märka att dokumentationskravet endast 
gäller i ärenden som avser myndighetutövning. Genom en klarare 
reglering skapas också bättre förutsättningar för den sekretess som 
självfallet är av betydelse under denna handläggningsfas hos 
myndigheten. Även i andra avseenden kan det vara viktigt att förfarandet 
”stagas upp”. Hovrätten efterlyser bl.a. mot bakgrund härav en närmare 
rättslig analys av det föreslagna nya institutet.
Styrbjörn Gärde Advokatbyrå  anser att det i KL bör anges att en 
anmälningsfråga med beaktande av i förvaltningslagen tillämpliga 
bestämmelser (1 och 4 §§) äger underställas Konkurrensverkets 
bedömning. Detta skulle utgöra stöd för Konkurrensverkets formella och 
materiella handläggning och gagna anmälare och dessas möjligheter att 
med stöd av bestämmelsen göra gällande skadeståndsgrundande fel och 
brister i Konkurrensverkets upplysnings- och rådgivande verksamhet. 
Ytterst är här fråga om rättssäkerhet.
Kammarrätten i Göteborg instämmer i utredningens slutsats att det 
beträffande förfarandet vid förhandskontakter behövs vissa riktlinjer men 
anser att författningsreglering inte erfordras. Kammarrätten bedömer att 
det lämpligen kan anförtros åt Konkurrensverket att fastställa sådan 
riktlinjer. Dessa torde kunna ges form av allmänna råd. Det framstår 
enligt kammarrätten som ändamålsenligt att låta det gemenskapsrättsliga 
institutet pre-notification tjäna som förebild liksom Konkurrensverkets 
skiss till handläggningsordning.
Skälen för regeringens bedömning: Utredningen har redovisat att det 
i gemenskapsrätten och i vissa utländska regelsystem, bl.a. USA och 
Storbritannien, finns en handläggningsordning som i stor utsträckning 
ger de berörda företagen möjlighet till informella kontakter med 
konkurrensmyndigheten innan en anmälan i formell mening sker. 
Erfarenheten från bl.a. dessa länder visar att möjligheten till sådana 
kontakter på ett inledande stadium ger konkurrensmyndigheten 
förutsättningar att i ett tidigt skede bl.a. bilda sig en närmare uppfattning 
om transaktionens karaktär och, när skäl därtill föreligger, begränsa 
omfattningen av de uppgifter som företagen behöver lämna för 
myndighetens prövning. Erfarenheterna visar även att 
konkurrensmyndighetens handläggningstid efter det att anmälan gjorts 
härigenom i inte obetydlig omfattning kan avkortas och att antalet 
ärenden som går till s.k. särskilda undersökningar kan begränsas.
Frågan har således väckts om förutsättningar föreligger för att en 
motsvarande mindre formaliserad ordning som den redovisade även kan 
tillämpas av Konkurrensverket vid handläggning av ärenden som rör 
företagsförvärv. Det kan i detta sammanhang erinras om att enligt 
motiven till KL risker med ett företagsförvärv i första hand skall 
undanröjas genom åläggande av mindre ingripande slag än förbud. 
Förhandlingar med företagen bör därvid enligt motiven i första hand ske 
under Konkurrensverkets handläggning av ärendet. Företrädare för 
näringslivet och advokatbyråer har till utredningen särskilt framhållit att 
möjligheten till förhandling och förhandlingslösning utgör en rationell 
handläggningsform i ärenden som gäller företagsförvärv. 
Konkurrensverket har för utredningen redovisat verkets syn på 
möjligheterna till förhandskontakter och sammanfattningsvis anfört 
följande. Verket ser förhandskontakter inför anmälan om företagsförvärv 
som en möjlighet för både parterna och myndigheten. För att en sådan 
ordning skall vara praktiskt genomförbar förutsätts att uppgifter som 
parterna lämnar in och parternas identitet omfattas av absolut sekretess. 
Dessutom måste krav ställas på att skriftlig förhandsinformation lämnas 
till Konkurrensverket i god tid före möten som kan ske inom ramen för 
förhandskontakter avseende planerade förvärv. Genom förhandskontakter 
kan anmälningarna om företagsförvärv förbättras och behovet av 
kompletteringar minskas. Parterna får också möjlighet att reda ut 
oklarheter kring det planerade företagsförvärvet, vilket i sin tur innebär 
att Konkurrensverket kan ge värdefull vägledning till parterna. Det är 
dock viktigt att betona att Konkurrensverket vid förhandskontakter inte 
tar slutlig ställning till företagsförvärvets förenlighet med KL och 
förbehåller sig rätten att begära in ytterligare information.
Utredningen anser att den närmare utformningen och tillämpningen av 
en sådan ordning lämpligen bör överlämnas till Konkurrensverket att 
överväga. Den anför vidare att det dock kan framhållas att 
gemenskapsrättens ordning med s.k. pre-notification i tillämpliga delar 
bör kunna tjäna som förebild. Enligt utredningen bör även de mer 
informella handläggningsformer som tillämpas i bl.a. USA och 
Storbritannien kunna ge viss vägledning i detta hänseende. 
Några remissinstanser menar att en lagreglering bör ske av 
handläggningen i fråga om förhandskontakter.
Regeringen vill framhålla följande.
Regeringen anser i linje med utredningens överväganden att en ordning 
för förhandskontakter i enskilda fall är påkallad för att effektivisera 
kontrollsystemet.
Konkurrensverkets handläggning av ärenden enligt KL sker med 
tillämpning av bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223, FL). Även 
tryckfrihetsförordningens (TF) bestämmelser om allmän handling och 
sekretesslagens bestämmelser har betydelse i detta sammanhang. Enligt 
4 § första stycket FL skall en myndighet lämna upplysningar, vägledning, 
råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens 
verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är 
lämpligt med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och 
myndighetens verksamhet. I 4 § andra stycket FL anges att frågor från 
enskilda skall besvaras så fort som möjligt. Bestämmelsen innefattar en 
skyldighet att underlätta för enskilda att ta till vara sin rätt i 
förvaltningsärenden. Detta kan gälla exempelvis upplysningar om hur 
man gör en ansökan, råd om vilka handlingar som bör bifogas, m.m.
När det behövs och bedöms lämpligt skall myndigheten även vägleda 
den enskilde genom att, allt efter omständigheterna, ta initiativ till 
ytterligare utredning, verka för att utredningen begränsas till vad som är 
nödvändigt, fästa den enskildes uppmärksamhet på att det kan finnas 
alternativa handlingsvägar att nå det han eftersträvar osv. Denna 
vägledningsprincip gäller i princip oberoende av begäran. Av 1 § FL 
följer att vad som anges i 4 § gäller all förvaltningsverksamhet hos 
myndigheten, och således inte bara handläggningen av ärenden. 
En remissinstans har förordat att det bör klargöras i vilken utsträckning 
FL avses bli tillämplig i samband med förhandskontakter. 
Regeringen vill framhålla följande. 
Av 1 § FL följer att det går en skiljelinje mellan 
förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden samt annan 
förvaltningsverksamhet hos dessa myndigheter. Ett ärende kan väckas 
genom anmälan, ansökan eller annan framställning som innebär att 
frågan anhängiggörs om viss åtgärd som kan vara lagreglerad. Ärendet 
kan också anhängiggöras genom ett handlande av myndigheten, s.k. 
initiativärende. Till begreppet annan förvaltningsverksamhet räknas s.k. 
faktiska handlingar som myndigheten utför (jfr prop. 1971:30 s. 315). I 
detta begrepp ingår inte myndighetsutövning.
Skiljelinjen mellan de två huvudformerna av förvaltningsverksamhet - 
ärendehandläggning och faktiska handlingar - är inte skarp. Rådgivning 
eller icke-bindande preliminära bedömningar i ett enskilt fall behöver 
inte innebära att ett ärende väckts, när saken inte gäller myndighetens 
beslutande verksamhet. Var gränsen går måste bli beroende av 
omständigheterna i det konkreta fallet, bl.a. den form och inriktning som 
förhandskontakterna har getts. 
FL:s regler om dokumentation av uppgifter som en myndighet fått på 
annat sätt än genom en handling gäller endast myndighetsutövning men 
inte generellt för ärenden. Det torde i många fall vara en lämplig ordning 
att dokumentation sker även innan ett ärende föreligger eller där ett 
ärende föreligger som inte avser myndighetsutövning. 
Att i detta lagstiftningsärende söka just på konkurrensområdet dra upp 
närmare gränser för handläggningen i berörda avseenden förefaller, 
enligt regeringens mening, inte vara lämpligt. I stället sker de 
bedömningar och avgränsningar som behöver göras i de enskilda fallen i 
fråga om när rena förhandskontakter kan ha övergått till att bli ett ärende 
respektive till att röra myndighetsutövning bäst i rättstillämpningen och 
efter de principer som FL:s regler ger uttryck för.
Med den utformning som regeringens förslag om sekretess under 
förhandskontakterna ges (avsnitt 5.9.3) saknar skiljelinjen mellan vad 
som är ett ärende samt annan förvaltningsverksamhet betydelse för 
sekretesskyddet.
Regeringen delar i övrigt allt väsentligt vad utredningen har anfört om 
att det får bli en uppgift för Konkurrensverket att, inom ramen för 
gällande regler i bl.a. FL, närmare konkretisera formerna för en 
utvecklad ordning med förhandskontakter. För regeringens 
vidkommande finns det inte anledning att föreslå någon reglering 
beträffande vad som bör gälla i fråga om kontakter av detta slag i 
samband med företagskoncentrationer.
5.9.3 Behovet av sekretess för lämnade uppgifter
Regeringens förslag: Absolut sekretesskydd införs för uppgifter hos 
Konkurrensverket som hänför sig till verksamhet som gäller rådgivning 
inför en anmälan om företagskoncentration.
Detta sekretesskydd gäller fram till dess en anmälan av 
företagskoncentrationen kommit in till verket. 
Utredningens förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.
Remissinstanserna: Ett mycket stort antal remissinstanser tillstyrker 
utredningens förslag och instämmer i utredningens slutsatser att 
sekretesskyddet bör vara absolut. 
Konkurrensverket framhåller att uppgifter om planerade förvärv är 
ytterst känslig information med kurspåverkande effekt på börsnoterade 
företag och absolut sekretess kan därför i detta fall inte ersättas med 
något annat slag av sekretess. Kammarrätten i Göteborg tillstyrker 
utredningens förslag men sätter i fråga om det är lämpligt att använda 
ordet ”ärende” som beteckning på det informella förfarande som kan 
föregå den formella anmälan. Kammarrätten anser att myndigheterna 
serviceskyldighet m.m. avser inte bara den del av verksamheten som är 
att beteckna som ärenden i formell mening utav även sådan annan 
förvaltningsverksamhet hos myndigheten som det föreslagna 
informellare förfarandet utgör. Sveriges Industriförbund anser att absolut 
sekretess är en nödvändig förutsättning för att en mer utvecklad ordning 
med förhandskontakter mellan berörda företag och Konkurrensverket 
skall få någon större omfattning och betydelse. 
Stockholms tingsrätt avstyrker utredningens förslag och anför bl.a. att 
den föreslagna ordningen torde strida mot svensk myndighetstradition 
och synes vara väl långtgående med hänsyn till att ratio legis endast är att 
bespara Konkurrensverket och företagen visst arbete med granskning 
respektive tillhandahållande av anmälningar om företagsförvärv.
Skälen för regeringens förslag: Det kan här observeras att såväl 
tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmän handling som 
sekretesslagens regler i fråga om sekretess väsentligt kan försvåra 
möjligheten till förhandskontakter mellan Konkurrensverket och de 
berörda företagen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten skall 
beredas så stor insyn i myndigheternas verksamhet som möjligt. Från 
denna synpunkt är det motiverat att verksamheten vid Konkurrensverket i 
största möjliga utsträckning är offentlig. Offentliggörande av uppgifter 
kan emellertid i nu aktuella fall medföra betydande olägenheter både för 
det allmänna och för enskilda företag. En avvägning måste därför göras 
mellan kravet på offentlighet i den verksamhet som rör verkets kontakter 
med företagen före anmälan och behovet av sekretess för sådana 
uppgifter som kan bli aktuella i dessa fall och som lämnas till verket. 
Enligt föreskrifterna i 8 kap. 6 § sekretesslagen (1980:100), 2 § 
sekretessförordningen (1980:657) och punkt 17 i bilagan till 
förordningen gäller sekretess i Konkurrensverkets verksamhet enligt KL 
för uppgift om bl.a. enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan 
antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Med affärs- och 
driftförhållanden avses affärsförhandlingar, marknadsundersökningar, 
marknadsplaneringar, planer som rör konstruktionsarbeten och 
reklamkampanjer, prissättningskalkyler, utredningar av annat slag, m.m. 
Skaderekvisitet är här ett s.k. ”rakt” skaderekvisit, vilket innebär en 
presumtion för att ifrågavarande uppgifter är offentliga om inte en viss 
skaderisk kan anses föreligga. Vid skadebedömningen får man alltså utgå 
från om uppgiften är av det slaget att ett utlämnande typiskt sett kan vara 
ägnat att medföra skada för det intresse som skall skyddas genom 
sekretessbestämmelsen. 
Prövningen av om ett skaderekvisit är uppfyllt eller inte innefattar 
alltid ett visst mått av skönsmässighet. Det raka skaderekvisitet innebär 
således att tillämparen kan göra sin bedömning inom ganska vida ramar. 
Avsikten är dock, som tidigare nämnts, att skadebedömningen i 
huvudsak skall kunna göras med utgångspunkt i själva uppgiften. Ett 
företagsförvärv kan föregås av från affärssynpunkt mycket känsliga 
förhandlingar som förutsätter konfidentiell handläggning av berörda 
parter. Det torde vara uppenbart att möjligheten till sekretess hos 
Konkurrensverket för uppgifter som rör planerade förvärv eller 
genomförda förvärv som ännu inte blivit offentliggjorda många gånger 
utgör en grundläggande förutsättning för att de berörda företagen skall 
kunna lämna uppgifterna till verket. 
Utredningen pekar på att hittillsvarande erfarenheter visar att berörda 
företag i stor utsträckning anser att nuvarande bestämmelser inte medger 
ett tillräckligt sekretesskydd för uppgifter som företagen lämnar till 
Konkurrensverket innan anmälan i formell mening enligt 37 § KL sker. 
Detta förhållande medför att möjligheten till förhandskontakter i stor 
utsträckning försvåras. Konsekvensen härav är, enligt utredningen, i 
många fall att verket inte heller får tillgång till tillräckligt underlag för att 
på ett tidigt stadium, och innan en formell anmälan sker, kunna bedöma 
om uppgiftsskyldigheten för företagen i det enskilda fallet kan begränsas. 
Företag kan i sådana fall, för att fullgöra den formellt föreskrivna 
uppgiftsskyldigheten, tvingas att ta fram och lämna uppgifter som i stor 
utsträckning saknar betydelse för den materiella prövningen. Det torde 
vara uppenbart att en sådan ordning många gånger kan fördröja 
handläggningen i det enskilda fallet och orsaka det allmänna och 
företagen betydande olägenheter och kostnader. Förhandskontakter 
förutsätter således ett ökat sekretesskydd för sådana uppgifter om affärs- 
och driftförhållanden som företagen lämnar till Konkurrensverket innan 
en formell anmälan enligt 37 § sker. Det framhålls även av utredningen 
att en sekretessbestämmelse med ett s.k. omvänt skaderekvisit innebär en 
viss grad av skönsmässig bedömning från tillämparens sida i det enskilda 
fallet och måste på motsvarande sätt som anförts i fråga om nuvarande 
bestämmelser anses som otillräcklig. Sekretesskyddet för nu aktuella 
uppgifter bör därför, enligt utredningen, göras absolut. 
Remissinstanserna har i stort sett samstämmigt tillstyrkt utredningens 
förslag. Regeringen gör samma bedömning som utredningen och anser 
att den föreslagna ändringen bör genomföras. Dock bör den närmare 
avgränsningen av sekretesskyddet preciseras. Detta sker lämpligen 
genom att bestämmelsen utformas så att sekretess gäller för uppgifter hos 
Konkurrensverket som hänför sig till verksamhet som gäller rådgivning 
inför en anmälan enligt KL:s anmälningsregler om 
företagskoncentrationer. I övrigt hänvisas till författningskommentaren.
I likhet med vad utredningen föreslagit bör vidare meddelarfrihet inte 
råda för nu aktuella uppgifter. Absolut sekretess för uppgiften i fråga bör 
gälla fram till den tidpunkt när anmälan lämnas in till verket. Efter denna 
tidpunkt bör sekretess gälla för uppgifterna i den omfattning som nu 
föreskrivs enligt 8 kap. 6 § sekretesslagen, 2 § sekretessförordningen och 
punkt 17 i bilagan till förordningen. I de fall anmälan inte sker bör 
sekretesstiden på samma sätt som enligt det senare lagrummet vara 
begränsad till högst tjugo år.
5.9.4 Företagens dispositioner under Konkurrensverkets 
handläggning
Regeringens förslag: Enligt nuvarande ordning får inte åtgärder vidtas 
för att genomföra ett företagsförvärv (s.k. stand still) under den inledande 
handläggningen hos Konkurrensverket av det anmälda förvärvet. Enligt 
förslaget ges Konkurrensverket möjlighet att meddela undantag från 
detta.
