Post 828 av 971 träffar
                
                
            
                    Propositionsnummer ·
                    1999/00:140 ·
                    
                    Hämta Doc ·
                    
                
                
                
                    Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald
                
                
                
                    Ansvarig myndighet: Näringsdepartementet
                
                
                
                    Dokument: Prop. 140
                
                
                
                Regeringens proposition 
1999/2000:140
Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald
Prop. 
1999/2000:140
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 25 maj 2000
Göran Persson
	Mona Sahlin
	(Näringsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lämnas förslag till inriktning och prioriteringar för 
konkurrenspolitiken. Konkurrenspolitikens huvuduppgift är att bidra till 
modernisering och utveckling av samhället genom effektiva och öppna 
marknader. Sådana marknader släpper fram nya idéer, nya företag och 
nya människor. Samtidigt motverkas risken för en inflationistisk pris- 
och kostnadsutveckling som urholkar välståndet. En väl fungerande 
konkurrens kan på så sätt påtagligt bidra till en fortsatt god 
sysselsättningsutveckling.
Målet om en hållbar samhällsutveckling omfattar både ekologiska, 
sociala och ekonomiska aspekter. Dessa tre aspekter är ömsesidigt 
beroende av varandra och måste vägas samman på ett balanserat sätt för 
att målet om en hållbar utveckling skall uppnås. Ytterst handlar det om 
att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer goda 
framtidsutsikter och en god livskvalitet.
Enligt regeringens bedömning finns det skäl att mer än hittills sätta 
konsumentperspektivet i fokus i konkurrenspolitiken. Sverige är en del 
av EU:s inre marknad, hinder för en gränslös handel skall avlägsnas. De 
positiva effekterna av att öppna nya marknader för konkurrens skall så 
långt möjligt tas till vara. På nya marknader skall strukturer och regler 
stödja en balanserad och väl fungerande konkurrens. Åtgärder för ökad 
konkurrens inom enskilda områden genomförs fortlöpande. I 
propositionen lämnas en redogörelse för pågående och planerade 
åtgärder.
Arbetet för att undanröja hinder för en effektiv konkurrens i 
gränslandet mellan offentlig och privat verksamhet skall drivas vidare.
Staten har det övergripande ansvaret för att det finns verkningsfulla 
instrument för att i en allt mer internationell miljö motverka skadliga 
konkurrensbegränsningar mellan företag. För att ytterligare effektivisera 
konkurrensövervakningen lämnas i propositionen förslag till ändringar i 
konkurrenslagstiftningen. 
De svenska konkurrensmyndigheterna föreslås få nationell behörighet 
att tillämpa EG:s konkurrensregler. För att uppfylla kraven i EG:s 
tillämpningsföreskrifter på statsstödsområdet föreslås att Kronofogde-
myndigheten i Stockholm skall lämna handräckning vid kommissionens 
kontrollbesök hos företag för att efterforska om beslut om godkända 
statliga stöd efterlevs. 
För att öka möjligheterna att upptäcka och undanröja konkurrens-
begränsningar föreslås vidare ett förtydligande tillägg i regeln om 
fastställande av konkurrensskadeavgift i konkurrenslagen. Tillägget 
innebär att det vid fastställande av avgiften skall tas hänsyn till om 
företaget i väsentlig mån underlättat utredningen av den egna 
överträdelsen. Frågan om vidgade möjligheter till påföljdsmildring för 
den som träder fram och avslöjar visst kartellsamarbete skall utredas 
vidare.
Vidare föreslås ändringar i konkurrenslagen vad gäller samverkan 
mellan små företag i vissa branscher nämligen lantbrukskooperation och 
taxinäringen. För lantbruket innebär ändringen att en primärförenings 
prissättning när föreningen svarar för försäljningen av varor som i någon 
mening är inlevererade till föreningen faller utanför förbudet. För 
taxinäringen föreslås ett nytt undantag för samarbete inom en 
beställningscentral som omfattar högst 30 taxibilar. 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2001.
Innehållsförteckning
1	Förslag till riksdagsbeslut	8
2	Lagtext	9
2.1	Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)	9
2.2	Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1845) om 
tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- 
och statsstödsregler	13
2.3	Förslag till lag om ändring i lagen (1970:417) om 
marknadsdomstol m.m.	16
2.4	Förslag till lag om innebörden av begreppen jordbruks-, 
trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen 
	(1993:20)	17
3	Ärendet och dess beredning	23
4	Allmänna utgångspunkter	25
5	Konkurrensens och konkurrenspolitikens betydelse i det 
ekonomiska systemet	43
5.1	Den ekonomisk-teoretiska grunden	43
5.2	Effekter av en effektiv konkurrens	45
5.3	Faktorer av betydelse för konkurrensen	48
5.4	Konkurrens och konkurrenskraft	50
5.5	Statens roller	52
5.5.1	Vårda marknaderna	52
5.5.2	Förbättra och skapa marknader	52
5.5.3	Underlätta för privata konsumenter och andra 
avnämare	53
5.6	Konkurrenspolitik i ett internationellt och historiskt 
perspektiv	53
5.6.1	Konkurrenspolitikens pionjärer	54
5.6.2	Den europeiska konkurrenspolitikens rötter	55
5.6.3	Gemensam och nationell konkurrenspolitik i 
Europeiska unionen	56
5.6.4	Aktuella utvecklingstendenser	58
5.7	Synen på konkurrenspolitikens roll	59
6	Konkurrensproblem på den svenska marknaden	61
6.1	Konkurrensen i Sverige i ett internationellt perspektiv	61
6.2	Hög koncentration	64
6.2.1	Begreppet koncentration	64
6.2.2	Konkurrensen upphäver sig själv	64
6.2.3	Koncentrationen på den svenska marknaden 
och inom viktiga sektorer	65
6.2.4	Utvecklingen under 1990-talet	67
6.2.5	Koncentrationens effekter	68
6.2.6	Genomförda och pågående åtgärder	69
6.3	Företags utnyttjande av marknadsmakt	70
6.3.1	Förutsättningar för marknadsmakt	70
6.3.2	Olika ageranden	71
6.3.3	Dominansmissbruk och annat utnyttjande av 
marknadsmakt på olika områden	73
6.4	Konkurrensbegränsande samordning mellan företag	76
6.4.1	Positiv och negativ samverkan	76
6.4.2	Avtal och samordnade förfaranden	77
6.4.3	Konkurrensbegränsande samarbete på olika 
områden	78
6.4.4	Hemliga karteller	81
6.5	Marknader som nyligen öppnats för konkurrens	83
6.5.1	Avreglering, regelreformering, 
konkurrensutsättning eller privatisering?	83
6.5.2	Avvägningen mellan konkurrens och 
allmänintresset	85
6.5.3	Finansiella tjänster	87
6.5.4	Transporter	88
6.5.5	Tele	94
6.5.6	Post	97
6.5.7	Energi	98
6.5.8	Läkemedel	101
6.5.9	Sammanfattande bedömning	102
6.6	Offentliga aktörer	104
6.6.1	Det offentliga som köpare	104
6.6.2	Det offentliga som säljare	108
6.6.3	Offentliga välfärdstjänster	112
6.7	Styrmedel och konkurrens	117
6.7.1	Administrativa styrmedel	117
6.7.2	Ekonomiska styrmedel	118
6.7.3	Konsumenternas brist på information	121
6.7.4	Genomförda och pågående åtgärder	122
6.8	In- och utträdeshinder	125
6.8.1	Betydelsen av att marknader kan utmanas	125
6.8.2	Hinder mot tillträde till marknaden	126
6.8.3	Förekomsten av in- och utträdeshinder 
	på olika områden	128
6.8.4	Parallellimport	131
7	Konkurrenspolitikens inriktning	134
7.1	Förslagen till riksdagen	134
7.1.1	Inledning	134
7.1.2	Inriktningen av konkurrenspolitiken	135
7.2	Sambandet mellan konkurrenspolitik och konsument-
politik	137
7.3	Förutsättningar för effektiv konkurrens	139
7.4	Regelreformering och konkurrensutsättning	143
7.4.1	Fungerande marknader och konkurrens	143
7.4.2	Ägande och marknad	145
7.4.3	Tillgången till grundläggande funktioner	147
7.4.4	Konkurrens i offentlig sektor	149
7.4.5	Konkurrensproblem i gränslandet mellan 
offentlig och privat sektor	151
7.5	Regelverket	152
7.5.1	Konkurrenslagstiftning	152
7.5.2	EG-reglernas förhållande till den svenska 
lagstiftningen	155
7.6	Underlätta tillträdet till marknader	157
7.6.1	Byggsektorn	157
7.6.2	Detaljhandeln	159
7.6.3	Sotningsväsendet	163
7.7	Statsstöd	164
7.8	Konkurrenspolitiken i ett europeiskt och globalt 
sammanhang	168
7.8.1	Nationell eller internationell konkurrens-
	politik	168
7.8.2	Behovet av samverkan	169
7.8.3	Globalisering och omvärldsberoende	170
8	Svensk tillämpning av EG:s konkurrensregler för företag	172
8.1	Gällande rätt	172
8.1.1	EG:s konkurrensrätt	172
8.1.2	Materiella regler	173
8.1.3	Tillämpningsregler	174
8.1.4	Icke-ingripandebesked och informella 
avgöranden	175
8.1.5	Undantag	176
8.1.6	Artiklarna 84 och 85	177
8.1.7	En jämförelse mellan de materiella 
bestämmelserna i de två regelverken	178
8.1.8	Moderniseringsarbetet inom EU	178
8.2	Nationell tillämpning av EG:s konkurrensregler för 
	företag	179
8.3	Innebörden av Konkurrensverkets behörighet att tillämpa 
EG-reglerna	181
8.3.1	Svensk lag respektive EG-reglerna	182
8.3.2	Begränsningar i den nationella behörigheten 
	till följd av EG-rättens innehåll	183
8.3.3	Anmälan, ansökan och klagomål hos 
Konkurrensverket	183
8.3.4	Bagatellregler	184
8.3.5	Behörighetsreglernas placering	185
8.4	Förfaranderegler	186
8.4.1	Icke-ingripandebesked	186
8.4.2	Undantag	189
8.4.3	Undersökningar m.m.	191
8.4.4	Åtgärder mot förbjudna 
konkurrensbegränsningar	193
8.4.5	Rättegångskostnader	195
8.5	Sanktioner	196
8.6	Sekretess	198
8.7	Skadestånd	200
8.8	Övriga frågor	202
8.8.1	Verkställighet	202
8.8.2	Koncentrationskontroll	202
9	Nedsättning av konkurrensskadeavgift	203
9.1	Allmänna utgångspunkter	203
9.2	Fastställande av konkurrensskadeavgift	204
10	Kontroll på ort och ställe av statligt stöd	207
10.1	Gällande rätt	207
10.1.1	Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 
	22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för 
artikel 93 i EG-fördraget	207
10.1.2	Svensk rätt	208
10.2	Förslag till lagstiftning	209
10.3	Det praktiska förfarandet vid kontrollbesök	212
11	Taxisamverkan	213
11.1	Bakgrund	213
11.1.1	Rättsutvecklingen	213
11.1.2	Förhållandena före omregleringen m.m.	214
11.1.3	Taximarknaden efter omregleringen	214
11.1.4	Beställningscentralen på den omreglerade 
taximarknaden	215
11.1.5	Det samhällsekonomiska perspektivet	216
11.2	Behovet av lagstiftningsåtgärder	217
11.3	Undantag från förbudet i 6 § konkurrenslagen för viss 
taxisamverkan	219
11.4	Spärregel mot vissa konkurrensbegränsningar	222
11.5	Förordning om gruppundantag enligt konkurrenslagen för 
viss taxisamverkan	224
12	Lantbruket	225
12.1	Bakgrund	225
12.1.1	Bakgrunden till införandet av legalundantaget 
för lantbruket	225
12.1.2	Förhållandet till EG-rätten	229
12.1.3	Tidigare utredningar	229
12.1.4	Rättsutvecklingen	230
12.2	Behovet av lagstiftningsåtgärder	232
12.3	Regeringens förslag till ändrade regler	236
12.4	En primärförenings prissättning när den svarar för 
försäljningen till tredje man	236
12.5	Föreningens prissättning när en medlem själv säljer direkt 
till tredje man	240
12.6	Skogsprodukter	240
12.7	Övrigt	243
12.7.1	Federativa nivån och förhandlings-
	kooperation	243
12.7.2	Det s.k. funktionsskyddet	244
12.7.3	Förhållandet till föreningsrätten	245
12.7.4	Definitionerna av jordbruks-, trädgårds- och 
skogsprodukter	245
12.7.5	Missbruk av en dominerande ställning	246
13	Konsekvenser	246
14	Författningskommentar	248
14.1	Förslaget till lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)	248
14.2	Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1845) om 
tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- 
och statsstödsregler	253
14.3	Förslaget till lag om ändring i 1 § lagen (1970:417) om 
marknadsdomstol m.m.	259
14.4	Förslaget till lag om innebörden av begreppen jordbruks-, 
trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen 
	(1993:20)	259
Bilagor	260
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 25 maj 2000	301
1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen 
dels antar regeringens förslag till 
1. lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20),
2. lag om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska 
gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler, 
3. lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.,
4. lag om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och 
skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20)
dels godkänner 
5. vad regeringen föreslår om konkurrenspolitikens inriktning 
(avsnitt 7.1.2)
2 Lagtext
2.1 Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen 
(1993:20)
Härigenom föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (1993:20)
dels att 6, 18 b, 18 c och 28 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 18 a § skall lyda ”Särskilda bestämmel-
ser för vissa former av samarbete mellan små företag”,
dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 5, 18 d och 18 e §§, 
av följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
5 § 
I 2 § lagen (1994:1845) om till-
lämpningen av Europeiska gemen-
skapernas konkurrens- och stats-
stödsregler finns bestämmelser om 
nationell tillämpning av Euro-
peiska gemenskapernas kon-
kurrensregler.
6 § 
Om något annat inte följer av 
beslut enligt 8 eller 15 § eller av 
13, 17 eller 18 c §, är avtal mellan 
företag förbjudna om de har till 
syfte att hindra, begränsa eller 
snedvrida konkurrensen på mark-
naden på ett märkbart sätt eller om 
de ger ett sådant resultat.
Om något annat inte följer av 
beslut enligt 8 eller 15 § eller av 
13, 17, 18 c eller 18 e §, är avtal 
mellan företag förbjudna om de 
har till syfte att hindra, begränsa 
eller snedvrida konkurrensen på 
marknaden på ett märkbart sätt 
eller om de ger ett sådant resultat. 
Detta gäller särskilt sådana avtal som innebär att 
1. inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller 
indirekt fastställs, 
2. produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar 
begränsas eller kontrolleras, 
3. marknader eller inköpskällor delas upp, 
4. olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa 
handelspartner får en konkurrensnackdel, eller 
5. det ställs som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar 
sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt 
handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet
18 b § 
Med jordbruksprodukter avses i 
denna lag sådana varor som anges 
i bilagan till lagen (1990:615) om 
avgifter på vissa jordbruks-
produkter m.m.
Med trädgårdsprodukter avses 
sådana varor som anges i den i 
tulltaxelagen (1987:1068) intagna 
tulltaxan 6–8 kap.
Med skogsprodukter avses så-
dana varor som anges i den i tull-
taxelagen (1987:1068) intagna 
tulltaxan 44, 47 och 48 kap.
I lagen (2000:00) om inne-
börden av begreppen jordbruks-, 
trädgårds- och skogsprodukter i 
konkurrenslagen (1993:20) finns 
särskilda bestämmelser om vad 
som i denna lag avses med sådana 
varor.
18 c §
Förbudet i 6 § gäller inte för sådana avtal inom en primär lantbruks-
förening eller dess dotterföretag som avser samverkan mellan förening-
ens medlemmar om 
1. produktion, insamling, förädling, försäljning eller därmed samman-
hängande verksamhet såsom användandet av gemensamma anläggningar, 
lagring, beredning, distribution eller marknadsföring i fråga om jord-
bruksprodukter, trädgårdsprodukter eller skogsprodukter, eller
2. inköp av varor eller tjänster för  sådan  verksamhet  som avses  
under 1.
Första stycket gäller dock inte 
avtal som har till syfte eller ger till 
resultat
1. att en medlems fria rörlighet 
på marknaden förhindras eller för-
svåras
a) i fråga om valet av avnämare 
eller leverantör,
b) i fråga om möjligheten att 
lämna föreningen, eller
c) i annat avseende av mot-
svarande betydelse, eller
2. att försäljningspriser direkt 
eller indirekt fastställs på varor 
som produceras hos medlemmarna 
när 
a) försäljningen sker direkt 
mellan medlem och tredje man, 
eller 
b) föreningen svarar för försälj-
ningen och konkurrensen på 
marknaden hindras, begränsas 
eller snedvrids i väsentlig omfatt-
ning.
Första stycket gäller dock inte 
avtal som har till syfte eller ger till 
resultat
1. att en medlems fria rörlighet 
på marknaden förhindras eller för-
svåras 
a) i fråga om valet av avnämare 
eller leverantör,
b) i fråga om möjligheten att 
lämna föreningen, eller
c) i annat avseende av mot-
svarande betydelse, eller
2. att försäljningspriser direkt 
eller indirekt fastställs på varor när 
försäljningen sker direkt mellan 
medlem och tredje man.
18 d §
Med taxiföretag avses i denna 
lag företag som tillhandahåller 
eller utför taxitjänster eller där-
med jämförbara transporttjänster.
Med beställningscentral avses 
en gemensam eller fristående 
funktion som tar emot beställ-
ningar och fördelar transportupp-
drag mellan taxiföretag. Funktio-
nen kan även utföra sådan verk-
samhet som har samband därmed.
18 e §
Förbudet i 6 § gäller inte för ett 
skriftligt avtal mellan taxiföretag 
eller mellan en beställningscentral 
och taxiföretag om avtalet
1. avser gemensam transport-
verksamhet genom samverkan i en 
beställningscentral eller på annat 
sätt i syfte att uppnå effektivitets-
vinster eller andra sådana ekono-
miska fördelar, 
2. behövs för att tillgodose det 
samhälleliga intresset av tillgång 
till taxiservice, och 
3. omfattar högst 30 taxifordon.
Undantaget enligt första stycket 
gäller inte 
1. till den del samarbetet avser 
förfarande eller villkor som inne-
bär eller omfattar 
a) fastställande av gemensamma 
priser, 
b) uppdelning av marknader, 
c) en uppsägningstid för 
anslutet taxiföretag som överstiger 
sex månader från uppsägningstill-
fället eller, i fråga om en ekono-
misk förening, villkor att uppsäg-
ning inte får göras förrän tidigast 
efter sex månader eller längre tid 
från inträdet, eller
d) förbud för anslutet taxiföre-
tag att efter avtalstidens utgång 
konkurrera med den gemensamma 
transportverksamheten, och
2. till den del det är uppenbart 
att syftet med den gemensamma 
transportverksamheten eller 
intresset av tillgång till taxiservice 
enligt första stycket 1 och 2 kan 
tillgodoses utan att samarbetet 
omfattar ett sådant förfarande 
eller villkor som avses i 1 a–d.
28 §
När konkurrensskadeavgift fast-
ställs skall särskild hänsyn tas till 
hur allvarlig överträdelsen är och 
hur länge den pågått.
När konkurrensskadeavgift fast-
ställs skall hänsyn tas till 
1. hur allvarlig överträdelsen är, 
2. hur länge den pågått, 
3. om företaget i väsentlig mån 
underlättat utredningen av den 
egna överträdelsen, och 
4. andra försvårande eller för-
mildrande omständigheter av be-
tydelse.
I ringa fall skall ingen avgift påföras.
_____________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001
2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1845) om 
tillämpningen av Europeiska gemenskapernas 
konkurrens- och statsstödsregler
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1845) om tillämpningen 
av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler
dels att rubrikerna närmast före 2 och 3 §§ skall utgå,
dels att 2 § skall betecknas 2 a §,
dels att den nya 2 a § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 2 och 5 a §§, samt 
närmast före 2, 2 a och 5 a §§ nya rubriker av följande lydelse,
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
Nationell tillämpning av Euro-
peiska gemenskapernas kon-
kurrensregler
2 §
Konkurrensverket får tillämpa 
artiklarna 81 och 82 i Fördraget 
om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen (EG-fördraget) i 
enlighet med artiklarna 84 och 85 
i EG-fördraget, liksom i enlighet 
med rättsakter antagna med stöd 
av EG-fördraget. Också Stock-
holms tingsrätt och Marknads-
domstolen är behöriga att tillämpa 
artiklarna 81 och 82 i EG-för-
draget.
När artikel 81 eller 82 i EG-för-
draget tillämpas enligt första 
stycket tillämpas 3, 9–16, 20–32, 
45–56 §§, 57 § första stycket, 
59, 60 § första stycket 1, 2, 3 och 
5, 61 och 62 §§, 63 § första stycket 
1, 2, 4 och 5 samt andra stycket, 
64–65 §§ och 69 § konkurrens-
lagen (1993:20). En ansökan om 
icke-ingripandebesked enligt 20 § 
konkurrenslagen skall dock prövas 
endast om avtalet eller förfarandet 
har särskild anknytning till 
Sverige. 
Vid tillämpningen enligt andra 
stycket skall hänvisningar till 
– 6 § konkurrenslagen avse 
artikel 81.1 i EG-fördraget, 
– 8 § konkurrenslagen avse 
artikel 81.3 i EG-fördraget, och 
– 19 § konkurrenslagen avse ar-
tikel 82 i EG-fördraget. 
Ett beslut av Konkurrensverket 
om att en gruppundantagsförord-
ning som har antagits av Euro-
peiska gemenskapernas kom-
mission inte skall vara tillämplig i 
ett visst fall får överklagas hos 
Marknadsdomstolen, varvid be-
stämmelserna om handläggning i 
lagen (1996:242) om domstols-
ärenden tillämpas. 
Befogenheter vid genomförande av 
undersökning 
Regeringen bestämmer vilken 
svensk myndighet som skall vara 
behörig vid tillämpningen av 
Europeiska gemenskapernas kon-
kurrensregler.
2 a §
Regeringen bestämmer vilken 
svensk myndighet som skall vara 
behörig att vidta åtgärder enligt 
3 § och begära handräckning en-
ligt 4 §.
Regler om statsstöd
5 a §
När Europeiska gemenskaper-
nas kommission har beslutat om 
ett kontrollbesök enligt rådets för-
ordning (EG) nr 659/1999 av den 
22 mars 1999 om tillämpnings-
föreskrifter för artikel 93 i EG-
fördraget har kommissionen rätt 
att få handräckning av kronofog-
demyndigheten för att genomföra 
följande åtgärder hos företag:
1. granska räkenskaper och 
andra affärshandlingar samt ta 
kopior av dessa handlingar, och
2. få tillträde till samtliga 
lokaler och markområden som 
utnyttjas av det berörda företaget.
Frågor om handräckning enligt 
denna paragraf prövas av Krono-
fogdemyndigheten i Stockholm.
Kronofogdemyndigheten skall 
inte underrätta företaget om en 
begäran om handräckning innan 
verkställighet sker. Därutöver 
gäller bestämmelserna i utsök-
ningsbalken om sådan verkställig-
het som avses i 16 kap. 10 § den 
balken.
______________
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. Konkurrensskadeavgift får inte påföras för överträdelser eller åsido-
sättanden såvitt avser tid före lagens ikraftträdande.
2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1970:417) om 
marknadsdomstol m.m.
Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1970:417) om marknadsdomstol 
m.m. skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
1 §
Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt 
1. konkurrenslagen (1993:20),
2. marknadsföringslagen 
(1995:450),
3. lagen (1994:1512) om avtals-
villkor i konsumentförhållanden, 
4. lagen (1984:292) om avtals-
villkor mellan näringsidkare, 
5. produktsäkerhetslagen 
(1988:1604), 
6. lagen (1994:615) om in-
gripande mot otillbörligt beteende 
avseende offentlig upphandling. 
Bestämmelserna i 14, 15 och 
16–22 §§ tillämpas inte i mål eller 
ärenden enligt konkurrenslagen 
(1993:20) eller marknadsförings-
lagen (1995:450). I mål enligt 
marknadsföringslagen tillämpas 
inte heller 13 a §. I stället gäller 
vad som föreskrivits i dessa lagar.
2. lagen (1994:1845) om till-
lämpningen av Europeiska gemen-
skapernas konkurrens- och stats-
stödsregler, 
3. marknadsföringslagen 
(1995:450), 
4. lagen (1994:1512) om avtals-
villkor i konsumentförhållanden, 
5. lagen (1984:292) om avtals-
villkor mellan näringsidkare, 
6. produktsäkerhetslagen 
(1988:1604), 
7. lagen (1994:615) om in-
gripande mot otillbörligt beteende 
avseende offentlig upphandling. 
Bestämmelserna i 14, 15 och 
16–22 §§ tillämpas inte i mål eller 
ärenden enligt konkurrenslagen, 
lagen om tillämpningen av 
Europeiska gemenskapernas 
konkurrens- och statsstödsregler 
eller marknadsföringslagen. I mål 
enligt marknadsföringslagen till-
lämpas inte heller 13 a §. I stället 
gäller vad som föreskrivs i dessa 
lagar. 
____________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2.4 Förslag till lag om innebörden av begreppen 
jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i 
konkurrenslagen (1993:20)
Härigenom föreskrivs följande.
1 §  Med jordbruksprodukter avses i konkurrenslagen (1993:20) sådana 
varor i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) 
2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och 
om Gemensamma tulltaxan som är upptagna i bilagan till denna lag.
Med trädgårdsprodukter avses i nämnda lag sådana varor som är 
upptagna i kap. 6–8 i Kombinerade nomenklaturen. Med skogsprodukter 
avses sådana varor som anges i kap. 44, 47 och 48 i nomenklaturen.
________________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
Bilaga
Varuslag 
ur 01.01	Levande hästar 
ur 01.02	Levande nötkreatur 
ur 01.03	Levande tamsvin 
ur 01.04	Levande får 
    01.05	Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus domesticus, 
ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns 
ur 02.01	Kött av nötkreatur, färskt eller kylt 
ur 02.02	Kött av nötkreatur, fryst 
ur 02.03	Kött av tamsvin, färskt, kylt eller fryst 
ur 02.04	Kött av får, färskt, kylt eller fryst 
ur 02.05	Kött av häst, färskt, kylt eller fryst 
ur 02.06	Andra ätbara delar av nötkreatur, tamsvin, får och häst, 
färska, kylda eller frysta 
ur 02.07	Kött och andra ätbara delar (med undantag av gåslever) av 
fjäderfä enligt nr 01.05, färska, kylda eller frysta 
    02.09	Svinfett, inte innehållande magert kött, och fjäderfäfett (inte 
utsmälta eller på annat sätt extraherade), färska, kylda, frysta, 
saltade, i saltlake torkade eller rökta 
ur 02.10	Kött och andra ätbara djurdelar av häst, nötkreatur, tamsvin, 
får och fjäderfä (med undantag av gåslever), saltade, torkade 
eller rökta; ätbart mjöl av kött eller andra djurdelar 
    04.01	Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med 
socker eller annat sötningsmedel 
    04.02	Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker 
eller annat sötningsmedel 
    04.03	Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan 
fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrera-
de, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta 
eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao 
    04.04	Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat 
sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölkbe-
ståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötnings-
medel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 
ur 04.05	Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk 
    04.06	Ost och ostmassa 
ur 04.07	Fjäderfäägg med skal, färska, konserverade eller kokta 
    04.08	Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta 
eller kokta i vatten, gjutna, 	frysta eller på annat sätt konser-
verade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel 
ur 07.01	Potatis (med undantag av nyskördad potatis under tiden 6 
juni–5 juli), färsk eller kyld 
ur 07.09	Sockermajs, färsk eller kyld 
ur 07.10	Sockermajs (även ångkokt eller kokt i vatten), fryst 
ur 07.12	Torkad potatis och sockermajs, hela, i bitar, skivade, krossade 
eller pulveriserade, men inte vidare beredda
ur 07.13	Torkade, spritade baljväxtfrön av sådana slag som används 
för livsmedels- eller foderändamål, även skalade eller sönder-
delade 
ur 07.14	Maniok- och arrowrot, färska eller torkade, hela eller i bitar 
och även i form av pelletar 
    10.01	Vete samt blandsäd av vete och råg 
    10.02	Råg 
    10.03	Korn 
    10.04	Havre 
    10.05	Majs 
    10.07	Sorghum 
ur 10.08	Spannmål, annan än bovete, kanariefrö och hirs 
    11.01	Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg 
ur 11.02	Finmalet mjöl av annan spannmål än vete, blandsäd av vete 
och råg, ris, bovete, kanariefrö och hirs 
ur 11.03	Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av 
annan spannmål än ris, bovete, kanariefrö och hirs 
ur 11.04	Spannmål, annan än ris, bovete, kanariefrö och hirs, bearbetad 
på annat sätt (t. ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor eller 
pärlgryn, klippt eller gröpad), groddar av spannmål, hela, 
valsade, bearbetade till flingor eller malda 
ur 11.05	Mjöl, flingor, korn och pelletar av potatis 
ur 11.06	Mjöl av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt nr 
07.14 
    11.07	Malt, även rostat 
ur 11.08	Stärkelse 
    12.01	Sojabönor, även sönderdelade 
    12.02	Jordnötter, även skalade eller sönderdelade men inte rostade 
eller på annat sätt tillagade 
    12.03	Kopra 
    12.05	Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade 
    12.06	Solrosfrön, även sönderdelade 
ur 12.07	Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter (med undantag av 
ricinus-, hamp- och oiticicafrön samt bokollon), även sönder-
delade 
ur 12.08	Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter (med undantag 
av mjöl av senaps-, lin-, ricinus-, hamp- och oiticicafrön samt 
av bokollon) 
ur 12.12	Sockerbetor, färska eller torkade, även malda 
ur 12.14	Lusernmjöl och annat grönmjöl, även i form av pelletar 
ur 15.01	Ister; annat svinfett och fjäderfäfett, utsmälta, även utpressade 
eller extraherade med lösningsmedel 
ur 15.02	Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, råa eller 
utsmälta, även utpressade eller extraherade med lösnings-
medel 
    15.03	Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, 
inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda 
ur 15.04	Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av 
sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt 
modifierade (med undantag av fiskleverolja) 
    15.06	Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana 
fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifie-
rade 
    15.07	Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade 
men inte kemiskt modifierade 
    15.08	Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade 
men inte kemiskt modifierade 
    15.09	Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men 
inte kemiskt modifierade 
    15.10	Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av 
sådana oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, 
inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med 
oljor eller fraktioner enligt nr 15.09 
    15.11	Palmolja och fraktioner av denna olja, även 
	raffinerade men inte kemiskt modifierade 
    15.12	Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av 
dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 
    15.13	Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av 
dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 
    15.14	Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa 
oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 
ur 15.15	Andra vegetabiliska fetter och feta oljor 	(med undantag av 
jojoba-, kroton-, lin-, oiticica-, ricin- och tungolja samt frak-
tioner av dessa oljor) samt fraktioner av sådana fetter eller 
oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 
ur 15.16	Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner 
av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, 
omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffine-
rade men inte vidare bearbetade med undantag av produkter 
med karaktär av konstgjorda vaxer 
    15.17	Margarin; ätbara blandningar och bered	ningar av animaliska 
eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika 
fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och 
oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 
15.16 
ur 15.18	Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor (med undantag 
av lin-, oiticica, ricin- och tungolja samt fraktioner av dessa 
oljor) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxi-
derade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade 
genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat 
sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt 
nr 15.16; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska 
eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika 
fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbe-
gripna någon annanstans 
ur 16.01	Korv (med undantag av gåsleverkorv) och liknande produkter 
av kött, andra djurdelar eller blod; beredningar av dessa 
produkter 
ur 16.02	Kött, andra djurdelar och blod, beredda eller konserverade på 
annat sätt (med undantag av gåsleverpastej) 
ur 16.05	Andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur och blötdjur, be-
redda eller konserverade 
    17.01	Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren 
sackaros, i fast form 
ur 17.02	Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos 
och fruktos, i fast form (med undantag av invertsocker); sirap 
och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller 
färgämnen (med undantag av invertsocker); sockerkulör 
    17.03	Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker 
ur 17.04	Fondantmassor, mandelmassor, pastor och andra liknande 
halvfabrikat, inte innehållande kakao, i bulk 
ur 18.06	Glasspulver, glasspasta (glassmassa), puddingar och liknande 
efterrätter samt pulver, flingor, pastor och flytande bered-
ningar endast avsedda för framställning av pudding och annan 
liknande efterrätt eller dryck, innehållande kakao 
ur 19.01	Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt, 
	som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 50 
viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 04.01–
04.04, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre 
än 10 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans 
    19.02	Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, 
gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött 
eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, 
även beredd 
19.03	Flingor, gryn o. d., framställda av stärkelse 
ur 19.04	Spannmål, annan än majs, i form av korn, förkokt eller på 
annat sätt beredd 
ur 19.05	Bakverk, även innehållande kakao (med 	undantag av kex, 
småkakor o.d., våfflor och 	rån (wafers)) 
ur 20.04,	Potatis och produkter av ärter och bönor enligt nr 07.13,
ur 20.06	beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller 
ättiksyra, frysta 
ur 20.05,	Potatis och produkter av ärter och bönor enligt nr 07.13,
ur 20.06	beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller 
ättiksyra, inte frysta 
ur 21.02	Andra encelliga mikroorganismer än jäst, döda (med 
undantag av vacciner enligt nr 30.02) 
ur 21.04	Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar, inne-
hållande kött (inbegripet andra djurdelar) 
    21.05	Glassvaror, även innehållande kakao 
ur 21.06	Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans (med undantag av konfektyrer) 
23.02	Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, 
erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av 
spannmål eller baljväxter 
23.03	Återstoder från stärkelseframställning och liknande 
återstoder, betmassa, bagass och annat avfall från 
sockerframställning, drav, drank och annat avfall från brygge-
rier eller brännerier, även i form av pelletar 
23.04	Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av soja-
bönolja, även malda eller i form av pelletar 
23.05	Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jord-
nötsolja, även malda eller i form av pelletar 
ur 23.06	Oljekakor och andra fasta återstoder (med undantag av 
mandelkli) från utvinning av vegetabiliska fetter eller oljor, 
andra än de som omfattas av nr 23.04 eller 23.05, även malda 
eller i form av pelletar 
23.08	Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegeta-
biliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används 
vid utfodring av djur, inte nämnda eller inbegripa någon 
annanstans, även i form av pelletar 
ur 23.09	Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av 
djur (med undantag av hundbröd samt sådana vitamin- och 
mineralfodermedel som inte innehåller torrmjölk) 
25.10	Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfos-
fater och fosfatkrita 
ur 28.08	Salpetersyra 
ur 28.09	Fosforpentoxid och ortofosforsyra 
    28.14	Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning 
ur 28.34	Kalium-, kalcium- och magnesiumnitrat 
ur 28.35	Kalium- eller kalciumpolyfosfater (inbegripet meta- och 
pyrofosfater), kaliumortofosfater och kalciumhydrogenorto-
fosfat (dikalciumfosfat) 
    31.01	Gödselmedel
  –31.05
ur 35.02	Äggalbumin 
35.05	Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller 
förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dex-
trin eller annan modifierad stärkelse 
ur 35.07	Enzympreparat innehållande födoämnen 
ur 38.09	Beredda glätt- och appreturmedel av sådana slag som används 
inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande 
industrier, på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter (med 
undantag av varor i detaljhandelsförpackningar vägande per 
styck högst 1 kg netto)
ur 38.23	Tekniska enbasiska fettsyror (med undantag av olein, linolje-
fettsyra och andra fettsyror med ett jodtal av minst 170, 
ricinoljefettsyra, dehydratiserad ricinoljefettsyra, högraffine-
rad tallfettsyra och ullfettsyra); sura oljor från raffinering 
ur 38.24	Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor på basis 
av stärkelse eller stärkelseprodukter 
3 Ärendet och dess beredning
För att åstadkomma en uthållig sysselsättningstillväxt krävs en väl 
fungerande konkurrens och effektiva marknader. I 1999 års ekonomiska 
vårproposition aviserade regeringen mot den bakgrunden sin avsikt att 
återkomma med förslag på det konkurrenspolitiska området. Som ett led i 
det arbetet uppdrog regeringen den 23 juni 1999 åt Konkurrensverket att 
närmare kartlägga och analysera hur konkurrensförhållandena utvecklats 
på den svenska marknaden under 1990-talet. Analysen skulle beakta de 
förändringar som skett såsom Sveriges medlemskap i EU, ett skärpt 
konkurrensrättsligt regelsystem och ny lagstiftning om offentlig 
upphandling. Regeringen uppdrog vidare samma dag åt Statskontoret att 
kartlägga och analysera konkurrensutsatt verksamhet i den statliga 
sektorn. Konkurrensverket presenterade i januari 2000 sina slutsatser och 
förslag i rapporten Konkurrensen i Sverige under 90-talet – problem och 
förslag (2000:1). Statskontoret presenterade slutligt i april 2000 sina 
slutsatser och förslag i rapporten Staten som kommersiell aktör – 
omfattning och konkurrenseffekter (2000:16). En hearing om 
konkurrenspolitiken hölls av Näringsdepartementet den 16–17 mars 
2000. 
Konkurrenslagen och samarbete i taxibranschen 
I departementspromemorian Små företag och konkurrenslagen 
Ds 1998:72 behandlades frågan om huruvida erfarenheterna av 
konkurrenslagens tillämpning på olika former av småföretagssamarbete 
borde föranleda lagstiftningsåtgärder. I promemorian föreslogs 
beträffande taxibranschen att regeringen skulle utfärda ett gruppundantag 
för taxi för de fall där beställningscentralen har en marknadsandel på 
högst 35 procent av den relevanta marknaden. Förslaget 
remissbehandlades. 
Riksdagens Näringsutskott uttalade våren 1999 att det var angeläget att 
taxibranschen så snabbt som möjligt kan få besked om vilka regler som 
skall gälla för branschen. Utskottet förutsatte att regeringen behandlade 
frågan om konkurrenslagen och samverkan inom taxibanschen med 
skyndsamhet samt att regeringen presenterade ett förslag till lösning 
senast under hösten 1999.
Under frågans vidare beredning har Näringsdepartementet utarbetat en 
ny promemoria med förslag till ändring i konkurrenslagen (nedan kallad 
promemorian). En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 1. 
Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har 
remissbehandlats och en förteckning över remissinstanserna finns i 
bilaga 3. Remissyttrandena finns tillgängliga i Näringsdepartementet 
(dnr N/2000/29/NL).
Regeringen beslutade den 6 april 2000 att inhämta Lagrådets yttrande 
över de lagförslag som finns i bilaga 4. Lagrådet har lämnat förslagen 
utan erinran. Lagrådets yttrande finns i bilaga 5.
Svensk tillämpning av EG:s konkurrensregler m.m.
Regeringen beslöt den 27 augusti 1998 att bemyndiga chefen för 
Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att 
analysera de rättsliga förutsättningarna för införande av möjlighet till 
nationell tillämpning av artiklarna 85.1 och 86 (numera artiklarna 81.1 
och 82) i EG-fördraget hos svensk konkurrensmyndighet och domstol vid 
därtill knuten prövning (dir 1998:67). Utredaren skulle i förekommande 
fall lägga fram förslag till de lagstiftningsåtgärder som behövs för en 
effektiv sådan tillämpning.
Utredningen antog namnet Utredningen om nationell tillämpning av 
EG:s konkurrensregler för företag. Utredningen redovisade i januari 2000 
det nämnda uppdraget genom betänkandet Svensk tillämpning av EG:s 
konkurrensregler (SOU 2000:4). En sammanfattning av utredningens 
betänkande finns i bilaga 6. Utredningens lagförslag finns i bilaga 7. 
Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över 
remissinstanserna finns i bilaga 8. De skriftliga remissyttrandena finns 
tillgängliga i Näringsdepartementet (dnr N2000/353/NL).
Konkurrensverket fick 1999 i uppdrag att analysera hur konkurrensen 
utvecklats på de svenska marknaderna under 1990-talet. Verket presente-
rade därefter sin rapport Konkurrensen i Sverige under 90-talet, Kon-
kurrensverkets rapportserie 2000:1. Rapporten innehåller förutom en 
analys även ett stort antal förslag. 
Ett av förslagen var att det införs en uttrycklig bestämmelse i 
konkurrenslagen om att det vid fastställandet av konkurrensskadeavgift 
kan beaktas att ett företag lämnat Konkurrensverket information om 
överträdelsen eller i övrigt medverkat vid utredningen av densamma. 
Under frågans vidare beredning har Näringsdepartementet i det avseendet 
utarbetat en promemoria med förslag till ändring i konkurrenslagen 
(nedan kallad promemorian). En sammanfattning av promemorian finns i 
bilaga 9. Lagförslaget i promemorian finns i bilaga 10. Promemorian har 
remissbehandlats och varit föremål för remissmöte (s.k. hearing) den 16–
17 mars 2000, som huvudsakligen gällt Konkurrensverkets rapport. De 
skriftliga remissyttrandena finns tillgängliga i Näringsdepartementet 
(dnr N/2000/1172/NL).
I Näringsdepartementet har upprättats departementspromemorian 
Kontroll på ort och ställe av statligt stöd (Ds 2000:16). Promemorian var 
föranledd av att det inom Europeiska unionen har beslutats om en förord-
ning om tillämpningsföreskrifter för artikel 88 (f.d. artikel 93) i EG-
fördraget (Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om 
tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget). Promemorians 
lagförslag finns i bilaga 11. Promemorian sändes ut på remiss till ett 
antal remissinstanser som bereddes tillfälle att lämna synpunkter på 
förslaget vid ett remissmöte den 31 mars 2000 eller inkomma med 
skriftligt yttrande senast samma dag. En förteckning över 
remissinstanserna finns i bilaga 12. Remissyttrandena och ett protokoll 
från remissmötet finns tillgängliga i Näringsdepartementet (dnr 
N2000/2223/NL). Samråd har även skett med tjänstemän vid 
kommissionen.
Regeringen beslutade den 19 april 2000 att inhämta Lagrådets yttrande 
över de lagförslag som finns i bilaga 13. Lagrådet har lämnat förslagen 
utan erinran. Lagrådets yttrande finns i bilaga 14.
Konkurrenslagen och lantbruket
I departementspromemorian Små företag och konkurrenslagen 
Ds 1998:72 föreslogs även vissa ändringar i det s.k. legalundantaget för 
lantbruket. Förslaget remissbehandlades. 
Riksdagens Näringsutskott uttalade våren 1999 att det var angeläget att 
regeringen även behandlade frågan om konkurrenslagen och lantbruket 
med skyndsamhet. 
Under frågans vidare beredning har Näringsdepartementet utarbetat en 
ny promemoria med förslag till bl.a. ändring i konkurrenslagen (nedan 
kallad promemorian). Promemorians lagförslag finns i bilaga 15. 
Promemorian har remissbehandlats och en förteckning över 
remissinstanserna finns i bilaga 16. Remissyttrandena finns tillgängliga i 
Näringsdepartementet (dnr N/2000/775/NL).
Regeringen beslutade den 4 maj 2000 att inhämta Lagrådets yttrande 
över de lagförslag som finns i bilaga 17. Lagrådet har lämnat förslagen 
utan erinran. Lagrådets yttrande finns i bilaga 18.
4 Allmänna utgångspunkter 
Ökad konkurrens är en central del i regeringens tillväxtpolitik
Statens uppgift är att aktivt bidra till moderniseringen av samhället i 
samklang med det övergripande målet om en hållbar utveckling. 
Tekniska och organisatoriska förändringar skapar nya förutsättningar för 
all ekonomisk verksamhet. Informationsteknologins utveckling är ett 
exempel, internationaliseringen av marknaderna ett annat. Regering och 
riksdag skall jämna vägen för det nya genom att anpassa lagar, 
infrastruktur, utbildning, regler för arbetsmarknaden och inte minst regler 
för konkurrens mellan företag och produkter. Omreglering och öppnande 
av marknader släpper fram nya idéer, nya företag och inte minst nya 
människor. Dessutom skall staten säkerställa öppenhet gentemot andra 
länder. 
Konkurrenspolitik är ett medel för att främja öppenhet i samhället. I ett 
modernt samhälle är informationen fri, alla har lika förutsättningar och 
den bästa kompetensen används. Det innebär också att orationella 
hierarkier, diskriminering och fåtalsmakt måste motverkas. 
Regeringen vill motverka monopol som begränsar möjligheten för 
hushållen att välja leverantör eller teknik. Syftet är att skapa konkurrens 
mellan företag och mellan olika tekniker samtidigt som man vill värna 
tillgängligheten i hela landet. Konsumenter av telefoni, el och bussresor 
kan nu se effekterna av en skärpt konkurrens genom lägre priser. Men 
konkurrens är viktig för konsumenterna mer än vad gäller priset. Stärkt 
konsumentmakt genom ökad konkurrens och ökad information till 
konsumenterna ökar trycket på företagen. Den omställning som 
konkurrens tvingar fram innebär inte sällan initialt negativa effekter för 
berörda företag och löntagare och även ibland för konsumenter. 
Långsiktigt gynnar effektivare marknader en jämnare fördelning av 
vinster och inte minst av löner mellan olika grupper. En effektiv 
konkurrens motverkar monopolvinster och väsentligt högre ersättningar 
till företagsledare och anställda än i andra sektorer.
Marknadens effektivitet skapar ett underlag för välfärden och 
fördelningen. Nationens välstånd bestäms både av hur mycket vi 
producerar och förhållandet mellan export- och importpriser. En sänkt 
prisnivå ger möjlighet till ett större utbud av varor och tjänster till rimliga 
priser, vilket gynnar konsumenterna. För att kunna sänka den svenska 
prisnivån relativt omvärlden behövs en ökad konkurrens på 
produktmarknaderna. 
Konkurrensen har påtagliga välfärdseffekter för konsumenter som har 
låga inkomster, eftersom den ger möjlighet till ett större utbud av varor 
och tjänster till ett rimligt pris. Detta ger också fler konsumenter ett 
rikare utbud av varor och tjänster att välja mellan. Omvänt innebär 
konkurrensbegränsning ett gynnande av ägare, företagsledningar och 
löntagare inom de berörda sektorerna på bekostnad av företag och 
löntagare i andra sektorer samt inte minst konsumenterna. 
Ineffektiva marknader bidrar till en pris- och lönespiral och till en 
mindre effektiv ekonomi och därmed lägre tillväxttakt. Regeringen har 
lagt förslag som syftar till att underlätta en lönebildning för full 
sysselsättning, som nu behandlas i riksdagen. Ökad konkurrens ger höjd 
produktivitet som i sin tur är en förutsättning för ökade reallöner. 
Konkurrenspolitiken underlättar därmed också för stabiliseringspolitiken. 
De som sluter sig samman i karteller mot konsumenterna ställer sig i 
vägen för rationella lösningar, låga priser, nya företag och nya idéer. Den 
ekonomiska politiken måste utformas med hänsyn till att monopol och 
andra dominerande ekonomiska krafter ofta har starkt intresse av att 
påverka det offentliga beslutsfattandet. De många konsumenterna har var 
för sig inte samma ekonomiska styrka eller möjligheter att påverka 
opinion och beslutsfattande. Här finns en viktig demokratisk obalans. 
Regeringens näringspolitik står för öppenhet och förändring. 
Regeringen accepterar inte karteller och monopol utan syftar med denna 
proposition till att på flera områden bryta upp sammanslutningar mot 
konsumenterna. Det är också viktigt att se till de mindre företagen och de 
ännu inte startade företagen, som missgynnas av konkurrensbegränsande 
sammanslutningar. Konkurrenspolitiken måste stärkas så att den ökar 
upptäcktsrisken och därmed sänker vinsten av försök att bilda karteller 
mot konsumenterna.
Välfärdstjänsterna finansieras via den offentliga sektorn enligt den 
generella välfärdsstatens principer. Utgångspunkten är att alla skall ha 
tillgång till skola, vård och omsorg utan betydande egenfinansiering i 
samband med konsumtionen.
  