Konkurrensverket får vidare möjlighet att meddela förbud eller 
åläggande för parterna eller andra medverkande i en 
företagskoncentration för att säkerställa att stand still-regeln efterlevs. Ett 
förbud eller åläggande får förenas med vite.
Utredningens förslag: Utredningen föreslår att Konkurrensverket skall 
ges möjlighet att meddela undantag från stand still. Betänkandet 
innehåller inget förslag om åläggande och förbud.
Remissinstanserna: Konkurrensverket nämner att det i 
koncentrationsförordningen finns ett antal olika sanktioner som det kan 
finnas anledning att överväga. Verket anser bl.a. att de som framstår som 
viktigast i första hand är sanktionerna kopplade till reglerna om s.k. stand 
still, dvs temporärt förbud mot åtgärder för att fullfölja en koncentration. 
För att inte motverka syftet med reglerna om kontroll av koncentrationer 
är det av största vikt att reglerna om stand still respekteras. I och med att 
Konkurrensverket dessutom föreslås få möjlighet att formellt meddela 
undantag från stand still under den inledande undersökningen, anser 
verket det vara svårt att se några skäl mot att en sanktion kopplas till 
reglerna om stand still. 
Vidare anför verket att för att undvika att parterna i en koncentration 
hinner vidta åtgärder för att genomföra förvärvet Stockholms tingsrätt 
skulle behöva fatta ett beslut om stand still i princip samtidigt som beslut 
fattas om särskild undersökning vilket, enligt verket, knappast är möjligt. 
Slutligen anser verket, med hänvisning till vad som gäller inom 
gemenskapsrätten, att det vore önskvärt att införa en regel om stand still 
fram till dess att beslut fattas om att lämna koncentrationen utan åtgärd 
eller att frågan slutligt avgjorts av Marknadsdomstolen.
Bakgrund: I koncentrationsförordningen finns regler om uppskjutande 
av en koncentration.
Enligt artikel 7.1 får en koncentration varken genomföras före anmälan 
eller innan den har förklarats förenlig med den gemensamma marknaden 
genom ett beslut enligt artikel 6.1 b artikel 8.2 eller på grundval av en 
presumtion enligt artikel 10.6. Bestämmelsen innebär att åtgärder som 
medför att koncentrationen genomförs inte får vidtas innan 
kommissionen meddelat slutligt beslut i ärendet. Bestämmelsen syftar till 
att säkerställa effektiviteten i kontrollsystemet och särskilt den fulla 
verkan av ett senare beslut att förklara koncentrationen oförenlig med 
den gemensamma marknaden. Kommissionen kan på begäran medge 
dispens från de skyldigheter som anges i artikel 7.1.
Enligt artikel 7.3 utgör förbudet mot genomförande av koncentrationen 
inte hinder för genomförandet av ett offentligt bud om övertagande som 
har anmälts till kommissionen enligt artikel 4.1 före den tidpunkt när 
budet offentliggörs, under förutsättning att förvärvaren inte utövar de 
rösträttigheter som följer med värdepapperen i fråga eller gör det endast 
för att upprätthålla det fulla värdet av dessa investeringar. För undantag 
krävs att kommissionen beviljar dispens från förbudet.
I artikel 7.4 anges att kommissionen på begäran kan medge dispens 
från de skyldigheter som anges i artikel 7.1 och 7.3. En begäran om 
dispens kan göras och medges såväl före anmälan som efter själva 
transaktionen. När kommissionen avser att fatta ett beslut enligt artikel 
7.4, vilket negativt påverkar en eller flera av parterna, skall den 
skriftligen underrätta de anmälande parterna och andra berörda parter om 
kommissionens invändningar och fastställa en tidsfrist inom vilken de får 
yttra sig. Ett interimistiskt beslut om att medge undantag enligt artikel 
7.4 kan meddelas utan att de berörda personerna, företagen eller 
företagssammanslutningarna lämnas tillfälle att på förhand framföra sina 
synpunkter, förutsatt att kommissionen lämnar dem tillfälle att göra detta 
så snart som möjligt efter det att den har fattat sitt beslut. Vid 
dispensprövningen skall beaktas bl.a. arten och omfattningen av den 
skada som kan vållas de företag som berörs av koncentrationen eller 
tredje man, och det hot mot konkurrensen som koncentrationen kan 
medföra. Ett beslut om dispens kan förenas med villkor och ålägganden 
som säkerställer förutsättningarna för att en effektiv konkurrens 
vidmakthålls. Ett sådant beslut kan även ges med retroaktiv verkan.
Skälen för regeringens förslag: Enligt nuvarande regler får den som 
är part i det anmälda förvärvsavtalet inte vidta några åtgärder för att 
fullfölja förvärvet under tiden från anmälan har gjorts fram till dess att 
tidsfristen trettio dagar gått ut för Konkurrensverket att besluta om 
särskild undersökning. Förbudet är ovillkorligt. Det torde ligga i sakens 
natur att ett sådant förbud kan medföra vissa negativa ekonomiska 
konsekvenser för företagen. Det kan i det särskilda fallet finnas skäl för 
företagen att kunna vidta vissa åtgärder som omfattas av förbudet, t.ex. 
sådana åtgärder som syftar till att förhindra eller minska risken för att 
onödiga ekonomiska skador eller andra negativa konsekvenser uppstår 
under den nu föreslagna tjugofemdagarsfristen. Därför föreslår 
regeringen en regel som gör det möjligt för Konkurrensverket att besluta 
om undantag från förbudet. Ett sådant beslut måste självfallet fattas med 
beaktande av lagens skyddssyfte.
Synpunkten har framkommit vid remissomgången att s.k. stand still i 
förekommande fall borde gälla även under tiden när Konkurrensverket 
genomför en särskild undersökning. De skäl som åberopas är att man bör 
undvika en situation där ett förvärv som redan genomförts skall återgå. 
En sådan återgång kan förutom praktiska svårigheter även vara förenad 
med stora kostnader. Vidare anses det att det knappast är möjligt att 
erhålla ett beslut om intermistiskt förbud av en anmäld 
företagskoncentration i tid.
De nyss nämnda negativa ekonomiska konsekvenserna för företagen 
redan under den s.k. stand still vid den inledande tidsfristen talar med 
styrka mot att generellt upprätthålla ett sådant krav under en så lång 
tidsperiod som det här är fråga om. Dessutom finns möjligheten för 
Stockholms tingsrätt att på yrkande av Konkurrensverket interimistiskt 
förbjuda ett förvärv. Därför är regeringens samlade bedömning den att 
någon förlängd tidsfrist, varunder stand still-regeln skulle gälla, inte bör 
genomföras. 
En annan synpunkt som framkommit vid remissbehandlingen är att 
stand still-regeln efter förebild från gemenskapsrätten skall kunna 
sanktioneras. Regeringen anser att det finns fog för att en sådan möjlighet 
skapas, för fall där påtagliga indikationer föreligger på att stand still-
regeln inte kommer att efterlevas beträffande en företagskoncentration 
som Konkurrensverket på det inledande stadiet anser vara kritisk från 
konkurrenssynpunkt. Därför bör en regel införas med innebörden att 
verket får meddela förbud eller åläggande för parterna eller andra 
medverkande i en företagskoncentration för att säkerställa att stand still-
regeln efterlevs. En regel om detta bör förenas med en 
sanktionsmöjlighet. Här kan tänkas olika typer av sanktioner. Enligt 
koncentrationsförordningen kan böter utdömas om inte stand still-regeln 
efterlevs. Regeringen anser att för svenska förhållanden är det en lämplig 
ordning att ett förbud eller åläggande får förenas med vite. Här hänvisas 
vidare till författningskommentaren.
5.9.5 Handläggningstiden
Regeringens förslag: Konkurrensverkets handläggningstid för prövning 
av anmälda företagskoncentrationer ändras från 30 kalenderdagar till 25 
arbetsdagar.
Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: Konkurrensverket anser att det är mycket viktigt att 
den föreslagna regeln genomförs, eftersom den innebär att den reella 
tidsfristen blir densamma för alla förvärv. Verket anser att ändringen 
innebär en större överensstämmelse med EG:s regler. Flera 
remissinstanser, främst några advokatfirmor, avstyrker förslaget.
Baker & McKenzie Advokatbyrå ställer sig tveksamma bl.a. med 
hänsyn till tidsutdräkten för förvärv som sker runt nyår samt till att de 
föreslagna ändringarna generellt synes vara en tillnärmning av EG-
rättens regler på området och inte som här i motsatt riktning.
Bakgrund: Enligt artikel 6.1 i koncentrationsförordningen skall 
kommissionen pröva en anmälan så snart den mottagits. Kommissionen 
kan fatta beslut om att en koncentration inte omfattas av förordningen 
respektive att den ger eller inte ger anledning till allvarliga tvivel 
beträffande dess förenlighet med den gemensamma marknaden. Finns 
sådana tvivel kan den inleda ett förfarande. Enligt artikel 10 i 
koncentrationsförordningen skall ett beslut enligt artikel 6.1 fattas senast 
inom en månad. Fristen kan på begäran av en medlemsstat förlängas till 
sex veckor.
I kommissionens förordning (EG) nr 447/98 av den 1 mars 1998 om 
anmälningar, tidsfrister och förhör enligt rådets förordning (EEG) nr 
4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer finns regler om hur den 
nämnda tidsfristen skall beräknas. Enligt artikel 6.4 skall tidsfristen löpa 
från och med den arbetsdag som följer på anmälningsdagen. Tidsfristen 
löper ut vid utgången av den dag i månaden efter den månad i vilken 
tidsfristen började löpa som har samma datum som den dag från vilken 
tidsfristen löper. Om ett sådant datum saknas den månaden skall fristen 
löpa ut vid utgången av den sista dagen den månaden. Förordningen 
innehåller även en särskild regel om hänsynstagande till helgdagar. Efter 
beräkningen av tidsfristens slut enligt artikel 7 skall, om allmänna 
helgdagar eller andra av kommissionens helgdagar infaller inom de 
frister som bl.a. anges i artikel 10 i koncentrationsförordningen, ett 
motsvarande antal arbetsdagar läggas till för dessa frister.
Skälen för regeringens förslag: I likhet med utredningen anser 
regeringen att en ändring bör göras när det gäller Konkurrensverkets 
tidsutrymme för den inledande prövningen av en anmäld 
företagskoncentration. Tidsutrymmet bör vara rimligt. Detta har 
betydelse särskilt i samband med större helger. Det kan därför vara 
lämpligt att regeln får en utformning som innebär att den reella tidsfristen 
blir densamma för alla förvärv. 
Regeringen anser mot den bakgrunden att den av utredningen 
föreslagna ändringen att beslut om särskild undersökning skall meddelas 
inom 25 arbetsdagar från det att anmälan kom in till Konkurrensverket 
istället för inom 30 dagar bör genomföras. Med arbetsdag avses sådan 
dag som inte är allmän helgdag enligt lagen (1989:253) om allmän 
helgdag och som inte heller är lördag, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, pingstafton, midsommarafton eller julafton. Den nya 
tidsfristen torde i praktiken leda till väsentligen samma resultat som vad 
som tillämpas enligt gemenskapsrätten.
6 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
De föreslagna reglerna bör få verkan så fort som möjligt. De bör därför 
träda i kraft den 1 april 2000. Äldre föreskrifter bör fortfarande gälla 
beträffande företagsförvärv som har skett före ikraftträdandet.
En företagskoncentration enligt de nya bestämmelserna som har 
uppkommit före ikraftträdandet skall anmälas endast om den är 
anmälningspliktig enligt de äldre föreskrifterna om företagsförvärv. 
7 Kostnader m.m.
Förslagen innefattar inga nya offentliga åtaganden och har inte några 
mera omfattande ekonomiska konsekvenser. 
Förslaget att begreppet företagskoncentration läggs till grund för 
prövning av företagsförvärv och andra liknande transaktioner innebär att 
tillämpningsområdet i vissa avseenden utvidgas och i andra inskränks i 
förhållande till vad som gäller enligt nuvarande ordning. Även med den 
föreslagna ändringen av tillämpningsområdet kommer flertalet ärenden 
att utgöras av sådana typer av företagsförvärv som redan faller inom 
nuvarande kontrollområde. Också en viss inskränkning av den generella 
anmälningsskyldigheten föreslås. Förslaget innebär bl.a. att en del 
utländska förvärv som har mindre betydelse för den svenska marknaden 
inte längre faller under kontrollen. Sammantaget innebär förslagen att 
antalet ärenden som rör företagsförvärv och andra liknande transaktioner 
kommer att minska något, vilket kan komma att medföra kostnads- och 
resursbesparing för såväl Konkurrensverket som berörda företag. 
Ett förbättrat kontrollsystem i ärenden som rör företagskoncentrationer 
kan också medföra en kostnads- och resursbesparing för 
Konkurrensverket och berörda företag. För Konkurrensverkets del torde 
förslagen innebära en viss omfördelning av resurser inom verket. 
Förslagen innebär från samhällsekonomisk synpunkt viss mindre 
besparing och ett bättre resursutnyttjande. Regeringens förslag innebär 
vidare sådana förbättringar i kontrollsystemet som leder till ökad 
effektivisering, rättssäkerhet och genomströmning. Detta höjer det 
marknadsekonomiska systemets effektivitet vilket leder till 
samhällsekonomiska vinster.
8 Författningskommentar
8.1 Förslaget till lag om ändring i konkurrenslagen 
(1993:20)
Såsom framhållits avsnitt 5.2 bör gemenskapsrättens rättspraxis när det 
gäller företagskoncentrationer få stor betydelse för tolkningen av det 
svenska regelverket. Av detta följer att också EG-rättens tolkning av 
innebörden av de rekvisit som ges en motsvarighet i den svenska 
författningstexten bli betydelsefull vid tolkningen av den svenska lagen. 
Detta gäller både i fråga om EG-rättens nuvarande innehåll och dess 
utveckling. 
Genomgående har till följd av den föreslagna övergången till 
koncentrationsbegreppet termen ”företagsförvärv” ersatts med 
”företagskoncentration”. Vidare har i förekommande fall hänvisningen 
till 34 § byts ut mot en hänvisning till 34 a §. Där återfinns grunderna för 
när en företagskoncentration skall kunna förbjudas. Beteckningen ”part i 
förvärvsavtalet” har ersatts med  ”en part eller annan medverkande i 
företagskoncentrationen” eller närliggande formuleringar. 
I den mån annat inte följer av sammanhanget behåller tidigare 
motivuttalanden sin giltighet.
4 §
Paragrafen innehöll en definition av vad som avses med företagsförvärv i 
lagens mening. Genom den föreslagna ändringen i konkurrenslagen 
(1993:20, KL) faller alla transaktioner som kan anses utgöra en 
företagskoncentration inom lagens kontrollområde. En definition av vad 
som avses med begreppet företagskoncentration finns i 34 §. 
Bestämmelserna i 4 § har därför upphävts.
34 § Med en företagskoncentration enligt denna lag avses 
1. att två eller flera tidigare självständiga företag slås samman, eller
2. att antingen en eller flera personer, som redan kontrollerar minst 
ett företag, eller också ett eller flera företag genom förvärv av 
värdepapper eller tillgångar, genom avtal eller på annat sätt direkt eller 
indirekt får kontroll över ett eller flera företag eller delar därav.
Bildandet av ett gemensamt företag som på varaktig basis fyller en 
självständig ekonomisk enhets samtliga funktioner utgör en 
företagskoncentration enligt första stycket 2.
I paragrafens första och andra stycken ges en definition av vad som skall 
anses utgöra en företagskoncentration i lagens mening. Motiven för 
denna bestämmelse har behandlats i avsnitt 5.2. 
Av första stycket 1 följer att en företagskoncentration föreligger om två 
eller flera tidigare självständiga företag slås samman. Vidare följer av 
punkt 2 att med en företagskoncentration avses att antingen en eller flera 
personer som redan kontrollerar minst ett företag, eller ett eller flera 
företag, genom förvärv av värdepapper eller tillgångar, genom avtal eller 
på annat sätt direkt eller indirekt får kontroll över ett eller flera företag 
eller delar därav. Första stycket motsvarar artikel 3.1 i 
koncentrationsförordningen.
I andra stycket anges att bildandet av ett gemensamt företag som på 
varaktig basis fyller en självständig ekonomisk enhets samtliga 
funktioner utgör en företagskoncentration enligt första stycket 2. Andra 
stycket motsvarar artikel 3.2 i koncentrationsförordningen i dess lydelse 
enligt ändringsförordningen 1310/97.
Såsom enligt gemenskapsrätten avses med begreppet 
företagskoncentration endast sådana transaktioner som medför en 
varaktig förändring av de berörda företagens struktur. 
34 a § Stockholms tingsrätt får på talan av Konkurrensverket förbjuda 
en företagskoncentration som omfattas av anmälningsskyldighet enligt 
37 § eller som har anmälts frivilligt enligt vad som anges där. 
Företagskoncentrationen skall förbjudas, om 
1. den skapar eller förstärker en dominerande ställning som 
väsentligt hämmar eller är ägnad att väsentligt hämma förekomsten 
eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet 
eller en avsevärd del av det, och 
2. ett förbud kan meddelas utan att väsentliga nationella säkerhets- 
eller försörjningsintressen åsidosätts.