Figur 4.1. Olika varu- och tjänstegruppers andelar av konsumentprisindex år 2000.
Källa: Statistiska centralbyrån
Utvecklingen i ett längre perspektiv inger oro
Den samlade bilden av många undersökningar som har genomförts är att 
Sverige under en längre tid har haft en alltför svag ekonomisk utveckling 
och att jämförelser med andra utvecklade industriländer i viktiga 
avseenden faller ut till Sveriges nackdel. Även om Sveriges ekonomiska 
läge för närvarande präglas av återhämtning och ter sig mycket ljust ger 
bilden med det längre perspektivet anledning till oro och manar till 
fortsatta åtgärder för uthållig tillväxt och ett växande välstånd.
Varje beskrivning av Sveriges ekonomiska utveckling och vår ställning 
i förhållande till omvärlden är beroende av vilka mått man använder, 
vilken tidsperiod som avses och vem man jämför med. 
Långtidsutredningen 1999/2000 (SOU 2000:7) har valt år 1970 som 
utgångspunkten för sin beskrivning av Sveriges BNP-tillväxt. Under 
perioden 1970–1998 ökade den reala bruttonationalprodukten per person 
i Sverige med ca 47 procent, mot 66 procent i USA och 76 procent i EU. 
De två perioder då tillväxten var påtagligt sämre än i andra länder var 
under mitten av 1970-talet och under den djupa lågkonjunkturen i början 
av 1990-talet. De år då tillväxten var högre i Sverige har inte fullt ut 
kompenserat för de svaga åren. Detta har lett till att Sverige har fallit från 
en fjärde plats i OECD:s ”välfärdsliga” år 1970 till en sextonde plats år 
1998, eller från andra till delad nionde plats bland EU-länderna.
BNP är inte något invändningsfritt mått på välståndet i ett land. 
Långtidsutredningen redovisar som ett komplement också utvecklingen 
av bruttonationalinkomsten, BNI. Mellan åren 1970 och 1998 har BNI 
per person ökat med 31 procent, dvs. inkomsterna i Sverige har under 
perioden ökat betydligt långsammare än produktionen. 
Långtidsutredningen gör bedömningen att också BNI-utvecklingen har 
varit svagare i Sverige än i andra länder, främst mot bakgrund av att 
exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna har varit 
svagare i vårt land än i omvärlden.
Även om ekonomisk tillväxt har uppenbara begränsningar som mått på 
allmän livskvalitet är det oundvikligt att produktionens och inkomsternas 
utveckling har stor betydelse, inte bara för hushållens 
konsumtionsmöjligheter utan också för våra möjligheter att slå vakt om 
de grundläggande välfärdssystemen.
Den ekonomiska tillväxten bestäms av dels insatsen av arbete och 
kapital i produktionen, dels hur effektivt dessa resurser används, dvs. 
produktiviteten. Antalet arbetade timmar i Sverige var 1998 drygt en 
procent lägre än 1970. Under 1970-talet skedde en minskning av insatsen 
av arbete, bl.a. till följd av minskad genomsnittlig arbetstid och ökade 
möjligheter till ledighet. Under 1980-talet ökade åter antalet arbetade 
timmar. En starkt bidragande orsak var den ökade sysselsättningsgraden 
under 1970- och 1980-talen till en högsta nivå år 1989 på 82 procent av 
det totala antalet personer i arbetsför ålder. Konjunkturnedgången under 
den tidigare delen av 1990-talet ledde till att antalet arbetade timmar åter 
minskade. Däremot har konjunkturuppgången under senare delen av 
1990-talet inte medfört en motsvarande uppgång i insatsen av arbete i 
produktionen.
Kapitalstockens utveckling har också betydelse för hur produktionen 
utvecklas. Tillgängliga uppgifter pekar på att realkapitalstocken per 
sysselsatt sedan slutet av 1950-talet har utvecklats sämre i Sverige än i 
andra länder. Bruttoinvesteringarna som andel av BNP har under 
perioden 1970–1998 haft en negativ utveckling i såväl Sverige som EU 
medan motsvarande andel i USA efter en uppgång under 1990-talet åter 
nått samma nivå som år 1970. Långtidsutredningens slutsats är att den 
sämre utvecklingen för realkapitalstocken per sysselsatt i Sverige jämfört 
med många andra OECD-länder kan vara en bidragande orsak till den 
lägre tillväxten i vårt land.
Den tredje faktorn som bestämmer den ekonomiska tillväxten är 
produktivitetsutvecklingen. Under 1970- och 1980-talen var 
produktivitetsutvecklingen i Sverige högre än i USA men lägre jämfört 
med EU-länderna. Under 1990-talet förbättrades 
produktivitetsutvecklingen för Sveriges del och var betydligt starkare än i 
de flesta andra länder.
Att helt hänföra Sveriges över en längre period relativt svaga tillväxt 
till någon enskild faktor är inte möjligt. Olika förhållanden har lyfts fram 
i den ekonomiska debatten men uppfattningarna skiljer sig åt när det 
gäller vilken betydelse de har haft. En förklaring som väger tungt är 
bristande konkurrens inom många delar av ekonomin. Det beror delvis på 
att en betydande del av produktionen har skett inom den offentliga 
sektorn, men också på att konkurrensen har varit begränsad inom många 
delar av det privata näringslivet. Bristen på konkurrens har också 
speglats i att prisnivån i Sverige under lång tid legat betydligt över 
priserna i de flesta andra EU-länder.
Enligt en analys som Statistiska centralbyrån genomfört på uppdrag av 
regeringen låg den svenska prisnivån under senare delen av år 1999 21 
procent över EU-genomsnittet, vilket innebar en relativ förbättring i 
förhållande till början av 1990-talet då differensen till Sveriges nackdel 
uppgick till närmare 50 procent. I rapporten Benchmarking av 
näringspolitiken (Ds 2000:12) konstateras att Sverige tillsammans med 
Danmark år 1998 hade den högsta köpkraftskorrigerade prisnivån för 
privat konsumtion bland EU-länderna. Figur 4.2 visar prisnivån i Sverige 
jämfört med Förenta Staterna, OECD-länderna och EU åren 1996 till 
1998.
 
 Figur 4.2. Prisnivåindex för Sverige, EU, OECD och Förenta Staterna åren 1996 till 1998.
Källa: Statistiska centralbyrån och OECD
Benchmarkingrapporten redovisar också två andra indikatorer på hur 
väl marknader och konkurrens fungerar i Sverige. När det gäller statligt 
stöd placerar sig Sverige i mitten bland EU-länderna (figur 4.3). Det 
finns dock skäl att utesluta transportstödet från jämförelsen på grund av 
att speciella förhållanden på detta område försvårar rättvisande 
jämförelser. När jämförelsen begränsas till att avse statligt stöd till 
tillverkningsindustrin är Sverige näst efter Storbritannien det EU-land 
som har den lägsta nivån på statsstödet. Den tredje indikatorn anger 
andelen sysselsatta i privat sektor och syftar till att belysa omfattningen 
av den konkurrensutsatta delen av ekonomin. Bland EU-länderna har 
Sverige den minsta privata sektorn med detta mått mätt.
  
Figur 4.3  Statligt stöd per capita i Europeiska unionen. Årliga genomsnitt under perioden 
1995 till 1997 i 1996 års priser. Totalt statligt stöd, exklusive till jordbruk och sjöfart.
Källa: EU-kommissionen
BNP-tillväxten har ibland setts som ett hot mot miljön och människors 
intresse av en ekologiskt hållbar utveckling. Långtidsutredningen 
redovisar olika forskningsresultat rörande de komplicerade sambanden 
mellan tillväxt och miljö. Även om kunskapen om dessa samband 
fortfarande är begränsad tyder internationella studier på att en tillväxt 
upp till en viss nivå ökar de miljöskadliga effekterna. Därefter minskar 
utsläppen med stigande BNP per person. Mätningar av olika 
miljörelaterade faktorers utveckling i Sverige visar i flera fall en 
vändpunkt omkring år 1970. Efter denna tidpunkt fortsätter BNP per 
person att stiga samtidigt som vissa utsläpp och s.k. undvikandekostnader 
sjunker. Av Långtidsutredningen framgår att vissa miljöproblem tycks ha 
ett entydigt samband med ökad BNP per person. En jämförelse mellan 
olika länder visar att det finns ett tydligt samband mellan inkomstnivå 
per person och koldioxidutsläpp, där i-länderna har betydligt högre 
utsläpp än u-länderna.
Långtidsutredningens slutsats är att det inte finns något tydligt 
samband mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan. I takt med att 
inkomsten stiger skapas på sikt resurser för att utveckla ny och 
miljövänligare teknik. Vidare ökar ofta efterfrågan på en god miljö vid 
ökade inkomster. I ett kortare perspektiv kan däremot ökade miljökrav 
utgöra restriktioner på den ekonomiska tillväxten. Ekonomisk tillväxt 
bidrar inte heller automatiskt till en god miljö. Långtidsutredningen pekar 
också på att även de ekonomiska och sociala aspekterna bör omfattas för 
att begreppet skall vara meningsfullt på lång sikt. Flera av 
Långtidsutredningens slutsatser har i andra sammanhang betraktats som 
kontroversiella, bl.a. vad gäller att Sverige redan nu är hållbart. 
Utredningens beräkningar innehåller t.ex. inte de allvarligaste 
miljöproblemen som klimatgaser och den biologiska mångfalden. Vidare 
visar de scenarier som har tagits fram inom Naturvårdsverkets arbete 
med att formulera ett Hållbart Sverige att tekniska förbättringar i sig inte 
är tillräckliga för att nå miljömålet på klimatområdet.
Strukturpolitiken har blivit viktigare
Den ekonomiska politiken har i allt högre grad kommit att fokuseras på 
strukturpolitik samtidigt som tveksamheten har ökat när det gäller 
möjligheterna att bedriva finanspolitisk ”finjustering”. I stället har man 
alltmer betonat stabilitet och förutsägbarhet som mål för den ekonomiska 
politiken för att skapa förutsättningar för ekonomisk aktivitet, inte minst 
för företagens investeringar.
De strukturella reformer som har genomförts i den svenska ekonomin 
under senare tid har vanligen syftat till att öka effektiviteten genom ökad 
konkurrens och förbättrade incitament till arbete. De strukturella 
reformerna har också ställt krav på omställning och flexibilitet hos 
företag och anställda. Detta kan på kort sikt medföra negativa effekter, 
exempelvis i form av utslagning av arbetskraft. På längre sikt är det dock 
positivt även för arbetsmarknaden att produktmarknaderna fungerar 
effektivt. Genom att öppna marknader för konkurrens erbjuds 
möjligheter för nya företag, nya människor och nya idéer att utmana 
gamla och ineffektiva strukturer. Det öppnar också möjligheter för nya 
grupper att göra sig gällande och bidra med sina särskilda erfarenheter. 
På många områden har exempelvis ungdomar, kvinnor och invandrare i 
högre grad än tidigare utnyttjat möjligheterna att starta eget och på så sätt 
fört in ett nytt tänkande som har bidragit till en mer dynamisk utveckling. 
Effektiva varu- och tjänstemarknader är också en förutsättning för en 
effektiv arbetsmarknad. En förbättrad konkurrens på varu- och 
tjänstemarknaderna är sålunda ett viktigt komplement till de insatser som 
görs inom bl.a. arbetsmarknadspolitiken för att öka sysselsättningen. 
Detta är en följd av de goda förutsättningar för en snabb 
produktivitetstillväxt som konkurrensen i allmänhet ger upphov till. Den 
snabba produktivitetstillväxten tenderar att sänka arbetskraftskostnaderna 
per producerad enhet, givet de krav på reallöneutveckling som löntagarna 
har. Sänka arbetskraftskostnader leder i sin tur till stärkt konkurrenskraft 
och ökad efterfrågan på arbetskraft. 
Starka konkurrensförhållanden motverkar även risken för en alltför 
snabb löneutveckling i ekonomin. Om konkurrensen är hård minskar 
företagens möjligheter att övervältra kostnaderna för de löneökningar 
som överstiger produktivitetstillväxten på konsumenterna. Alltför höga 
löneökningar kommer därför ofelbart att leda till en sämre 
sysselsättningsutveckling inom den aktuella branschen. Vetskapen om 
detta tenderar att dämpa lönekraven i avtalsförhandlingarna. 
På kort sikt uppkommer dessutom en för sysselsättningen betydelsefull 
engångseffekt när konkurrensförhållandena skärps på tidigare ineffektiva 
marknader. Skärpta konkurrensförhållanden pressar prisnivån och sänker 
vinstmarginalerna på de aktuella marknaderna. Prisnedgången kan i vissa 
fall vara betydande och utsträckt över en relativt lång tidsperiod. Under 
denna tidsperiod bidrar de sänkta vinstmarginalerna till att minska 
inflationstrycket i ekonomin vilket kan vara av speciell betydelse i en 
uppåtgående ekonomi. Behovet av att strama åt penningpolitiken minskar 
vilket innebär att den allmänna efterfrågan på arbetskraft kan fortsätta att 
stiga under en längre tidsperiod än vad som skulle ha varit fallet om 
konkurrensförhållandena inte hade skärpts.
I rapporten Benchmarking av näringspolitiken redovisas sex 
indikatorer på en väl fungerande arbetsmarknad. I jämförelserna med 
andra länder ligger Sverige mycket bra till när det gäller befolkningens 
läsförmåga, benägenheten att flytta mellan olika regioner och kvinnors 
sysselsättningsintensitet. Däremot har Sverige en väsentligt sämre 
placering i fråga om sysselsättningsintensitet för män och utländska 
medborgare, arbetslösheten bland män och kvinnor samt andelen högre 
utbildade på arbetsmarknaden. Rapporten redovisar också indikatorer på 
hur väl lönebildningen fungerar i Sverige. Resultatet är att Sverige ligger 
relativt dåligt till i en internationell jämförelse.
Sedan mitten av 1980-talet har en rad strukturåtgärder vidtagits, som i 
många fall har haft direkta återverkningar på marknadernas funktionssätt. 
Reformerna började på det makroekonomiska planet med kredit- och 
valutaavreglering. Parallellt öppnades det finansiella tjänsteområdet för 
utländska etableringar. Den finansiella lagstiftningen har reformerats i 
syfte att öka konkurrensen samtidigt som den finansiella stabiliteten 
bibehålls. Reformer på skatte- och socialförsäkringsområdena syftade till 
att öka incitamenten till arbete och sparande.
År 1993 infördes en ny EG-anpassad konkurrenslag som förbjuder 
konkurrensbegränsande samarbete mellan företag och missbruk av ett 
företags dominerande ställning. Överträdelser av förbuden kan medföra 
en form av företagsböter, s.k. konkurrensskadeavgift. Tidigare 
lagstiftning medgav endast att ett företag kunde åläggas att 
fortsättningsvis upphöra med ett konkurrensbegränsande beteende om 
skadliga effekter kunde bevisas.
Flera viktiga åtgärder har genomförts för att höja effektiviteten i den 
offentliga sektorn, bland annat genom att tillåta mer konkurrens. 
Statsbidragen till kommunerna har lagts om för att effektivisera 
resursutnyttjandet, och en ny lag om offentlig upphandling har 
tillkommit. Ett Råd för konkurrens på lika villkor mellan privat och 
offentlig sektor har inrättats.
På bostadsområdet har räntesubventionerna minskat kraftigt och 
bostadspolitiken har skiftat från produktionsstöd till att fokusera på 
efterfrågesidan, dvs. ge stöd till de boende. Vidare har det statliga 
stödsystemet avreglerats och förenklats. Därigenom får både producenter 
och konsumenter nu bära en större del av både kapital- och 
produktionskostnaderna, men obalansen mellan storstad och landsbygd 
har lett till bostadsbrist i storstäder och tomma lägenheter i många 
mindre kommuner. Regeringen har därför i en PM lyft möjligheten till att 
införa en bostadsförsörjningsplan i kommunerna.
Betydande förändringar har skett under 1990-talet vad gäller 
transporter, kommunikation och energi. Statliga monopol har avskaffats, 
etableringsfrihet har införts och reformer och omregleringar har 
genomförts. På det hela taget har förändringarna lett till ökad konkurrens 
och högre effektivitet. Konsumenterna har i allmänhet kunnat dra fördel 
av ett ökat utbud, en större variation av erbjudna tjänster och lägre priser. 
Samtidigt har på vissa av de berörda områdena negativa effekter 
förekommit som visar betydelsen av tydliga spelregler för att styra 
aktörernas beteende på en marknad som öppnats för konkurrens. Inom 
EU pågår ett arbete med att följa de strukturella reformer som görs i 
medlemsländerna, den s.k. Cardiffprocessen.
Den ökade internationaliseringen innebär nya förutsättningar för den 
ekonomiska politiken. Dels ställer EU:s stabilitetspakt formella krav på 
bland annat budgetunderskott och skuldkvoter. Dels innebär kapitalets 
och arbetskraftens ökade rörlighet praktiska begränsningar på hur mycket 
den ekonomiska politiken – framför allt skattepolitiken – kan avvika från 
den ekonomiska politik som förs i andra länder. Utrymmet för 
diskretionär finanspolitik är således betydligt mindre än för tio år sedan. I 
stället har den ekonomiska politiken alltmer kommit att inriktas på 
strukturåtgärder som ett komplement till stabiliseringspolitiken.
Svensk ekonomi vid millennieskiftet fungerar på många punkter 
väsentligt bättre än tidigare. Den rådande högkonjunkturen skapar 
förutsättningar för god tillväxt och fallande arbetslöshet. Den 
ogynnsamma ekonomiska utveckling i ett längre perspektiv som tidigare 
har redovisats understryker dock betydelsen av att lägga en grund för en 
uthållig ekonomisk utveckling som återställer Sveriges tidigare gynnade 
position bland jämförbara länder. Regeringens bedömning är att det 
fortfarande finns en potential för strukturella reformer som skulle bidra 
till högre resursutnyttjande och ökad konsumentnytta samt till en högre 
tillväxt i framtiden.
En hållbar utveckling förutsätter att ekologisk, social och ekonomisk 
uthållighet kan förenas
Målet om en hållbar samhällsutveckling omfattar både ekologiska, 
sociala och ekonomiska aspekter. Dessa tre aspekter är ömsesidigt 
beroende av varandra och måste vägas samman på ett balanserat sätt för 
att målet om en hållbar utveckling skall uppnås. Ytterst handlar det om 
att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer goda 
framtidsutsikter och en god livskvalitet. 
Under de senaste tre åren har regeringen uttalat att arbetet med att 
ställa om Sverige till ekologisk hållbarhet skall fortsätta och påskyndas. 
Sverige skall vara ett föregångsland i arbetet för en hållbar utveckling. 
Målet är att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora 
miljöproblemen är lösta. Samtidigt skall Sverige möta 2000-talet på ett 
sätt som ger förutsättningar för en uthållig och hög ekonomisk tillväxt 
samt vidmakthålla och utveckla välfärden.
Dagens politik för en hållbar utveckling har växt fram ur insikten om 
allvaret i olika miljöhot – ozonlagrets uttunning, växthuseffekten, 
försurningen, övergödningen, giftiga ämnens effekter på hälsa och miljö 
samt ohållbart användande av naturresurser. Samtidigt förändras också 
bilden. De hot mot miljön som vi nu ser framför oss gäller i stor 
utsträckning s.k. diffusa utsläpp (små men många utsläpp) vilka är av 
mer komplicerad natur än de punktutsläpp som tidigare åtgärdats. 
Livsstilsfrågor, konsumtionsmönster, samhällets organisation och 
planering uppmärksammas därför allt mer. Det innebär att en politik för 
hållbar ekologisk utveckling måste ses som nära sammankopplad med 
den ekonomiska och sociala utvecklingen. 
Den snabba internationaliseringen påverkar ramarna för 
näringspolitiken. Insatser för en hållbar utveckling måste därför i hög 
grad ske inom ramen för samarbetet inom den Europeiska unionen. I och 
med att Amsterdamfördraget trädde i kraft våren 1999, skrevs målet om 
hållbar utveckling in i både EU-fördraget och EG-fördraget. I EG-
fördraget står också att miljö och hållbar utveckling skall integreras i 
unionens alla verksamhetsområden, i syfte att uppnå hållbar utveckling. 
Vid toppmötet i Cardiff enades Europas stats- och regeringschefer om att 
arbetet med att integrera miljö och hållbar utveckling i unionens samtliga 
politikområden ska konkretiseras och intensifieras. 
Den globala konkurrenssituationen och den ekonomiska och politiska 
utvecklingen i olika delar av världen påverkar Sveriges möjligheter att 
agera för en hållbar utveckling. Den allt längre gående globaliseringen av 
ekonomin medför att t.ex. handeln med varor över nationsgränserna 
intensifieras och med denna även den diffusa spridningen av föro-
reningar via varorna. En internationell samverkan i arbetet med en 
hållbar utveckling är därför nödvändig . EU:s inre marknadsregler och 
internationella produkt- och materialstandarder är här viktiga 
utgångspunkter. Genom att integrera miljöhänsyn i politiken som rör den 
inre marknadens funktion kan den inre marknaden verka för en ökad 
miljöanpassning. 
En marknad med en fungerande konkurrens utmärks av att 
producenterna tävlar om att tillmötesgå konsumenternas krav. Säljare 
som uppfyller de miljökrav som konsumenterna ställer och är beredda att 
betala för kommer att få framgång på marknaden. En väl fungerande 
konkurrens kan därmed främja både en ekologiskt hållbar utveckling och 
kravet på ekonomisk uthållighet.
En förutsättning för att konsumenterna skall kunna ställa relevanta 
miljökrav, och ge uttryck för dem genom sitt val av varor och tjänster, är 
att de har tillgång till enkel och tillförlitlig information om produkternas 
egenskaper och om konsekvenserna av valet av inköpsställe. En viss 
sådan information om produkternas egenskaper finns för ett antal 
konsumentprodukter i form av miljömärkning, bl.a. det nordiska 
Svanenmärket och EU-blomman. Vad gäller miljöanpassning av 
produktionsprocessen belyses den av företagens miljöredovisningar. En 
miljöredovisning riktad till allmänheten och andra intresserade är 
obligatorisk inom EU:s frivilliga miljöledningsystem EMAS. 
Användningen av miljöledningsystem inom näringslivet ökar och innebär 
att företag och organisationer på ett systematiskt och framåtsyftande sätt 
kan strukturera sitt arbete för att minska negativ miljöpåverkan. 
En utveckling mot ekologisk hållbarhet kräver att näringslivet satsar 
resurser på forskning och utveckling. På en konkurrensmarknad kommer 
företagen att försöka läsa av kundernas preferenser och avsätta resurser 
för att få fram nya produkter och produktionsmetoder som bedöms 
tillmötesgå köparnas önskemål bättre än konkurrenternas. En väl 
fungerande konkurrens kan därför stimulera en miljöinriktad forskning 
och utveckling.
Marknaden löser dock inte på egen hand alla miljöproblem genom en 
spontan anpassning av efterfrågan och utbud. På kort sikt kan t.ex. en 
önskvärd miljöbefrämjande åtgärd vara företagsekonomiskt olönsam. I 
sådana sammanhang kan det vara nödvändigt att styra och stödja 
marknadens beteende med administrativa eller ekonomiska styrmedel 
som internaliserar miljökostnader i marknadspriserna.
När miljökrav ställs i form av lagstiftning innebär detta en utökad 
regelmassa som företagen har att iaktta. För små företag kan sådana 
regleringar innebära både en större administrativ börda och en tyngre 
ekonomisk belastning än för stora företag. Likaså kan små företag ha 
svårigheter att anpassa sig till marknadens krav på miljöanpassning och 
därmed att dra fördel av konkurrensfördelar som detta kan ge. Låga 
etableringströsklar och goda förutsättningar för tillväxt i små företag är 
viktiga för en hållbar samhällsekonomisk tillväxt och uthålligt hög 
sysselsättning. Mot denna bakgrund är det viktigt att på olika sätt stödja 
småföretag i den ekologiska omställningen.
Konsumentperspektivet i fokus
En väl fungerande ekonomi förutsätter starka och upplysta konsumenter 
som genom medvetna och rationella val av produkter och inköpsställen 
utnyttjar sina möjligheter att påverka produktionen. En viktig uppgift för 
det allmänna är därför att på olika sätt skapa goda förutsättningar för 
konsumenterna i rollen som marknadsaktörer.
Målen för konsumentpolitiken är bl.a. att konsumenterna skall ha en 
stark ställning på marknaden och att hushållen skall ha goda möjligheter 
att utnyttja sina ekonomiska och andra resurser effektivt. 
Den ekonomiska utveckling som har redovisats ovan innebar bl.a. att 
många hushåll under början av 1990-talet fick känna av ett minskat 
ekonomiskt utrymme och att skillnaderna mellan olika samhällsgrupper 
ökade. Det kan synas betydelselöst om hushållens ekonomi förbättras 
genom höga inkomster eller låga priser. I praktiken innebär dock ofta 
åtgärder för att höja ersättningen till produktionen risker för ett ökat 
inflationstryck. Åtgärder för att pressa priserna är däremot 
definitionsmässigt inflationsdämpande.
Under perioder med hög inflation – så som var fallet från mitten av 
1970-talet till mitten av 1980-talet – bedöms större resurser ha 
omfördelats mellan olika samhällsgrupper genom inflationen än genom 
den traditionella fördelningspolitiken. Inflationens inkomsteffekter går i 
allmänhet i motsatt riktning jämfört med trygghetssystemens. Det finns 
därmed starka skäl, särskilt med hänsyn till ekonomiskt svaga grupper i 
samhället, att betona konsumentperspektivet och vikten av prisstabilitet i 
den ekonomiska politiken.
Konkurrenskraft förväxlas ibland med konkurrens. Från näringslivets 
sida betonas ofta betydelsen av ekonomisk styrka för att företagen skall 
kunna hävda sig mot konkurrenter eller leverantörer. Men 
företagsekonomisk styrka är inget självändamål, utan måste ses i relation 
till förmågan att tillfredsställa konsumenternas behov. Konsumenternas 
möjligheter att hävda sig på marknaden, och därigenom styra 
produktionens och distributionens inriktning, är måttstocken på hur väl 
näringslivet fyller sin funktion. Det kan många gånger ligga i 
konsumenternas intresse att företagen har möjlighet att utnyttja 
stordriftsfördelar för att pressa kostnader och priser. I andra fall är det 
framför allt viktigt att nya företag, nya produkter och nya idéer inte hålls 
tillbaka av etablerade företag som har makt att dominera marknaden. Den 
rätta avvägningen mellan stordrift och förnyelse kan bara uppnås om 
marknadens tyngdpunkt ligger i konsumentledet.
Den generella näringspolitiken måste se till både producent- och 
konsumentintressen vid utformningen av åtgärder för att främja 
ekonomisk tillväxt och välstånd. Producentperspektivet har många 
gånger haft en starkare röst vid avvägningen mellan olika intressen. 
Konkurrenspolitiken är i grunden ett uttryck för konsumentintresset och 
har till syfte att ge konsumenterna tillgång till en mångfald av varor och 
tjänster med rätt kvalitet och låga priser. Enligt regeringens bedömning 
finns det skäl att mer än hittills sätta konsumentperspektivet i fokus för 
den ekonomiska politiken.
Sverige i en global ekonomi
Internationaliseringen av det svenska näringslivet har ökat under 
efterkrigstiden. Handelshindren har avvecklats i snabb takt, inte bara 
genom det allt intensivare regionala samarbetet i Europa utan också 
globalt genom en rad multilaterala handelsförhandlingar inom det 
Allmänna tull- och handelsavtalet, GATT (sedermera 
världshandelsorganisationen, WTO). Även om Sveriges handelsutbyte 
med länderna utanför Europa, inte minst Asien, får en allt större 
betydelse dominerar fortfarande handeln med EU-/EES-länderna på den 
inre marknaden den svenska utrikeshandeln.
Sveriges utrikeshandelsberoende är stort. Svenska företag avsätter en 
allt större del av sin produktion på utländska marknader samtidigt som 
fler utländska företag och produkter träder in på den svenska marknaden. 
1990-talet har t.ex. präglats av ett kraftigt ökat inflöde av utländska 
direktinvesteringar till Sverige. Den ökade internationaliseringen av 
världsekonomin under de senaste tio åren är ett uttryck för nya och mer 
komplexa samband mellan handel och direktinvesteringar samt ett ökat 
beroende mellan multinationella företags verksamhet i olika länder. 
Sveriges handel med de övriga EU-länderna är stor. I och med 
medlemskapet har Sverige fått en mycket stor hemmamarknad, den inre 
marknaden består av 380 miljoner konsumenter. Under de tre  första 
kvartalen år 1999 gick ca 59 procent av den svenska varuexporten till 
EU-länder, medan EU-länderna svarade för ca 69 procent av den svenska 
varuimporten. Den svenska BNP-tillväxten har av Långtidsutredningen 
beräknats bli ca 0,2 procent högre per år genom att Sverige deltar i den 
inre marknaden. 
En väl fungerande inre marknad innebär bl.a. att svenska konsumenter 
får bättre och billigare varor och tjänster på alla de områden där företag 
och konsumenter i de olika EU-länderna kan köpa och sälja varor på lika 
villkor. Den nödvändiga lagstiftningen för den inre marknadens funktion 
kan nu till stor del sägas vara på plats och gemenskapsarbetet har därför 
mer kommit att inriktas på frågor som rör tillämpningen av de 
gemensamma reglerna.
Trots EU:s principiella inriktning på frihandel, såväl inom unionen 
som i förhållande till tredje land, kvarstår olika hinder för den fria 
varurörligheten över gränserna. Importen från tredje länder begränsas 
särskilt genom jordbrukspolitiken, tekobegränsningarna och 
antidumpningsåtgärderna. Som ytterligare ett exempel kan nämnas 
parallellimporten, som är förbjuden för varumärkesskyddade varor från 
tredje land, en faktor som håller tillbaka den inre marknadens stora 
potential. Vidare utgör en bristfällig tillämpning av principen om 
ömsesidigt erkännande ett handelshinder på den inre marknaden.
En ökad internationalisering medför att marknaden förändras för 
konsumenterna. Konsumenterna får fler alternativ att välja bland och får, 
inte minst med hjälp av den nya informationstekniken, möjlighet att 
jämföra priser och utbud på en internationell marknad. 
Internationaliseringen innebär att nya krav måste ställas på 
konsumentskyddet. Det goda konsumentskydd som har skapats i Sverige 
på nationell nivå under de gångna decennierna ger inte de svenska 
konsumenterna samma trygghet när de utnyttjar de nya möjligheterna att 
agera på andra marknader. 
Arbetet för att avlägsna kvarvarande hinder för den inre marknadens 
förverkligande drivs vidare med kraft och Sverige har med sin 
traditionella frihandelsinriktning en viktig uppgift som pådrivare. Också 
på det globala planet går utvecklingen snabbt, inte minst genom IT-
utvecklingen som ger människor i alla länder helt nya möjligheter till 
kommunikation och tillgång till information. Detta kommer att få 
djupgående konsekvenser för utformningen av politik och regelverk i 
vårt land. Men det ställer också nya krav när det gäller att aktivt delta i 
arbetet för att främja utveckling och välstånd i vår omvärld. Sverige har 
en roll som pådrivare också i fråga om unionens yttre handelspolitik. En 
särskild strategi förbereds för att mobilisera handelspolitiken till stöd för 
den nya ekonomins utveckling.
Ökad tyngd för konkurrenspolitiken
Konkurrens är aldrig ett självändamål. Det är inte heller lämpligt att låta 
konkurrens och tävlan sätta sin prägel på alla de mänskliga aktiviteter 
som tillsammans formar ett samhälle. Men på många områden kan 
möjligheten att välja mellan olika alternativ och en tävlan mellan de 
företag som erbjuder sina produkter till medborgarna bidra till en ökad 
välfärd.
Enligt regeringens bedömning finns fyra skäl för reformer som syftar 
till att öka inslaget av konkurrens och att säkerställa att konkurrensen, när 
den finns, fungerar effektivt och till nytta för konsumenterna.
Valmöjlighet ger ökad konsumentnytta. Konkurrens leder ofta till 
prispress. Men konsumenterna prioriterar inte alltid endast priset, på 
bekostnad av andra egenskaper hos produkten. När konsumenterna begär 
bra service, hög kvalitet och miljöanpassning, god tillgänglighet eller fler 
varianter att välja mellan är detta också produktegenskaper som pressas 
fram av en konkurrens som lägger makten hos konsumenten. Det är 
viktigt att konsumenterna ges reella förutsättningar att göra sådana val. 
Marknadsföringen måste därför vara rättvisande och informativ. Genom 
vilseledande marknadsföring från företagens sida påverkas 
konsumenterna att göra ofördelaktiga val och genom undermålig 
prisinformation försvåras konsumenternas möjligheter att jämföra varor 
och tjänster med varandra. För att upprätthålla en väl fungerande 
konkurrens krävs därför, förutom konkurrenspolitiska åtgärder, ett starkt 
konsumentskydd som ger konsumenterna förutsättningar att göra väl 
avvägda konsumtionsval.
Öppna marknader skapar nya möjligheter. För att marknader skall 
fungera krävs inte ett avskaffande av regler, ofta krävs fler regler och 
alltid bättre regler. Sverige har traditionellt varit alltför beroende av de 
stora företagen och de tunga organisationerna. I en värld som präglas av 
en allt snabbare förändring och allt mindre hämmas av gränser är 
möjligheten att träda in på en marknad och utmana det som inte fungerar 
tillräckligt bra helt avgörande. Nya företag, nya människor och nya idéer 
blir nyckeln till förnyelse, tillväxt och en dynamisk utveckling.
Sverige måste återerövra en ledande position i välfärdsligan. 
Försämringen av Sveriges ekonomiska välstånd jämfört med omvärlden 
sedan början av 1970-talet har inte enbart inneburit ett minskat 
konsumtionsutrymme och negativa återverkningar på de investeringar 
som är en nödvändig förutsättning för framtida tillväxt. 
Produktionsutvecklingen har också stor betydelse för möjligheterna att 
försvara de grundläggande välfärdssystemen i vårt land. Det finns ingen 
anledning att acceptera att Sverige skall höra till den fattigare hälften av 
EU:s medlemsländer.
Sveriges internationella konkurrenskraft kräver en effektiv 
lönebildning. Med effektivt fungerande marknader skapas förutsättningar 
för prisstabilitet. I en sådan situation är det möjligt för arbetsmarknadens 
parter att avtala om låga nominella löneökningar och ändå ge löntagarna 
en betydande real löneökning. En effektiv konkurrens på 
produktmarknaderna leder till en effektivt fungerande arbetsmarknad.
Med denna proposition avser regeringen att lyfta fram 
konkurrenspolitiken som ett medel att ge konsumenterna en starkare 
ställning som motor för den ekonomiska utvecklingen. Med större 
öppenhet för nya idéer och lösningar på olika marknader och nya 
möjligheter för företag och människor att utmana föråldrade strukturer 
läggs grunden för en fortsatt högre tillväxt i samklang med en hållbar 
utveckling. 
Konkurrensen i Sverige stärks inte genom enstaka beslut utan 
genom en uthållig, långsiktig process
1990-talet har inneburit att flera viktiga steg har tagits för att öka 
konkurrensen till nytta för konsumenterna. En konkurrenspolitik för 
2000-talet måste ytterligare fokusera på behovet av en fortlöpande 
dynamik för att utveckla tillväxt och välstånd. Konkurrensen på små och 
lokala marknader får samtidigt en ökad betydelse i en alltmer global 
värld.
I propositionen lämnas ett antal förslag som i olika avseenden syftar 
till ytterligare steg mot en väl fungerande konkurrens. Många åtgärder 
som regeringen har övervägt måste emellertid utvecklas vidare inom 
ramen för fortsatt utredningsarbete innan konkreta förslag kan redovisas. 
Den fortsatta utvecklingen av konkurrenspolitiken är ett långsiktigt 
arbete som nu går vidare.
Arbetet med att stärka konkurrensen och marknadernas 
funktionssätt är långsiktigt och pågår kontinuerligt. I propositionen 
redovisas olika åtgärder som vidtagits under senare tid:
  Ett stort antal marknader har regelreformerats och öppnats för 
konkurrens sedan slutet av 1980-talet, bl.a. de finansiella 
marknaderna, post, tele, el, inrikesflyg, taxi och viss buss- och 
järnvägstrafik. Sverige ligger här i täten bland EU-länderna.
  1997 genomfördes den s.k. läkemedelsreformen, som bl.a. innebär att 
ansvaret för förskrivning av läkemedel och det finansiella ansvaret för 
läkemedelsförmånen kommer att knytas till samma huvudman.
  1997 tillkallades Rådet för konkurrens på lika villkor mellan offentlig 
och privat sektor, som bl.a. i enskilda fall försöker undanröja 
konkurrenskonflikter genom dialog och kontakter mellan parterna och 
skapa långsiktiga spelregler.
  1998 fastslogs i regeringens transportpolitiska proposition vikten av 
att främja en effektiv konkurrens mellan olika trafikutövare och 
transportlösningar.
  1999 infördes krav att fondbolagen informerar fondägarna om 
kostnaderna för förvaltningen av fonderna, så att en jämförelse mellan 
olika alternativ underlättas.
  1999 trädde en lagändring i kraft som innebär att postoperatörer måste 
göra det möjligt för försändelser, som befordrats av andra operatörer, 
att nå operatörens postboxar och andra anläggningar för 
postöverlämning till mottagare.
  1999 avskaffades kravet på timmätare för byte av elleverantör.
  2000 trädde nya regler för försäkringsbolag i kraft, bl.a. för att 
underlätta flyttning mellan instituten.
  2000 föreslog regeringen i propositionen Ändrad verksamhetsform för 
SJ m.m. åtgärder för att bl.a. skapa klarare spelregler för alla aktörer 
inom järnvägstrafiken.
  2000 trädde en ny lag om marktjänster på flygplatser i kraft som bl.a. 
gör det möjligt för leverantörer av marktjänster att bedriva sin 
verksamhet på en öppen och konkurrensutsatt marknad.
  2000 inför Sjöfartsverket en ny organisation som på sikt ger möjlighet 
till konkurrensutsättning av delar av verksamheten.
  2000 föreslog regeringen i propositionen Ökad konkurrens på 
mobiltelemarknaden bl.a. en skyldighet för nätoperatörer med 
tillgänglig kapacitet i egna mobila telenät att upplåta nätkapacitet på 
icke-diskriminerande villkor. Vidare föreslogs i vårpropositionen 
2000 en skyldighet för vissa nätoperatörer att ingå avtal om s.k. 
nationell roaming.
  2000 föreslog regeringen i en proposition om IT-infrastrukturen att 
staten skall stimulera till att det skapas en horisontell 
marknadsstruktur i hela landet så att konkurrens finns på de flesta av 
de olika förädlingsstegen.
  2000 föreslog regeringen i en proposition om värme- och 
gasmarknaden en stegvis marknadsöppning på naturgasområdet.
  2000 trädde ändringar i skattelagstiftningen i kraft som innebär att de 
flesta av de s.k. stoppreglerna för fåmansföretag avskaffas. Genom att 
skattemässigt behandla fåmansföretag på samma sätt som andra ägare 
vid olika slag av transaktioner gynnas konkurrensen.
  2000 har Konkurrensverket fått ökade resurser och, i samband 
därmed, i uppdrag att genomföra olika projekt för att främja 
konkurrensen, som delvis sker i samarbete med Konsumentverket, 
NUTEK och Kommerskollegium.
I propositionen läggs ett antal lagförslag på konkurrensområdet. 
  De svenska konkurrensmyndigheterna ges behörighet att tillämpa 
EG:s konkurrensregler.
  När konkurrensskadeavgift för ett företag som överträtt 
konkurrenslagen bestäms, skall hänsyn kunna tas till att företaget har 
underlättat utredningen om den egna överträdelsen.
  Kronofogdemyndigheten i Stockholm skall lämna handräckning till 
EG-kommissionen vid kontrollbesök hos företag som gäller statligt 
stöd.
  Ett nytt undantag från konkurrenslagen ger taxiföretag möjlighet till 
viss samverkan som omfattar högst 30 taxibilar.
  Undantaget i konkurrenslagen för lantbruket ges en ändrad utformning 
så att en primärförening får rätt att sätta priset när den svarar för 
försäljningen av inlevererade varor.
I propositionen redovisas också ett antal åtgärder för att förbättra 
konkurrensen på områden med särskilda konkurrensproblem.
  EG:s byggproduktdirektiv bör utvecklas så att en fungerande inre 
marknad för byggprodukter etableras.
  Konkurrensverket, NUTEK och Kommerskollegium skall analysera 
orsakerna till pris- och kostnadsskillnader på byggmaterial mellan 
Sverige och övriga Europa.
  Pris- och rabattkonstruktioner, bl.a. inom byggsektorn, som hämmar 
konkurrensen bör motverkas med stöd av konkurrenslagen.
  Regeringen vill bryta sådana attityder och traditioner som hämmar 
konkurrensen inom byggsektorn, bl.a. genom den europeiska 
bostadsmässan i Malmö 2001.
  Gruppundantaget för kedjor i detaljhandeln kommer i sin nuvarande 
form inte fortsätta att gälla efter det att undantaget löper ut den 1 juli 
2001.
  Prisskillnaderna inom detaljhandeln mellan olika regioner i landet och 
inom olika orter är stora. Konkurrensverket bör i sina pågående 