Första-andra styckena motsvarar bestämmelserna i 34 § första-andra 
styckena med de justeringar som föranleds av övergången till begreppet 
företagskoncentration och en synpunkt från Lagrådet. Dock har det 
nuvarande tilläggskravet för ett förbud att förvärvet skall vara skadligt 
från allmän synpunkt ersatts med en ny regel med innebörden att en 
företagskoncentration skall förbjudas om ett förbud kan meddelas utan 
att väsentliga nationella säkerhets- eller försörjningsintressen åsidosätts. 
Genom regeln kan en koncentration som annars skulle förbjudas undgå 
förbudet. Det ligger i sakens natur att inte varje sådant intresse kan 
åberopas som skäl mot ett förbud. Därför uppställs kravet att det skall 
vara fråga om ett väsentligt nationellt sådant intresse som åsidosätts. 
Detta innebär ett högt ställt krav, eftersom avståendet från förbud sker till 
priset av att koncentrationen skapar eller förstärker en dominerande 
ställning som väsentligt hämmar eller är ägnad att väsentligt hämma 
förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet 
eller en avsevärd del av det. Ett hämmande av den omfattningen måste ju 
antas medföra mycket betydande negativa effekter för samhällsekonomin 
och konsumenterna. Därför måste de nationella säkerhets- och 
försörjningsintressena ha en sådan angelägenhetsgrad som tydligt 
överstiger de negativa effekterna för konkurrensen. 
Tredje stycket i det remitterade förslaget har på förslag från Lagrådet 
flyttats till 35 § andra och tredje meningen.
I övrigt hänvisas till avsnitt 5.5. 
34 b § I den utsträckning bildandet av ett gemensamt företag, som 
utgör en företagskoncentration enligt 34 §, har till syfte eller får till 
resultat att samordna konkurrensbeteendet hos företag som förblir 
självständiga, skall vid prövningen av fråga om förbud enligt 34 a § 
andra stycket mot en företagskoncentration samordningen bedömas 
enligt 6 och 8 §§.
Ett beslut av Konkurrensverket att lämna en företagskoncentration 
utan åtgärd skall även omfatta sådana begränsningar som har direkt 
samband med och är nödvändiga för genomförandet av den anmälda 
företagskoncentrationen.
Prövningen enligt första eller andra stycket skall ske enligt 
förfarandereglerna för koncentrationsprövningen.
Paragrafen innehåller helt nya bestämmelser i förhållande till nuvarande 
regler. Här anges bl.a. närmare enligt vilka materiella regler i KL som 
koncentrationsprövningen skall ske. 
En legaldefinition av begreppet koncentration finns angiven i 34 §. 
I avsnitt 5.6.1 har redovisats att förfaranden som är konstitutiva för 
genomförandet av koncentrationen prövas endast enligt 
koncentrationsreglerna, dvs. enligt de materiella bedömningsgrunderna i 
34 a §. Det anförda utgör utgångspunkten för 34 b §, som reglerar hur 
prövningen skall ske i fråga om förfaranden som är sammanflätade med 
koncentrationen men som inte är konstitutiva för denna. Hit hör i enlighet 
med vad som angetts närmare dels accessoriska, dels icke-accessoriska 
begränsningar. En särskilt utpekad kategori är sådana inslag i bildandet 
av ett gemensamt företag som har till syfte eller resultat att samordna 
konkurrensbeteendet hos företag som förblir självständiga. 
Mot denna bakgrund har införts en bestämmelse i första stycket med 
den innebörden att 6 och 8 §§ tillämpas på det sistnämnda samordnade 
beteendet vid prövning av en fråga om förbud mot en koncentration. 
Detta motsvarar artikel 2.4 i koncentrationsförordningen i dess lydelse 
enligt ändringsförordningen 1310/97. I den allmänna motiveringen 
(avsnitt 5.6.1) har Lagrådets uttalanden i anslutning till 34 b § 
kommenterats. 
Av KL följer att Konkurrensverket prövar en anmäld koncentration 
mot de i lagen närmare angivna kriterierna för ingripande mot en 
koncentration. Den prövning som verket har att göra leder till att verket 
antingen lämnar förvärvet utan åtgärd eller för talan i Stockholms 
tingsrätt om förbud eller åläggande. 
I andra stycket har införts en bestämmelse om att ett beslut av 
Konkurrensverket att lämna en koncentration utan åtgärd även skall 
omfatta accessoriska begränsningar, dvs. sådana som har direkt samband 
med och är nödvändiga för genomförandet av koncentrationen, utan att 
vara konstitutiva. Regeln motsvarar artikel 8.2 i 
koncentrationsförordningen. Här hänvisas vidare till avsnitt 3.5 och 5.6. 
Tredje stycket innehåller regler om vilka förfaranderegler som är 
tillämpliga vid koncentrationsprövningen. Med förfaranderegler avses 
regler om tidsfrister, särskild undersökning, väckande av talan o.d. 
Beträffande dels bildandet av ett gemensamt företag i den utsträckning 
detta har till syfte eller resultat att samordna konkurrensbeteendet hos 
företag som förblir självständiga, dels sådana begränsningar som har 
direkt samband med och är nödvändiga för genomförandet av den 
anmälda koncentrationen, dvs accessoriska begränsningar, skall 
prövningen ske enligt förfarandereglerna för koncentrationsprövningen 
men enligt de materiella grunderna i 6 och 8 §§. 
Enligt nuvarande ordning kan berörda företag inte överklaga ett beslut 
om att lämna ett företagsförvärv utan åtgärd (jfr 60 och 62 §§ KL). 
Motsvarande bör gälla beträffande en koncentration och avse beslutet 
även till den del det omfattar accessoriska begränsningar. Prövningen av 
själva koncentrationen och de konkurrensbegränsningar som anses 
accessoriska till denna hänger nära samman och det skulle därför vara 
olämpligt att beslutet vore överklagbart beträffande de senare.
Konkurrensverket kan enligt nuvarande regler ta ställning till icke-
accessoriska begränsningar av koncentrationen i samband med 
förfarandet för koncentrationsprövningen. Det föreligger inga formella 
hinder mot att verket behandlar även sådana begränsningar inom de korta 
tidsfristerna för koncentrationsprövningen, om verket anser sig ha 
erforderligt underlag för detta. En sådan prövning kan dock komma att 
kräva andra uppgifter från företagen än de som tar sikte på 
koncentrationsprövningen. 
I övrigt hänvisas till avsnitt 5.6.
35 § Ett förbud mot en företagskoncentration innebär att en 
rättshandling som utgör en del i företagskoncentrationen därefter blir 
ogiltig. Detta gäller dock inte sådana rättshandlingar som utgörs av 
förvärv som har skett på en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad 
marknadsplats eller någon annan reglerad marknad eller genom inrop 
på exekutiv auktion. I sådana fall får förvärvaren i stället åläggas att 
avyttra det som har förvärvats.
Här hänvisas till avsnitt 5.6.2. I denna paragraf anges att ett förbud mot 
en företagskoncentration innebär att en rättshandling som utgör en del i 
en företagskoncentration därefter blir ogiltig. Såsom angetts där avser 
ogiltighet enligt 35 § det som är konstitutivt för genomförandet av 
företagskoncentrationen i meningen att det är fråga om rättshandlingar 
som utgör de grundläggande beståndsdelarna i företagskoncentrationen. 
Som exempel kan nämnas en avtalsklausul varigenom en säljare 
överlåter ett företag till en köpare. Ogiltigheten innebär att 
rättshandlingen inte kan göras gällande till sitt innehåll i den utsträckning 
den utgör en del av företagskoncentrationen. Ofta torde det här handla 
om rättshandlingar mellan de berörda företagen eller mellan ett berört 
företag och andra medverkande i företagskoncentrationen. 
Rättshandlingen behöver dock inte sakna rättsverkningar i andra 
avseenden, t.ex. i de delar som närmare reglerar vad som gäller mellan 
avtalsparterna om ett förbud mot företagskoncentrationen meddelas. Ett 
annat exempel kan röra vad som är avtalat mellan å ena sidan en part i 
företagskoncentrationen eller ett annat medverkande företag och å andra 
sidan en tredje man.
På samma sätt som enligt nuvarande ordning inträder ogiltigheten när 
tingsrättens dom vunnit laga kraft eller Marknadsdomstolens dom 
meddelats. 
Andra och tredje meningarna har till följd av Lagrådets yttrande 
flyttats till paragrafen. De motsvarar i huvudsak det tidigare tredje 
stycket i 34 §.
36 § Om det är tillräckligt för att undanröja de skadliga effekterna 
av en företagskoncentration, får en part i företagskoncentrationen i 
stället för förbud enligt 34 a § åläggas
1. att avyttra ett företag, eller en del av ett företag, eller
2. att genomföra någon annan konkurrensfrämjande åtgärd.
Ett åläggande enligt första stycket får inte vara mer långtgående än 
vad som krävs för att de skadliga effekterna av 
konkurrensbegränsningen skall undanröjas.
Paragrafen i dess nuvarande lydelse innehåller bestämmelser som gör det 
möjligt att i stället för förbud rikta åläggande mot det förvärvande 
företaget att avyttra ett företag, en rörelse, en del av en rörelse eller att 
genomföra någon annan konkurrensfrämjande åtgärd. Ett åläggande om 
partiell avhändelse kan därvid gälla antingen ett företag, en rörelse eller 
en del av en rörelse som redan före förvärvet fanns inom det förvärvande 
företaget eller motsvarande inom det förvärvade företaget (prop. 
1992/93:56, s. 44). 
Termen ”förvärvaren” har ändrats till ”en part i 
företagskoncentrationen”. Med begreppet part i företagskoncentrationen 
avses här vart och ett av de företag som slås samman enligt 34 § första 
stycket 1 och den eller de personer eller företag som förvärvar kontroll 
över ett företag eller del därav enligt 34 § första stycket 2. Säljaren är 
således inte part i företagskoncentrationen i den mening begreppet har 
här, men däremot förvärvsobjektet. I många fall kommer begreppet att ha 
samma innebörd som det i företagskoncentrationsförordningen 
förekommande begreppet ”berörda företag”, vilket har utvecklats av 
kommissionen i ett tillkännagivande om berörda företag (EGT C 66, 
2.3.1998, s. 14). Det senare begreppet är dock inte entydigt och andra 
näraliggande begrepp förekommer inom gemenskapsrätten, såsom t.ex. 
”andra berörda parter” i artikel 11 i tillämpningsförordningen 447/98. 
I punkt 1 har orden ”en rörelse eller en del av en rörelse” ändrats till 
”eller en del av ett företag”. Ett åläggande kan riktas mot en part i 
företagskoncentrationen att avhända ett företag eller en del av ett företag. 
Till skillnad mot gällande bestämmelse innebär detta att åläggandet kan 
riktas inte bara mot förvärvaren, utan också mot förvärvsobjektet. Vidare 
kan åläggande riktas mot det sammanslagna företaget, en person som får 
kontroll på annat sätt än genom förvärv eller endera av de företag som 
slås samman. I likhet med gällande rätt kan åläggandet omfatta även 
egendom eller verksamhet som före företagskoncentrationen ägdes av 
den som är part i denna. 
I punkt 2 anges att en part i företagskoncentrationen även kan åläggas 
att vidta någon annan konkurrensfrämjande åtgärd. En sådan åtgärd kan 
t.ex. innebära att kontrollen över ett företag eller del därav upphör. 
Av andra stycket, som är nytt, framgår att ett åläggande enligt denna 
paragraf inte får vara mer långtgående än vad som krävs för att de 
skadliga effekterna av konkurrensbegränsningen skall undanröjas. Detta 
torde visserligen följa redan av allmänna rättsgrundsatser. Med hänsyn 
till de ingående rättsverkningarna av ett förbud eller ett åläggande enligt 
denna paragraf har uttryckliga föreskrifter getts om detta i bestämmelsen. 
En åtgärd som företaget uppmanas att vidta måste således vara 
proportionell i förhållande till den skadliga verkan som åtgärden är ägnad 
att undanröja. 
37 § En företagskoncentration skall anmälas till Konkurrensverket 
om
1. de berörda företagen tillsammans har en omsättning föregående 
räkenskapsår som överstiger fyra miljarder kronor och
2. minst två av de berörda företagen har en omsättning i Sverige 
föregående räkenskapsår som överstiger 100 miljoner kronor för 
vart och ett av företagen.
Om omsättningskravet enligt första stycket 1 är uppfyllt men 
omsättningen inte överstiger vad som anges i första stycket 2, får 
Konkurrensverket i ett enskilt fall ålägga en part i en 
företagskoncentration att anmäla företagskoncentrationen, när detta 
är påkallat av särskilda skäl. En part och andra medverkande i en 
företagskoncentration har alltid rätt att frivilligt anmäla 
företagskoncentrationen, när omsättningskravet enligt första stycket 1 
är uppfyllt.
I paragrafen, som delvis ändrats i sak, ges bestämmelser om 
anmälningsskyldighet och frivillig anmälan av företagskoncentrationer. 
Begreppet berörda företag har kommenterats i anslutning till 36 §. 
Begreppet har sin motsvarighet i artikel 1 i koncentrationsförordningen. 
Vid sammanslagning av företag utgörs de berörda företagen normalt av 
de företag som slås samman. Om företagskoncentrationen äger rum 
genom förvärv av kontroll över ett företag utgörs normalt de berörda 
företagen av den eller de personer eller företag som förvärvar kontrollen 
samt det företag eller del av företag som kontrollen avser. 
Med omsättning enligt punkt 1 avses – på motsvarande sätt som enligt 
nuvarande ordning – de berörda företagens sammanlagda omsättning 
under föregående räkenskapsår från försäljning av varor och tjänster i 
hela världen. 
I punkt 2 anges att minst två av de berörda företagen skall ha uppnått 
en omsättning som överstiger 100 miljoner kronor för vart och ett av 
företagen under föregående räkenskapsår. Nuvarande ordning förutsätter 
att berörda företag driver någon form av verksamhet inom landet men 
inte nödvändigtvis att omsättningen skall ha uppkommit inom landet. 
Detta krav har ändrats så att det avgörande i stället är om omsättningen i 
Sverige för de berörda företagen överstiger det nämnda beloppet, oavsett 
om verksamheten bedrivs här.
Koncentrationsförordningens sätt att i artikel 1 avgränsa vilka 
företagskoncentrationer som har gemenskapsdimension bygger på 
samma princip. Enligt artikel 1.3 i koncentrationsförordningen, i dess 
lydelse enligt ändringsförordningen 1310/97, gäller 
koncentrationsförordningen om den sammanlagda omsättningen i hela 
världen (a), omsättningen i minst tre medlemsstater (b och c) samt den 
sammanlagda omsättningen inom gemenskapen (d) överstiger vissa 
angivna belopp. Kommissionen har publicerat ett tillkännagivande om 
beräkning av omsättning enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 om 
kontroll av företagskoncentrationer (EGT C 66, 2.3.98, s. 25). Detta kan 
tjäna som vägledning också för tolkningen av de svenska reglerna.
Andra stycket motsvaras i huvudsak av det nuvarande tredje stycket. I 
detta stycke anges att om omsättningskravet enligt första stycket 1 är 
uppfylld men omsättningen inte överstiger vad som anges i första stycket 
2, Konkurrensverket får i ett enskilt fall ålägga en part i en 
företagskoncentration att anmäla koncentrationen, när detta är påkallat av 
särskilda skäl. En part och andra medverkande i en företagskoncentration 
har dessutom alltid rätt att frivilligt anmäla företagskoncentrationen, när 
omsättningskravet enligt första stycket 1 är uppfyllt. 
Begreppet ”part i en företagskoncentration” har behandlats i 
kommentaren till 36 §. Uttrycket ”annan medverkande i 
företagskoncentrationen” inbegriper t.ex. säljaren av ett företag eller del 
därav. Den närmare avgränsningen av när en person eller ett företag i 
varje enskilt fall skall anses medverka i företagskoncentrationen har 
överlämnats till rättstillämpningen. 
En förutsättning för att lagens bestämmelser om företagskoncentration 
skall vara tillämpliga är att omsättningen har den storlek som anges i 
första stycket 1. En företagskoncentration som inte uppfyller detta 
kriterium faller således utanför lagens tillämpningsområde. 
37 a § En företagssammanslagning enligt 34 § första stycket 1 skall 
anmälas av de företag som slås samman. 
I övriga fall skall anmälan göras av den eller dem som förvärvar 
kontroll över ett företag eller en del därav.
I paragrafen, som är ny, anges vilka personer eller företag som har 
skyldighet att anmäla en företagskoncentration till Konkurrensverket. 
I första stycket anges att en företagssammanslagning enligt 34 § första 
stycket 1 skall anmälas av de företag som slås samman. 
I andra stycket anges att i övriga fall anmälan skall göras av den eller 
de personer eller företag som förvärvar kontroll över ett företag eller del 
därav. 
Paragrafen motsvarar i allt väsentligt artikel 4.2 i 
koncentrationsförordningen. 
38 § Konkurrensverket får besluta om att genomföra en särskild 
undersökning av en företagskoncentration som har anmälts enligt 
37 §.
Ett sådant beslut skall meddelas inom 25 arbetsdagar från det att 
anmälan kom in till Konkurrensverket. Under denna frist får 
parterna och andra medverkande i företagskoncentrationen inte vidta 
någon åtgärd för att fullfölja den.
Konkurrensverket får i särskilda fall besluta om undantag från 
förbudet i andra stycket andra meningen.