konkurrensanalyser på bl.a. lokal nivå uppmärksamma eventuellt 
förekommande etableringshinder inom detaljhandelsområdet och de 
effekter dessa kan medföra.
Regeringen tar initiativ till flera utredningar som skall ta fram 
underlag för fortsatta konkurrenspolitiska åtgärder.
  En särskild utredare tillkallas för att analysera behovet av effektivare 
regler för bekämpning av konkurrensbegränsningar. 
  Konkurrensverket skall få i uppdrag att inventera 
konkurrensbegränsande fiskala avgifter.
  Ekonomistyrningsverket skall få i uppdrag att föreslå regler för 
statliga myndigheters avgiftsfinansierade och konkurrensutsatta 
verksamhet.
Ett flertal pågående eller nyligen avslutade utredningar behandlar 
frågor som har betydelse för regeringens framtida 
ställningstaganden i konkurrenspolitiska frågor.
  Konkurrensrådet skall redovisa sina slutsatser och förslag rörande 
konkurrensproblem i mötet mellan offentlig och privat sektor senast 
den 31 december 2000.
  Upphandlingskommittén har redovisat ett delbetänkande med bl.a. 
förslag om sanktioner och talerätt för tillsynsmyndigheten samt 
organisation för tillsynen av den offentliga upphandlingen. Kommittén 
skall slutredovisa resultaten av sitt arbete den 31 december 2000.
  Utredningen om en översyn av lagstiftningen om värdepappersfonder 
och andra företag för kollektiva investeringar analyserar bl.a. om det 
av konkurrensskäl finns behov av att öppna den svenska 
fondmarknaden för utländska nationella fondföretag.
  Banklagskommittén har i sitt delbetänkande Reglering och tillsyn av 
banker och kreditmarknadsföretag, med stöd av flera remissinstanser, 
föreslagit ett gemensamt regelverk för banker och 
kreditmarknadsföretag.
  Godstransportdelegationen analyserar godstransportsystemets 
nuvarande funktion och brister sett ur kundperspektivet och skall 
slutredovisa sitt uppdrag senast den 30 juni 2001.
  Banverket har i sitt regleringsbrev fått i uppdrag att senast den 1 
oktober 2000 redovisa förutsättningarna för och konsekvenserna av en 
konkurrensutsättning av hela eller delar av produktionsverksamheten.
  Den utredning som har utvärderat försöksverksamheten med 
kommunal busstrafik utanför den egna kommungränsen har i sitt 
betänkande föreslagit att detta undantag från den kommunalrättsliga 
lokaliseringsprincipen inte förlängs när det löper ut den 31 december 
2002.
  Verksamheten vid Vägverket Produktion har utretts av 
Riksrevisionsverket, Statskontoret och Näringsdepartementet. Den 
senare rapporten remissbehandlas för närvarande.
  Luftfartsverket har utrett behovet av flygplatskapacitet i Stockholms-
regionen på lång sikt och bedömt att ytterligare kapacitet behövs år 
2010.
  Regeringen har under 1999 låtit utreda Luftfartsverkets organisation 
och avser att återkomma med förslag i frågan.
  Elnätsutredningen har i uppdrag att bl.a. analysera regelverket för 
nätövervakningen och korssubventionering på elområdet. Förslag om 
åtgärder skall redovisas senast den 1 mars 2001.
  Regeringen har uppdragit till Statens energimyndighet att efter samråd 
med Konkurrensverket och Konsumentverket följa utvecklingen på 
fjärrvärmemarknaden i syfte att bl.a. klargöra förutsättningarna för att 
skapa en väl fungerande konkurrens på den oreglerade 
fjärrvärmemarknaden. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 
2000.
  Läkemedelsförmånen ses över av en särskild utredare som skall 
redovisa sitt uppdrag senast den 30 september 2000. Utredningen 
kommer också att belysa frågan om generisk substitution.
  I betänkandet Upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster har en 
utredning redovisat en analys av den nuvarande tillämpningen av 
upphandlingsreglerna vid landstings och kommuners köp av hälso- 
och sjukvårdstjänster från privata vårdgivare. Betänkandet har 
remissbehandlats.
  En interdepartemental arbetsgrupp inom Näringsdepartementet har 
haft i uppdrag att närmare belysa frågan om rättslig prövning av 
offentlig näringsverksamhet med konkurrenshämmande effekter. Det 
fortsatta arbetet med dessa frågor bedrivs parallellt med 
Konkurrensrådets pågående arbete.
  Den konsumentpolitiska kommittén har i betänkandet Starka 
konsumenter i en gränslös värld (SOU 2000:29)lämnat förslag på hur 
information och rådgivning till konsumenter kan organiseras. 
Regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag på det 
konsumentpolitiska området.
  Kommunkontoutredningen har i sitt betänkande 
Kommunkontosystemet och rättvisan redovisat alternativa förslag för 
att skapa konkurrensneutralitet i fråga om momsen mellan kommunal 
verksamhet i egen regi respektive verksamhet utförd av entreprenad. 
Förslagen kräver en fördjupad analys av bl.a. konkurrenseffekterna 
och regeringen kommer därefter att återkomma i frågan i samband 
med budgetpropositionen för 2001.
  Frågan om mervärdesskatt för ideella föreningar ses över av en sär-
skild utredare mot bakgrund av motsvarande EG-regler. Bland annat 
skall analyseras hur nuvarande svenska bestämmelser påverkar 
konkurrensneutraliteten i allmänhet och i förhållande till mindre och 
medelstora företag. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni 2001.
  Regeringen har tillsatt en utredning för att se över reglerna om 
beskattning av utdelning på aktier och realisationsvinst vid försäljning 
av aktier i fåmansföretag. Även de särskilda regler som gäller vid arv 
och gåva av företag skall ses över. Uppdraget skall vara avslutat den 
31 oktober 2001.
  Regeringen har uppdragit åt Konkurrensverket, NUTEK och 
Kommerskollegium att analysera faktiska pris- och kostnadsskillnader 
mellan Sverige och övriga Europa där bristande konkurrens kan 
hänföras till svårigheter att få en fungerande inre marknad såsom t.ex. 
på byggmaterialområdet. Myndigheterna skall lägga konkreta förslag 
till medelsanvändning senast den 30 juni 2000.
Konkurrenspolitiken skall aktivt främja existensen av väl 
fungerande marknader och vara grundad på ett 
konsumentperspektiv. Marknaderna skall präglas av öppenhet för 
nya produkter, nya företag och nya idéer. Regeringen föreslår med 
denna proposition följande övergripande inriktning för 
konkurrenspolitiken:
  Den svenska marknaden är en del av EU:s inre marknad – hinder för 
tillträdet skall avlägsnas och EU:s regler för konkurrensen skall kunna 
tillämpas också i Sverige.
  Karteller och andra konkurrensbegränsningar som allvarligt skadar 
konsumentintresset kan inte accepteras – de medel som staten har att 
upptäcka och ingripa när företag sätter konkurrensen ur spel måste bli 
effektivare.
  Konsumenternas intresse av effektivt fungerande konkurrens måste 
väga tungt när offentliga regler som påverkar marknadernas 
funktionssätt utformas.
  Andelen av den samlade ekonomin där konkurrens råder bör öka.
  På nya marknader skall strukturer och regler stödja uppkomsten av en 
balanserad och väl fungerande konkurrens. 
  När offentliga aktörer agerar på konkurrensmarknader får det inte ske 
på sådant sätt att det privata företagandet hämmas; 
myndighetsuppgifter skall hållas i sär från kommersiell verksamhet.
  Statligt stöd får inte snedvrida konkurrensen – en policy för det 
svenska statsstödet skall stödja vårt arbete i EU mot subventioner som 
skadar svensk industri.
  Sverige skall aktivt stödja utvecklingen av sunda 
konkurrensförhållanden i den globala ekonomin och i samarbete med 
andra länder ingripa mot internationella konkurrensbegränsningar.
5 Konkurrensens och konkurrenspolitikens 
betydelse i det ekonomiska systemet 
5.1 Den ekonomisk-teoretiska grunden
Enligt den ekonomiska teorin leder fri konkurrens till 
samhällsekonomisk effektivitet. Genom att företagen är utsatta för 
konkurrens drivs de nämligen att producera rätt saker, dvs. producera det 
som konsumenterna efterfrågar vid den rådande inkomstfördelningen. 
Om konsumenterna har ett val mellan flera alternativ som konkurrerar 
med varandra kan de uttrycka sina önskemål genom köpbeslut. Samtidigt 
drivs företagen att producera saker rätt, dvs. producera det som 
efterfrågas till så låga kostnader som möjligt. Konkurrensen tvingar dem 
att så långt möjligt hushålla med resurserna genom att effektivisera 
produktionen. Konsten att långsiktigt förnya produktionsförmågan – både 
när det gäller vad som produceras och hur det sker – kräver också en 
rörlighet i näringslivet som förutsätter konkurrens mellan självständiga 
företag.
Referensfallet i den ekonomiska teorin – den idealsituation som är 
utgångspunkten för beskrivning och analys av marknaders funktionssätt 
– är den perfekta eller ”rena” konkurrensen. I detta tänkta ytterlighetsfall 
produceras endast standardiserade, homogena varor, det förekommer 
inga stordriftsfördelar och det finns inte heller några hinder för nya 
företag att etablera sig. Företagen är så många att ingen kan påverka 
produktens pris, dvs. det finns ingen säljare som har någon makt över 
marknaden. Även kunderna är många och oberoende av varandra samt 
har perfekt information om de alternativ marknaden erbjuder. I en sådan 
marknadssituation ökar företagen sin produktion till den punkt där 
kostnaden för att producera och sälja den sist framställda enheten är lika 
med marknadspriset.
Det motsatta ytterlighetsfallet enligt teorin är monopol. 
Monopolföretaget kontrollerar hela utbudet av en produkt som inte har 
något nära substitut. Någon potentiell konkurrens existerar inte, vilket 
betyder att företaget kan höja priset genom att begränsa utbudet. 
Företaget väljer då den produktionsnivå som maximerar dess vinst, vilket 
inträffar då den tillkommande kostnaden för den sist framställda enheten 
är lika hög som det intäktstillskott försäljningen av denna enhet ger. 
Denna produktionsnivå är lägre än i fallet med perfekt konkurrens, 
medan priset är högre.
Jämfört med en situation med perfekt konkurrens medför monopolet 
dels en fördelningseffekt, dels en välfärdseffekt. Den första effekten är 
ett resultat av att monopolpriset är högre än priset vid perfekt 
konkurrens. Det innebär att resurser förs över från konsumenterna till 
producenterna. Den andra effekten är ett resultat av att den producerade 
kvantiteten är lägre vid monopol än vid konkurrens, dvs. det ekonomiska 
utbytet av samhällets totala produktionsresurser är sämre och innebär 
därmed en nettoförlust för samhällsekonomin. Från 
konsumentperspektivet innebär detta att vissa konsumenter köper mindre 
eller förlorar möjligheten att över huvud taget köpa produkten. I 
ekonomisk teori brukar den senare effekten betecknas allokeringsförlust 
eller ”deadweight loss”.
Monopol är inte bara en modell i den ekonomiska teorin utan 
förekommer i hög grad i verkligheten. Monopol kan uppkomma på olika 
sätt och de bakomliggande orsakerna kan variera. En förklaring kan vara 
den situation som i den ekonomiska teorin betecknas ”naturligt 
monopol”. Detta innebär att kostnaden för att producera en vara blir 
lägre, på grund av stordriftsfördelar, om produktionen är samlad i en 
enhet i stället för att delas upp på flera producenter. Att ett 
produktområde enligt teorin klassificeras som ”naturligt monopol” 
innebär inte nödvändigtvis att det också i praktiken är rationellt att driva 
verksamheten i form av ett monopol. Förekomsten av konkurrens kan 
medföra positiva verkningar, exempelvis i form av dynamiska effekter på 
effektivitet och kundanpassning, som väger tyngre än effekterna på 
produktionskostnaderna.
Legala monopol kan skapas genom lagstiftning som ger ensamrätten 
till viss verksamhet till ett visst företag eller som föreskriver att viss 
verksamhet skall vara förbehållen det allmänna. Ett offentligt monopol 
kan också uppstå genom att viss verksamhet inte är lönsam i ett 
företagsekonomiskt perspektiv och det allmänna därför tar på sig 
uppgiften med hänsyn till samhällsintresset.
Privata monopol kan uppkomma genom att ett företag har sådana 
framgångar på marknaden att dess konkurrenter successivt slås ut tills 
endast ett företag återstår på marknaden. Vanligare är dock att monopol 
uppkommer genom att ett dominerande företag köper sina konkurrenter 
och därigenom eliminerar konkurrensen. En monopolsituation i 
ekonomisk bemärkelse kan emellertid uppkomma även i situationer då 
flera företag är verksamma på en marknad. Om samtliga konkurrenter på 
en marknad samordnar sitt beteende med avseende på pris och kvantiteter 
uppträder de i realiteten som ett monopol. De kan därigenom höja priset 
till monopolprisnivån och samtidigt begränsa den kvantitet som förs ut 
på marknaden. Den ekonomiska innebörden av en kartell är således att 
konkurrenter genom samordning skapar motsvarigheten till en 
monopolsituation, med de skadliga fördelnings- och välfärdseffekter som 
följer av detta.
Perfekt konkurrens förekommer, i motsats till monopol, inte i 
verkligheten. Den ekonomisk-teoretiska modellen för ren konkurrens 
ställer upp en rad strikta förutsättningar som aldrig är uppfyllda i 
praktiken. I ekonomisk teori beskrivs och analyseras sådana avvikelser 
från och hinder för en perfekt fungerande konkurrens. Analyser av hur 
verkliga marknader fungerar använder därför ofta i stället begreppet 
”fungerande konkurrens”. Viktiga förutsättningar för att ”fungerande 
konkurrens” skall anses råda är bl.a. att det finns en reell valmöjlighet för 
konsumenterna då det gäller att välja mellan olika leverantörer och 
produkter samt att alternativa producenter har möjlighet att komma in på 
marknaden.
Den ekonomiska forskningen kan sägas mer uppehålla sig vid frågor 
som gäller konkurrensens brister och tillkortakommanden än vid de 
positiva effekterna av en effektiv konkurrens. Detta bör inte ses som 
uttryck för en tveksamhet till konkurrensmodellen som sådan utan 
snarare som en bekräftelse av marknadssystemets grundläggande 
fördelar. De positiva effekterna av en effektiv konkurrens torde inom den 
helt dominerande delen av den ekonomiska vetenskapen vara så allmänt 
accepterade att ytterligare forskningsinsatser inte framstår som 
motiverade.
Den ekonomiska teorins slutsatser rörande betydelsen av en 
fungerande konkurrens framstår numera också som bekräftade av den 
praktiska erfarenheten av olika ekonomiska system i skilda delar av 
världen. Det är uppenbart att marknads- och konkurrensmodellen är helt 
överlägsen andra ekonomiska system när det gäller att skapa välstånd, 
tillväxt och förnyelse. Detta innebär dock givetvis inte att alla funktioner 
i ett samhälle kan eller bör organiseras enligt konkurrensmodellen. 
Tvärtom förutsätter en väl fungerande marknadsekonomi stabila 
institutioner och väl utvecklade samhällsfunktioner i offentlig regi.
5.2 Effekter av en effektiv konkurrens
I den klassiska ekonomiska teorin betonas framför allt konkurrensens 
betydelse för att producenterna skall anpassa sig till konsumenternas 
behov. Enligt Adam Smith (The Wealth of Nations, 1776) är det den fria 
konkurrensen som driver bagaren att baka ett gott bröd, slaktaren att 
framställa bra kött och bryggaren att brygga ett starkt öl; ty det är 
konkurrensen som gör att bara de bästa producenterna överlever och 
förser konsumenterna med det de vill ha. Hotet mot konkurrensen 
kommer, enligt den klassiska teorin, i första hand från företagarna som 
genom monopol eller ”konspirationer” söker höja priserna eller på annat 
sätt angripa konsumentintresset.
Utvecklingen av den ekonomiska teorin har efter hand fördjupat 
analysen och tillfört fler aspekter på marknaders funktionssätt och olika 
effekter av konkurrensen.
Den analys som redovisades av Konkurrenskommittén i betänkandet 
Konkurrens för ökad välfärd (SOU 1991:59) låg i väsentliga delar till 
grund för den skärpning av konkurrenspolitiken som bl.a. kom till 
uttryck genom införandet av den nuvarande konkurrenslagen år 1993. 
Enligt kommittén hade konkurrensen kommit att spela en ny och allt 
viktigare roll för att trygga medborgarnas välfärd. Av bl.a. detta skäl 
föreslog kommittén nya mål för konkurrenslagen, som förutsattes också 
kunna få betydelse för konkurrenspolitiken i stort och 
konkurrensmyndighetens prioriteringar.
Konkurrenskommitén föreslog fyra mål för konkurrenspolitiken, 
nämligen ett effektivitetsmål, ett tillväxtmål, ett fördelningsmål och ett 
konsumentmål. Dessa mål anknyter till olika slag av effekter som en 
effektiv konkurrens förutses leda till.
Att utnyttja resurser effektivt
En fungerande konkurrens bidrar till effektivitet i produktionen och 
distributionen i flera avseenden. Den s.k. allokeringseffektiviteten 
handlar om utnyttjandet av de produktionsresurser som finns tillgängliga 
i ett land. En rationell produktion råder när man inte använder mera 
produktionsresurser än vad som är nödvändigt med rådande teknologi 
och verksamheten är optimalt organiserad. Det är då inte längre möjligt 
för företagen att genom frivilliga byten av olika produktionsfaktorer 
(arbetskraft, kapital och insatsvaror) åstadkomma samma resultat, men 
med en mindre resursåtgång.
Utöver en effektiv resursallokering, s.k. yttre effektivitet, tvingar 
konkurrensen också företagen att sträva efter inre effektivitet. Den inre 
effektiviteten handlar delvis om att öka produktiviteten och därmed 
motverka ”slack” eller s.k. x-ineffektivitet. I begreppet inre effektivitet 
ligger emellertid också att de varor och tjänster som produceras verkligen 
efterfrågas av konsumenterna. De yttre och inre aspekterna på effektivt 
resursutnyttjande anknyter till den definition av begreppet 
samhällsekonomisk effektivitet som man brukar använda inom 
nationalekonomin. Ett effektivt resursutnyttjande, till följd av en effektivt 
fungerande konkurrens, är grundläggande för att åstadkomma 
ekonomiskt välstånd.
Dynamiska tillväxteffekter
Konkurrensens dynamiska effekter har under senare år kommit att 
uppmärksammas alltmer. Den tävlan mellan konkurrerande företag som 
syftar till att attrahera fler köpare handlar inte bara om att erbjuda samma 
produkt till ett lägre pris än konkurrenten. Konkurrensen är i praktiken i 
hög grad inriktad på att presentera förbättrade eller nya produkter, 
alternativt nya distributionsformer. Det företag som inte förnyar sig löper 
stor risk att komma till korta när konsumenternas val fäller utslaget.
Konkurrensens dynamiska perspektiv handlar om att driva fram 
tillväxt, förnyelse och möjlighet att utmana det bestående. Öppna 
marknader erbjuder möjligheter för nya lösningar, nya idéer och nya 
människor att göra sig gällande. Särskilt i en tid av stark teknologisk 
utveckling är det av stor betydelse att nya produkter eller företag snabbt 
får pröva om de tillfredsställer konsumenternas preferenser, utan att 
stoppas av inträdeshinder, storföretagsdominans eller kartellsamverkan i 
syfte att skydda gamla och etablerade strukturer.
Fördelningseffekter
Konkurrensens effekter på den samhällsekonomiska effektiviteten 
handlar om vinsterna av en effektivare resursanvändning, oavsett var 
dessa vinster uppstår och vem de kommer till godo. När konkurrensen 
fungerar effektivt uppkommer därutöver en fördelningseffekt genom att 
priserna kan pressas. Effektiviseringsvinsterna ger sålunda utrymme för 
lägre priser och konkurrenstrycket säkerställer att möjligheterna till 
prissänkningar också omsätts i praktiken. På så sätt förs resurser vidare 
till efterföljande led i produktions- och distributionskedjan för att 
slutligen hamna hos konsumenterna.
Beroende på konsumenternas preferenser kan givetvis det ekonomiska 
värdet av effektiviseringsvinster ta sig andra uttryck än prissänkningar, 
exempelvis högre kvalitet, bättre service eller andra egenskaper hos 
produkten som konsumenten är beredd att betala för.
I vissa länder har konkurrenspolitiken traditionellt inriktats på att 
enbart se till konkurrensens betydelse för den samhällsekonomiska 
effektiviteten och således bortse från fördelningseffekterna. I vårt land 
har fördelningsaspekten emellertid tillmätts större betydelse. Den 
inriktning av konkurrenspolitiken som regeringen föreslår i denna 
proposition lägger stor vikt vid konkurrensens betydelse för att stärka 
konsumenternas makt över marknaden. Ett viktigt skäl för denna 
inriktning är konkurrensens funktion som fördelningsinstrument, till 
förmån för konsumenterna.
Konsumentpreferenser
Att konsumenterna har möjlighet att välja mellan olika producenter och 
produkter är en förutsättning för att marknadssystemet skall fungera. 
Enligt den marknadsekonomiska modellen skall konsumenterna genom 
sitt val styra produktionens inriktning. Det innebär att konsumenterna 
genom beslut om att välja en annan leverantör eller helt avstå från köp 
tvingar företagen att anpassa sina produkter och deras egenskaper i form 
av pris, kvalitet etc. till ett tillräckligt stort antal köpares preferenser. Det 
företag som inte lyckas genomföra en sådan anpassning kommer ytterst 
att tvingas lämna marknaden på grund av otillräckliga 
försäljningsvolymer.
Sådana valmöjligheter måste finnas inte bara för de slutliga 
konsumenterna, dvs. hushållen, utan även för alla företag och offentliga 
organ som köper insatsvaror, komponenter, stödtjänster m.m. På detta 
sätt fortplantas konsumenternas makt över produktionens inriktning 
bakåt i distributions- och förädlingsleden.
5.3 Faktorer av betydelse för konkurrensen
Teorin om den perfekta konkurrensen ställer upp ett antal kriterier för en 
situation när ”ren” konkurrens skall anses råda. I verkligheten är som 
tidigare angivits alla dessa kriterier aldrig helt uppfyllda. Det är samtidigt 
viktigt att identifiera dessa förhållanden i syfte att skapa förutsättningar 
för en effektivt fungerande konkurrens. 
Standardiserade produkter
Vid en perfekt konkurrens är produkterna helt identiska och utbytbara. 
Vid en fungerande konkurrens måste en viss grad av utbytbarhet 
föreligga för att det skall vara fråga om alternativ och en valmöjlighet för 
konsumenterna. En teknisk standardisering kan i vissa fall bidra till en 
mer effektivt fungerande konkurrens genom att konsumenternas 
jämförelser mellan olika alternativ underlättas. I andra situationer kan 
krav på viss standard begränsa konkurrensen genom att vissa produkter, 
som av konsumenterna upplevs som fullgoda eller överlägsna alternativ, 
hindras att få tillträde till marknaden. Standarder kan i sådana fall ha 
funktionen att skydda befintliga alternativ eller producenter och därmed 
motverka förnyelse och inträdet av nya marknadsaktörer.
Många och oberoende producenter
Färre producenter kan innebära att konkurrensen fungerar mindre 
effektivt än när det finns ett stort antal producenter. Sambandet mellan 
koncentration och konkurrens är emellertid inte entydigt. Även vid 
förhållandevis få producenter kan konkurrensen vara hård om 
konkurrensförhållandena i övrigt är gynnsamma.
Konkurrenternas styrkeförhållanden kan också ha stor betydelse. 
Exempelvis kan konkurrensen vara betydligt hårdare på en marknad med 
tre jämstarka aktörer än på en marknad där ett dominerande företag 
möter ett tiotal mycket små konkurrenter.
För att företagen också i praktiken skall konkurrera krävs att de är 
oberoende från varandra. Ägarsamband, gemensamma verksamheter eller 
personella band, exempelvis genom styrelserepresentation, begränsar 
viljan att konkurrera med företag på samma marknad. Ett beroende 
mellan konkurrenter kan också skapas genom överenskommelser att 
samarbeta. Den längst gående formen av samverkan är karteller som 
organiseras för att sätta konkurrensen ur spel.
Det som avgränsar en aktör från andra aktörer är graden av ekonomisk 
handlingsfrihet. Avdelningarna i ett företag konkurrerar således inte med 
varandra utan styrs av en samordnad planering. Om dotterbolagen i en 
koncern inte har givits ekonomisk handlingsfrihet utan kontrolleras av 
koncernledningen utgör dessa olika företag tillsammans en aktör på 
marknaden. I andra fall kan företag i en koncern ha en sådan 
självständighet att de kan uppträda som konkurrenter till varandra.
Konkurrensreglerna är aldrig tillämpliga på den samordning som sker 
mellan de olika delarna av en självständig beslutsenhet, eftersom det 
mellan dessa delar inte råder någon konkurrens som kan sättas ur spel. 
När det gäller fristående företag, som vart och ett utgör en aktör på 
marknaden, skall däremot konkurrensen i princip vara fri och obunden.
Många och oberoende kunder
En marknad med monopsoni, dvs. endast en köpare, kan liksom monopol 
begränsa möjligheterna till effektiv konkurrens. På marknader som riktar 
sig till konsumenterna är normalt antalet kunder mycket stort. Däremot 
kan stora industriföretags förhållande till underleverantörer ibland 
innebära att de senare blir helt beroende av en enda köpare. Liknande 
förhållanden kan gälla vid offentliga myndigheters upphandling. Om 
anbudsgivaren inte har någon alternativ köpare kan en förlorad 
anbudstävlan innebära att förutsättningarna för anbudsgivarens fortsatta 
verksamhet upphör. En sådan situation innebär även för köparen att 
fördelarna med en effektivt fungerande konkurrens inte fullt ut kan 
tillvaratas.
Perfekt information
En effektivt fungerande konkurrens förutsätter i princip att såväl säljare 
som köpare har full kunskap om de olika alternativ som marknaden 
erbjuder. Ofullständig information kan således utgöra ett hinder för 
konkurrensens effektivitet. Särskilt när det gäller konsumenternas 
tillgång till relevant information kan konsumentupplysning i statlig eller 
kommunal regi bidra till att effektivisera konkurrensen och därmed 
stärka konsumenternas ställning.
I praktiken kan emellertid full information i producentledet om 
konkurrenternas åtgärder medföra vissa problem från 
konkurrenssynpunkt. Sådan information kan nämligen underlätta 
kartellers egen övervakning av att ett deltagande företag inte bryter mot 
konkurrensbegränsande överenskommelser. Även om inga formella 
överenskommelser föreligger kan detaljerad information om 
konkurrenters priser och försålda kvantiteter bidra till ett samordnat 
beteende som begränsar konkurrensen.
Fritt marknadstillträde
Även om det endast finns ett fåtal eller en enda säljare på en marknad 
kan konkurrensen fungera i form av potentiell konkurrens. Förutsatt att 
det inte föreligger några hinder för en ny aktör att etablera sig eller träda 
in på marknaden kan enbart hotet om konkurrens avhålla det eller de 
befintliga företagen från att utnyttja sin ställning till nackdel för 
konsumenterna.
Betydelsen av att tillträdet till marknaden är fritt gäller såväl företag 
som produkter. Det gäller också såväl möjligheterna att starta ett nytt 
företag respektive lansera en ny produkt som förutsättningarna för 
företag och produkter som redan finns på omkringliggande marknader att 
passera gränsen till en för dem ny marknad. Att nationella marknader 
hålls öppna för import är en grundläggande förutsättning för en effektiv 
konkurrens.
Stordrifts- och samordningsfördelar
Stordrifts- och samordningsfördelar kan utgöra ett konkurrenshinder 
genom att det företag som utmanar en marknad normalt är mindre, och 
därmed har en mindre gynnsam kostnadsbild, jämfört med det företag 
som redan är etablerat. Nationalekonomisk teori definierar ”naturligt 
monopol” som en verksamhet där styckkostnadskurvan är fallande, dvs. 
det förekommer stordriftsfördelar.
I praktiken innebär detta givetvis inte att konkurrens bör uteslutas vid 
industriell produktion där det förekommer stordriftsfördelar eller där 
samordning av olika verksamheter kan medföra effektivitetsvinster. 
Erfarenheten visar också att uppfattningen om vilka verksamheter som 
effektivast drivs i form av monopol förändras över tiden. En viktig faktor 
är den tekniska utvecklingen. Denna leder ofta till att nya lösningar 
framgångsrikt kan utmana existerande verksamheter, som på grund av sin 
storlek har svårare att anpassa sig till förändrade förutsättningar.
5.4 Konkurrens och konkurrenskraft
Begreppet konkurrens förväxlas ibland med konkurrenskraft. Från ett 
producentperspektiv ses ofta en effektiv konkurrens som en situation där 
det egna företaget eller branschen har goda förutsättningar att hävda sig 
mot konkurrenter. Denna tolkning av konkurrensbegreppet står givetvis i 
motsatsställning till den konkurrenspolitiska utgångspunkten att 
konkurrensen ses i konsumenternas och andra köpares perspektiv. 
Däremot behöver en effektivt fungerande konkurrens inte i praktiken 
leda till att konkurrensförmågan hämmas. Tvärtom är fungerande 
marknader och effektiv konkurrens den bästa jordmånen för ett på lång 
sikt konkurrenskraftigt näringsliv.
Innebörden av begreppet konkurrenskraft eller konkurrensförmåga är 
inte helt entydig. Den betydelse som ligger närmast till hands är att ett 
företag på egna meriter är så effektivt, och i övrigt har sådan förmåga att 
tillhandahålla produkter som konsumenterna uppskattar, att det 
framgångsrikt kan hävda sig gentemot sina konkurrenter.
En annan innebörd ges åt begreppet när olika slag av förmåner åt ett 
företag eller en bransch diskuteras, vilka anses ge konkurrensfördelar. 
Vad det då handlar om är i stället olika former av kompensation för en i 
realiteten sämre konkurrenskraft. Det kan exempelvis handla om 
subventioner, importhinder som utestänger konkurrenter eller en 
undervärderad valuta.
Som försvar för sådana former av företagsstöd anförs ibland att ett 
skydd är nödvändigt under en övergångsperiod för att företagen skall 
kunna utveckla tillräcklig styrka och därefter framgångsrikt ta upp 
konkurrensen med exempelvis utländska konkurrenter. Erfarenheten 
visar på betydande risker med sådant ”konkurrensstärkande” stöd. Dels 
är det ofta svårt att avveckla stödet när näringslivet har anpassat sig till 
denna ekonomiska miljö, dels har stöd en tendens att snarare leda till inre 
ineffektivitet hos företagen än till att de utvecklar sådana verkliga 
konkurrensfördelar som uppskattas av konsumenterna. Därtill kommer 
riskerna för en tävlan i protektionistiska åtgärder mellan olika länder, 
som neutraliserar kostnadsfördelarna för varje stödmottagare samtidigt 
som trycket att höja effektiviteten dämpas generellt.
En annan syn på de faktorer som gynnar uppkomsten av 
konkurrenskraftiga företag har utvecklats av ekonomen Michael Porter. 
Han framhåller att en effektiv konkurrens på hemmamarknaden är av stor 
betydelse för företagens förmåga att effektivisera sig och utveckla sådana 
konkurrensfördelar som ger framgång också på världsmarknaden. Detta 
innebär i sak att det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft 
på sikt mer skulle gynnas av en effektiv och hård konkurrens på den 
svenska marknaden än av protektionistiska åtgärder som ger omedelbara 
kostnadsfördelar i förhållande till utländska konkurrenter.
Enligt den ekonomiska teorin leder en effektivt fungerande konkurrens 
ytterst till att företagen tvingas sänka priserna till den nivå där de endast 
får täckning för kostnaderna och det minst effektiva företaget slås ut från 
marknaden. Det incitament som driver företagen i konkurrensen om 
kunderna är däremot utsikterna att nå den motsatta situationen, dvs. 
monopol med möjlighet till hög vinst. I verkligheten befinner sig de 
flesta marknader i ett mellanläge mellan dessa ytterligheter.
För att konkurrensen skall fungera effektivt är det emellertid viktigt att 
möjligheten till vinst uppfattas som en realitet för marknadsaktörerna. 
Lanseringen av en ny produkt innebär i realiteten att en monopolsituation 
skapas, till dess konkurrenterna har hunnit erbjuda marknaden ett 
likvärdigt eller bättre alternativ. Drivkraften bakom innovationer, 
produktutveckling och etablering av ny verksamhet är således utsikterna 
att kunna skörda frukterna av en ekonomisk satsning. Företagarens 
önskan att skaffa sig monopol har av nationalekonomen Joseph 
Schumpeter beskrivits som den främsta drivkraften bakom utveckling 
och förnyelse.
Den immaterialrättsliga lagstiftningen har till ändamål att skydda 
sådana ensamrätter, bl.a. i form av patent, mönsterskydd, 
varumärkesskydd och upphovsrätt. Dessa former av skydd har således en 
viktig funktion att fylla för att skapa effektivt fungerande marknader, 
genom att de förstärker incitamenten för en produktförnyelse som 
utmanar existerande alternativ.
För att konkurrensen skall fungera effektivt är det samtidigt viktigt att 
skyddet inte går för långt utan att en väl avvägd balans råder i 
förhållande till kravet på konkurrens. Detta kommer bl.a. till uttryck 
genom att patent är tidsbegränsade och att varumärkesskyddet kan brytas 
igenom av s.k. konsumtion som öppnar möjligheter till parallellimport. 
Effektivt fungerande marknader förutsätter således både rimliga 
möjligheter till viss ensamställning som driver fram utveckling och 
förnyelse och en konkurrens som pressar kostnader och priser.
5.5 Statens roller
Det grundläggande syftet med konkurrenspolitiken är att åstadkomma väl 
fungerande marknader. Inom ramen för den uppgiften har staten olika 