Konkurrensverket får meddela ett förbud eller åläggande för 
parterna eller andra medverkande i företagskoncentrationen för att 
säkerställa att förbudet i andra stycket andra meningen efterlevs.
Paragrafen innehåller bestämmelser om särskild undersökning av en 
företagskoncentration som har anmälts enligt 37 §. 
Andra stycket första meningen har ändrats så att ett beslut av 
Konkurrensverket om särskild undersökning skall meddelas inom 25 
arbetsdagar från det att anmälan kom in till verket. Här hänvisas till 
avsnitt 5.9.5.
Andra stycket andra meningen har justerats i sak endast på det sättet 
att begreppet företagskoncentration ersatt termen förvärv. 
Vidare har i tredje stycket införts en regel som gör det möjligt för 
Konkurrensverket att besluta om undantag från förbudet i andra stycket 
andra meningen. Ett sådant beslut måste självfallet fattas med beaktande 
av lagens skyddssyfte. Undantaget får göras generellt dvs. innebära att 
förbudet i tredje stycket helt kopplas bort. Det kan dock även begränsas 
till vissa specifika konkret beskrivna förfaranden som genom beslutet 
görs tillåtna för företaget. Ett undantag kan också få sin räckvidd 
preciserad genom villkor som uppställs.
I fjärde stycket har införts en bestämmelse som ger Konkurrensverket 
möjlighet att meddela ett förbud eller åläggande för att säkerställa att det 
s.k. stand still-förbudet efterlevs. Detta kan tänkas få betydelse i sådana 
situationer där det står klart för verket att det finns en risk att företagen 
redan under det inledande förfarandet avser att vidta sådana åtgärder som 
bör anstå i vart fall till dess att den inledande prövningen är gjord hos 
verket av den anmälda företagskoncentrationen.
39 § En talan hos Stockholms tingsrätt enligt 34 a eller 36 § får 
väckas bara efter beslut om särskild undersökning enligt 38 §.
Talan skall väckas inom tre månader från beslutet. Tingsrätten får 
på begäran av Konkurrensverket förlänga fristen med högst en 
månad i sänder, om parterna i företagskoncentrationen och den som 
gjort anmälan enligt 37 § andra stycket samtycker. När 
företagskoncentrationen ägt rum på det sätt som anges i 35 § andra 
meningen är förvärvarens samtycke tillräckligt. 
Om det finns synnerliga skäl, får fristen förlängas utan sådant 
samtycke som anges i andra stycket.
I paragrafen ges närmare bestämmelser om bl.a. väckande av talan och 
anstånd därmed. 
Andra stycket har justerats på det sättet att tremånadersfristen kan 
förlängas om parterna i företagskoncentrationen och den som gjort 
anmälan enligt 37 § andra stycket samtycker. Har 
företagskoncentrationen skett på det sätt som anges i 35 § andra 
meningen, krävs endast förvärvarens samtycke. 
På motsvarande sätt som enligt nuvarande ordning får enligt tredje 
stycket vid synnerliga skäl fristen förlängas utan sådant samtycke som 
anges i andra stycket.
40 § Om Konkurrensverket har beslutat att lämna en 
företagskoncentration utan åtgärd, får talan enligt 39 § första stycket 
inte väckas i fråga om företagskoncentrationen. 
Detta gäller dock inte om en part eller annan medverkande i 
företagskoncentrationen har lämnat någon oriktig uppgift som 
påverkat beslutet. 
Andra stycket har justerats på det sättet att orden ”part i förvärvsavtalet” 
har ändrats till ”part eller annan medverkande i företagskoncentrationen”. 
41 § Om det är motiverat av ett allmänt intresse som väger tyngre än 
den olägenhet som åtgärden medför, får Stockholms tingsrätt på 
yrkande av Konkurrensverket för tiden till dess att en fråga enligt 
34 a eller 36 § slutligt har avgjorts förbjuda parterna och andra 
medverkande i en företagskoncentration att vidta någon åtgärd för att 
fullfölja företagskoncentrationen. Om rättegång inte pågår, skall 
yrkandet framställas skriftligen. 
Yrkandet får inte bifallas utan att den som beslutet gäller och den 
som gjort anmälan enligt 37 § andra stycket fått tillfälle att yttra sig. 
När företagskoncentrationen har ägt rum på det sätt som anges i 35 § 
andra meningen, behöver endast förvärvaren ha fått tillfälle att yttra 
sig. 
Om det finns synnerliga skäl, får förbud omedelbart meddelas att 
gälla till dess att något annat beslutas.
Paragrafen i dess nuvarande lydelse innehåller bestämmelser som 
närmare reglerar förutsättningarna för att i interimistiskt beslut förbjuda 
parterna i ett förvärvsavtal att fullfölja förvärvet till dess en fråga enligt 
34 eller 36 § slutligt har avgjorts. 
Första stycket har justerats på det sättet att orden ”parterna i ett avtal 
om företagsförvärv att fullfölja förvärvet” ändrats till ”parterna och andra 
medverkande i en företagskoncentration att vidta någon åtgärd för att 
fullfölja företagskoncentrationen”. 
I andra stycket har orden ”parterna i förvärvsavtalet” och ”förvärvet” 
ändrats till ”den som beslutet gäller och den som gjort anmälan enligt 37 
§ andra stycket” respektive ”företagskoncentrationen”. När 
företagskoncentrationen har skett på det sätt som anges i 35 § andra 
meningen behöver – såsom nu gäller – endast förvärvaren beredas 
tillfälle att yttra sig. Om det finns synnerliga skäl, får dock förbud 
omedelbart meddelas att gälla till dess att något annat beslutas.
42 § Ett förbud eller ett åläggande enligt 34 a eller 36 § får inte 
meddelas senare än sex månader efter det att talan väckts hos 
tingsrätten. Denna frist får förlängas, om parterna i 
företagskoncentrationen och den som gjort anmälan enligt 37 § andra 
stycket samtycker till det. När företagskoncentrationen har ägt rum på 
det sätt som anges i 35 § andra meningen, är förvärvarens samtycke 
tillräckligt. 
Om det finns synnerliga skäl, får fristen förlängas utan samtycke av 
dem som anges i första stycket. Förbud eller åläggande får dock inte 
meddelas senare än två år efter det att företagskoncentrationen 
uppkom.
Om tingsrättens dom överklagas, skall Marknadsdomstolen 
avgöra målet inom tre månader från det att tiden för överklagande 
gick ut. Vad som sägs i första eller andra stycket om förlängning av 
fristen gäller också Marknadsdomstolens prövning.
Paragrafens första stycke har justerats på det sättet att orden ”parterna i 
förvärvsavtalet” och  ”förvärvet” ändrats till ”parterna i 
företagskoncentrationen och den som gjort anmälan enligt 37 § andra 
stycket” respektive ”företagskoncentrationen”. När företags-
koncentrationen har skett på det sätt som anges i 35 § andra meningen är 
– på sätt som nu gäller – förvärvarens samtycke tillräckligt. 
I andra stycket sista meningen har orden ”förvärvsavtalet ingicks” 
ändrats till ”företagskoncentrationen uppkom”. Frågan om utformningen 
har behandlats av Lagrådet. I fråga om den närmare tidpunkt för när en 
företagskoncentration kan anses ha uppkommit och därmed tidsfristen 
börjat löpa torde viss vägledning kunna hämtas från 
koncentrationsförordningens regler i artikel 4.1 om den tid inom vilken 
en anmälan skall ske. Där anges att en koncentration skall anmälas senast 
en vecka efter ingåendet av ett avtal, offentliggörandet av ett bud om 
övertagande eller förvärvet av en kontrollerande andel. Denna veckofrist 
löper från den tidpunkt när den första av dessa händelser inträffar. 
Avgörande för när tidsfristen skall börja löpa är när själva 
koncentrationsökningen nått ett stadium där den varaktigt påverkar 
konkurrensstrukturen på marknaden och frågan får avgöras från fall till 
fall. Detta kan vara enkelt att avgöra men tveksamheter kan ibland 
uppkomma. Något krav på att företagen skall vara fullständigt 
integrerade föreligger givetvis inte.
43 § Ett förbud eller åläggande enligt 34 a eller 36 § utgör inte 
hinder mot att samma fråga prövas på nytt, om det finns anledning 
att upphäva eller mildra förbudet eller åläggandet därför att detta 
inte längre behövs eller inte längre är lämpligt. 
Om tingsrätten eller Marknadsdomstolen har lämnat en talan om 
en företagskoncentration utan åtgärd, får frågan prövas på nytt bara 
om en part eller annan medverkande i företagskoncentrationen har 
lämnat oriktiga uppgifter om sakförhållanden av väsentlig betydelse 
för avgörandet.
Här hänvisas till den inledande anmärkningen i författnings-
kommentaren.
57 § Ett förbud eller åläggande enligt 23, 34 a, 35, 36, 38, 41 eller 45 
§ får förenas med vite. Också ett beslut om undersökning enligt 47 
eller 48 § får förenas med vite för att förmå ett företag eller någon 
annan att underkasta sig undersökningen. 
Ett frivilligt åtagande i samband med en företagskoncentration får 
förenas med vite. Ett sådant vite föreläggs av Stockholms tingsrätt 
på talan av Konkurrensverket.
En hänvisning till 38 § har införts. Konkurrensverket får därmed förena 
ett förbud eller åläggande för parterna eller annan medverkande i 
företagskoncentrationen med vite för att säkerställa efterlevnaden av den 
s.k. stand still-regeln. Av artikel 14 i koncentrationsförordningen framgår 
att också gemenskapsrätten innehåller sanktioner, där i form av böter.
En hänvisning till 35 § har också införts, eftersom 34 a § tredje stycket 
i det remitterade förslaget på förslag från Lagrådet flyttats till 35 §.
60 § Beslut av Konkurrensverket i följande frågor får överklagas hos 
Marknadsdomstolen :
1. undantag enligt 8, 11, 12, 14, 16 och 18 §§,
2. icke-ingripandebesked  enligt 20 och 21 §§,
3. ålägganden som verket har meddelat enligt 23 § första stycket 
och 25 §, 
4. förbud eller åläggande enligt 38 § fjärde stycket, och
5. ålägganden enligt 45 §.
Ett beslut enligt första stycket 1-3 får överklagas av ett företag 
som berörs av beslutet.
Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka beslut av Konkurrensverket 
som får överklagas hos Marknadsdomstolen. Här har ett tillägg gjorts så 
att ett förbud eller åläggande meddelat av Konkurrensverket enligt 38 § 
för att säkerställa efterlevnaden av den s.k. stand still-regeln får 
överklagas hos Marknadsdomstolen. Numreringen har på förslag från 
Lagrådet justerats.
Andra stycket har i förtydligande syfte ändrats på det sätt som 
Lagrådet föreslagit. Någon ändring i sak är inte avsedd (jfr. prop. 
1992/93:56 s. 37 och 114). 
63 § Domar och beslut av Stockholms tingsrätt i följande mål och 
ärenden får överklagas hos Marknadsdomstolen:
1. konkurrensskadeavgift enligt 26 §,
2. kvarstad enligt 32 §,
3. företagskoncentration enligt 34 a, 36, 41 och 43 §§,
4. undersökningar enligt 47 och 48 §§, och
5. prövning enligt 54 § andra stycket.
Beslut under rättegången i frågor som avses i 32 eller 41 § skall 
överklagas särskilt. Har ett sådant beslut meddelats innan rättegång 
har inletts, skall det överklagas som om beslutet meddelats under 
rättegång.
Här hänvisas till den inledande anmärkningen i 
författningskommentaren. Av hänvisningen till 34 a § följer att även ett 
åläggande enligt 35 § kan överklagas, eftersom ett sådant åläggande 
förutsätter att ett mål om förbud mot en företagskoncentration enligt 
34 a § föreligger.
67 § En åtgärd enligt 41 § som har beslutats då rättegång inte pågår 
skall omedelbart hävas, om Konkurrensverket inte beslutar om 
särskild undersökning enligt 38 § eller, om ett sådant beslut har 
meddelats, inte väcker talan enligt 39 §. Detsamma gäller om 
Konkurrensverket beslutar att lämna en företagskoncentration utan 
åtgärd.
Här hänvisas till den inledande anmärkningen i 
författningskommentaren.
68 §
I paragrafen föreskrivs att innan ett mål om företagsförvärv avgörs, 
förvärvarens motpart i förvärvsavtalet skall få tillfälle att yttra sig. Detta 
gäller dock inte vid förvärv som har skett på det sätt som anges i 34 § 
tredje stycket. Bestämmelserna motsvarar i allt väsentligt 22 § i 1982 års 
konkurrenslag. Bestämmelsen ansågs motiverad på grund av de 
konsekvenser som ett förbud eller åläggande kunde få för motparten 
(prop. 1981/82:165 s. 291).
Enligt 64 § första stycket 1 och andra stycket KL skall 
rättegångsbalkens regler för tvistemål där förlikning inte är tillåten 
tillämpas i mål om företagsförvärv vid tingsrätten och i 
Marknadsdomstolen. Rättegångsbalkens regler om rätt för tredje man att 
som intervient deltaga i rättegången äger därvid tillämpning (14 kap 9 
och 10 §§ RB). I de fall ett mål om företagskoncentration rör annan 
medverkande än parterna i företagskoncentrationen (se 37 §) kan denne 
med stöd av bestämmelserna om intervention ansöka om att få deltaga i 
rättegången. Genom de angivna bestämmelserna får säljares och övriga 
medverkandes intresse av att kunna bevaka sin rätt i mål om 
företagskoncentration anses tillgodosett. Paragrafen har därför upphävts.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Regeringen föreslår att förslagen träder i kraft den 1 april 2000. Äldre 
föreskrifter bör fortfarande gälla i fråga om företagsförvärv som har skett 
före ikraftträdandet.
En företagskoncentration enligt de nya bestämmelserna som har 
uppkommit före ikraftträdandet skall anmälas endast om den är 
anmälningspliktig enligt de äldre föreskrifterna om företagsförvärv. 
8.2 Förslaget till lag om ändring i sekretesslagen 
(1980:100)
8 kap. 4 § Sekretess gäller i Konkurrensverkets verksamhet som består 
i tillsyn och utredning för uppgift om 
1. enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller 
forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om 
uppgiften röjs, 
2. andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som har 
trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är 
föremål för myndighetens verksamhet. 
Sekretess gäller hos Konkurrensverket för uppgift som avses i första 
stycket och som enbart hänför sig till verksamhet som gäller 
rådgivning inför en anmälan enligt 37 § konkurrenslagen (1993:20). 
När en sådan anmälan kommit in till Konkurrensverket gäller i stället 
sekretess enligt första stycket. 
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo 
år.
I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om sekretess i 
Konkurrensverkets verksamhet som består i tillsyn och utredning. 
Bestämmelsen i första stycket motsvarar nuvarande bestämmelser i 8 
kap. 6 § sekretesslagen, 2 § sekretessförordningen och punkt 17 i bilagan 
till förordningen. 
I första stycket 1 anges att i Konkurrensverkets verksamhet som består 
i tillsyn och utredning gäller sekretess för uppgift om enskilds affärs- 
eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan 
antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. 
I punkt 2 anges att sekretess gäller för uppgift om andra ekonomiska 
eller personliga förhållanden för den som har trätt i affärsförbindelse 
eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens 
verksamhet. Denna sekretess är absolut. 
I andra stycket har införts en ny bestämmelse som anger att sekretess 
gäller för uppgift hos Konkurrensverket som avser rådgivning inför en 
anmälan enligt 37 § KL, dvs. en anmälan om företagskoncentration. 
Motivet för denna regel har behandlats i avsnitt 5.9.3. Det kan antingen 
röra sig om uppgifter i vad som i förvaltningslagens mening är ett ärende 
eller röra annan förvaltningsverksamhet hos myndigheten som har 
anknytning till KL:s regler om företagskoncentrationer. Sekretesskyddet 
omfattar uppgifter som rör köpare och säljare, affärs- och 
driftförhållanden, m.m. Med rådgivning avses i detta sammanhang alla 
former av upplysningar, samråd och handledning, inbegripet råd, som 
kan förekomma mellan ett företag och Konkurrensverket inför en 
anmälan av en företagskoncentration. Denna sekretess är absolut. Om 
anmälan enligt 37 § KL görs tillämpas därefter bestämmelserna i första 
stycket på sådana uppgifter som faller inom tillämpningsområdet för den 
bestämmelsen. 
I tredje stycket anges – på motsvarande sätt som enligt nuvarande 
ordning – att i fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i 
högst tjugo år.
16 kap. 1 § Att friheten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen 
och 1 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och 
offentliggöra uppgifter i vissa fall är begränsad framgår av 7 kap. 3 
§ första stycket 1 och 2, 4 § 1–8 samt 5 § 1 och 3 tryckfrihets-
förordningen och av 5 kap. 1 § första stycket samt 3 § första stycket 
1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen. De fall av uppsåtligt 
åsidosättande av tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet enligt 7 kap. 3 § 
första stycket 3 och 5 § 2 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § 
första stycket och 3 § första stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen i 
övrigt är begränsad, är de där tystnadsplikten följer av 
-----------------------------------------
3. denna lag enligt
-----------------------------------------
7 kap. 40 §
såvitt avser uppgift om annat 
än verkställighet av beslut om 
vård utan samtycke
8 kap 3 §, 4 § andra stycket 
första meningen, 5 § första styc-
ket 2 eller 6 § första stycket 2
Paragrafen innehåller bestämmelser som genom hänvisningar till olika 
sekretessbestämmelser i lagen anger vilka tystnadsplikter som har 
företräde framför meddelarfriheten. I punkt 3 har, i enlighet med vad som 
anförts i avsnitt 5.9.3, intagits en bestämmelse som föreskriver att 
meddelarfrihet inte gäller för sådana uppgifter som avses i 8 kap. 4 § 
andra stycket. 