roller att spela. En är att vårda de marknader som fungerar väl, en annan 
att förbättra vissa marknader eller att bidra till att skapa marknader. En 
tredje roll är att ge konsumenterna bättre möjligheter att både bidra till 
och utnyttja fungerande marknader.
5.5.1 Vårda marknaderna
Effektiva marknader kan uppstå spontant, men de hotas hela tiden av mer 
eller mindre medvetna sabotage. Att samhället har mycket att vinna på en 
effektiv konkurrens betyder inte att de enskilda aktörerna har det. För 
dem är det tvärtom ofta lönsamt att försöka motverka konkurrensen, 
åtminstone på kort sikt.
Statens uppgift är att hindra sådana angrepp mot den fria 
konkurrensen. Det främsta medlet är en effektiv konkurrenslagstiftning. 
Grundbulten i såväl den svenska konkurrenslagen som EG:s 
konkurrensregler är förbuden mot att missbruka en dominerande 
ställning på marknaden och att begränsa konkurrensen genom samarbete. 
Flera andra marknads- och konsumentsrättsliga regler syftar också till att 
skydda marknadernas funktion.
En helt annan typ av hot mot marknaderna är en felaktig utformning av 
statliga regler och andra styrmedel. Även om de i sig inte syftar till att 
hindra konkurrensen kan de få till effekt att förhållandena på marknaden 
snedvrids. Att söka undvika sådana bieffekter är en viktig aspekt att 
beakta när staten utformar styrmedel för att nå olika mål. Det gäller inte 
minst i samband med direkta regleringar, riktade subventioner och vissa 
skatter.
Men det räcker inte att regler och andra styrmedel är väl utformade för 
att slå vakt om konkurrensen och marknadernas funktion. Reglerna måste 
också följas av alla aktörer på marknaden. Därför är tillsynen en viktig 
uppgift för staten. Målet måste vara att tillsynen skall vara så effektiv att 
ingen aktör kan skaffa sig konkurrensfördelar genom att avstå från att 
följa de uppsatta spelreglerna.
5.5.2 Förbättra och skapa marknader
För att en marknad skall förbli vital och dynamisk krävs att den hela 
tiden kan utmanas av nya aktörer, produkter och idéer. Staten kan bidra 
till det genom att röja undan olika inträdeshinder, dvs. göra det lättare för 
exempelvis nystartade företag eller utländska konkurrenter att utmana en 
etablerad marknad. I en del fall kan staten också uppmuntra och 
stimulera nya aktörer, t.ex. genom regler som gynnar sådana företag i 
förhållande till en dominerande konkurrent.
De kanske mest kraftfulla och direkta åtgärderna som staten kan vidta 
för att att skapa bättre marknader är att bryta upp offentliga eller privata 
monopol genom av- eller omregleringar. En viktig lärdom av de 
omregleringar som hittills har genomförts är att det kan vara svårt att 
förvandla en hårt reglerad sektor till en effektiv marknad, och att en 
otillräckligt förberedd konkurrensutsättning kan få oväntade och negativa 
effekter. Sällan räcker det med att ta bort regler för att en effektiv 
marknad skall utvecklas. Tvärtom kan det behövas fler regler än tidigare 
och en utökad tillsyn. Nyckeln till framgångsrika omregleringar är 
omsorgsfulla analyser av de specifika förutsättningarna, noggranna 
förberedelser och systematiska uppföljningar och utvärderingar.
5.5.3 Underlätta för privata konsumenter och andra avnämare
För att en marknad skall fungera effektivt räcker det inte att det finns 
goda förutsättningar för olika producenter att konkurrera med varandra. 
Utan konsumenter som är aktiva, kritiska och välinformerade kan ingen 
marknad fungera väl. Dessutom är nyttan för konsumenterna – i form av 
t.ex. låga priser, varierat utbud, god tillgänglighet och rätt kvalitet på 
varor och tjänster – ett av motiven för staten att främja en bättre 
konkurrens. Därför är det viktigt att staten underlättar för konsumenterna 
att spela sin centrala roll på marknaden, och att utnyttja de möjligheter 
som skapas genom en effektiv konkurrens.
Många produkter och tjänster är i dag så komplexa att det är svårt för 
den enskilda konsumenten att göra medvetna val mellan olika 
leverantörers utbud. Att skaffa tillräcklig information kan i värsta fall 
kräva så stora ansträngningar att det inte är värt mödan. Staten kan bidra 
till att sänka den typen av transaktionskostnader genom att skapa 
spelregler för informationen om varorna och tjänsterna, t.ex. ställa krav 
på hur kostnaderna för en tjänst skall redovisas eller hur innehållet i en 
produkt skall beskrivas.
Staten är ofta själv en viktig köpare på marknaden, liksom 
kommunerna. På vissa områden är staten eller kommunerna den enda, 
eller i vart fall helt dominerande, avnämaren. I denna egenskap kan den 
offentliga sektorn ofta utöva en stor makt på marknaden. Rätt utnyttjad 
kan det allmännas roll som köpare bidra till att upprätthålla eller skapa 
effektiva marknader, både direkt och indirekt. Om en stor köpare ställer 
krav på producenterna kan det skapa bättre förutsättningar också för 
enskilda konsumenter. Genom att iaktta kravet på affärsmässighet kan 
den upphandlande enheten bidra till att de mest effektiva företagen 
vinner framgång på marknaden och att snedvridning och diskriminering 
motverkas. Därför måste reglerna för offentlig upphandling vara väl 
utformade och följas. Utöver den direkta nyttan, dvs. att den offentliga 
sektorns resurser utnyttjas effektivt, ger reglerna positiva effekter i form 
av bättre fungerande marknader.
5.6 Konkurrenspolitik i ett internationellt och historiskt 
perspektiv
Den svenska konkurrenspolitiken har utvecklats i ett samspel med synen 
på den ekonomiska politiken i andra industriländer. Mellan de nordiska 
länderna har kontakterna var särskilt väl utvecklade och en ömsesidig 
påverkan har skett. Men också konkurrenspolitikens utveckling i andra 
länder, särskilt inom den Europeiska unionen, och det erfarenhetsutbyte 
som har skett i internationella organisationer som OECD och UNCTAD 
har givit viktiga impulser.
5.6.1 Konkurrenspolitikens pionjärer
USA uppfattas i allmänhet som föregångslandet och inspiratören för 
konkurrenspolitiken och konkurrenslagstiftningen i den övriga 
industrialiserade världen. Det första landet som införde en konkurrenslag 
var emellertid Kanada med 1889 års lag "for the Prevention and 
Suppression of Combinations formed in Restraint of Trade". I praktiken 
förblev dock den Kanadensiska lagstiftningen föga effektiv fram till en 
lagändring år 1900.
USA:s första konkurrenslag, the Sherman Act, från år 1890 kan ses 
som en reaktion på de strukturella förändringarna i den amerikanska 
industrin under senare hälften av 1800-talet. Stordriftsfördelar till följd 
av den tekniska utvecklingen och effektivare transportsystem hade gjort 
det möjligt för storföretag att ta kontrollen över många basindustrier, där 
kärnan tidigare hade utgjorts av bönder och småföretag. På områden som 
olje-, tobaks- och sockerindustri utformades storföretagen som truster, 
med samlad kontroll över aktiemajoriteten. Reaktionen mot denna 
utveckling, baserad på en traditionell misstänksamhet mot såväl 
ekonomisk som politisk maktkoncentration, ledde till krav på någon form 
av samhällelig kontroll av trusterna.
Sherman Act uppfattades inte vid sin tillkomst som en generell 
konkurrenslagstiftning i syfte att främja en effektiv resursanvändning till 
nytta för konsumenterna. Lagen var främst inriktad på att angripa 
samordning och sammanslutningar som hade till ändamål att begränsa 
den fria handeln och skulle därigenom stävja de värsta avarterna inom 
det framväxande amerikanska näringslivet. Beteckningen "anti-
trustlagstiftning" har kommit att användas mer generellt även på senare 
lagstiftning – och på konkurrenslagstiftning i andra länder – men har sin 
egentliga grund i Sherman Acts inriktning på att angripa truster. Liksom i 
Kanada dröjde det innan den nya lagen kom i mer aktiv tillämpning; först 
år 1903 tillfördes Department of Justice resurser för att tillämpa anti-
trustlagstiftningen.
År 1914 fick USA en mer omfattande konkurrenslagstiftning i och 
med Clayton Act och Federal Trade Commission Act. Den nya 
lagstiftningen behandlade företagsförvärv och andra former av 
konkurrensbegränsande förfaranden som inte faller under de 
kriminaliserade förbudsbestämmelserna i Sherman Act. Den nya 
myndigheten, FTC, fick ansvar för inte endast tillämpning av Clayton 
Act utan också uppgifter på konsumentpolitikens område. Uppdelningen 
av konkurrenslags-tillämpningen på två myndigheter består fortfarande.
Den amerikanska konkurrensrätten uppfattas allmänt som effektivare 
och strängare än andra länders. Den bygger på att vissa förfaranden i sig 
är förbjudna. Överträdelse av förbudet kan leda till straffrättslig påföljd. 
Andra konkurrensbegränsningar kan angripas enligt en "rule-of-reason-
princip", som innebär att förfarandet får bedömas efter sina 
förutsättningar såsom de inblandade företagens marknadsställning samt 
begränsningens syfte och effekt. Effektiviteten har dock varierat över 
tiden med den ekonomiska politikens inriktning. Exempelvis ställdes 
konkurrenspolitiken helt åt sidan under 1930-talet och ersattes med 
förhandlade branschavtal mellan staten och näringslivet, som sektorvis 
reglerade produktionsvolymer, priser, löner, investeringar m.m. En 
liknande utveckling skedde under samma tid i vissa europeiska länder, 
bl.a. Tyskland.
Även under 1980-talet hade den amerikanska konkurrenspolitiken en 
svag ställning, men på helt andra teoretiska grunder. Under inflytande av 
den nationalekonomiska Chicagoskolan begränsades ingripandena mot 
konkurrensbegränsningar till att endast avse rena prisöverenskommelser 
och mycket stora horisontella företagsförvärv. Chicagoskolans syn på 
konkurrenspolitiken innebar bl.a. att hänsyn endast skulle tas till den 
ekonomiska effektiviteten och att problem till följd av koncentration och 
marknadsmakt normalt korrigerades genom det fria marknadstillträdet. 
Vidare ansågs många av de vertikala begränsningar som myndigheterna 
tidigare hade angripit i själva verket öka marknadens effektivitet.
Sedan dess bedöms en återgång ha skett i USA till en mer aktiv linje i 
konkurrenspolitiken, med Sherman Act som ett kraftfullt verktyg mot 
monopolisering i näringslivet. I det avseendet kan paralleller dras från 
ingripandet mot Standard Oil of New Jersey år 1911 till det nu aktuella 
Microsoftfallet.
5.6.2 Den europeiska konkurrenspolitikens rötter
Den traditionella bilden av USA som inspiratör och Europa som passiv 
mottagare på konkurrenspolitikens område har under senare tid 
ifrågasatts och ersatts eller kompletterats med en bild av en parallell 
utveckling på de båda sidorna av Atlanten, där den europeiska politiken 
har haft en delvis annorlunda inriktning.
Tanken på en generell lagstiftning till skydd för konkurrensen började 
få starkare genomslag i den allmänna debatten i Europa redan under 
slutet av 1800-talet. Avsikten var att hindra karteller och andra 
ekonomiskt starka aktörer från att använda sin växande makt till att skada 
konkurrensen eller ekonomiska och sociala intressen. Till skillnad från 
Nordamerika föredrog man i Europa en administrativ lösning för att 
uppnå syftet. Den europeiska modellen kom vidare att under lång tid 
huvudsakligen inriktas på de skadliga effekterna av 
konkurrensbegränsningar, den s.k. missbruksmodellen, i motsats till 
Sherman Acts "per se-förbud".
Idéerna om en generell konkurrenslagstiftning fick först sitt starkaste 
stöd i Österrike, men förslagen kom av olika skäl inte att genomföras. 
Det blev i stället Tyskland som år 1923 blev först med att införa en 
europeisk konkurrenslagstiftning. Lagen byggde på missbruksbegreppet 
och en administrativ övervakning av lagens efterlevnad. De 
konkurrensrättsliga idéerna med missbruksmodellen som grund spreds 
under slutet av 1920-talet och början av 1930-talet till fler länder; bland 
de tidigaste var Norge och något senare Danmark.
Under efterkrigstidens första decennier tillämpade flertalet europeiska 
länder någon form av missbruksbaserad konkurrenslagstiftning. Den 
första svenska lagstiftningen som etablerade ett administrativt förfarande 
för att söka undanröja skadliga verkningar av konkurrensbegränsningar 
infördes med konkurrensbegränsningslagen år 1953. I sin praktiska 
tillämpning intog konkurrenspolitiken under denna tid en förhållandevis 
undanskymd roll i flertalet europeiska länders allmänna ekonomiska 
politik.
Utvecklingen i Tyskland kom i flera avseenden att avvika från den 
dominerande europeiska linjen. Under den nazistiska tiden etablerades en 
fundamentalt annorlunda syn på konkurrenspolitiken, som bl.a. innebar 
att kartellbildning föreskrevs inom vissa områden. Det 
konkurrenspolitiska tänkandet fördes dock vidare av den underjordiska 
oppositionen, främst av ekonomer tillhörande den s.k. Freiburgskolan. 
Dessa ekonomer förespråkade ett säkerställande av fri konkurrens genom 
positiva åtgärder från statsmaktens sida och fick stort inflytande över 
utformningen av den ekonomiska politiken efter krigsslutet.
Enligt Freiburgskolan var ekonomisk frihet och konkurrens källor till 
inte endast välstånd utan också till politisk frihet. Med detta synsätt fick 
konkurrensrätten ny tyngd eftersom den skulle utgöra en fundamental del 
i det politiska systemet. Freiburgekonomerna förespråkade också en 
modell med ett större inslag av judiciella principer och värderingar. 
Konkurrensrätten skulle därmed bli såväl administrativ som juridisk till 
sin karaktär.
Freiburgskolans idéer, i kombination med den amerikanska tradition 
som förmedlades av ockupationsmakten, fick starkt genomslag i 
Västtysklands nya konkurrenslagstiftning år 1957. Samma influenser 
gjorde sig gällande vid utformningen av konkurrensreglerna i 
Romfördraget samma år. Båda dessa system är administrativa i den 
bemärkelsen att tyngdpunkten ligger hos den övervakande och 
lagtillämpande myndigheten. Samtidigt finns i båda fallen ett judiciellt 
element i och med att myndighetens beslut kan överklagas till domstol – i 
Tyskland till allmän domstol och när det gäller EG-kommissionens 
beslut till EG-domstolen som sista instans. Detta innebär i sin tur att 
dessa myndigheters procedurer och behandling av ärendena får en mer 
judiciell prägel än som tidigare varit vanligt i europeisk 
konkurrenspolitik.
5.6.3 Gemensam och nationell konkurrenspolitik i Europeiska 
unionen
EG-fördragets konkurrensregler utgjordes ursprungligen av de två 
grundläggande förbuden mot konkurrensbegränsande överenskommelser 
respektive missbruk av en dominerande ställning. Det tredje elementet i 
de materiella reglerna, kontrollen av företagskoncentrationer, tillkom 
först mer än 30 år senare.
EG:s konkurrensregler avvek därmed vid sin tillkomst i hög grad från 
den konkurrenslagstiftning som gällde i medlemsländerna. Vissa länder 
saknade t.o.m. helt konkurrenslagstiftning. Det enda undantaget var 
Västtyskland, vars konkurrenslag byggde på liknande principer som EG-
rättens. I den konkreta utformningen är däremot skillnaden stor även 
mellan dessa båda regelverk.
Ursprungligen kunde EG:s konkurrensregler endast tillämpas av 
nationella myndigheter och domstolar. Genom rådsförordning nr 17 fick 
kommissionen år 1962 behörighet att tillämpa dessa regler. Behörigheten 
blev dock inte exklusiv i förhållande till de nationella myndigheterna 
annat än vad gäller rätten att meddela undantag från förbudet mot 
konkurrensbegränsande överenskommelser. I övrigt upphör de nationella 
myndigheternas behörighet att tillämpa förbudsbestämmelserna i ett visst 
fall när kommissionen har inlett ett formellt förfarande mot det berörda 
företaget. Den allmänna skyldighet för medlemsländerna som anges i 
EG-fördragets artikel 10 (f.d. artikel 5), att avstå från varje åtgärd som 
kan äventyra att fördragets mål nås, gäller givetvis också vid 
tillämpningen av EG:s konkurrensregler och nationell 
konkurrenslagstiftning. Slutligen är medlemsstaternas praktiska 
möjlighet att själva tillämpa gemenskapsreglerna på konkurrensområdet 
avhängig av att en myndighet genom nationella bestämmelser givits 
sådan behörighet. Möjligheten att tillämpa EG-reglerna i civilprocess i 
nationell domstol följer däremot automatiskt av EG-rättens direkta effekt.
När det gäller EG-reglerna om kontroll av företagskoncentration råder 
en annan princip. Kommissionen har här exklusiv behörighet att pröva 
koncentrationer med gemenskapsdimension, dvs. dem som EG:s 
koncentrationsförordning är tillämplig på. Andra förvärv kan endast 
prövas av nationell myndighet, i den mån medlemslandet i fråga har 
nationella regler om sådan kontroll.
På många områden är EG:s politik inriktad på att åstadkomma en 
harmonisering av medlemsländernas lagar och andra regler. Så är inte 
fallet på konkurrenspolitikens område. De nationella konkurrenslagarna 
har därmed under lång tid och i många medlemsländer i hög grad avvikit 
från EG:s konkurrensregler, både när det gäller utformning och 
underliggande principer. Emellertid införde förordning 17 en ordning 
med aktivt deltagande från medlemsstaternas sida i kommissionens 
handläggning av konkurrensärenden. Medlemsländerna får sålunda 
kopior av bl.a. alla inkomna ansökningar och anmälningar med möjlighet 
att framföra synpunkter under handläggningen. Representanter för 
nationella konkurrensmyndigheter är närvarande vid hearingar med 
berörda företag och deltar i rådgivande kommittéer som avger yttrande 
över kommissionens förslag till beslut innan ett ärende avgörs.
Denna nära samverkan mellan kommissionen och medlemsstaterna vid 
handläggningen av konkurrensärenden, och även vid utvecklingen av 
gemenskapens regelverk på konkurrensområdet, har efter hand lett till en 
allt starkare samsyn rörande konkurrenspolitikens inriktning. Detta har i 
sin tur fått till följd att medlemsländernas nationella lagstiftning mer och 
mer kommit att likna bestämmelserna i EG-fördraget. Den tidigare 
dominerande missbruksprincipen har nu i det helt övervägande antalet 
EU-länder avlösts av konkurrenslagar som helt eller i hög grad bygger på 
de grundläggande förbuden mot konkurrensbegränsande 
överenskommelser och missbruk av en dominerande ställning. För 
Sveriges del skedde övergången från en missbruksbaserad 
konkurrenslagstiftning till EG-konforma konkurrensregler redan år 1993, 
dvs. före anslutningen till unionen. Med övergången från 
missbruksprincipen till förbudsprincipen som huvudsaklig grund för EU-
ländernas nationella konkurrenslagstiftning har ofta också följt en mer 
juridiskt präglad handläggning och en mer oavhängig ställning för de 
lagtillämpande myndigheterna.
5.6.4 Aktuella utvecklingstendenser
Konkurrenspolitikens utformning och utveckling i olika länder påverkas 
av en rad olika förhållanden. Den akademiska forskningen inom olika 
delar av de ekonomiska och juridiska disciplinerna utgör en viktig källa 
till förändrade synsätt och värderingar. En annan drivkraft för 
utvecklingen finns i den dialog som förs i internationella organ som EU, 
OECD, WTO och UNCTAD. Även om ekonomiska och institutionella 
förutsättningar kan skilja sig åt mellan länder finns på det 
konkurrensrättsliga området en stark tendens till ömsesidig påverkan och 
ökad samsyn.
När det gäller prioriteringen av olika slag av konkurrensproblem har 
under senare tid ökad uppmärksamhet riktats mot karteller. De 
konkurrensbegränsande överenskommelser som därvid avses är 
gemensamma arrangemang, uppsåtligen riktade mot konsumenterna eller 
andra köpare i avsikt att tillförsäkra deltagarna någon form av 
monopolvinster. Det ligger i sakens natur att sådana förfaranden bedrivs i 
det fördolda och är mycket svåra att upptäcka. Den internationella 
diskussionen har bl.a. handlat om tekniker och bestämmelser som kan 
öka konkurrensmyndigheternas möjligheter att avslöja och angripa 
skadliga karteller.
Karteller är många gånger internationella medan de myndigheter som 
är satta att motverka kartellsamarbete begränsas av de nationella 
regelverkens räckvidd. I en värld där storföretagens agerande allt mindre 
hämmas av nationsgränser blir det nödvändigt att också myndigheterna 
samverkar för att skydda de intressen som konkurrensreglerna är till för. 
För svensk del har samarbetet med våra nordiska grannländer 
traditionellt legat närmast till hands. I en rapport från de nordiska 
konkurrensmyndigheterna, Nordisk samarbeid på konkurrenseområdet, 
utarbetad av en gemensam arbetsgrupp, föreslås att nödvändiga ändringar 
av lagstiftningen genomförs och att ett samarbetsavtal ingås mellan de 
nordiska länderna för att möjliggöra ett samarbete mellan 
konkurrensmyndigheterna.
Inom EU har kommissionen främst drivit frågan om samarbete med de 
Nordamerikanska konkurrensmyndigheterna. Två samarbetsavtal som 
bl.a. behandlar formerna för överlämnande av information i 
konkurrensärenden har tecknats mellan EU och USA respektive EU och 
Kanada. Samarbetet mellan kommissionen och de nationella 
konkurrensmyndigheterna i EU-länderna är som tidigare nämnts väl 
utvecklat. Informella kontakter mellan konkurrensmyndigheter 
förekommer också vid behov. Däremot begränsas den formaliserade 
samverkan på konkurrensområdet mellan medlemsländerna till ett fåtal 
bilaterala samarbetsavtal.
På den multilaterala nivån har särskilt OECD utarbetat 
rekommendationer till medlemsländerna rörande regler för samarbete 
mellan länder på konkurrenspolitikens område. År 1995 utfärdades en 
rekommendation om konsultation och kontakter avseende 
konkurrensbegränsande beteenden som påverkar handeln mellan länder. 
En senare rekommendation, från år 1998, rör s.k. hard core cartels och 
uppmanar medlemsländerna att se till att den nationella 
konkurrenslagstiftningen ger möjligheter att effektivt bekämpa detta slag 
av skadliga konkurrensbegränsningar.
Inom WTO tillsattes år 1996 en arbetsgrupp för att studera förhållandet 
mellan handel och konkurrens. EG-kommissionen och EU:s 
medlemsländer har föreslagit att internationella konkurrensregler och 
regler för samarbete på konkurrensområdet skulle bli föremål för 
förhandling inom WTO. Enligt kommissionens och de flesta 
medlemsländernas uppfattning bör sådana regler, till skillnad från 
OECD:s rekommendationer, vara bindande.
5.7 Synen på konkurrenspolitikens roll
Regeringens bedömning: En aktiv konkurrenspolitik, med klara regler 
och en effektiv tillämpning, är nödvändig för att skydda konkurrensen 
och öka marknadernas effektivitet. Viktiga uppgifter för 
konkurrenspolitiken är att främja förnyelse i den ekonomiska 
verksamheten, att bereda väg för öppenhet och mångfald samt, framför 
allt, att säkerställa konsumenternas makt över produktionen och 
distributionen.
Synen på konkurrenspolitikens roll har förändrats över tiden och 
skiljer sig också åt mellan olika länder och mellan olika ekonomisk-
teoretiska skolor.
Konkurrensområdet har ibland i första hand setts som en fråga för 
näringslivet. Från företagsperspektivet har bl.a. problem med s.k. illojal 
konkurrens, lika konkurrensvillkor och tillgång till marknader setts som 
viktiga frågor. 
Under 1950-talet, då Sverige fick sin första egentliga 
konkurrenslagstiftning och institutioner för att tillämpa den, stod 
näringsfrihetsperspektivet i förgrunden. Från början av 1970-talet kom 
prispolitiken, med direkta ingrepp i företagens prissättning, att under en 
period dominera framför konkurrenspolitiken som stabiliseringspolitiskt 
instrument. Utvecklingen har senare inneburit att konkurrenspolitiken har 
setts som ett viktigare inslag i stabiliseringspolitiken och framför allt ett 
medel att uppnå samhällsekonomisk effektivitet.
Konkurrenskommittén ansåg år 1991 att de tekniska, ekonomiska och 
sociala förändringar som skett i samhället under 1980-talet motiverade en 
revidering av de tidigare målen för konkurrenslagstiftningen. Enligt 
kommittén hade konkurrensen kommit att spela en ny och allt viktigare 
roll för att trygga medborgarnas välfärd. Vidare betonades 
konkurrenspolitikens betydelse som inslag i stabiliseringspolitiken, som 
medel för förnyelse av den offentliga sektorn och för det svenska 
näringslivets långsiktiga utveckling.
I en jämförelse mellan konkurrenspolitikens inriktning i olika länder är 
den mest markanta skillnaden den mellan å ena sidan länder som aktivt 
bekämpar konkurrensbegränsande förfaranden med stöd av skarp 
lagstiftning och effektiva myndigheter, å andra sidan de länder som 
saknar egentlig konkurrenspolitik eller har en lägre ambitionsnivå i den 
praktiska tillämpningen. Utvecklingen bland industriländerna har under 
senare år haft en stark tendens i riktning mot att allt fler länder anammar 
en mer verkningsfull konkurrenspolitik.
Bland länder som aktivt tillämpar regler mot konkurrensbegränsande 
förfaranden finns vissa som enbart ser till effekterna på den 
samhällsekonomiska effektiviteten, utan hänsyn till fördelningseffekter, 
medan andra också lägger vikt vid konsumentperspektivet. Något 
förenklat kan USA sägas ligga närmare det förra synsättet och EU det 
senare.
När det gäller olika ekonomisk-teoretiska skolor skiljer sig synen åt 
när det gäller behovet av konkurrensregler och ingrepp för att motverka 
konkurrensbegränsande förfaranden och hög koncentration. Redan de 
klassiska nationalekonomerna konstaterade att staten har en viktig roll 
för att skydda marknadernas funktion. Under 1980-talet hävdade den s.k. 
Chicagoskolan, i opposition mot den gängse synen, att staten borde inta 
en betydligt mer passiv roll i förhållande till konkurrensbegränsningar. 
Bland annat menade man att vertikala begränsningar snarare bidrog till 
att öka effektiviteten och att problem till följd av hög koncentration och 
marknadsmakt bäst korrigeras genom ett fritt tillträde till marknaden, 
utan statliga ingripanden. Inflytandet från Chicagoskolan på den 
konkurrenspolitiska utvecklingen har under senare tid varit mer 
begränsat.
I proposition (1992/93:56) med förslag till ny konkurrenslag uttalas att 
konkurrensförhållandena spelar en avgörande roll för dynamik och 
tillväxt i den svenska ekonomin. Konkurrens stimulerar till bättre 
användning  av samhällets resurser och stärker det svenska näringslivets 
förmåga att långsiktigt hävda sig på internationella marknader. En ökad 
konkurrens är till fördel för konsumenterna genom att priserna pressas 
och utbudet breddas.
Regeringen anser att dessa bedömningar fortfarande är giltiga.
I denna proposition redovisar regeringen inriktningen av en 
konkurrenspolitik för 2000-talet och föreslår ett antal åtgärder för att 
förbättra förutsättningarna för en effektiv konkurrens. Den 
grundläggande synen från regeringens sida är att en aktiv 
konkurrenspolitik, med klara regler och en effektiv tillämpning, är 
nödvändig för att skydda konkurrensen och säkerställa marknadernas 
effektivitet. Även om marknader teoretiskt kan förutses utveckla 
motkrafter mot effekterna av konkurrensbegränsningar och 
marknadsmakt är detta en process som kan ta mycket lång tid. De 
välfärdsförluster som under tiden uppkommer kan inte accepteras utan 
måste motverkas med aktiva åtgärder från det allmännas sida.
Regeringen anser vidare att det, som ett komplement till 
konkurrenspolitikens nuvarande inriktning, finns anledning att särskilt 
understryka vissa effekter av en effektivt fungerande konkurrens.
Konkurrens och öppna marknader är nödvändiga för förnyelse i den 
ekonomiska verksamheten. Nya produkter och nya företag är bärare av 
nya idéer som utmanar gamla lösningar och befintliga strukturer. Vårt 
samhälle befinner sig i stark förändring genom bl.a. 
informationsteknologins utveckling och omställningen till en hållbar 
utveckling. Effekterna kan förutses göra sig gällande på alla områden. 
För att ta tillvara de möjligheter som denna utveckling erbjuder är det 
nödvändigt att också utnyttja den potential till förändring som ligger i 
öppna och utmaningsbara marknader.
När nya företag och nya produkter lätt kan träda in på marknaden och 
konkurrera med existerande alternativ öppnar detta också möjligheter för 
fler människor att delta i det ekonomiska livet. Kvinnors företagande, 
som i dag är alltför begränsat och därmed utgör en viktig potential, kan 
stärkas och utvecklas. Begreppet mångfald har ofta förknippats med 
underrepresenterade gruppers möjligheter att göra sig gällande, 
exempelvis olika etniska grupper eller handikappade. En 
konkurrenspolitik som ökar valmöjligheterna för konsumenterna innebär 
inte bara fler produkter och fler företag. Det innebär också ökade 
möjligheter för människor att ta initiativ i form av egen 
näringsverksamhet, deltagande i producentkooperativ eller kollektiv 
verksamhet för att tillgodose egna behov av varor eller tjänster. Öppna 
marknader ger också utrymme för nya idéer där människor med andra 
erfarenheter än de som traditionellt har satt sin prägel på en bransch kan 
göra sig gällande. En konkurrenspolitik för ökad mångfald ger därmed 
både vidgade valmöjligheter för konsumenterna och ett ökat utrymme för 
fler människor att ge sina bidrag, inklusive grupper som har varit 
underrepresenterade på marknaden.
Konkurrenspolitiken är till för konsumenterna, inte för producenterna. 
Konsumenternas makt över produktionen och distributionen är den 
grundläggande förutsättningen för att konkurrensen skall fungera och 
därmed för marknadernas effektivitet. En konsekvent inriktning av 
konkurrenspolitiken på att stärka konsumentens möjligheter till aktivt val 
mellan olika alternativ leder samtidigt till att företagen effektivt kan 
utföra sin grundläggande uppgift i det ekonomiska systemet, nämligen att 
förse konsumenterna med de varor och tjänster som de vill ha och är 
beredda att betala för.
6 Konkurrensproblem på den svenska 
marknaden 
6.1 Konkurrensen i Sverige i ett internationellt 
perspektiv
Förutsättningarna för en effektiv konkurrens på den svenska marknaden 
påverkas av att Sverige är en jämförelsevis liten ekonomi. Sveriges 
geografiska läge i förhållande till den mer koncentrerade västeuropeiska 
marknaden, och förhållandet att vår befolkning är fördelad på en stor yta, 
kan ha bidragit till en viss avskärmning av den svenska marknaden. Å 
andra sidan har frihandel varit en viktig princip för Sverige, vilket har lett 
till en omfattande handel av varor och tjänster över de svenska gränserna.
Genom importen utsätts svenska producenter för ett konkurrenstryck 
från leverantörer i andra länder. Det är emellertid bara en ganska liten del 
av ekonomin som är utsatt för konkurrens från utlandet. Många sektorer 
är av olika skäl renodlade nationella marknader. På områden som är 
skyddade från importkonkurrens kan den svenska ekonomins litenhet 
vara en nackdel för konkurrensen. Sveriges frihandelsinriktning innebär 
nämligen att inte bara importen utan också exporten är betydande. 
Svenska företag som är verksamma på världsmarknaden strävar efter att 
uppnå en ekonomisk styrka och stordriftsfördelar för att kunna hävda sig 
mot utländska konkurrenter. Det kan samtidigt innebära att de får en 
starkt dominerande ställning på den betydligt mindre nationella 
marknaden.
I princip skedde en kraftig utvidgning av den svenska nationella 
marknaden i och med att den inlemmades i EU:s inre marknad, först 
genom EES-avtalet år 1994 och följande år genom EU-medlemskapet. I 
praktiken har det emellertid inte gått att påvisa någon dramatisk effekt på 
konkurrenssituationen i Sverige efter anslutningen till EU. En orsak kan 
vara att Sverige redan tidigare hade få handelshinder. När det gäller 
handeln med tredje land har EU-medlemskapet i vissa avseenden t.o.m. 
inneburit en ökad avskärmning av marknaden. Ett annat skäl kan vara att 
många marknader har förblivit relativt lokala till sin karaktär – av 
praktiska skäl eller på grund av att etablerade handelsmönster och 
konsumentbeteenden ännu inte har hunnit förändras. Dock har inflödet av 
utländska direktinvesteringar ökat kraftigt, bl.a. som en följd av det 
svenska EU-inträdet (NUTEK, EU och den inre marknaden, B 1998:7). I 
den mån konkurrensen från den inre marknaden hämmas av åtgärder från 
marknadsaktörernas sida, eller av befintliga strukturer och regelverk i 
vårt land, är det av stor betydelse för den svenska marknadens 
funktionssätt att sådana hinder uppmärksammas.
Sverige har under den senaste tioårsperioden, jämfört med flertalet 
EU-länder, legat i täten när det gäller att öppna nya marknader för 
konkurrens. Det gäller bl.a. el, tele och post samt flera transportområden 
som taxi, buss, järnväg och inrikes flygtrafik. Regleringarna på det 
finansiella området liberaliserades med början redan under 1980-talet. 
Jordbruksområdet har traditionellt pekats ut som ett exempel på hur 
regleringar hindrar konkurrens och effektiva marknader. I början av 
1990-talet hade Sverige tagit flera viktiga steg mot ett avreglerat 
jordbruk. Reformerna avbröts dock när Sverige blev medlem i EU och 
anslöt sig till den gemensamma jordbrukspolitiken, som bygger på 
omfattande regleringar och subventioner.
Samtidigt som Sverige framstår som något av ett föregångsland när det 
gäller att regelreformera marknader för att öka konkurrensen finns det 
också områden som är mer reglerade här än i andra länder. 
Hyresmarknaden, detaljhandeln med läkemedel och handeln med vin och 
sprit är exempel på områden där vi i Sverige låter sociala hänsyn väga 
tyngre än konkurrensaspekterna. 
En faktor som är svår att mäta, men som torde ha en grundläggande 
betydelse för konkurrensens effektivitet i ett land, är den allmänna 
inställningen till betydelsen av en effektivt fungerande konkurrens, d.v.s. 
ett lands "konkurrenskultur". USA framhålls ofta som ett land där 
näringslivet har en djupt rotad respekt för konkurrensreglerna och där 
företagsledare i sin dagliga verksamhet noga undviker situationer som 
kan skapa misstanke om obehöriga kontakter med konkurrenter. I 
kontrast utpekas ibland andra länder som typiska "kartellkulturer", där 
aktiv konkurrens uppfattas som "illojal" och samarbete mellan 
konkurrenter ses som en legitim åtgärd till skydd mot nya utmanare.
I Sverige har synen på konkurrensens betydelse utan tvekan förändrats 
i positiv riktning sedan 1970-talet. Avskaffandet av 
prisregleringspolitiken under 1980-talet och införandet av en betydligt 
skarpare konkurrenslagstiftning år 1993 var tydliga signaler från 
statsmakternas sida, liksom även de nämnda omregleringarna av olika 
tjänstemarknader. I många kommuner har under 1990-talet 
konkurrensinslag prövats och vidareutvecklats när det gäller både s.k. 
hårda tjänster och kärnan av välfärdstjänster. Med förändringar följer 
såväl positiva som negativa erfarenheter.
De försök som har gjorts att kvantitativt beräkna konkurrensens 
effektivitet i Sverige jämfört med andra länder är givetvis förenade med 
stora svårigheter och brister. De ger dock en säkrare bild av den rådande 
situationen än beskrivningar av utvecklingen i vårt land, med hänsyn till 
dels bristen på information om motsvarande utveckling i andra länder, 
dels avsaknaden av ett kvantifierbart mått på konkurrensen i 
utgångsläget.
Näringsdepartementets rapport (Ds 2000:12) Benchmarking av 
näringspolitiken redovisar kvantitativa indikatorer på hur väl Sverige 
hävdar sig jämfört med andra länder på åtta områden, bl.a. fungerande 
marknader och konkurrens. Enligt rapporten lyckas nästan alla andra 
länder nå bättre resultat för de indikatorer som har studerats på detta 
område.
De svenska konsumenternas prisnivå översteg sålunda den 
genomsnittliga EU-nivån med över 20 procent, och EU-nivån översteg i 
sin tur den amerikanska med ytterligare drygt 20 procent. Positiva 
indikatorer på konkurrensområdet är Sveriges mycket låga stöd till 
industrin och den låga inflationen. Däremot är stödet till andra sektorer, 
exempelvis transportsektorn, högre och den offentliga sektorn är en 
större tjänsteproducent i Sverige än i andra länder.
Rapporten erinrar om att den bristande konkurrensen länge har varit 
föremål för regeringens uppmärksamhet och att en mängd lagar har 
stiftats för att förbättra läget. Vidare påpekas att det fortfarande är 
mycket kvar att göra och att en konkurrenspolitisk proposition därför 
kommer att läggas på riksdagens bord före sommaren.
Slutsatsen i Näringsdepartementets rapport att konkurrensen i Sverige 
lämnar mycket i övrigt att önska, och att jämförelsen med andra länder 
faller ut till Sveriges nackdel, får också stöd av vissa andra 
undersökningar. I Nationell rapport om ekonomiska reformer: Produkt- 
och kapitalmarknader – Sverige (Finansdepartementet december 1999), 
som ingår i EU:s s.k. Cardiff-process under Ekofin-rådet, redovisas en 
uppföljning av åtgärder med anledning av Rådets rekommendationer 
(1999/570/EG) till Sverige beträffande produktmarknaderna. Dessa 
rekommendationer innebär att Sverige bör öka konkurrensen inom detalj- 
och grossisthandeln och i byggsektorn samt genomföra förändringar i 
konkurrenslagen, förbättra effektiviteten inom offentlig sektor, fortsätta 
arbetet med reformer av samhällsnyttiga tjänster samt reducera verkan av 
konkurrensbegränsande regleringar inom livsmedelssektorn.
Enligt rapporten finns det tydliga indikationer på att fortsatta 
förbättringar av marknadernas funktionssätt är viktiga i Sverige. Även 
om en priskonvergens mot EU-genomsnittet har skett inom flera sektorer 
de senaste åren är den totala prisnivån i Sverige fortfarande högre än i 
EU. Det gäller framför allt konsumentpriserna, vilket tyder på att 
effekten av genomförda reformer i för låg utsträckning har nått 
konsumenterna.
Slutsatserna i den nationella rapporten om ekonomiska reformer 
bekräftas också i OECD:s Economic Survey (1999) avseende strukturella 
reformer i Sverige. Därutöver pekar OECD på att Sverige har en mindre 
dynamisk småföretagssektor än andra länder.
6.2 Hög koncentration
6.2.1 Begreppet koncentration
Med koncentrationsgrad avses antalet aktörer på en marknad och hur 
stark ställning dessa har. Begreppet är centralt vid en bedömning av 
konkurrensförhållandena, eftersom konkurrens endast uppkommer när 
det finns ett val mellan flera alternativ och företrädarna för dessa 
alternativ tävlar om att bli den som valet faller på.
Koncentration kan avse antalet köpare, antalet tillverkare eller antalet 
säljare på en marknad. Säljarkoncentrationen är vanligen det mest 
intressanta begreppet när man beskriver konkurrensen på en marknad. Ju 
färre säljare, desto högre är normalt koncentrationen. När det finns flera 
säljare är också dessas inbördes styrkeförhållande av betydelse för 
koncentrationen. Ytterlighetsfallet är monopol, då köparna bara har en 
säljare att vända sig till och därmed saknar valmöjlighet.
För att bestämma koncentrationen på en marknad måste också själva 
marknaden avgränsas. Avgränsningen gäller dels produktbegreppet – 
dvs. vilka varor eller tjänster som är så utbytbara att de anses utgöra en 
produkt – dels den geografiska marknaden. Den geografiska marknaden 
är det område där de befintliga företagen utgör fungerande 
inköpsalternativ för en köpare. I praktiken betraktas ofta Sverige som den 
geografiska marknaden vid beskrivningen av koncentrationsgrad i olika 
branscher eller koncentrationens utveckling över tiden. Det faktum att 
Sverige ingår i EU:s inre marknad och även deltar i den globala handeln 
kan beaktas genom att import tas med vid beräkningen av 
säljarkoncentrationen.
6.2.2 Konkurrensen upphäver sig själv
På de flesta marknader finns normalt en tendens att företagen strävar 
efter att växa och att tillbakagång uppfattas som negativ. Denna tillväxt 
sker dels genom framgång på marknaden, på mindre framgångsrika 
konkurrenters bekostnad, dels genom företagsköp och sammanslagning 
av företag. När ett köp eller en sammanslagning gäller ett konkurrerande 
företag blir resultatet en ökad marknadsandel.
Det finns flera drivkrafter bakom denna strävan. En är att nå 
stordriftsfördelar eller ökad finansiell styrka, exempelvis för att kunna 
bära höga forsknings- och utvecklingskostnader. Forskning rörande det 
ekonomiska utfallet av genomförda företagsförvärv har emellertid visat 
att de förväntade effektivitetsvinsterna i många fall har uteblivit eller 
åtminstone tagit lång tid att förverkliga. Inte heller har börsvärdet för det 
sammanslagna företaget alltid utvecklats i linje med förhoppningarna.
Även om strävan att stärka företagets ställning på marknaden genom 
förvärv inte alltid framstår som rationell för ägarna, sett i efterhand, kan 
den givetvis tänkas vara det för företagsledarna. Ett vidgat kontrollspann 
kan ge fördelar för de personer som leder företaget av såväl materiell 
som immateriell art.
Ett mer grundläggande skäl till att företag söker öka sin 
marknadsmakt, både genom framgång i försäljningen och genom 
strukturella åtgärder, är att detta ökar avkastningen på insatta resurser. 
Vid en perfekt konkurrens pressas vinsterna ned och de minst effektiva 
företagen slås ut från marknaden. Ju mer marknadsmakten ökar, desto 
mer ökar möjligheten till ett positivt ekonomiskt resultat. Ytterligheten är 
en ensamställning på marknaden, som ger möjlighet att tillämpa 
monopolprissättning. För att nå dit konkurrerar företagen om att vara den 
som tillfredsställer flest kunder. Kampen om att nå en slutlig 
monopolställning är således i sig till fördel för konsumenterna; om målet 
uppnås blir resultatet däremot det omvända.
Tendensen till successivt ökande koncentration motverkas emellertid 
av andra mekanismer. De två viktigaste korrigerande faktorerna är en 
utvidgning av marknaden och tillträdet av nya aktörer.
På en liten marknad, som den svenska, uppkommer en situation med 
hög koncentration snabbare än på en större marknad. På områden där 
företagen är verksamma på den internationella marknaden krävs ofta en 
viss storlek för att företagen skall kunna hävda sig mot utländska 
konkurrenter. Ett företag som har måttlig storlek jämfört med exempelvis 
tyska eller amerikanska konkurrenter kan vara mycket stort i Sverige och 
därmed få en stark dominans på den nationella marknaden. Denna 
dominans kan brytas genom att marknaden vidgas, så som har skett 
genom EU-medlemskapet och tillträdet till EU:s inre marknad. Till den 
del den inre marknaden har blivit en praktisk verklighet, och europeiska 
företags närvaro på den svenska marknaden inte hindras genom 
kvardröjande formella eller informella barriärer, har således Sveriges 
anslutning till EU inneburit att de negativa effekterna av hög 
marknadskoncentration i vårt land har motverkats.
Den viktigaste motvikten mot näringslivets inneboende 
monopoliseringstendens är dock tillträdet av nya företag. Genom att 
gamla strukturer och lösningar utmanas av människor med bättre idéer 
bryts den konserverande effekten av hög koncentration och 
marknadsdominans. Villkoren för nyföretagande och incitamenten för att 
ta upp kampen med etablerade företag blir därmed en central fråga vid 
hanteringen av de konkurrensproblem som sammanhänger med hög 
koncentration.
6.2.3 Koncentrationen på den svenska marknaden och inom 
viktiga sektorer
Konkurrensverket har i sin rapport (2000:1) redovisat en beräkning av 
koncentrationsmåtten CR4 och HHI för 29 olika branscher i den svenska 
ekonomin. Verket konstaterar att flertalet studerade branscher 
karakteriseras av begränsad konkurrens och hög koncentration. För 
många branscher gäller att de fyra största företagen svarar för minst 80 
procent av den totala inhemska omsättningen. I vissa branscher finns 
endast en säljare, dvs. det råder monopol. Även om det i vissa branscher 
finns tämligen många företag är dessa i flertalet fall så små att de endast 
har en mycket marginell marknadsandel.
I rapporten redovisas också en närmare genomgång av 
konkurrensförhållandena och konkurrensproblem inom åtta viktiga 
sektorer, nämligen livsmedelsområdet, skogsområdet, energiområdet, 
bygg- och boområdet, transportområdet, medieområdet, finans- och 
försäkringsområdet samt hälso- och sjukvårdsområdet. Inom samtliga 
dessa områden förekommer konkurrensproblem till följd av hög 
koncentration, i vissa fall på många olika delområden och i andra fall 
inom någon viktigare bransch.
På livsmedelsområdet är koncentrationen hög såväl inom 
distributionen som produktionen. Inom dagligvaruhandeln svarar tre 
block för ca 90 procent av försäljningen i detaljhandelsledet. De tre 
dagligvarublocken kännetecknas av en stark vertikal integration mellan 
parti- och detaljhandelsleden.
För produktgrupperna kött och köttvaror, bröd och 
spannmålsprodukter samt mejerivaror har lantbrukskooperationen en 
stark ställning i primärförädlingen. På marknaden för socker har 
danskägda Danisco monopol. Även i övriga delar av livsmedelssektorn 
råder fåtalsdominans på många områden.
Den svenska skogsindustrin domineras av fyra stora företag. 
Skogsindustrin är vertikalt integrerad i och med att de flesta skogsbolag 
är ägare av skog, sågverk samt pappersmassa- och pappersindustrier. 
Ungefär hälften av Sveriges privata skogsägare är organiserade i 
regionala skogsägareföreningar som drivs i form av ekonomiska 
föreningar. Även dessa är vertikalt integrerade, eftersom skogsägarna 
genom medlemskapet också äger sågverk och massabruk.
På energiområdet är koncentrationen hög vad gäller produktionen av 
el. Nätverksamheten för såväl el som fjärrvärme utgör lokala monopol, 
med de problem som sådana marknader uppvisar. På marknaden för 
petroleumprodukter är koncentrationen lägre, dock är antalet företag 
tillräckligt begränsat för att en typisk oligopolmarknad skall uppstå. På 
en sådan marknad finns ett beroende mellan företagen som skapar risk 
för att konkurrenter samordnar sitt beteende.
Bygg- och boområdet uppvisar en hög koncentration inom främst 
bygg- och anläggningsverksamheten och byggmaterialindustrin. Det 
finns endast tre rikstäckande byggföretag i Sverige, vilka dessutom är 
vertikalt integrerade. Byggmaterialindustrin kännetecknas av stora 
företag som ofta är dominerande på sin marknad. Importen är obetydlig 
eller förmedlas genom de stora företagen på marknaden. Detta medför en 
fåtalsdominans på den svenska byggmaterialmarknaden. Exempel på 
produktområden där koncentrationen är hög är cement, där i praktiken 
monopol råder, gipsskivor, mineralull, sanitetsporslin och asfaltmassa. 
Koncentrationen är också hög i partihandelsledet för 
installationsmaterial.
Koncentrationen på stora delar av transportområdet sammanhänger 
med de tidigare marknadsregleringarna. Även om inrikesflyget och delar 
av järnvägstrafiken numera har öppnats för konkurrens består SAS och 
SJ:s mycket starka marknadsdominans. På marknaden för lokal och 
regional linjetrafik med buss svarar de tre största företagen för närmare 
två tredjedelar av trafiken och inom expressbusstrafiken överstiger det 
ledande företagets marknadsandel 60 procent. På transportområdet 
uppvisar taximarknaden en annan bild, med ett stort antal små företag. 
Genom samverkan i beställningscentraler kan dessa dock i många fall 
dominera en lokal marknad.
Mediamarknaden i vid bemärkelse omfattar all förmedling av 
information, från tryckalster till datakommunikation. Marknaderna för 
post och telefoni har varit reglerade, och de tidigare monopolisterna 
bibehåller en mycket stark ställning även sedan området öppnats för 
konkurrens. Koncentrationen på teleområdet är dock inte fullt så hög som 
på postområdet. Även på andra mediamarknader som television och 
tidningar är koncentrationen hög, särskilt på vissa delmarknader. 
Bedömningen av koncentrationen på mediaområdet påverkas av dels 
ökad konvergens, dvs. att tidigare separata produkter närmar sig varandra 
innehållsmässigt, dels att vissa stora mediaföretag söker stärka sin 
ställning genom att etablera sig på flera olika mediamarknader, 
exempelvis tidningar och television.
På de finansiella marknaderna verkar olika institut som banker, 
kreditmarknadsbolag och försäkringsbolag. De fyra storbankerna har en 
gemensam marknadsandel på drygt 85 procent av den svenska 
bankmarknaden. Ungefär samma höga koncentration råder på 
marknaderna för skadeförsäkring, livförsäkring, bostadsfinansiering och 
kapitalförvaltning genom fondbolag.
6.2.4 Utvecklingen under 1990-talet
Konkurrenskommittén konstaterade år 1991 (Konkurrens för ökad 
välfärd, SOU 1991:59) att dominerande ställning för vissa företag 
förekom i ett stort antal branscher, i synnerhet inom livsmedelsindustrin 
och byggmaterialindustrin, samt att koncentrationen hade ökat inom 
flertalet branscher. Vid inledningen av år 2000 anger Konkurrensverket i 
sin rapport att ett flertal branscher, liksom i början av 1990-talet, 
karakteriseras av hög koncentration och att tendensen måste bedömas ha 
förstärkts under de senaste tio åren.
Den beräkning av koncentrationsmåtten CR4 och HHI som verket har 
genomfört bygger på statistik för åren 1993-1997. Den uppmätta 
skillnaden mellan den första och den sista av mättidpunkterna kan 
därmed ge en indikation på den förändring i koncentrationen som har ägt 
rum under 1990-talet för de undersökta 29 branscherna, även om 
datamaterialet som utgör underlag för beräkningarna har den bristen att 
importen saknas. Av Konkurrensverkets redovisning framgår att hälften 
av dessa branscher, 14 stycken, hade en mycket hög koncentration både 
år 1993 och 1997. Med mycket hög koncentration avses här att de fyra 
största företagen svarade för mer än 90 procent av den inhemska 
omsättningen. Två av dessa branscher och två branscher med lägre 
koncentrationstal har berörts av de regelreformeringar som under 1990-
talet har öppnat delar av järnvägstrafiken, inrikesflyget, postverksamhet 
och handel med el för konkurrens. På dessa områden har koncentrationen 
minskat under perioden. Sedan år 1997 har dock koncentrationen inom 
inrikesflyget ökat.
Inom övriga undersökta branscher har koncentrationen ökat i åtta fall 
och minskat i fyra. I ett fall pekar utvecklingen av koncentrationsmåtten 
CR4 och HHI i olika riktning. Områden med ökad koncentration är 
kreatursslakterier, sågverk, läkemedelsindustri, betongvaruindustri, 
industri för metallstommar, byggentreprenörer, anläggningsentreprenörer 
och livsmedelsbutiker. Däremot har en minskad koncentration uppmätts 
för frukt- och grönsaksindustri, mejerier, partihandel med livsmedel och 
bankverksamhet.
I Konkurrensverkets granskning av konkurrensförhållandena inom åtta 
viktiga sektorer kommenteras koncentrationsutvecklingen under 1990-
talet särskilt i vissa fall. För livsmedelsområdet konstateras att 
koncentrationen har försvagats inom bryggeri- och kvarnbranscherna, 
medan en hög koncentration fortfarande består på mejeri- och 
köttområdena. På skogsområdet har såväl antalet skogsägarföreningar 
som antalet sågverk minskat. På den regelreformerade elmarknaden har 
marknadskoncentrationen i produktionsledet ökat. Marknaden för 
oljeprodukter, som redan tidigare präglades av hög 
företagskoncentration, har blivit än mer koncentrerad. På bygg- och 
boområdet har koncentrationen ökat under 1990-talet genom flera 
företagsförvärv bland de stora byggföretagen. Den rådande 
fåtalsdominansen inom stora delar av byggmaterialmarknaden har 
ytterligare förstärkts inom VVS/VA-branschen. Vad slutligen 
mediaområdet beträffar konstaterar Konkurrensverket att 
koncentrationen på tv-området inte har ökat räknat i antalet företag, men 
att existerande marknadsaktörer däremot har stärkt sin ställning. På 
dagstidningsområdet har en viss ökning av koncentrationen skett.
6.2.5 Koncentrationens effekter
Konkurrenslagstiftningen i Sverige och utomlands har traditionellt 
inriktats på två slag av åtgärder mot effekterna av en hög koncentration, 
nämligen ingrepp mot missbruk av en dominerande ställning och kontroll 
av företagsförvärv.
Det första slaget av åtgärder tar sikte på företagens beteende och inte 
på strukturen som sådan. En marknadsdominerande ställning har inte 
betraktats som något problem i sig, men om denna ställning utnyttjas till 
åtgärder som är att betrakta som ett missbruk kan detta angripas – enligt 
nuvarande konkurrenslag med stöd av 19 §.
Kontrollen av företagskoncentrationer syftar däremot till att förhindra 
uppkomsten av en så stark dominans för ett eller flera företag att 
konkurrensen på den berörda marknaden hämmas väsentligt. Genom en 
sådan kontroll är det således möjligt att förhindra uppkomsten av en 
marknadsstruktur som i sig utesluter en effektivt fungerande konkurrens.
Dessa bestämmelser i konkurrenslagen tar sikte på situationer då ett 
eller flera företag har eller kan få en dominerande ställning på en 
marknad. En sådan ställning förutsätter normalt att koncentrationen är 
hög, däremot innebär en hög koncentration inte alltid att konkurrensen är 
svag eller att det eller de ledande företagen har en dominerande ställning. 
På vissa marknader kan konkurrensen vara skarp även när antalet aktörer 
är litet. Å andra sidan kan ett företag av olika skäl, exempelvis genom att 
kontrollera infrastruktur som konkurrenterna är beroende av, vara 
dominerande också på en marknad med många aktörer. Om hindren för 
etablering och inträde på en marknad är låga kan den potentiella 
konkurrensen upprätthålla ett högt konkurrenstryck även om antalet 
faktiskt aktiva säljare är litet.
Från konsumentsynpunkt är effekterna av en hög koncentration på en 
marknad främst knutna till begränsningen av antalet valmöjligheter. Vid 
monopol är konsumentens möjlighet att i handling uttrycka sitt missnöje 
med en produkt eller en leverantör mycket begränsat. Men också när det 
finns mer än en säljare på en marknad blir konsumentens ställning 
vanligen svagare ju högre koncentrationen är och ju starkare 
marknadsmakt företagen därmed har.
De negativa effekterna för konsumenten av en hög koncentration är 
emellertid inte bara kortsiktiga och direkta. Vid en hög koncentration 
ökar de etablerade företagens möjligheter att försvåra nyetablering och 
marknadstillträde. För konsumenterna innebär detta att möjligheten att få 
tillgång till nya produkter, nya lösningar och nya idéer begränsas. 
Därmed stagnerar också förnyelsen och förutsättningarna för tillväxt på 
det berörda området.
En hög koncentration som är till skada för konsumentintresset kan 
motverkas på flera sätt. Ett sätt är, som nämnts, genom lagtillämpning 
som förhindrar dominansmissbruk och uppkomsten av skadliga 
företagskoncentrationer. Ett annat sätt är genom att stödja de krafter som 
naturligt motverkar koncentrationen. Det senare slaget av åtgärder 
handlar dels om att vidga marknaden, dvs. avlägsna hinder för den fria 
rörligheten för varor, tjänster och kapital på EU:s inre marknad och 
hinder för den globala handeln, dels om att främja ny företagsamhet som 
utmanar gamla och koncentrerade strukturer.
6.2.6 Genomförda och pågående åtgärder
Medieområdet
Mediekoncentrationskommittén fick i uppdrag av regeringen att lägga 
fram förslag till lagstiftning för att slå vakt om mångfalden i svenska 
medier och motverka sådan ägar- och maktkoncentration inom 
massmedierna som kan skada ett fritt och brett meningsutbyte och en fri 
och allsidig upplysning. Kommittén har lämnat ett förslag som syftar till 
att säkerställa konkurrensreglernas tillämpning i mediesektorn. Skälen 
till detta är att mediemarknaden har genomgått förändringar som kommer 
att kunna medföra en ökad ägarkoncentration där företagen är större och 
har intressen i flera mediebranscher. På sikt kan detta leda till en minskad 
mångfald. Kommittén konstaterade att det finns en osäkerhet om 
huruvida det finns möjligheter att kunna vidta åtgärder mot drastiska 
förändringar som skulle kunna innebära allvarliga hot mot mångfalden 
och den praktiska möjligheten att utnyttja yttrandefriheten. Det är 
tveksamt om man på detta område kan lita till det korrektiv som 
konkurrenslagens regler om företagskoncentrationer innebär. För svensk 
del är det tveksamt om konkurrenslagen kan genombryta den 
etableringsfrihet som skyddas av tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen.
Med hänsyn till detta och till utvecklingen inom EU och 
rekommendationer i Europarådet, som förordar att medlemsstaterna 
vidtar lagstiftningsåtgärder i detta syfte, har kommittén föreslagit 
ändringar i lagstiftningen, bl.a. i konkurrenslagen med tillhörande 
grundlagsändringar. Konkurrenslagens förbud mot 
konkurrensbegränsande samarbete och mot missbruk av en dominerande 
ställning föreslås göras uttryckligt tillämpliga för mediesektorn, med 
beaktande av mediesektorns särart. När det gäller företagskoncentrationer 
föreslås införandet av en ny mediekoncentrationslag som skall 
komplettera konkurrenslagens bestämmelser rörande 
företagskoncentrationer. Denna lag bör enligt kommittén utformas så att 
en koncentration skall kunna förbjudas om den skapar, förstärker eller 
förändrar kontrollen över en dominerande ställning, som väsentligt 
hämmar eller är ägnad att hämma förekomsten eller utvecklingen av en 
effektiv konkurrens i fråga om en sådan verksamhet som har särskild 
betydelse för opinionsbildningen –dagspress, radio och TV – eller en 
ställning som innefattar ett väsentligt inflytande inom flera sådana 
verksamheter. Koncentrationen skall också befaras vara ägnad att hämma 
ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Utredningens förslag 
kommer att behandlas i slutet av år 2001 för att samordnas med 
utredningen om mediegrundlagarna (dir. 1999:8).
6.3 Företags utnyttjande av marknadsmakt
6.3.1 Förutsättningar för marknadsmakt
Marknadsmakt innebär att ett företag har möjlighet att agera mer eller 
mindre autonomt på en marknad. Den yttersta formen av marknadsmakt 
råder när ett företag har en monopolställning och inte hotas av att något 
ytterligare företag kan träda in på marknaden. En sådan monopolställning 
kan vara ett resultat av gällande regler – ett legalt monopol – eller vara 
ett faktiskt monopol. I praktiken torde det vanligen finnas en gräns för 
hur långt ett faktiskt monopol kan utnyttja sin ställning innan köparna 
slutar att efterfråga produkten eller en ny säljare eller substituerande 
produkt dyker upp på marknaden
Även på marknader med flera säljare kan en eller flera av dessa ha en 
betydande grad av marknadsmakt. Det gäller särskilt när koncentrationen 
är hög och övriga aktörer på marknaden är små. I konkurrensrätten är 
begreppet dominerande ställning ett kriterium för att vissa förfaranden 
skall kunna angripas. Med dominerande ställning avses en situation då ett 
företag har en sådan ekonomisk styrka att det kan hindra att en effektiv 
konkurrens upprätthålls på en marknad genom att det i betydande 
utsträckning kan agera utan att behöva ta hänsyn till konkurrenter eller 
kunder och ytterst konsumenterna. Företagets marknadsandel är en viktig 
indikator på om en dominerande ställning föreligger. 
I praktiken kan ett företag få en starkare ställning än konkurrenterna på 
marknaden av många skäl. Ibland kan detta vara ett naturligt uttryck för 
konkurrensen, t.ex. tillgång till information och kunnande, högre 
effektivitet eller bättre förmåga att uppfatta vad konsumenterna vill ha. I 
andra fall kan företag få ett försteg framför konkurrenterna som 
snedvrider konkurrensen. Exempel på det senare slaget av 
omständigheter som skapar marknadsmakt är när ett företag kontrollerar 
tillgången till sådan infrastruktur som även konkurrenterna är beroende 
av för att kunna bedriva verksamheten. Ett annat exempel är när ett visst 
företag på marknaden får ekonomiska fördelar som konkurrenterna inte 
har tillgång till. Sådana fördelar kan handla om olika slag av stöd och 
subventioner eller att ett offentligt ägt företag inte behöver drabbas av 
samma ekonomiska konsekvenser som privata konkurrenter vid ett 
marknadsmisslyckande.
Marknadsmakt kan också ha sin grund i företagets tidigare historia. 
När marknader genom omreglering öppnas för konkurrens övergår det 
tidigare monopolet till att bli ett företag som verkar på en 
konkurrensmarknad. Ett sådant företag har i allmänhet en mycket stark 
ställning på marknaden jämfört med de nya, små företag som etablerar 
sig. Finansiell styrka, etablerad organisation, upparbetade kund- och 
leverantörskontakter är exempel på förhållanden som ger särskilda 
fördelar för dominanten.
6.3.2 Olika ageranden
Konkurrens innebär en tävlan mellan aktörer på en marknad, där varje 
företag kan förväntas utnyttja sina starka sidor och gynnsamma 
förutsättningar för att nå framgång hos konsumenterna. Gränsen är inte 
skarp mellan å ena sidan förfaranden som kan ses som ett naturligt 
uttryck för konkurrensen, å andra sidan ett skadligt utnyttjande av 
marknadsmakt eller missbruk av en dominerande ställning.
När ett företag är effektivare i produktionen än konkurrenterna, och 
därmed lyckas sänka sina kostnader, är det naturligt att denna fördel kan 
utnyttjas för att erbjuda kunderna ett lägre pris. När ett lågt pris har sin 
grund i subventioner, som inte kommer konkurrenterna till del, uppstår 
däremot en snedvridning av konkurrensen.
Ett företag som skapat en ny teknisk infrastruktur knuten till tjänster 
som erbjuds, exempelvis ett bokningssystem eller ett betalningssystem, 
kan få ett försteg framför konkurrenter som inte har tillgång till samma 
teknik. På detta sätt uppkommer incitament att utveckla nya produkter 
och distributionsformer som ger fördelar för konsumenterna. Om 
tillgången till en sådan infrastruktur är så väsentlig att konkurrenternas 
fortsatta verksamhet i praktiken omöjliggörs kan emellertid vägran att 
bereda konkurrenterna tillträde på rimliga villkor innebära att 
konkurrensen sätts ur spel. Det handlar här om avvägningen mellan att 
konkurrera med alternativa infrastrukturer eller på en given infrastruktur.
Konsumenternas val mellan de alternativ som erbjuds på en marknad 
kan ses som ett belöningssystem. När företag utnyttjar fördelar som hög 
effektivitet, tillgång till avancerad teknik, naturliga kostnadsfördelar eller 
förmåga att förutse köparnas behov ligger det i linje med det långsiktiga 
konsumentintresset att detta leder till framgång på marknaden. Motsatsen 
gäller förfaranden som att utnyttja köparens avsaknad av alternativ, att 
bryta mot regler eller undandra sig skyldigheter, att med ojusta metoder 
sätta konkurrensen ur spel eller att utnyttja subventioner på ett 
konkurrenssnedvridande sätt.
Begreppet missbruk av dominerande ställning används i svensk 
konkurrensrätt, liksom i EG-rätten, för att avgränsa sådana förfaranden 
som bedöms vara till övervägande skada för konkurrensen. I rättspraxis, 
främst den EG-rättsliga, har kriterier utvecklats för att bestämma när en 
dominans och ett missbruk föreligger. Begreppet dominans har berörts 
ovan och är knutet till dels företagets marknadsandel – som bestäms 
genom avgränsningen av relevant produktmarknad och relevant 
geografisk marknad – dels andra omständigheter som bidrar till att stärka 
företagets ställning på marknaden.
Missbruk kan vara av två slag, exploaterande och exkluderande 
missbruk. Med exploaterande missbruk menas att det dominerande 
företaget kan utnyttja sin ställning till nackdel för köparna, exempelvis 
genom att ta ut ett högt pris eller genom att förena en försäljning med 
oskäliga villkor. Ett exkluderande missbruk är i stället riktat mot 
företagets konkurrenter och syftar ytterst till att sätta den kvarvarande 
konkurrensen ur spel. Ett typiskt exempel är när ett företag saknar 
nämnvärd konkurrens på en viss marknad och genom att ta ut höga priser 
kan bygga upp en finansiell styrka. Dessa resurser kan sedan på en annan 
marknad användas till underprissättning, dvs. ett pris som innebär en 
ekonomisk förlust, så att kvarvarande konkurrenter slås ut. När 
konkurrensen på den senare marknaden har eliminerats kan det 
dominerande företaget kompensera tidigare förluster genom att tillämpa 
monopolprissättning.
Det kan emellertid förekomma att företag tillämpar priser som kan 
jämställas med underprissättning utan att det föreligger ett medvetet syfte 
att eliminera konkurrenter eller att få ekonomisk vinning av en eventuell 
ensamställning på marknaden. Detta är ofta fallet när offentliga – 
exempelvis kommunala – och privata aktörer möts på en 
konkurrensmarknad. Trots frånvaron av ett konkurrenshämmande syfte 
kan i sådana fall effekten på marknaden och för konsumenterna vara 
jämförbar med ett utnyttjande av marknadsmakt.
I konkurrenslagens 19 § exemplifieras olika typer av 
dominansmissbruk. Missbruk kan bestå i att direkt eller indirekt påtvinga 
någon oskäliga inköps- eller försäljningsvillkor, att begränsa produktion, 
marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna eller 
att tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa 
handelspartner får en konkurrensnackdel. Ytterligare ett exempel på 
dominansmissbruk, som anges i konkurrenslagen, är att ställa som villkor 
för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser 
som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med 
avtalet.
I praktiken är det ovanligt att konkurrensrättsliga regelverk tillämpas 
för att angripa exploaterande missbruk, t.ex. överprissättning. Det 
framgår av EG-praxis att förbudet mot dominansmissbruk inte har till 
ändamål att tillämpas som ett prisregleringsinstrument. Det övervägande 
antalet fall – även när det gäller tillämpningen av den svenska 
konkurrenslagen – handlar om förfaranden som syftar till att sätta 
konkurrensen ur spel och således är riktade mot konkurrenter på 
marknaden.
6.3.3 Dominansmissbruk och annat utnyttjande av 
marknadsmakt på olika områden
I Konkurrensverkets rapport redovisas en kartläggning av de ärenden 
som verket har prövat med stöd av konkurrenslagen under perioden 1 juli 
1993–30 juni 1999. I 388 ärenden har verket funnit skäl att på olika sätt 
ingripa mot konkurrensbegränsningar. 57 av dessa fall avser missbruk av 
en dominerande ställning. Huvuddelen av ärendena, 311 stycken, gäller 
konkurrensbegränsande samarbete medan 20 avser förvärv (figur 6.1).
 