8.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1845) om 
tillämpningen av Europeiska gemenskapernas 
konkurrens- och statsstödsregler
7 § Har Europeiska gemenskapernas kommission genom beslut som 
vunnit laga kraft eller Europeiska gemenskapernas domstol funnit 
att en kommun eller ett landsting lämnat stöd som står i strid med 
artikel 87 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
får regeringen upphäva kommunens eller landstingets beslut att 
lämna stödet.
I fråga om rättelse av verkställighet när ett beslut upphävs skall 
regeln i 10 kap. 15 § kommunallagen (1991:900) gälla.
Paragrafen har justerats till följd av att EG-fördragets artiklar 
omnumrerats genom Amsterdamfördraget, vilket har trätt i kraft den 1 
maj 1999. Artikel ”92” har därför ersatts med ”87”. Vidare har en 
redaktionell ändring gjorts.
Konkurrenslagsutredningens sammanfattning av utredningens 
betänkande Konkurrenslagens regler om företagskoncentration 
(SOU 1998:98)
I betänkandet redovisas erfarenheter av och synpunkter på 
konkurrenslagens (1993:20) regler om kontroll av företagsförvärv. 
Vidare redovisas överväganden om behovet och utformningen av 
lagregler av detta slag. Våra slutsatser är bl.a.
  att konkurrensrättslig kontroll av företagskoncentrationer alltjämt 
behövs
  att de svenska kontrollreglerna bör utformas med gemenskapsrättens 
motsvarande bestämmelser som förebild
  att avgränsningen av kontrollområdet inte bör ändras
  att den generella anmälningsskyldigheten i princip bör behållas men 
till viss del inskränkas
  att det föreligger behov av en mer informell ordning vid 
Konkurrensverkets förberedande handläggning av ärenden om 
företagskoncentrationer
  att regler om sträng sekretess krävs för det förberedande informella 
förfarandet
Utredningsuppdraget
Vi har i tidigare utredningsarbete sammanställt erfarenheter av och 
synpunkter på konkurrenslagens (KL) allmänna utformning och 
tillämpning samt lämnat förslag till ändring av lagen i vissa delar. Detta 
har redovisats i vårt tidigare betänkande (SOU 1997:20) 
Konkurrenslagen 1993–1996. 
I enlighet med tilläggsdirektiv till utredningen behandlas här KL:s 
regler om kontroll av företagsförvärv.
Skäl för och emot förvärvsregler i KL
Vi har försökt belysa den ekonomisk-vetenskapliga, teoretiska och 
erfarenhetsmässiga, grunden för regler om förvärvskontroll. Detta har 
skett främst genom expertstudier. Studierna bestyrker att 
företagskoncentrationer i vissa fall har effekter som från allmän synpunkt 
bör motverkas. Som helhet ger studierna emellertid också en klar bild av 
att det är mycket svårt att ange allmängiltiga grunder och preciserade 
regler för en förvärvsprövning. 
Sammantaget ger det material som genom expertstudierna och i övrigt 
har kommit fram under vår utredning stöd för uppfattningen att lagregler 
om kontroll av företagskoncentrationer alltjämt behövs. 
Vår slutsats är alltså att regler om kontroll av företagskoncentrationer 
också i fortsättningen skall ingå i KL. Med hänsyn till den osäkerhet som 
råder om de ekonomiska bedömningarna och effekterna av olika 
ingripanden bör dock prövningen gälla endast större koncentrationer. 
Vidare bör dessa ingripanden ske bara i fall som har stor ekonomisk vikt 
från samhällssynpunkt och där bedömningen är relativt säker.
Hur bör reglerna vara utformade?
Vi har inte i andra nationella lagar funnit några speciella problem-
lösningar som det finns skäl att lägga till grund för ändrade svenska 
regler. Mot denna bakgrund anser vi att det finns två huvudalternativ för 
utformning av det materiella innehållet i KL:s förvärvsregler: 
  att behålla de nuvarande reglernas allmänna form
  att utforma regler i så nära överensstämmelse med EG:s regelsystem 
som möjligt
För ett bibehållande av de nuvarande reglerna talar främst att begreppet 
företagsförvärv är förhållandevis klart avgränsat och har belysts i många 
ärenden hos Konkurrensverket. Mot användning av begreppet talar bl.a. 
att det kan det anses för snävt genom att det inte omfattar 
koncentrationsåtgärder av annat slag än förvärv och även fångar in 
sådana förvärv som är ointressanta från kontrollsynpunkt. 
För att begreppet koncentration läggs till grund för prövningsreglerna i 
KL talar bl.a. att marknadsmakt och skadliga effekter kan skapas genom 
andra koncentrationsåtgärder än äganderättsövergång, att begreppet 
koncentration är vedertaget i gemenskapsrättens regelsystem, att dess 
tillämpning där, såvitt känt, inte skapar några allvarligare 
tillämpningsproblem, att konkurrenslagstiftningen i övrigt till väsentlig 
del är konstruerad efter förebild av gemenskapsrätten samt att en ökad 
harmonisering med den gemenskapsrättsliga terminologin sannolikt 
underlättar tillämpningen av koncentrationskontrollreglerna i såväl 
Sverige som EG och den samverkan mellan nationella myndigheter och 
EG:s organ som är förutsatt i EG-systemet. 
Även de tillämpningsproblem som nu föreligger vid prövning av 
gemensamma företag och accessoriska begränsningar kommer i allt 
väsentligt att upphöra vid en anpassning till det gemenskapsrättsliga 
systemet. 
Vi föreslår alltså att KL:s förvärvsregler anpassas till EG-modellen.
Gränser för vilka koncentrationer som prövas
På motsvarande sätt som enligt nuvarande ordning bör kontrollen av 
företagskoncentrationer ses som en undantagsåtgärd och bara vissa större 
företagskoncentrationer bör prövas. 
I frågan om formen för avgränsning av kontrollområdet föreslås att 
nuvarande konstruktionen med tröskelvärde i form av omsättningsgräns 
behålls. Denna regel är förhållandevis enkel att tillämpa både för 
konkurrensmyndigheterna och företagen. 
Gränsen för kontrollområdet bör anges i lagen. Att i själva lagen ange 
undantag för de olika typer av koncentrationer som kan antas sakna 
betydelse från konkurrenssynpunkt framstår från lagtekniska 
utgångspunkter som mindre lämpligt. För dessa fall föreslår vi en lösning 
som innebär ett förenklat anmälnings- och handläggningsförfarande. 
Viss kritik har riktats mot nivån på omsättningsgränsen fyra miljarder 
kronor. Därvid har framlagts förslag om att nivån bör höjas. Den 
kartläggning av inom landet verksamma företag och av förvärvs-
aktiviteten under perioden 1993-97 som genomförts på uppdrag av 
utredningen ger emellertid inte underlag för att nu föreslå någon ändring 
av nivån på denna omsättningsgräns. 
Bedömningskriterier
Den nuvarande svenska fövärvskontrollen har – efter förebild av 
gemenskapsrätten – utformats för att möjliggöra ingripanden mot sådana 
förvärv som är skadliga för konkurrensen och samhällsekonomin. De 
bedömningskriterier som nu anges i lagen måste i dessa delar i allt 
väsentligt också anses motsvara de bedömningskriterier som gäller enligt 
gemenskapsrätten. 
Vi har med hänsyn till det angivna inte funnit skäl att nu föreslå andra 
bedömningskriterier än de som gäller enligt nuvarande ordning (34 § 
KL). 
Bör den generella anmälningsskyldigheten avskaffas? 
Genom KL infördes regler som innebär ett avgränsat kontrollområde och 
generell anmälningsskyldighet enligt förebild av reglerna i EG. 
Vårt förslag innebär att KL:s huvudregler om kontroll av företags-
förvärv ytterligare anpassas till gemenskapsrätten. 
Vi konstaterar att det mot denna bakgrund synes krävas tungt vägande 
skäl om en ordning utan generell anmälningsskyldighet skall återinföras. 
För en ordning med generell anmälningsskyldighet med tidsfrister talar 
särskilt tidsvinsten och att man uppnår en viss formell stadga i 
kontrollsystemet. Även konkurrensmyndighetens subjektiva bedömning i 
frågan om anmälningsplikt begränsas vid generell anmälningsskyldighet, 
vilket ökar förutsägbarheten och rättssäkerheten i kontrollsystemet. Ett 
sådant system har också den fördelen att konkurrensmyndigheten tidigt 
får relevant information om förvärvet. Systemet motverkar också 
uppkomsten av en situation där förvärvande företaget söker överraska 
konkurrensmyndigheten med att omedelbart integrera det förvärvade 
företaget i sin verksamhet.
De skäl som kan anföras mot ett system med generell anmälnings-
skyldighet är att anmälningsskyldigheten ofta är förenad med omfattande 
krav på uppgiftslämnande till konkurrensmyndigheten, vilket kan göra en 
anmälan komplicerad och kostsam för företagen. 
Det kan dock framhållas att de olägenheter som den i KL föreskrivna 
anmälningsskyldigheten orsakar företagen har minskat betydligt i 
omfattning genom de ändrade regler som gäller fr.o.m. den 1 juli 1997. 
Ett prövningssystem som saknar regler om generell anmälnings-
skyldighet förutsätter regler om frivillig anmälan. Ett sådant system 
förutsätter också att konkurrensmyndigheten har en sådan samlad 
kunskap att uppkomna fall snabbt kan bedömas. Frågan om hur en 
anmälan i sådant fall skall vara beskaffad innefattar flera problem 
rörande bl.a. form och innehåll i anmälan, tidsfrister och rättsverkningar. 
Vidare måste det läggas en väsentlig uppgiftsbörda på företagen även i 
ett system byggt på frivilliga anmälningar. 
Ett förenklat anmälningsförfarande – där uppgiftslämnandet i vissa fall 
begränsas till att avse centrala uppgifter – är möjlig enligt gällande 
ordning och kan också antas komma att omfatta ett inte obetydligt antal 
av de anmälningspliktiga förvärven. 
Även en ordning som innebär ett ökat utrymme för informella 
kontakter mellan Konkurrensverket och de berörda företagen kan antas 
bidra till att minska uppgiftslämnarbördan för företagen och nedbringa 
handläggningstiden. Vi framhåller i detta sammanhang det angelägna i 
att en sådan ordning tillskapas. 
Mot bakgrund av det anförda föreligger för närvarande inte tillräckliga 
skäl att föreslå att reglerna i KL om generell anmälningsskyldighet skall 
upphävas. Kritik har riktats mot att nuvarande ordning medför att många 
företagsförvärv som saknar betydelse för konkurrensen och samhälls-
ekonomin faller inom området för den generella anmälningsskyldig-
heten. 
Vad gäller den generella anmälningsskyldighetens omfattning kan 
noteras att antalet förvärv som har anmälts under andra halvåret 1997 är 
mindre än hälften av det antal ärenden som anmäldes under motsvarande 
period 1996 respektive första halvåret 1997. Många av de anmälda 
förvärven har saknat eller haft ringa betydelse för konkurrensen och 
samhällsekonomin. Konkurrensverket har inte heller funnit anledning att 
anmoda förvärvsparterna att anmäla något förvärv. 
Vi föreslår mot denna bakgrund en viss ytterligare inskränkning av den 
generella anmälningsskyldigheten genom att bestämmelsen i 37 § första 
stycket KL formuleras så att en koncentration skall anmälas till 
Konkurrensverket om 1) de berörda företagen tillsammans har en 
omsättning föregående räkenskapsår som överstiger fyra miljarder kronor 
och 2) minst två av de berörda företagen driver verksamhet inom landet 
och i denna verksamhet har en omsättning föregående räkenskapsår som 
överstiger 200 miljoner kronor för vart och ett av företagen.
Behov av ett informellare förfarande
Företagskoncentrationer som faller inom det konkurrensrättsliga 
prövningsområdet rör många gånger betydande samhällsintressen och 
stora ekonomiska värden. Den ekonomiska omsättningen ställer normalt 
höga krav på en skyndsam och effektiv handläggning av sådana ärenden. 
Det föreligger både från allmän och näringslivets synpunkt ett starkt 
intresse av att det konkurrensrättsliga systemet för kontroll av 
företagskoncentrationer är ändamålsenligt utformat och fungerar och 
tillämpas på ett så effektivt och rättssäkert sätt som är möjligt.
En ordning som ger ökat utrymme för ett mer informellt 
handläggningsförfarande i ärenden som rör koncentrationer och som ger 
ökat utrymme för informella kontakter mellan Konkurrensverket och 
berörda företag i det enskilda fallet framstår som oundgängligen 
nödvändig för att effektivisera handläggningen i dessa ärenden. 
Det bör lämpligen överlämnas till Konkurrensverket att överväga den 
närmare utformningen och tillämpningen av en sådan ordning. Det kan 
dock framhållas att gemenskapsrättens ordning med s.k. pre-notification i 
tillämpliga delar bör kunna tjäna som förebild. Även de mer informella 
handläggningsformer som tillämpas i bl.a. USA och Storbritannien bör 
kunna ge viss vägledning i detta hänseende. 
Både tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmän handling och 
sekretesslagens regler i fråga om sekretess kan dock väsentligt försvåra 
möjligheten till en mer informell handläggningsordning, främst vad 
gäller förutsättningar för informella kontakter mellan Konkurrensverket 
och de berörda företagen. Vi konstaterar att en förenklad 
handläggningsordning inte kan genomföras utan ett ökat sekretesskydd 
för sådana uppgifter som företagen lämnar till Konkurrensverket innan 
en formell anmälan enligt 37 § sker. Vi föreslår därför att 
sekretesskyddet för sådana uppgifter görs absolut och att denna sekretess 
gäller fram till den tidpunkt när anmälan lämnas in till verket. Efter 
denna tidpunkt bör sekretess gälla för uppgifterna i samma omfattning 
som enligt nuvarande ordning. 
Konkurrenslagsutredningens lagförslag
Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
Härigenom föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (1993:20) dels att 4 
och 68 §§ skall upphöra att gälla, 
dels att 34-43, 57, 63 och 67 §§ samt rubrikerna före 34, 37, 38, 39 och 
42 §§ skall ha följande lydelse, 
dels att i lagen skall införas tre nya paragrafer, 34 a, 37 a och 37 b §§, 
samt en ny rubrik före 34 a § av följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
Företagsförvärv
Koncentration
Förbud mot företagsförvärv m.m. 
Definition av koncentration
34 §
Stockholms tingsrätt får på 
talan av Konkurrensverket 
förbjuda ett företagsförvärv som 
omfattas av anmälningsskyldighet 
enligt 37 § eller som har anmälts 
frivilligt enligt vad som anges där. 
Förvärvet skall förbjudas, om 
1. det skapar eller förstärker en 
dominerande ställning som 
väsentligt hämmar eller är ägnad 
att hämma förekomsten eller 
utvecklingen av en effektiv 
konkurrens inom landet i dess 
helhet eller en avsevärd del av det, 
och 
2. detta sker på ett sätt som är 
skadligt från allmän synpunkt. 
Förbud får dock inte meddelas i 
fråga om förvärv som har skett på 
en svensk eller utländsk börs, en 
auktoriserad marknadsplats eller 
någon annan reglerad marknad 
eller genom inrop på exekutiv 
auktion. I stället får förvärvaren 
åläggas att avyttra det som har 
förvärvats.
 
En koncentration enligt denna 
lag föreligger om 
1. två eller flera tidigare 
självständiga företag slås 
samman, eller 
2. en eller flera personer, som 
redan kontrollerar minst ett 
företag, eller ett eller flera företag 
genom förvärv av värdepapper 
eller tillgångar, genom avtal eller 
på annat sätt direkt eller indirekt 
får kontroll över ett eller flera 
företag eller delar därav. 
Bildandet av ett gemensamt 
företag som på varaktig basis 
fyller en självständig ekonomisk 
enhets samtliga funktioner utgör 
en koncentration enligt första 
stycket 2.
Förbud mot en koncentration, 
m.m.
34 a §
Stockholms tingsrätt får på 
talan av Konkurrensverket 
förbjuda en koncentration som 
omfattas av anmälningsskyldighet 
enligt 37 § eller som har anmälts 
frivilligt enligt vad som anges där. 
Koncentrationen skall 
förbjudas, om 
1. den skapar eller förstärker en 
dominerande ställning som 
väsentligt hämmar eller är ägnad 
att hämma förekomsten eller 
utvecklingen av en effektiv 
konkurrens inom landet i dess 
helhet eller en avsevärd del av det, 
och 
2. detta sker på ett sätt som är 
skadligt från allmän synpunkt. 
Förbud får dock inte meddelas i 
fråga om en koncentration som ägt 
rum genom förvärv som har skett 
på en svensk eller utländsk börs, 
en auktoriserad marknadsplats 
eller någon annan reglerad  
marknad eller genom inrop på 
exekutiv auktion. I stället får 
förvärvaren åläggas att avyttra det 
som har förvärvats. 