Figur 6.1  Konkurrensverkets ingripanden med stöd av konkurrenslagen åren 1993 till 
1999. Totalt 388 ärenden.
Källa: Konkurrensverket
Olika slag av åtgärder kan användas för att motverka missbruk av en 
dominerande ställning. Det minst ingripande sättet är att det berörda 
företaget frivilligt ändrar sitt beteende när det blir medvetet om att det 
föreligger en konflikt med konkurrensreglerna. En frivillig anpassning 
till konkurrenslagens bestämmelser torde också förekomma i många fall 
utan att det sker någon formell prövning hos Konkurrensverket. En sådan 
normbildande effekt är en viktig funktion hos all konkurrenslagstiftning. 
Det är dock svårt att bedöma omfattningen av denna indirekta påverkan.
Andra former för ingripande mot dominansmissbruk är avslag på 
ansökan om icke-ingripandebesked, åläggande att upphöra med ett 
förbjudet förfarande – vilket kan förenas med vite – och talan vid 
Stockholms tingsrätt om utdömande av konkurrensskadeavgift.
Åläggande har meddelats av Konkurrensverket avseende totalt 31 olika 
överträdelser, varav 21 gällde dominansmissbruk. I 13 fall har verket 
väckt talan om konkurrensskadeavgift, varav 9 gällde missbruk av en 
dominerande ställning.
På livsmedelsområdet har Konkurrensverket ingripit mot 
dominansmissbruk i endast två fall. På detta område handlar 
lagtillämpningen främst om förbjudet samarbete, nämligen 48 fall, 
särskilt vertikala konkurrensbegränsningar.
I samband med att den nya konkurrenslagen trädde i kraft informerade 
Konkurrensverket dagligvaruhandeln och livsmedelsindustrin på olika 
sätt om det nya regelsystemet, bl.a. om lagens betydelse för sådana 
leverans- och försäljningsvillkor som producenterna och andra 
leverantörer tillämpade gentemot handeln. Till följd av den koncentration 
som finns i livsmedelsindustrin, den starka ställning som vissa företag 
hade och villkorens utformning var en anpassning till lagen nödvändig 
för att villkoren inte skulle utgöra missbruk av en dominerande ställning 
och strida mot 19 § konkurrenslagen. I vissa fall lät företag pröva sina 
villkor men återkallade ansökningarna sedan de fått del av 
Konkurrensverkets preliminära bedömning att villkoren stod i strid med 
konkurrenslagen. Några av de ansökningar som inte återkallades avslogs 
av Konkurrensverket.
På energiområdet uppgick antalet ingripanden mot missbruk av 
marknadsdominans till två.
Också på bygg- och boområdet är andelen missbruksfall av det totala 
antalet ingripanden litet. Av totalt tre fall av dominansmissbruk gällde 
två prisdiskriminering och kopplingsförbehåll medan det tredje ärendet 
rörde exklusivitet och leveransvägran.
Vid nio tillfällen har Konkurrensverket ingripit mot missbruk av 
dominerande ställning på transportområdet. Tre av dessa fall rörde 
järnvägstransporter, tre flygtransporter och ett ärende gällde 
sjötransporter.
Ett viktigt fall rörande missbruk av en dominerande ställning på 
järnvägsområdet avsåg trafikhuvudmännens upphandling år 1993 av 
tågtrafik på länsjärnväg i Jönköpings, Kalmar och Hallands län. En av 
anbudsgivarna, BK Tåg AB, anförde i klagomål till Konkurrensverket att 
SJ tillämpat underprissättning. Konkurrensverket fann i sitt beslut att SJ 
hade gjort sig skyldigt till underprissättning i strid med förbudet i 19 § 
konkurrenslagen och yrkade hos Stockholms tingsrätt om 
konkurrensskadeavgift med 30 miljoner kronor. Tingsrätten och 
Marknadsdomstolen har senare fastslagit att SJ gjort sig skyldig till 
underprissättning men begränsade konkurrensskadeavgiften till 8 
miljoner kronor.
På flygtrafikområdet har Konkurrensverket vid flera tillfällen ingripit 
mot SAS med stöd av konkurrenslagens bestämmelse om 
dominansmissbruk. År 1995 vägrade SAS teckna s.k. interlineavtal – 
avtal mellan flygbolag att dessa accepterar varandras biljetter – med 
Nordic European, som vid den tidpunkten startade trafik på linjen 
Östersund-Arlanda. Verket konstaterade i sitt beslut att SAS inte hade 
något objektivt, kommersiellt skäl för sin vägran och att förfarandet 
utgjorde en överträdelse av förbudet mot missbruk av en dominerande 
ställning. Verket yrkade att SAS skulle åläggas en konkurrensskadeavgift 
på 10 miljoner kronor. Stockholms tingsrätt och Marknadsdomstolen 
delade i allt väsentligt verkets bedömning men fastställde 
konkurrensskadeavgiften till 1 miljon kronor.
I ett annat ärende har Konkurrensverket ingripit mot hur SAS tillämpar 
lojalitetsprogrammet EuroBonus på inrikes flygresor och hävdat att detta 
begränsar marknaden genom att kraftigt försvaga eller helt eliminera den 
normala priskonkurrensen mellan företagen. Verket ålade i november 
1999 SAS, vid vite av 100 miljoner kronor, att upphöra med förfarandet. 
Beslutet har överklagats hos Marknadsdomstolen, som har beslutat om 
inhibition tills vidare.
Det område där flest ingripanden mot missbruk av dominerande 
ställning har skett är medieområdet, inkl. post och tele. Bland annat har 
åläggande meddelats i 18 fall, vilket utgör 40 procent av det totala antalet 
ålägganden.
På teleområdet har konkurrensproblemen i hög grad handlat om Telias 
dominerande ställning, särskilt med hänsyn till att företaget förfogar över 
det s.k. accessnätet – den sista delen av ledningsnätet fram till 
abonnenten, de s.k. koppartrådarna – som alla operatörer på området fast 
telefoni behöver tillgång till. Ärenden rörande ifrågasatt 
dominansmissbruk har bl.a. gällt Telias prissättning av samtrafiken och 
Telias prissättning mot slutkunder.
Sedan konkurrenslagen trädde i kraft har Konkurrensverket haft mer än 
100 ärenden som har berört Posten. Många av dessa gäller ifrågasatt 
missbruk av en dominerande ställning. Hittills har de avgjorda ärendena 
på postområdet lett till klargöranden främst vad beträffar exklusivavtal, 
trohetsskapande rabatter och årsbonussatser. De exklusivavtal som 
Posten tidigare tecknat med kunder – och som närmast omöjliggjort ett 
anlitande av konkurrenter till Posten – skall nu vara undanröjda. 
Detsamma gäller klausuler i avtal som ger Posten ensidig rätt att förändra 
erbjudna priser under pågående avtalsperiod. Rabatter och årsbonussatser 
får inte konstrueras på ett sådant sätt att de är relaterade till kundens 
totalbehov. Slutligen har det klarlagts att det under vissa förhållanden är 
otillåtet för Posten att tillämpa geografisk prisdifferentiering i syfte att 
möta konkurrens.
På området hälso- och sjukvård har Konkurrensverket ingripit i två fall 
av dominansmissbruk inom tandvården, varav det ena gällde 
leveransvägran. Det andra ärendet gällde ett förfarande från 
tandvårdshuvudmannens (Göteborgs kommun) sida som innebar att om 
tandvårdshuvudmannen utförde den oralkirurgiska delen av en 
implantatbehandling, skulle ansvaret för och avslutandet av den 
protetiska delen av behandlingen också utföras av 
tandvårdshuvudmannen. Konkurrensverket ansåg att förfarandet var 
konkurrensbegränsande och att det innebar ett missbruk av 
tandvårdshuvudmannens dominerande ställning på marknaden för 
implantatbehandlingar, i strid med förbudet i 19 § konkurrenslagen.
Ett ärende på ett annat område, nämligen marknaderna för inomhusbad 
samt gym- och solarietjänster, har också anknytning till den offentliga 
sektorn. I detta fall ansåg Konkurrensverket att en kommun 
(Stenungsund) hade utnyttjat sin dominerande ställning på marknaden för 
inomhusbad för att stärka sin ställning på marknaden för solarietjänster. 
Det var mer förmånligt att köpa ett s.k. tiokort till solarierna, vilket 
inkluderade bad, än att köpa motsvarande kort för enbart bad. Vidare 
kostade det lika mycket att köpa ett enstaka solariebesök med bad som att 
bara köpa bad. Företag som konkurrerade med kommunens tjänsteutbud 
upphörde med sin verksamhet efter det att kommunen hade infört sin 
prissättningsmodell. Stockholms tingsrätt beslutade att kommunen skulle 
betala den av Konkurrensverket yrkade konkurrensskadeavgiften. Genom 
kommunens medgivande och utredningen i målet fann tingsrätten det 
klarlagt att kommunen av oaktsamhet överträtt förbudet i 19 § 
konkurrenslagen.
Den samlade bilden när det gäller förekomsten av missbruk av en 
dominerande ställning är att denna form av konkurrensbegränsning 
särskilt förekommer på områden som nyligen regelreformerats och 
öppnats för konkurrens. Typiska exempel är postverksamhet, telefoni, 
järnvägstrafik och inrikes flygtrafik. På sådana områden finns ofta ett 
starkt dominerande företag som före omregleringen varit skyddat mot 
konkurrens och som möter en ny utmaning i form av små företag som 
söker slå sig in på tillgängliga eller särskilt attraktiva delar av 
marknaden. Skillnaden i marknadsmakt mellan det etablerade och de nya 
företagen medför uppenbara risker för att dominantens åtgärder för att 
skydda sin marknadsställning slår orimligt hårt mot konkurrenterna. 
Därav följer också risken för att reformens syfte, att skapa en marknad 
med fungerande konkurrens, kvävs i sin linda. Konkurrenslagens förbud 
mot missbruk av en dominerande ställning kan i vissa fall stödja 
utvecklingen mot mångfald och mer balanserade styrkeförhållanden 
mellan aktörerna på sådana marknader. Konkurrenslagstiftningen tar 
emellertid principiellt sikte på förhållandena på fungerande 
konkurrensmarknader och kan därför behöva kompletteras med 
särlagstiftning på områden som nyligen öppnats för konkurrens och 
befinner sig i en övergångsfas. Telelagen är ett exempel på sådan 
särlagstiftning.
Vissa former av utnyttjande av marknadsmakt faller således utanför det 
område som kan angripas med stöd av konkurrenslagens bestämmelser 
rörande missbruk av en dominerande ställning på marknaden. 
Utnyttjandet av marknadsmakt kan trots detta utgöra ett hot mot 
mångfald, effektivitet, utveckling och innovationer på olika varu- och 
tjänstemarknader. Därmed hotas samtidigt anpassningen till köparnas 
behov och preferenser, t.ex. i fråga om lågt pris, hög kvalitet, brett urval, 
god service eller produktförnyelse. Områden där 
konkurrenslagstiftningen i sin nuvarande utformning inte är ägnad att 
motverka alla fall av utnyttjande av marknadsmakt till skada för 
konsumenterna är exempelvis marknader som nyligen öppnats för 
konkurrens och marknader där såväl privata som offentliga aktörer 
konkurrerar.
6.4 Konkurrensbegränsande samordning mellan företag 
6.4.1 Positiv och negativ samverkan
Samverkan mellan företag kan i många fall medföra positiva effekter, 
inte bara för de berörda företagen utan också för konsumenterna och för 
den allmänna ekonomiska utvecklingen. Särskilt för små och medelstora 
företag kan samarbete göra det möjligt för deltagarna att arbeta mer 
effektivt, att öka sin produktivitet och att stärka sin konkurrenskraft i 
förhållande till större företag på marknaden. I många fall kan även 
samarbete mellan större företag vara ekonomiskt önskvärt, förutsatt att 
det inte får till resultat att konkurrensen begränsas.
Erfarenhetsutbyte om förhållanden på marknaden och gemensamt 
framtagen information om marknadens utveckling är ett exempel på 
samarbete mellan företagen i en bransch som normalt är positivt. Sådant 
samarbete får dock inte leda till att konkurrerande företags beteende på 
marknaden samordnas eller företagens handlingsfrihet begränsas. Om en 
gemensam branschstatistik är så detaljerad att enskilda företags åtgärder 
kan identifieras kan detta förstärka ett samordnat förfarande ifråga om 
priser eller försäljningsvolymer.
Andra former av positivt samarbete kan gälla forsknings- och 
utvecklingsprojekt, gemensamma resurser för produktion eller 
distribution, reklam eller produktmärkning som betecknar en viss kvalitet 
på varan. Konsortier är en särskild form av samarbete mellan företag som 
är vanlig vid t.ex. upphandling av anläggnings- och 
byggnadsentreprenader. Sådan samverkan är normalt positiv från 
konkurrenssynpunkt om de deltagande företagen inte konkurrerar med 
varandra om det arbete som skall utföras. Även konsortiesamverkan 
mellan konkurrenter kan vara positiv om vart och ett av de deltagande 
företagen inte skulle ha haft möjlighet att på egen hand genomföra 
arbetet.
Överenskommelser mellan företag om att begränsa konkurrensen på en 
marknad kan jämföras med skapandet av en artificiell monopolsituation. 
Om företagen enas om ett gemensamt försäljningspris kan konsumenten 
inte längre välja det lägsta priset. Det innebär i sin tur att det enhetliga 
priset kan höjas så att det motsvarar monopolprisets nivå. Om företagen 
gör upp om att dela upp marknaden mellan sig – geografiskt, efter 
kundkategori eller på annat sätt – står det inte längre konsumenten fritt 
att välja vilken leverantör hon vill vända sig till. Sådana slag av 
konkurrensbegränsande överenskommelser utgör därmed en konspiration 
som flyttar makten från konsumenten till de samverkande säljarna.
De allvarligaste formerna av negativ samverkan är prissamarbete och 
marknadsdelning. Sådan samverkan utgör ett direkt angrepp på 
konsumenternas möjligheter att välja det förmånligaste priset eller den 
bästa leverantören. Samverkan mellan konkurrenter i samma handelsled 
– s.k. horisontellt samarbete – är normalt mer negativt från 
konkurrenssynpunkt än s.k. vertikalt samarbete, mellan exempelvis 
tillverknings- och handelsföretag eller mellan grossist och detaljist. Men 
även vertikalt samarbete kan begränsa konkurrensen, t.ex. genom att 
utestänga vissa leverantörer eller återförsäljare och på så sätt begränsa de 
alternativ som konsumenten har tillgång till.
6.4.2 Avtal och samordnade förfaranden
En samordning mellan företag, som har till syfte eller verkan att 
konkurrensen begränsas, kan vara mer eller mindre formaliserad. En 
ytterlighet är ett skriftligt avtal där deltagarnas åtaganden preciseras i 
detalj och som också reglerar konsekvenserna av att någon av deltagarna 
bryter mot överenskommelsen. Den motsatta ytterligheten är ett tyst 
samförstånd mellan företag om ett enhetligt beteende eller om att avstå 
från att konkurrera i ett visst avseende. För konsumenterna kan de 
negativa effekterna av att konkurrensen inte fungerar vara lika allvarliga 
vid ett informellt samfällt agerande som i fall då ett formellt kartellavtal 
föreligger.
Förbudet i 6 § konkurrenslagen mot konkurrensbegränsande 
överenskommelser gäller i lika hög grad muntliga överenskommelser 
som skriftliga. Däremot är svårigheten att bevisa en informell 
samordning givetvis betydligt större. Trots detta visar internationella 
erfarenheter av kartellbekämpning att de deltagande företagen många 
gånger upprättar komprometterande protokoll eller annat skriftligt 
material, som kan utgöra bevismaterial vid ett rättsligt förfarande.
Det är inte ovanligt att en konkurrensbegränsande överenskommelse 
utgör en del av normala affärsavtal som i övrigt inte har till ändamål att 
begränsa konkurrensen. En konkurrensbegränsande klausul kan angripas 
med stöd av konkurrenslagens förbudsbestämmelser, och även drabbas 
av ogiltighet, utan att avtalets tillämpning i övrigt behöver påverkas.
6.4.3 Konkurrensbegränsande samarbete på olika områden
Av de totalt 388 ingripanden med stöd av konkurrenslagen som 
Konkurrensverket gjort under perioden 1 juli 1993-30 juni 1999 avsåg 
311 – närmare 80 procent – förbudet i 6 § mot konkurrensbegränsande 
samarbete. I motsats till vad som är fallet vid missbruk av en 
dominerande ställning medger konkurrenslagen att undantag ges från 
förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete om avtalet har anmälts 
till Konkurrensverket. Förutsättningen är att vissa kriterier som anges i 
lagens 8 § är uppfyllda, vilket i huvudsak innebär att de positiva 
effekterna av samarbetet väger tyngre än de negativa. En form av 
ingripande mot konkurrensbegränsande överenskommelser är att 
Konkurrensverket avslår en ansökan om undantag. Sådana ansökningar 
kombineras normalt med en ansökan om icke-ingripandebesked, dvs. en 
formell förklaring att avtalet inte strider mot förbudet i 6 §. 184 av de 
388 ingripandena utgjordes av avslag på ansökan om undantag och/eller 
icke-ingripandebesked. Den helt övervägande delen av dessa fall gällde 
förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete.
I vissa fall visar det sig under Konkurrensverkets handläggning av en 
ansökan att utformningen av ett avtal inte gör det möjligt att bevilja ett 
undantag eller ett icke-ingripandebesked. Det är i sådana situationer inte 
ovanligt att avtalsparterna gör sådana förändringar i avtalet att 
konkurrensbegränsningen undanröjs och att därigenom förutsättningar 
skapas för ett positivt beslut. I närmare 100 fall har sådana modifieringar 
skett i konkurrensbegränsande avtal. En liknande form av ingripande är 
när Konkurrensverket förenat ett beslut om undantag från förbudet med 
vissa villkor. Detta har skett i 42 fall.
De skarpare formerna av ingripande mot konkurrensbegränsande 
överenskommelser utgörs av åläggande att upphöra med överträdelsen – 
som kan förenas med vite – och talan om konkurrensskadeavgift. En 
tredjedel, eller tio stycken, av de konkurrensbegränsningsfall som har lett 
till beslut om åläggande har gällt konkurrensbegränsande avtal. I fem 
fall, av totalt 13, har Konkurrensverkets ansökan om 
konkurrensskadeavgift gällt konkurrensbegränsande samarbeten. Figur 
6.2 visar hur verkets ingripanden mot konkurrensbegränsande 
samarbeten fördelar sig på olika områden.
  