I den utsträckning bildandet av 
ett gemensamt företag som utgör 
en koncentration enligt 34 § har 
till syfte eller resultat att 
samordna konkurrensbeteendet 
hos företag som förblir 
självständiga, skall samordningen 
bedömas enligt kriterierna i 6 och 
8 §§.
35 § 
Ett förbud mot ett 
företagsförvärv innebär att  
förvärvet därefter blir ogiltigt. 
Ett förbud mot en koncentration 
innebär att en rättshandling som 
utgör ett led i koncentrationen 
därefter blir ogiltig. 
36 §
Om det är tillräckligt för att 
undanröja de skadliga effekterna 
av ett företagsförvärv, får 
förvärvaren i stället för förbud 
enligt 34 § åläggas 
1. att avyttra ett företag, en 
rörelse eller en del av en rörelse, 
eller 
2. att genomföra någon annan 
konkurrensfrämjande åtgärd.
Anmälan om företagsförvärv
Om det är tillräckligt för att 
undanröja de skadliga effekterna 
av en koncentration, får en part i 
koncentrationen i stället för förbud 
enligt 34 a § åläggas 
1. att avyttra ett företag eller en 
del av ett företag, eller 
2. att genomföra någon annan 
konkurrensfrämjande åtgärd.
Anmälan om koncentration
37 §
Ett företagsförvärv skall 
anmälas till Konkurrensverket av 
någon som är part i 
förvärvsavtalet, om de berörda 
företagen tillsammans har en 
omsättning föregående 
räkenskapsår som överstiger fyra 
miljarder kronor.
Om förvärvaren ingår i en 
grupp som består av flera företag 
som har gemensamma 
ägarintressen eller som hålls 
samman på något annat sätt, skall 
gruppens sammanlagda 
årsomsättning anses som 
förvärvarens årsomsättning.
Skyldighet att anmäla ett 
företagsförvärv föreligger inte om 
det förvärvade företagets 
omsättning föregående räken-
skapsår understiger 100 miljoner 
kronor. Trots att omsättningen 
understiger detta belopp, får 
Konkurrensverket i ett enskilt fall 
ålägga en part i ett förvärvsavtal 
att anmäla förvärvet, när detta är 
påkallat av särskilda skäl. En part i 
ett förvärvsavtal har dessutom 
alltid rätt att frivilligt anmäla ett 
förvärv till Konkurrensverket. 
En koncentration skall anmälas 
till Konkurrensverket om 
1. de berörda företagen till-
sammans har en omsättning före-
gående räkenskapsår som över-
stiger fyra miljarder kronor och
2. minst två av de berörda 
företagen driver verksamhet inom 
landet och i denna verksamhet har 
en omsättning föregående 
räkenskapsår som överstiger 200 
miljoner kronor för vart och ett av 
företagen. 
Om förutsättningen enligt första 
stycket 1 är uppfylld men 
omsättningen inte överstiger vad 
som anges i första stycket 2, får 
Konkurrensverket i ett enskilt fall 
ålägga en part i en koncentration 
att anmäla koncentrationen, när 
detta är påkallat av särskilda skäl. 
En part och andra medverkande i 
en koncentration har alltid rätt att 
frivilligt anmäla koncentrationen, 
när omsättningskravet enligt 
första stycket 1 är uppfyllt. 
37 a §
En koncentration som omfattas 
av anmälningsskyldighet enligt 37 
§ första stycket skall anmälas till 
Konkurrensverket senast en vecka 
efter 
a) ingåendet av det avtal som 
medför koncentrationen 
b) offentliggörandet av budet om 
övertagande 
c) förvärvet av det bestämmande
inflytandet.
Fristen skall löpa från den 
tidpunkt när den första av dessa 
händelser inträffar. 
37 b § 
Särskild undersökning av 
förvärv
En företagssammanslagning 
enligt 34 § första stycket 1 skall 
anmälas av de företag som slås 
samman. I övriga fall skall 
anmälan göras av den eller dem 
som förvärvar kontroll över ett 
företag eller en del därav. 
Särskild undersökning av koncen-
tration
38 §
Konkurrensverket får besluta 
om att genomföra en särskild 
undersökning av ett 
Företagsförvärv som har anmälts 
enligt 37 §. 
Ett sådant beslut skall meddelas 
inom 30 dagar från det att anmälan 
kom in till Konkurrensverket. 
Under denna frist får den som är 
part i förvärvsavtalet inte vidta 
några åtgärder för att fullfölja för-
värvet.
Talan om företagsförvärv
Konkurrensverket får besluta 
om att genomföra en särskild 
undersökning av en koncentration 
som har anmälts enligt 37 §. Ett 
sådant beslut skall meddelas inom 
25 arbetsdagar från det att anmälan 
kom in till Konkurrensverket. 
Under denna frist får parterna och 
andra medverkande i 
koncentrationen inte vidta någon 
åtgärd i syfte att fullfölja 
koncentrationen. 
Konkurrensverket får i det 
särskilda fallet besluta om 
undantag från förbudet i andra 
stycket.
Talan om koncentration
39 § 
En talan hos Stockholms tingsrätt 
enligt 34 eller 36 § får väckas bara 
efter beslut om särskild 
undersökning enligt 38 §.
Talan skall väckas inom tre 
månader från beslutet. Tingsrätten 
får på begäran av Konkurrens-
verket förlänga fristen med högst 
en månad i sänder, om parterna i 
förvärvsavtalet eller, om förvärvet 
har skett på det sätt som anges i 
34 § tredje stycket, förvärvaren 
samtycker till det eller om det 
finns synnerliga skäl.
En talan hos Stockholms 
tingsrätt enligt 34 a eller 36 § får 
väckas bara efter beslut om 
särskild undersökning enligt 38 §. 
Talan skall väckas inom tre 
månader från beslutet. Tingsrätten 
får på begäran av Konkurrens-
verket förlänga fristen med högst 
en månad i sänder, om parterna i 
koncentrationen och den som gjort 
anmälan enligt 37 § andra stycket 
samtycker. När koncentrationen 
skett på det sätt som anges i 34 a § 
tredje stycket, är förvärvarens 
samtycke tillräckligt. Om det finns 
synnerliga skäl får fristen 
förlängas utan sådant samtycke 
som anges i detta stycke.
40 § 
Om Konkurrensverket har 
beslutat att lämna ett 
företagsförvärv utan åtgärd, får 
talan enligt 39 § första stycket inte 
väckas beträffande förvärvet. 
Detta gäller dock inte om en part 
i förvärvsavtalet har lämnat någon 
oriktig uppgift som påverkat 
beslutet. 
Om Konkurrensverket har 
beslutat att lämna en koncentration 
utan åtgärd, får talan enligt 39 § 
första stycket inte väckas 
beträffande koncentrationen. 
Detta gäller dock inte om en part 
eller annan som medverkat i 
koncentrationen har lämnat någon 
oriktig uppgift som påverkat 
beslutet.
41 § 
Om det är motiverat av ett 
allmänt intresse som väger tyngre 
än den olägenhet som åtgärden 
medför, får Stockholms tingsrätt 
på yrkande av Konkurrensverket 
för tiden till dess att en fråga enligt 
34 eller 36 § slutligt har avgjorts 
förbjuda parterna i ett avtal om 
företagsförvärv att fullfölja 
förvärvet. Om rättegång inte 
pågår, skall yrkandet framställas 
skriftligen. 
Yrkandet får inte bifallas utan 
att parterna i förvärvsavtalet eller, 
om förvärvet har skett på det sätt 
som anges i 34 § tredje stycket, 
förvärvaren fått tillfälle att yttra 
sig. Om det finns synnerliga skäl, 
får dock åtgärden omedelbart 
beviljas att gälla till dess att något 
annat beslutas. 
Om det är motiverat av ett 
allmänt intresse som väger tyngre 
än den olägenhet som åtgärden 
medför, får Stockholms tingsrätt 
på yrkande av Konkurrensverket 
för tiden till dess att en fråga enligt 
34 a eller 36 § slutligt har avgjorts 
förbjuda parterna och andra 
medverkande i en koncentration 
att vidta någon åtgärd i syfte att 
fullfölja koncentrationen. Om 
rättegång inte pågår, skall yrkandet 
framställas skriftligen. 
Yrkandet får inte bifallas utan 
att den som beslutet gäller och den 
som gjort anmälan enligt 37 § 
andra stycket fått tillfälle att yttra 
sig. När koncentrationen har skett 
på det sätt som anges i 34 a § 
tredje stycket behöver endast 
förvärvaren ha fått tillfälle att yttra 
sig. Om det finns synnerliga skäl, 
får förbud omedelbart meddelas att 
gälla till dess att något annat 
beslutas.
Tid inom vilken ett 
förvärvsärende skall avgöras
Tid inom vilken ett ärende om
koncentration skall avgöras
42 §
Ett förbud eller ett åläggande 
enligt 34 eller 36 § får inte 
meddelas senare än sex månader 
efter det att talan väckts hos 
tingsrätten. Denna frist får 
förlängas, om parterna i 
förvärvsavtalet eller, om förvärvet 
har skett på det sätt som anges i 
34 § tredje stycket, förvärvaren 
samtycker till det eller om det 
finns synnerliga skäl. Förbud eller 
åläggande får dock inte meddelas 
senare än två år efter det att 
förvärvsavtalet ingicks.
Ett förbud eller åläggande enligt 
34 a eller 36 § får inte meddelas 
senare än sex månader efter det att 
talan väckts hos tingsrätten. Denna 
frist får förlängas, om parterna i 
koncentrationen och den som gjort 
anmälan enligt 37 § andra stycket 
samtycker till det. När 
koncentrationen har skett på det 
sätt som anges i 34 § a tredje 
stycket är förvärvarens samtycke 
tillräckligt. Om det finns 
synnerliga skäl får fristen 
förlängas utan samtycke av dem 
som anges i detta stycke. Förbud 
eller åläggande får dock inte 
meddelas senare än två år efter det 
att koncentrationen ägde rum. 
Om tingsrättens dom överklagas, skall Marknadsdomstolen avgöra 
målet inom tre månader från det att tiden för överklagande gick ut. Vad 
som sägs i första stycket om förlängning av fristen gäller också 
Marknadsdomstolens prövning.
43 §
Ett förbud eller åläggande enligt 
34 eller 36 § utgör inte hinder mot 
att samma fråga prövas på nytt, 
om det finns anledning att upphäva 
eller mildra förbudet eller 
åläggandet därför att detta inte 
längre behövs eller inte längre är 
lämpligt. 
Om tingsrätten eller  
Marknadsdomstolen har lämnat en 
talan om ett företagsförvärv utan 
åtgärd, får frågan prövas på nytt 
bara om en part i förvärvsavtalet 
har lämnat oriktiga uppgifter om 
sakförhållanden av väsentlig 
betydelse för avgörandet.
.
Ett förbud eller åläggande enligt 
34 a eller 36 § utgör inte hinder 
mot att samma fråga prövas på 
nytt, om det finns anledning att 
upphäva eller mildra förbudet eller 
åläggandet därför att detta inte 
längre behövs eller inte längre är 
lämpligt. 
Om tingsrätten eller 
Marknadsdomstolen har lämnat en 
talan om en koncentration utan 
åtgärd, får frågan prövas på nytt 
bara om en part eller annan som 
medverkat i koncentrationen har 
lämnat oriktiga uppgifter om sak-
förhållanden av väsentlig 
betydelse för avgörandet
57
Ett förbud eller åläggande enligt 
23, 34, 36, 41 eller 45 § får 
förenas med vite. Också ett beslut 
om undersökning enligt 47 eller 48 
§ får förenas med vite för att 
förmå ett företag eller någon annan 
att underkasta sig undersökningen. 
Ett frivilligt åtagande i samband 
med ett företagsförvärv får förenas 
med vite. Ett sådant vite föreläggs 
av Stockholms tingsrätt på talan av 
Konkurrensverket. 
Ett förbud eller åläggande enligt 
23, 34 a, 36, 41 eller 45 § får 
förenas med vite. Också ett beslut 
om undersökning enligt 47 eller 48 
§ får förenas med vite för att 
förmå ett företag eller någon annan 
att underkasta sig undersökningen. 
Ett frivilligt åtagande i samband 
med en koncentration får förenas 
med vite. Ett sådant vite föreläggs 
av Stockholms tingsrätt på talan av 
Konkurrensverket.
63 § 
Domar och beslut av Stockholms tingsrätt i följande mål och ärenden 
får överklagas hos Marknadsdomstolen:
1. konkurrensskadeavgift enligt 
26 §, 
2. kvarstad enligt 32 §, 
3. företagsförvärv enligt 34, 36, 
41 och 43 §§, 
4. undersökningar enligt 47 och 
48 §§, och 
5. prövning enligt 54 § andra 
stycket. 
1. konkurrensskadeavgift enligt 
26 §, 
2. kvarstad enligt 32 §,
3. koncentration enligt 34 a, 36, 
41 och 43 §§,
4. undersökningar enligt 47 och 
48 §§, och
5. prövning enligt 54 § andra 
stycket. 
Beslut under rättegången i frågor som avses i 25, 32 eller 41 § skall
överklagas särskilt. Ett beslut enligt 32 eller 41 § som meddelats innan
rättegång har inletts skall överklagas som om beslutet meddelats under
rättegång.
67 § 
En åtgärd enligt 41 § som har 
beslutats då rättegång inte pågår 
skall omedelbart hävas, om 
Konkurrensverket inte beslutar om 
särskild undersökning enligt 38 § 
eller, om ett sådant beslut har 
meddelats, inte väcker talan enligt 
39 §. Detsamma gäller om 
Konkurrensverket beslutar att 
lämna ett företagsförvärv utan 
åtgärd.
 
En åtgärd enligt 41 § som har 
beslutats då rättegång inte pågår 
skall omedelbart hävas, om 
Konkurrensverket inte beslutar om 
särskild undersökning enligt 38 § 
eller, om ett sådant beslut har 
meddelats, inte väcker talan enligt 
39 §. Detsamma gäller om 
Konkurrensverket beslutar att 
lämna en koncentration utan 
åtgärd.
__________
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
2. Äldre föreskrifter skall fortfarande tillämpas i fråga om 
företagsförvärv som har skett före ikraftträdandet.
Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Härigenom föreskrivs i fråga om sekretesslagen (1980:100) 
dels att 16 kap. 1 § skall ha följande lydelse
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 8 kap.4 §, av följande 
lydelse.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
8 kap. 4 §
Sekretess gäller i Konkurrens-
verkets verksamhet som består i 
tillsyn och utredning för uppgift 
om 
1. enskilds affärs- eller 
driftförhållanden, uppfinningar 
eller forskningsresultat, om det 
kan antas att den enskilde lider 
skada om uppgiften röjs, 
2. andra ekonomiska eller 
personliga förhållanden för den 
som har trätt i affärsförbindelse 
eller liknande förbindelse med den 
som är föremål för myndighetens 
verksamhet.
För uppgift som lämnas i ärende 
som avser anmälan enligt 37 § 
konkurrenslagen (1993:20) gäller 
sekretess till dess anmälan har 
gjorts. 
I fråga om uppgift i allmän 
handling gäller sekretessen i högst 
tjugo år. 
16 kap. 1 §
Att friheten enligt 1 kap. 1 § 
tryckfrihetsförordningen och 1 
kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen 
att meddela och offentliggöra 
uppgifter i vissa fall är begränsad 
framgår av 7 kap. 3 § första 
stycket 1 och 2, 4 § 1- 8 samt 5 § 1 
och 3 tryckfrihetsförordningen och 
av 5 kap. 1 § första stycket samt 3 
§ första stycket 1 och 2 
yttrandefrihetsgrundlagen. De fall 
av uppsåtligt åsidosättande av 
tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet 
enligt 7 kap. 3 § första stycket 3 
och 5 § 2 tryckfrihetsförordningen 
samt 5 kap. 1 § första stycket och 
3 § första stycket 3 yttrandefrihets-
grundlagen i övrigt är begränsad, 
är de där tystnadsplikten följer av
-----------------------------------------
--
3. denna lag enligt
-----------------------------------------
--
Att friheten enligt 1 kap. 1 § 
tryckfrihetsförordningen och 1 
kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen 
att meddela och offentliggöra 
uppgifter i vissa fall är begränsad 
framgår av 7 kap. 3 § första 
stycket 1 och 2, 4 § 1- 8 samt 5 § 1 
och 3 tryckfrihetsförordningen och 
av 5 kap. 1 § första stycket samt 3 
§ första stycket 1 och 2 
yttrandefrihetsgrundlagen. De fall 
av uppsåtligt åsidosättande av 
tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet 
enligt 7 kap. 3 § första stycket 3 
och 5 § 2 tryckfrihetsförordningen 
samt 5 kap. 1 § första stycket och 
3 § första stycket 3 yttrandefrihets-
grundlagen i övrigt är begränsad, 
är de där tystnadsplikten följer av
-----------------------------------------
--
3. denna lag enligt
-----------------------------------------
8 kap. 4 § andra stycket
-----------------------------------------
--
__________
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
Sammanställning över remissinstanserna
Svea hovrätt, Kammarrätten i Göteborg, Stockholms tingsrätt, 
Marknadsdomstolen, Domstolsverket, Posten AB, Telia AB, Juridiska 
fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet, Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet, Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK, 
Konkurrensverket, Affärsverket Svenska kraftnät, 
Mediekoncentrationskommittén 1997:136, Finansinspektionen, 
Konsumentverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i 
Kronobergs län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Göteborg- och 
bohuslän, Länsstyrelsen i Örebro län, Sveriges Advokatsamfund, Svensk 
Handel, Sveriges Industriförbund, Företagarnas Riksorganisation, 
Lantbrukarnas Riksförbund LRF, Sveriges försäkringsförbund, 
Tjänstemännens Centralorganisation TCO, Sveriges Akademikers 
Centralorganisation SACO, Landsorganisation i Sverige LO, Sveriges 
Redareförening, Svenska Bankföreningen, Byggentrepenörerna, 
Kooperativa institutet, Svenska Tidningsutgivareföreningen, Sveriges 
Allmännyttiga Bostadsföretag, Näringslivets delegation för marknadsrätt, 
Tjänsteförbundet, Advokatfirman Vinge KB, Lagerlöf & Leman 
Advokatbyrå, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Advokatfirman 
Lindahl, Advokatfirman Delphi, Baker & McKenzie Advokatbyrå, 
Styrbjörn Gärde Advokatbyrå och Advokatfirman Verum.
Lagrådsremissens lagförslag
1 Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
Härigenom föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (1993:20)
dels att 4 och 68 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 34–43, 57, 60, 63 och 67 §§ samt rubrikerna före 34, 37, 38, 39 
och 42 §§ skall ha följande lydelse, 
dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 34 a, 34 b och 37 a §§, 
samt närmast före 34 a § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
Företagsförvärv
Företagskoncentration
Förbud mot företagsförvärv m.m.
Definition av företags-
koncentration
34 §  
Stockholms tingsrätt får på 
talan av Konkurrensverket 
förbjuda ett företagsförvärv som 
omfattas av anmälningsskyldighet 
enligt 37 § eller som har anmälts 
frivilligt enligt vad som anges där. 
Förvärvet skall förbjudas, om 
1. det skapar eller förstärker en 
dominerande ställning som 
väsentligt hämmar eller är ägnad 
att hämma förekomsten eller 
utvecklingen av en effektiv 
konkurrens inom landet i dess 
helhet eller en avsevärd del av det, 
och 
2. detta sker på ett sätt som är 
skadligt från allmän synpunkt. 
Förbud får dock inte meddelas i 
fråga om förvärv som har skett på 
en svensk eller utländsk börs, en 
auktoriserad marknadsplats eller 
någon annan reglerad marknad 
eller genom inrop på exekutiv 
auktion. I stället får förvärvaren 
åläggas att avyttra det som har 
förvärvats.
Med en företagskoncentration 
enligt denna lag avses 
1. att två eller flera tidigare 
självständiga företag slås 
samman, eller
2. att antingen en eller flera 
personer som redan kontrollerar 
minst ett företag, eller ett eller 
flera företag, genom förvärv av 
värdepapper eller tillgångar, 
genom avtal eller på annat sätt 
direkt eller indirekt får kontroll 
över ett eller flera företag eller 
delar därav.
Bildandet av ett gemensamt  
företag som på varaktig basis 
fyller en självständig ekonomisk 
enhets samtliga funktioner utgör 
en företagskoncentration enligt 
första stycket 2.
Förbud mot en företagskoncentra-
tion, m.m.
34 a §
Stockholms tingsrätt får på 
talan av Konkurrensverket 
förbjuda en företagskoncentration  
som omfattas av 
anmälningsskyldighet enligt 37 § 
eller som har anmälts frivilligt 
enligt vad som anges där. 
Företagskoncentrationen skall 
förbjudas, om 
1. den skapar eller förstärker en 
dominerande ställning som 
väsentligt hämmar eller är ägnad 
att hämma förekomsten eller 
utvecklingen av en effektiv 
konkurrens inom landet i dess 
helhet eller en avsevärd del av det, 
och 
2. ett förbud kan meddelas utan 
att väsentliga nationella 
säkerhets- eller försörjnings-
intressen åsidosätts.
Företagskoncentrationen får 
dock inte förbjudas om den ägt 
rum genom förvärv som har skett 
på en svensk eller utländsk börs, 
en auktoriserad marknadsplats 
eller någon annan reglerad 
marknad eller genom inrop på 
exekutiv auktion. I stället får 
förvärvaren åläggas att avyttra det 
som har förvärvats.
34 b § 
I den utsträckning bildandet av 
ett gemensamt företag har till syfte 
eller får till resultat att samordna 
konkurrensbeteendet hos företag 
som förblir självständiga, skall vid 
prövningen av fråga om förbud 
enligt 34 a § andra stycket mot en 
företagskoncentration samordnin-
gen bedömas enligt 6 och 8 §§.
Ett beslut av Konkurrensverket 
att lämna en företags-
koncentration utan åtgärd skall 
även omfatta sådana 
begränsningar som har direkt 
samband med och är nödvändiga 
för genomförandet av den 
anmälda företagskoncentrationen.
Prövningen enligt första eller 
andra stycket skall ske enligt 
förfarandereglerna för koncentra-
tionsprövningen. 
35 § 
Ett förbud mot ett företagsförvärv 
innebär att förvärvet därefter blir 
ogiltigt. 
Ett förbud mot en 
företagskoncentration innebär att 
en rättshandling som utgör en del i 
företagskoncentrationen därefter 
blir ogiltig. 
36 § 
Om det är tillräckligt för att 
undanröja de skadliga effekterna 
av ett företagsförvärv, får 
förvärvaren i stället för förbud 
enligt 34 § åläggas
1. att avyttra ett företag, en 
rörelse eller en del av en rörelse, 
eller
2. att genomföra någon annan 
konkurrensfrämjande åtgärd.
Om det är tillräckligt för att 
undanröja de skadliga effekterna 
av en företagskoncentration, får en 
part i företagskoncentrationen i 
stället för förbud enligt 34 a § 
åläggas
1. att avyttra ett företag, eller en 
del av ett företag, eller
2. att genomföra någon annan 
konkurrensfrämjande åtgärd.
Ett åläggande enligt första 
stycket får inte vara mer 
långtgående än vad som krävs för 
att de skadliga effekterna av 
konkurrensbegränsningen skall 
undanröjas.
Anmälan om företagsförvärv
Anmälan om företagskoncentration
37 § 
Ett företagsförvärv skall 
anmälas till Konkurrensverket av 
någon som är part i 
förvärvsavtalet, om de berörda 
företagens tillsammans har en 
omsättning föregående 
räkenskapsår som överstiger fyra 
miljarder kronor.
Om förvärvaren ingår i en 
grupp som består av flera företag 
som har gemensamma 
ägarintressen eller som hålls 
samman på något annat sätt, skall 
gruppens sammanlagda 
årsomsättning anses som 
förvärvarens årsomsättning.
Skyldighet att anmäla ett 
företagsförvärv föreligger inte om
det förvärvade företagets omsät-
tning föregående räkenskapsår 
understiger 100 miljoner kronor. 
Trots att omsättningen understiger 
detta belopp, får Konkurrensverket 
i ett enskilt fall ålägga en part i ett 
förvärvsavtal att anmäla förvärvet, 
när detta är påkallat av särskilda 
skäl. En part i ett förvärvsavtal har 
dessutom alltid rätt att frivilligt 
anmäla ett förvärv till 
Konkurrensverket.
En företagskoncentration skall 
anmälas till Konkurrensverket om
1. de berörda företagen 
tillsammans har en omsättning 
föregående räkenskapsår som 
överstiger fyra miljarder kronor 
och
2. minst två av de berörda 
företagen har en omsättning i 
Sverige föregående räkenskapsår 
som överstiger 100 miljoner 
kronor för vart och ett av 
företagen.
Om omsättningskravet enligt 
första stycket 1 är uppfyllt men 
omsättningen inte överstiger vad 
som anges i första stycket 2, får 
Konkurrensverket i ett enskilt fall 
ålägga en part i en 
företagskoncentration att anmäla 
företagskoncentrationen, när detta 
är påkallat av särskilda skäl. En 
part och andra medverkande i en 
företagskoncentration har alltid 
rätt att frivilligt anmäla 
företagskoncentrationen, när 
omsättningskravet enligt första 
stycket 1 är uppfyllt.
37 a §
En företagssammanslagning 
enligt 34 § första stycket 1 skall 
anmälas av de företag som slås 
samman. 
I övriga fall skall anmälan 
göras av den eller dem som 
förvärvar kontroll över ett företag 
eller en del därav.
Särskild undersökning av 
förvärv
Särskild undersökning av 
företagskoncentration
38 § 
Konkurrensverket får besluta 
om att genomföra en särskild 
under-sökning av ett 
företagsförvärv som har anmälts 
enligt 37 §.
Ett sådant beslut skall meddelas 
inom 30 dagar från det att 
anmälan kom in till 
Konkurrensverket. Under denna 
frist får den som är part i 
förvärvsavtalet inte vidta några 
åtgärder för att fullfölja förvärvet.
Konkurrensverket får besluta 
om att genomföra en särskild 
undersökning av en 
företagskoncentration som har 
anmälts enligt 37 §.
Ett sådant beslut skall meddelas 
inom 25 arbetsdagar från det att 
anmälan kom in till 
Konkurrensverket. Under denna 
frist får parterna och andra 
medverkande i företags-
koncentrationen inte vidta någon 
åtgärd för att fullfölja den.
Konkurrensverket får i särskilda 
fall besluta om undantag från 
förbudet i andra stycket andra 
meningen.
Konkurrensverket får meddela 
ett förbud eller åläggande för 
parterna eller andra medverkande 
i företagskoncentrationen för att 
säkerställa att förbudet i andra 
stycket andra meningen efterlevs.
Talan om företagsförvärv
Talan om företagskoncentration
39 § 
En talan hos Stockholms 
tingsrätt enligt 34 eller 36 § får 
väckas bara efter beslut om 
särskild undersökning enligt 38 §.
Talan skall väckas inom tre 
månader från beslutet. Tingsrätten 
får på begäran av 
Konkurrensverket förlänga fristen 
med högst en månad i sänder, om 
parterna i förvärvsavtalet eller, om 
förvärvet har skett på det sätt som 
anges i 34 § tredje stycket, 
förvärvaren samtycker till det eller 
om det finns synnerliga skäl.
En talan hos Stockholms 
tingsrätt enligt 34 a eller 36 § får 
väckas bara efter beslut om 
särskild undersökning enligt 38 §.
Talan skall väckas inom tre 
månader från beslutet. Tingsrätten 
får på begäran av 
Konkurrensverket förlänga fristen 
med högst en månad i sänder, om 
parterna i företagskoncentrationen 
och den som gjort anmälan enligt 
37 § andra stycket samtycker. När 
företagskoncentrationen ägt rum 
på det sätt som anges i 34 a § 
tredje stycket är förvärvarens 
samtycke tillräckligt. 
Om det finns synnerliga skäl, får 
fristen förlängas utan sådant 
samtycke som anges i andra 
stycket.
40 §
Om Konkurrensverket har 
beslutat att lämna ett 
företagsförvärv utan åtgärd, får 
talan enligt 39 § första stycket inte 
väckas beträffande förvärvet. 
Detta gäller dock inte om en part 
i förvärvsavtalet har lämnat någon 
oriktig uppgift som påverkat 
beslutet.
Om Konkurrensverket har 
beslutat att lämna en 
företagskoncentration utan åtgärd, 
får talan enligt 39 § första stycket 
inte väckas i fråga om 
företagskoncentrationen. 
Detta gäller dock inte om en part 
eller annan medverkande i 
företagskoncentrationen har 
lämnat någon oriktig uppgift som 
påverkat beslutet.
41 § 
Om det är motiverat av ett 
allmänt intresse som väger tyngre 
än den olägenhet som åtgärden 
medför, får Stockholms tingsrätt 
på yrkande av Konkurrensverket 
för tiden till dess att en fråga enligt 
34 eller 36 § slutligt har avgjorts 
förbjuda parterna i ett avtal om  
företagsförvärv att fullfölja 
förvärvet. Om rättegång inte 
pågår, skall yrkandet framställas 
skriftligen. 
Yrkandet får inte bifallas utan 
att parterna i förvärvsavtalet eller, 
om förvärvet har skett på det sätt 
som anges i 34 § tredje stycket, 
förvärvaren fått tillfälle att yttra 
sig. Om det finns synnerliga skäl, 
får dock åtgärden omedelbart 
beviljas att gälla till dess att något 
annat beslutas.
Om det är motiverat av ett 
allmänt intresse som väger tyngre 
än den olägenhet som åtgärden 
medför, får Stockholms tingsrätt 
på yrkande av Konkurrensverket 
för tiden till dess att en fråga enligt 
34 a eller 36 § slutligt har avgjorts 
förbjuda parterna och andra 
medverkande i en företags-
koncentration att vidta någon 
åtgärd för att fullfölja 
företagskoncentrationen. Om 
rättegång inte pågår, skall yrkandet 
framställas skriftligen. 
Yrkandet får inte bifallas utan 
att den som beslutet gäller och den 
som gjort anmälan enligt 37 § 
andra stycket fått tillfälle att yttra 
sig. När företagskoncentrationen 
har ägt rum på det sätt som anges i 
34 a § tredje stycket behöver 
endast förvärvaren ha fått tillfälle 
att yttra sig. 
Om det finns synnerliga skäl, får 
förbud omedelbart meddelas att 
gälla till dess att något annat 
beslutas.
Tid inom vilken ett 
förvärvsärende skall avgöras
Tid inom vilken ett ärende om 
företagskoncentration skall 
avgöras
42 § 
Ett förbud eller ett åläggande 
enligt 34 eller 36 § får inte 
meddelas senare än sex månader 
efter det att talan väckts hos 
tingsrätten. Denna frist får 
förlängas, om parterna i 
förvärvsavtalet eller, om förvärvet 
har skett på det sätt som anges i 
34 § tredje stycket, förvärvaren 
samtycker till det eller om det 
finns synnerliga skäl. Förbud eller 
åläggande får dock inte meddelas 
senare än två år efter det att 
förvärvsavtalet ingicks.
Ett förbud eller ett åläggande 
enligt 34 a eller 36 § får inte 
meddelas senare än sex månader 
efter det att talan väckts hos 
tingsrätten. Denna frist får 
förlängas, om parterna i 
företagskoncentrationen och den 
som gjort anmälan enligt 37 § 
andra stycket samtycker till det. 
När företagskoncentrationen har 
ägt rum på det sätt som anges i 34 
§ a tredje stycket, är förvärvarens 
samtycke tillräckligt. 
Om det finns synnerliga skäl, får 
fristen förlängas utan samtycke av 
dem som anges i första stycket. 
Förbud eller åläggande får dock 
inte meddelas senare än två år 
efter det att företags-
koncentrationen ägde rum. 
Om tingsrättens dom 
överklagas, skall 
Marknadsdomstolen avgöra målet 
inom tre månader från det att tiden 
för överklagande gick ut. Vad som 
sägs i första stycket om 
förlängning av fristen gäller också 
Marknadsdomstolens prövning.
Om tingsrättens dom 
överklagas, skall 
Marknadsdomstolen avgöra målet 
inom tre månader från det att tiden 
för överklagande gick ut. Vad som 
sägs i första eller andra stycket 
om förlängning av fristen gäller 
också Marknadsdomstolens 
prövning.
43 § 
Ett förbud eller åläggande enligt 
34 eller 36 § utgör inte hinder mot 
att samma fråga prövas på nytt, 
om det finns anledning att upphäva 
eller mildra förbudet eller 
åläggandet därför att detta inte 
längre behövs eller inte längre är 
lämpligt. 
Om tingsrätten eller 
Marknadsdomstolen har lämnat en 
talan om ett företagsförvärv utan 
åtgärd, får frågan prövas på nytt 
bara om en part i förvärvsavtalet 
har lämnat oriktiga uppgifter om 
sakförhållanden av väsentlig 
betydelse för avgörandet.
Ett förbud eller åläggande enligt 
34 a eller 36 § utgör inte hinder 
mot att samma fråga prövas på 
nytt, om det finns anledning att 
upphäva eller mildra förbudet eller 
åläggandet därför att detta inte 
längre behövs eller inte längre är 
lämpligt. 
Om tingsrätten eller 
Marknadsdomstolen har lämnat en 
talan om en företagskoncentration 
utan åtgärd, får frågan prövas på 
nytt bara om en part eller annan 
medverkande i företagskoncentra-
tionen har lämnat oriktiga 
uppgifter om sakförhållanden av 
väsentlig betydelse för avgörandet.
57 § 
Ett förbud eller åläggande enligt 
23, 34, 36, 41 eller 45 § får 
förenas med vite. Också ett beslut 
om undersökning enligt 47 eller 48 
§ får förenas med vite för att 
förmå ett företag eller någon annan 
att underkasta sig undersökningen. 
Ett frivilligt åtagande i samband 
med ett företagsförvärv får förenas 
med vite. Ett sådant vite föreläggs 
av Stockholms tingsrätt på talan av 
Konkurrensverket.
Ett förbud eller åläggande enligt 
23, 34 a, 36, 38, 41 eller 45 § får 
förenas med vite. Också ett beslut 
om undersökning enligt 47 eller 48 
§ får förenas med vite för att 
förmå ett företag eller någon annan 
att underkasta sig undersökningen. 
Ett frivilligt åtagande i samband 
med en företagskoncentration får 
förenas med vite. Ett sådant vite 
föreläggs av Stockholms tingsrätt 
på talan av Konkurrensverket.
60 § 
Beslut av Konkurrensverket i följande frågor får överklagas hos 
Marknadsdomstolen:
1. undantag enligt 8, 11, 12, 14, 16 och 18 §§,
2. icke-ingripandebesked  enligt 20 och 21 §§,
3. ålägganden som verket har 
meddelat enligt 23 § första stycket 
och 25 §, och
4. ålägganden enligt 45 §.
3. ålägganden som verket har 
meddelat enligt 23 § första stycket 
och 25 §, 
4. ålägganden enligt 45 §, och
5. förbud eller åläggande enligt 
38 § fjärde stycket.
Ett beslut enligt första stycket 1–3 får överklagas bara av ett företag 
som berörs av beslutet.
63 §  
Domar och beslut av Stockholms tingsrätt i följande mål och ärenden 
får överklagas hos Marknadsdomstolen:
1. konkurrensskadeavgift enligt 26 §,
2. kvarstad enligt 32 §,
3. företagsförvärv enligt 34, 36, 
41 och 43 §§,
3. företagskoncentration enligt 
34 a, 36, 41 och 43 §§, 
4. undersökningar enligt 47 och 48 §§, och
5. prövning enligt 54 § andra stycket.
Beslut under rättegången i frågor som avses i 32 eller 41 § skall 
överklagas särskilt. Har ett sådant beslut meddelats innan rättegång har 
inletts, skall det överklagas som om beslutet meddelats under rättegång.
67 § 
En åtgärd enligt 41 § som har 
beslutats då rättegång inte pågår 
skall omedelbart hävas, om 
Konkurrensverket inte beslutar om 
särskild undersökning enligt 38 § 
eller, om ett sådant beslut har 
meddelats, inte väcker talan enligt 
39 §. Detsamma gäller om 
Konkurrensverket beslutar att 
lämna ett företagsförvärv utan 
åtgärd.
En åtgärd enligt 41 § som har 
beslutats då rättegång inte pågår 
skall omedelbart hävas, om 
Konkurrensverket inte beslutar om 
särskild undersökning enligt 38 § 
eller, om ett sådant beslut har 
meddelats, inte väcker talan enligt 
39 §. Detsamma gäller om 
Konkurrensverket beslutar att 
lämna en företagskoncentration 
utan åtgärd.
_______________________
1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om företagsförvärv som har 
skett före ikraftträdandet.
3. En företagskoncentration enligt de nya bestämmelserna som har 
uppkommit före ikraftträdandet skall anmälas endast om den är 
anmälningspliktig enligt de äldre föreskrifterna om företagsförvärv.
2 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Härigenom föreskrivs i fråga om sekretesslagen (1980:100) 
dels att 16 kap. 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 kap. 4 §, av följande 
lydelse.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
8 kap. 
4 § 
Sekretess gäller i Konkurrens-
verkets verksamhet som består i 
tillsyn och utredning för uppgift 
om 
1. enskilds affärs- eller 
driftförhållanden, uppfinningar 
eller forskningsresultat, om det 
kan antas att den enskilde lider 
skada om uppgiften röjs, 
2. andra ekonomiska eller 
personliga förhållanden för den 
som har trätt i affärsförbindelse 
eller liknande förbindelse med den 
som är föremål för myndighetens 
verksamhet. 
Sekretess gäller hos 
Konkurrensverket för uppgift som 
avses i första stycket och som 
enbart hänför sig till verksamhet 
som gäller rådgivning inför en 
anmälan enligt 37 § 
konkurrenslagen (1993:20). När 
en sådan anmälan kommit in till 
Konkurrensverket gäller i stället 
sekretess enligt första stycket. 
I fråga om uppgift i allmän 
handling gäller sekretessen i högst 
tjugo år.
Nuvarande lydelse
16 kap.  
1 §
Att friheten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 § 
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter i vissa 
fall är begränsad framgår av 7 kap. 3 § första stycket 1 och 2, 4 § 1–8 
samt 5 § 1 och 3 tryckfrihetsförordningen och av 5 kap. 1 § första stycket 
samt 3 § första stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen. De fall av 
uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet enligt 7 
kap. 3 § första stycket 3 och 5 § 2 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 
§ första stycket och 3 § första stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt 
är begränsad, är de där tystnadsplikten följer av
---------------------------------------------------------------------------------------
3. denna lag enligt
---------------------------------------------------------------------------------------
7 kap. 40 §
8 kap. 3 §, 5 § första stycket 2 
eller 6 § första stycket 2
---------------------------------------------------------------------------------------
Föreslagen lydelse
Att friheten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 § 
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter i vissa 
fall är begränsad framgår av 7 kap. 3 § första stycket 1 och 2, 4 § 1–8 
samt 5 § 1 och 3 tryckfrihetsförordningen och av 5 kap. 1 § första stycket 
samt 3 § första stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen. De fall av 
uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet enligt 7 
kap. 3 § första stycket 3 och 5 § 2 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 
§ första stycket och 3 § första stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt 
är begränsad, är de där tystnadsplikten följer av 
---------------------------------------------------------------------------------------
3. denna lag enligt
---------------------------------------------------------------------------------------
7 kap. 40 §
8 kap. 3 §, 4 § andra stycket första 
meningen, 5 § första stycket 2 eller 
6 § första stycket 2
---------------------------------------------------------------------------------------
___________
Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.
Lagrådets yttrande
  
Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1999-06-14
Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Vängby, justitierådet Gertrud 
Lennander, regeringsrådet Kjerstin Nordborg.
Enligt en lagrådsremiss den 27 maj 1999 (Näringsdepartementet) har 
regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 
1. lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20),
2. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Per Karlsson.
Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:
Förslaget till lag om ändring i konkurrenslagen
 De föreslagna reglerna om företagskoncentration för nationella 
förhållanden anknyter nära till EG:s koncentrationsförordning (rådets 
förordning 4064/89 med senare ändringar), som med uteslutande av 
nationell rätt är tillämplig på företagskoncentrationer med 
gemenskapsdimension. Avsikten är att gemenskapsrättens rättspraxis i 
fråga om koncentrationskontrollen skall få motsvarande betydelse för 
tolkningen av det svenska regelverket. Rättspraxis bör kunna utvecklas 
med EG-rätten som grund, bl.a. med vägledning av kommissionens 
tillkännagivanden om dess uppfattning angående gemenskapsrättens 
innebörd. Lagrådet finner detta vara ett riktigt tillvägagångssätt. I arbetet 
med företagskoncentrationer i det praktiska rättslivet får det antas vara i 
stort sett samma personer som tillämpar såväl den nationella 
lagstiftningen som EG-rätten.
Tekniken har medfört att de föreslagna materiella reglerna är mycket 
allmänt hållna. Som exempel kan nämnas 34 § andra stycket som 
innehåller att bildandet av ett gemensamt företag som på varaktig basis 
fyller en självständig ekonomisk enhets samtliga funktioner utgör en 
företagskoncentration enligt första stycket 2. I den allmänna 
motiveringen, som uppenbarligen utformats på grundval av 
kommissionens tillkännagivanden, får man bl.a. veta att en förutsättning 
för att företaget skall anses utgöra ett gemensamt företag är att det 
kontrolleras av två eller flera företag (tydligen inkluderande även fysiska 
personer som redan kontrolIerar företag, jfr 3 §).  Att det gemensamma 
företaget bildats av två eller flera företag skulle förhållandevis lätt kunna 
skrivas in i lagtexten. Om man gjorde det skulle emellertid det direkta 
sambandet med EG-förordningens text (artikel 3.2) gå förlorad och tvivel 
kunde uppstå om en enhetlig tillämpning var avsedd. 
Mer tveksamt är Lagrådet till det förhållandet att den svenska lagtexten 
saknar motsvarighet till vissa partier av förordningens text som i 
anslutning till grundläggande bestämmelser ger riktlinjer för 
tillämpningen av bestämmelserna. Som exempel kan nämnas artikel 2.1 
andra stycket, artikel 2.4 andra stycket och artikel 3.3 och 4. Den svenska 
lagstiftningen kan i sin materiella del sägas vara utformad efter klassisk 
svensk förebild med allmänt hållna bestämmelser som får tolkas i ljuset 
av förarbetsuttalanden. Eftersom koncentrationsförordningen avser 
företagskoncentrationer med gemenskapsdimension och lämnar 
medlemsstaterna fria att utforma sin nationella koncentrationslagstiftning 
- så länge den inte kommer i kollision med EG-fördraget, särskilt 
artiklarna 81 och 82 - kan man inte gärna tala om fördragskonform 
tolkning av den svenska lagtexten i förhållande till EG:s 
koncentrationsförordning. Snarare utgör hänvisningarna i motiven till 
EG-rätten förarbetsuttalanden, som i och för sig inte binder domstolarna. 
I förevarande fall är det emellertid så övervägande sannolikt att dessa 
kommer att hämta vägledning i EG-rätten att den valda tekniken får 
godtas.   
34 a § 
Enligt andra stycket 1, som motsvarar 34 § andra stycket 1 i lagens nu 
gällande lydelse, skall företagskoncentrationen förbjudas, om den skapar 
eller förstärker en dominerande ställning som "väsentligt hämmar eller är 
ägnad att hämma" förekomsten eller utvecklingen av en effektiv 
konkurrens (det  s.k. konkurrenstestet). Avsikten torde vara att det för ett 
ingripande krävs, att det skall vara fråga om ett väsentligt hämmande av 
konkurrensen i båda de angivna situationerna. Vilken syftning kravet på 
väsentlighet har framgår emellertid inte klart av stadgandets ordalydelse, 
framför allt därför att verbformerna "hämmar" och "är ägnad att hämma" 
inte är kongruenta. Lagrådet föreslår att de citerade orden förtydligas till 
"väsentligt hämmar eller är ägnad att väsentligt hämma", om det är detta 
som avses. 
Sanktionssystemet i 34 a, 35 och 36 §§ är inte utformat efter samma 
mönster som artikel 8 i EG:s koncentrationsförordning, utan på följande 
sätt. En skadlig företagskoncentration skall förbjudas (34 a §). Detta 
innebär att den, eller, som det uttrycks, "en rättshandling som utgör en 
del i företagskoncentrationen", blir ogiltig (35 §). Förbud får dock inte 
meddelas beträffande förvärv som har skett på börs etc; i sådana fall får 
förvärvaren i stället åläggas att avyttra det som förvärvats (34 a § tredje 
stycket). I vissa fall kan förbudet ersättas med en skyldighet att avyttra 
ett företag eller vidta någon annan konkurrensfrämjande åtgärd (36 §). 
Eftersom en företagskoncentration enligt definitionen i 34 § kan ske på 
flera olika sätt, vilka också kan kombineras, kan resultatet således bli att 
koncentrationen förbjuds till en viss del, men inte till en annan del. 
Beträffande den del som inte förbjuds kan dock en annan sanktion 
inträda, i form av avyttringstvång. Denna lagtekniska konstruktion synes 
onödigt komplicerad. Systemet skulle bli enklare, om i stället sanktionen 
innebar att företagskoncentrationen förbjöds i sin helhet, medan däremot 
innebörden av förbudet nyanserades. I lagtexten skulle då först kunna 
anges att företagskoncentrationen skall förbjudas (34 a §) och därefter 
beskrivas vad förbudet faktiskt innebär beträffande olika typer av 
rättshandlingar (35 §). Huvudregeln skulle därvid vara ogiltighet och 
undantaget - beträffande förvärv på börs etc - ett åläggande att avyttra det 
som förvärvats. Detta skulle innebära att tredje stycket i 34 a § fick utgå 
för att flyttas till 35 § som kunde få t.ex. följande lydelse: 
"Ett förbud mot en företagskoncentration innebär att den eller de 
rättshandlingar varigenom företagskoncentrationen, på det sätt som anges 
i 34 §, ägt rum därefter blir ogiltiga. Detta gäller dock inte sådana 
rättshandlingar som utgörs av förvärv på en svensk eller utländsk börs, 
en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad eller 
genom inrop på exekutiv auktion. I sådana fall får förvärvaren i stället 
åläggas att avyttra det som har förvärvats." 
Sker en ändring i enlighet med detta förslag erfordras följdändringar i 39 
§ andra stycket, 41 § andra stycket och 42 § första stycket, på det sättet 
att hänvisningarna till "34 a § tredje stycket" ersätts med hänvisningar till 
"35 § andra meningen". 
34 b §
Enligt första stycket skall i den utsträckning bildandet av ett gemensamt 
företag har till syfte eller får till resultat att samordna 
konkurrensbeteendet hos företag som förblir självständiga, vid 
prövningen av fråga om förbud enligt 34 a § andra stycket mot en 
företagskoncentration samordningen bedömas enligt 6 och 8 §§. Särskilt 
den allmänna motiveringen ger anledning till viss tvekan om den avsedda 
innebörden av denna bestämmelse. Eftersom den grundläggande 
förutsättningen är att det är fråga om förbud enligt 34 a § andra stycket 
måste företagskoncentrationen som sådan, dvs. bildandet av ett 
gemensamt företag som på varaktig basis fyller en självständig enhets 
samtliga funktioner, prövas enligt 34 a §. Detta framgår tydligare av EG-
förordningen (artikel 2.4) som talar om "bildandet av ett gemensamt 
företag som utgör en koncentration enligt artikel 3". Lagrådet förordar att 
för större tydlighets skull efter orden "gemensamt företag" läggs till ", 
som utgör en företagskoncentration enligt 34 §,".
Däremot framstår det för Lagrådet som oklart, vilka verkningarna blir av 
att ingående moment av samordnat konkurrensbeteende hos företag som 
förblir självständiga enligt första stycket skall bedömas enligt 6 och 8 §§. 
Såvitt framgår av tredje stycket skall bedömningen göras enligt 
förfarandereglerna för koncentrationsprövningen. Det är ovisst om det 
kan vara fråga om sådana begränsningar som har direkt samband med 
och är nödvändiga för genomförandet av den anmälda 
företagskoncentrationen och om i så fall hela koncentrationen kan på 
grund av bestämmelserna i 6 § förbjudas eller åläggande ges enligt 36 §. 
Enligt Lagrådets mening måste innebörden av bestämmelserna i första 
och tredje styckena utvecklas ytterligare under det fortsatta 
beredningsarbetet.
35 §
Lagrådet hänvisar till sitt yttrande under 34 a §, där en ny lydelse av 
förevarande paragraf föreslagits. 
42 §
I andra stycket är det fråga om att ange en tidsfrist  med utgångspunkt i 
företagskoncentrationen. Därvid används orden "efter det att 
företagskoncentrationen ägde rum". Avsikten torde vara att fristen skall 
räknas från den tidpunkt då förfarandet avslutades. Därvid kan användas 
ordet "uppkom" efter mönster av punkten 3 i övergångsbestämmelserna. 
En semantisk fråga är dock om med "företagskoncentrationen" avses det 
slutliga resultatet eller, vilket förefaller naturligare (jfr 34 och 35 §§), 
själva processen. I det senare fallet bör i stället användas ordet 
"fullbordades". 
60 §
Med anledning av ändringen i förevarande paragraf uppkommer frågan 
om sista stycket i bestämmelsen fått en lämplig utformning. Enligt 
förarbetena (prop. 1992/93:56 s. 114) är avsikten att inte bara företag 
som gjort anmälan om undantag m.m. utan också t.ex. konkurrerande 
företag eller företag i senare eller tidigare säljled som berörs mer direkt 
av beslutet skall få överklaga det. Ordet "bara" i bestämmelsen kan 
därmed leda fel och bör därför utgå. I stället bör bestämmelsen utformas 
på följande sätt: "Ett beslut enligt första stycket 1–3 får överklagas av 
företag som berörs av beslutet."
Härutöver bör punkterna 4 och 5 i första stycket byta plats.
Övergångsbestämmelserna
Punkten 3. I fråga om tidpunkten för företagskoncentrationen bör 
användas samma terminologi som i 42 §.
Förslaget till lag om ändring i sekretesslagen 
Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.
Näringsdepartementet
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 23 juni 1999
Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm-
Wallén, Winberg, Ulvskog, Lindh, Sahlin, von Sydow, Klingvall, 
Pagrotsky, Östros, Messing, Engqvist, Rosengren, Larsson, Lejon, 
Lövdén, Ringholm
Föredragande: Mona Sahlin
Regeringen beslutar proposition 1998/99:144 Regler om företags-
koncentration
  Senaste lydelse 1998:648.
  Senaste lydelse 1997:221.
  Senaste lydelse 1998:648.
  Senaste lydelse 1998:648.
  Senaste lydelse 1998:648.
  Lagen omtryckt 1992:1474.
  Tidigare 8 kap. 4 § upphävd genom 1993:25.
  Senaste lydelse 1999:354.
  Senaste lydelse 1998:648.
  Senaste lydelse 1997:221.
  Senaste lydelse 1998:648.
  Senaste lydelse 1998:648.
  Senaste lydelse 1998:648.
  Lagen omtryckt 1992:1474.
  Tidigare 8 kap. 4 § upphävd genom 1993:25.
  Lydelse enligt prop. 1998/99:72.
Prop. 1998/99:144
3
1
Prop. 1998/99:144
Bilaga 1
Prop. 1998/99:144
Bilaga 1
Prop. 1998/99:144
Bilaga 2
114
1
Prop. 1998/99:144
Bilaga 3
115
1
Prop. 1998/99:144
Bilaga 4
125
1
Prop. 1998/99:144
Bilaga 5
130
1
Prop. 1998/99:144
131
1
Prop. 1998/99:144
132
1
                