Figur 6.2  Konkurrensverkets ingripanden mot konkurrensbegränsande samarbeten åren 
1993 till 1999, fördelade på områden. Totalt 311 ärenden.
Källa: Konkurrensverket
På livsmedelsområdet har Konkurrensverket ingripit mot 
konkurrensbegränsande samarbete i 48 fall, vilket motsvarar 15 procent 
av antalet motsvarande ingripanden i alla branscher. Huvuddelen av 
fallen på livsmedelsområdet, 39 ingripanden, rörde vertikala 
konkurrensbegränsningar. Livsmedelsområdet skiljer sig därvidlag från 
andra branscher, där konkurrensbegränsande avtal vanligen är 
horisontella till sin natur.
Även bygg- och boområdet står för en stor del av ingripandena mot 
konkurrensbegränsande avtal – 51 fall eller 16 procent av samtliga 
ingripanden med stöd av 6 § konkurrenslagen. Två tredjedelar av dessa 
konkurrensbegränsningar på bygg- och boområdet hade en omedelbar 
effekt på varors och tjänsters priser och i 21 fall rörde det sig om 
renodlade horisontella prisöverenskommelser. Branschorganisationer har 
haft en framträdande roll när det gäller förekomsten av horisontellt 
prissamarbete, särskilt inom byggmaterialbranschen och 
elinstallationsbranschen. Samarbete mellan starka konkurrenter i 
konsortier och joint ventures har särskilt förekommit inom 
anläggningsbranschen.
Det tredje tunga området när det gäller konkurrensbegränsande 
samarbete är transportområdet. Med 45 fall svarar detta område för 
nästan samma andel av det totala antalet ingripanden mot 
konkurrensbegränsande avtal som livsmedelsområdet. Huvuddelen av 
konkurrensbegränsningarna har rört prissättningen på de berörda 
tjänsterna. Närmare tre fjärdedelar av fallen avser taxi- eller 
åkeriverksamhet.
På energiområden har Konkurrensverket ingripit mot 26 
konkurrensbegränsande avtal. Närmare 80 procent av dessa ärenden 
gällde drivmedelsområdet.
I 17 fall har ingripande skett mot prissamverkan på skogsområdet, 
varav 13 gällde direkta prisöverenskommelser. Det otillåtna samarbetet 
på detta område har normalt skett inom ramen för konsortier, joint 
ventures eller branschorganisationer.
På mediaområdet exklusive post- och teleområdet har ingripande mot 
konkurrensbegränsande samarbete skett i 25 fall. Jämfört med övriga 
områden är det relativt få konkurrensbegränsningar på mediaområdet 
som har kunnat avvärjas genom frivilliga åtgärder. Som tidigare 
redovisats var det totala antalet ingripanden mot 
konkurrensbegränsningar på post- och teleområdet också jämförelsevis 
stort; det har dock här till övervägande del handlat om 
dominansmissbruk.
I 30 fall har Konkurrensverket ingripit mot konkurrensbegränsande 
samarbete på finans- och försäkringsområdet. Det har i samtliga fall rört 
sig om horisontella begränsningar – i mer än hälften av fallen omfattade 
det undanröjda samarbetet mer än 50 procent av marknadens totala 
omsättning. 22 av fallen innefattade förbjudet prissamarbete.
Drygt 15 konkurrensbegränsande samarbeten på sjuk- och 
hälsovårdsområdet har undanröjts, varav merparten gällde läkemedels- 
och hälsokostområdet. En mindre del av konkurrensbegränsningarna på 
detta område gällde prissamarbete, däremot har jämförelsevis många fall 
avsett vertikala exklusivavtal.
Konkurrensverkets ingripanden mot konkurrensbegränsande 
förfaranden har kvantitativt till övervägande del avsett förbjudet 
samarbete. Andelen allvarliga ingripanden, dvs. ålägganden och ansökan 
om konkurrensskadeavgift, är dock färre än när det gäller 
dominansmissbruk, både relativt och i absoluta tal. Det dominerande 
medlet för att undanröja konkurrensbegränsande avtal har varit avslag på 
ansökan om undantag/icke-ingripandebesked. Det innebär samtidigt att 
åtgärder för att undanröja hemliga karteller hittills har spelat en 
begränsad roll i lagtillämpningen, sett i ett helhetsperspektiv.
Många ingrepp mot konkurrensbegränsande avtal har skett på 
livsmedelsområdet och bygg- och boområdet, branscher som i OECD- 
respektive EU-studier har pekats ut som områden där det i vårt land finns 
särskilda konkurrensproblem.
I övrigt tyder genomgången på att konkurrensbegränsande samarbete 
som varit oförenligt med förbudet i 6 § konkurrenslagen har varit utbrett 
i stora delar av näringslivet. Ingripanden mot branschsamarbete har bland 
annat skett på områden där privata företag tidigare verkat under strikta 
regleringar, t.ex. finans- och försäkringsmarknaden och vissa 
transportområden. Förekomsten av konkurrensbegränsande avtal har 
dock inte begränsats till sådana områden utan synes ha varit vanligt 
förekommande inom flertalet branscher.
6.4.4 Hemliga karteller
Det hävdas ibland att karteller är ett fenomen som inte längre 
förekommer på den svenska marknaden, åtminstone inte i sådan 
utsträckning att det skulle vara motiverat att skärpa nuvarande 
konkurrenslagstiftning. 
Under decennierna före övergången till en stramare konkurrenspolitik i 
början av 1990-talet rådde en påtaglig samarbetskultur i det svenska 
samhället. Den allmänna synen på samverkan mellan företag hade sin 
motsvarighet i rättsväsendets syn på konkurrensbrott. Även om vissa 
förbudsbestämmelser fanns i den huvudsakligen missbruksbaserade 
lagen före 1993, och brott mot förbuden var straffsanktionerade, hade 
sådana förseelser låg prioritet hos åklagare och i domstolar.
Konkurrensverket har i rapporten Konkurrensen i Sverige under 90-
talet – problem och förslag bl.a. anfört följande.
Det ligger i sakens natur att förekomsten av allvarliga karteller inte 
låter sig bevisas förrän de har upptäckts. De karteller som har 
påvisats har med stöd av EG:s regler eller konkurrenslagen 
successivt angripits och bringats att upphöra, vilket ger en 
indikation om förekomsten av karteller. Konkurrensverket gör i sin 
rapport bedömningen att ett antal omständigheter talar för att dolda 
karteller existerar och utgör ett allvarligt hot mot konsumenterna 
och samhällsekonomin.
Vid Europeiska kommissionens tillämpning av gemenskapens 
konkurrensregler har svenska företag eller företag med svensk 
anknytning varit inblandade i flera av de största kartellärendena. 
Det gäller bl.a. områden som pappersmassa, kartong, stål och 
rörprodukter. Några av dessa ärenden avser tiden före Sveriges 
anslutning till EU och skulle möjligen kunna tolkas som att 
näringslivet då var omedvetet om innebörden av de regler som 
gällde på EG-marknaden. En sådan tolkning motsägs dock av att 
svenska företag i flera fall har medverkat i omfattande 
kartellsamarbete även efter år 1995.
Vissa omständigheter ökar sannolikheten för att kartellsamarbete kan 
uppkomma i en bransch. Exempel på sådana omständigheter är hög 
koncentration, vikande efterfrågan, standardiserade produkter, 
omfattande branschsamarbete i exempelvis tekniska frågor och svag eller 
obefintlig importkonkurrens. I Konkurrensverkets rapport redovisas en 
genomgång av konkurrensförhållandena i åtta viktiga sektorer. Av denna 
redovisning framgår att det finns många branscher på den svenska 
marknaden där det kan finnas incitament att begränsa konkurrensen 
genom samordnade förfaranden eller formella överenskommelser. 
Konkurrensverket anför vidare.
En omständighet som kan medverka till uppkomsten av karteller är 
den tradition av samarbete och branschsammanhållning som sedan 
gammalt är stark i vårt land. Sverige är inte unikt i detta avseende. 
Det finns dock en påtaglig tendens att länder med stark 
samarbetstradition i näringslivet samtidigt är kända för att hysa en 
"kartellkultur". Som en kontrast framstår USA och Kanada, där 
strikta konkurrensregler har tillämpats i mer än 100 år och där 
företagen på ett helt annat sätt än i Sverige undviker agerande som 
kan skapa misstanke om obehöriga kontakter mellan konkurrenter.
Enligt Konkurrensverkets rapport ger den stora mängd klagomål och 
information om konkurrensproblem som verket får in också en bild av 
hur företagen ställer sig till konkurrens respektive samverkan i olika 
branscher. Klagomålen ger sällan information om priskarteller och 
liknande förfaranden som i första hand riktar sig mot konsumentintresset. 
I sådana fall är det främst deltagarna i kartellsamarbetet som har kunskap 
om vad som försiggår, och dessa har i allmänhet liten anledning att 
informera konkurrensmyndigheten. Däremot får verket ofta information 
från drabbade företag om det slag av samverkan som syftar till att 
eliminera "uppstickare", dvs. företag som erbjuder andra villkor än den 
traditionella delen av branschen.
Ett typiskt exempel är klagomål om leveransvägran. Vägran att 
leverera kan under vissa omständigheter vara affärsmässigt 
motiverad, t.ex. om det berörda företaget av köparen bedöms utgöra 
en kreditrisk. När sådana objektiva skäl saknas framstår 
leveransvägran som märklig med tanke på att det bör ligga i varje 
företags intresse att maximera sin försäljning. En närmare 
granskning av omständigheterna visar i sådana fall ofta att det 
klagande återförsäljarföretaget avvikit från branschpraxis i något 
avseende, t.ex. genom att hålla förhållandevis låga priser till 
konsument eller genom att bedriva Internetförsäljning. Även under 
sådana förhållanden borde leverantören främst vara intresserad av 
vilket pris han får från återförsäljaren och inte vilket konsumentpris 
denne i sin tur tillämpar. Tvärtom bör ett lägre konsumentpris leda 
till ökad total försäljning, vilken också är gynnsamt för 
leverantören.
Den förklaring som vid Konkurrensverkets fortsatta undersökning 
framstår som uppenbar, men som i de flesta fall svårligen låter sig 
bevisas, är att initiativet till leveransvägran ligger hos de 
konkurrerande återförsäljarna. Genom hot om köpbojkott kan dessa 
åstadkomma att en lågpriskonkurrent neutraliseras. Liknande fall av 
horisontell samverkan för att utestänga en potentiell konkurrent 
från marknaden har förekommit i samband med branschmässor som 
arrangeras av branschorganisationen eller annat gemensamt organ.
Mot bakgrund av kartellers allvarliga skadeverkningar anser 
regeringen att det inte är acceptabelt att sådana karteller som innebär 
väsentlig skada för konsumentintresset över huvud taget förekommer. I 
propositionen föreslås därför att olika åtgärder för att effektivisera 
uppspårandet och beivrandet av karteller görs till föremål för en särskild 
utredning.
6.5 Marknader som nyligen öppnats för konkurrens
De konkurrensproblem på olika regelreformerade marknader som 
redovisas under 6.5.3 och följande avsnitt bygger i första hand på 
kartläggningen i Konkurrensverkets rapport Konkurrensen i Sverige 
under 90-talet – problem och förslag (2000:1).
6.5.1 Avreglering, regelreformering, konkurrensutsättning eller 
privatisering?
Den process som ofta sammanfattas under beteckningen avreglering har 
under slutet av 1900-talet, i högre eller lägre grad, varit utmärkande för 
näringspolitiken i flertalet utvecklade industriländer. I USA påbörjades 
processen redan under 1970-talet, bl.a. med liberalisering av flyg- och 
telemarknaderna. I Storbritannien inleddes en omfattande 
avregleringsprocess under 1980-talet. Telekommunikationsföretaget 
British Telecom var det första allmännyttiga företaget som 
privatiserades, vilket skedde år 1984. Därefter har, i varierande grad, bl.a. 
el och järnvägstransporter öppnats för konkurrens. EU har haft en 
pådrivande roll för att öppna olika offentliga monopol i medlemsstaterna 
för konkurrens. Det gäller framför allt infrastrukturområden som 
transporter, telekommunikationer och energi. Processen har normalt 
inletts med s.k. grönböcker och vitböcker, vilka har lagt en grund för 
direktiv och andra bindande gemenskapsregler. Sverige har jämfört med 
andra medlemsländer legat långt framme i denna process, både när det 
gäller tidpunkten för att reformera olika marknader och omfattningen av 
konkurrensutsättningen.
Utvecklingen har dock inte följt samma spår på alla håll. 1980-talets 
reformer i Storbritannien var i hög grad inriktade på en förändring i 
ägandet, dvs. privatisering. Effekten blev många gånger att offentliga 
monopol ersattes av privata monopol. För att motverka att de privata 
monopolen skulle kunna missbruka sin marknadsmakt skapades 
regleringssystem som tillämpas av särskilda sektormyndigheter, s.k. 
watch-dogs.
I Sverige har tyngdpunkten däremot legat på att öppna marknader för 
konkurrens. För flertalet av dessa marknader har inte nödvändigtvis 
antalet regler minskat. Snarare har de regler som hindrat konkurrens 
avskaffats, samtidigt som nya regler har införts i syfte att öka 
förutsättningarna för en väl fungerande konkurrens. Regler som 
avskaffas kan vara sådana som begränsar utbudet på marknaden i form 
av etablerings- eller handelshinder. Regler som införs i 
konkurrensfrämjande syfte kan vara sådana som reglerar villkoren för att 
utnyttja en tidigare monopolists infrastruktur. Detta kan mycket väl 
innebära att en marknad som öppnas för konkurrens får ett mer 
omfattande regelverk än vad som tidigare varit fallet.
Ett exempel är telemarknaden där dåvarande Televerket inte hade 
något legalt monopol men däremot ett de facto-monopol och styrdes på 
ungefär samma sätt som en myndighet. Före konkurrensutsättningen 
behövdes därför ingen lagstiftning som specifikt reglerade olika frågor på 
telemarknaden. När telemarknaden öppnades för konkurrens 
bolagiserades Televerket samtidigt som ett nytt regelverk – telelagen – 
trädde i kraft. Telemarknaden utvecklades därmed från ett oreglerat 
monopol till en situation som kan beskrivas som reglerad konkurrens. 
När marknaden för distribution av brevförsändelser öppnades för 
konkurrens upphörde formellt Postverkets brevmonopol. Det fanns då 
inte någon lagstiftning som reglerade utövandet av själva 
postverksamheten utan enbart regler som generellt styrde Postverkets 
verksamhet. Genom ikraftträdandet av en särskild postlag och 
bolagiseringen av Postverket ersattes också på detta område det 
oreglerade monopolet med ett regelverk som skulle skapa förutsättningar 
för uppkomsten av konkurrens.
På andra marknader som regelreformerats fanns redan före reformen 
ett flertal privata aktörer. Konkurrensen begränsades genom exempelvis 
etableringskontroll, prisreglering eller reglering av produkternas 
utformning eller innehåll. På flera sådana marknader har 
förutsättningarna för konkurrens ökats genom ett avskaffande av 
marknadsregleringar. Detta gäller bl.a. marknaderna för taxitrafik, 
långväga busstrafik och finansiella tjänster. I vissa fall har avregleringen 
skapat behov av nya regler – exempelvis för att lösa vissa ordningsfrågor 
– när en friare etablering gett upphov till problem som inte förutsågs vid 
avskaffandet av marknadsregleringarna.
Den renaste formen av konkurrensutsättning innebär att etableringen 
av företag är fri inom de generella ramar som den näringspolitiska 
lagstiftningen ger. Detta skapar i allmänhet förutsättningar för en 
effektivt fungerande konkurrens med en mångfald av säljare och 
produkter. På en sådan marknad sker normalt en successiv förnyelse 
genom att mindre effektiva företag, eller produkter som inte uppskattas 
av konsumenterna, slås ut och ersätts av nya och bättre alternativ.
På vissa områden saknas dock möjlighet att skapa marknader med 
sådana valmöjligheter för konsumenterna. Det gäller bl.a. områden där 
det inte finns tekniskt eller ekonomiskt utrymme för mer än en 
leverantör. Konkurrensutsättningen kan i sådana fall komma till uttryck i 
en upphandling av en leverantör med ensamställning. Konkurrensen 
mellan olika alternativ sker vid själva upphandlingen, däremot får den 
som uppdraget går till en ställning som kan betecknas som ett 
tidsbegränsat monopol under kontraktstiden. I stället för den normala 
konkurrensen på en marknad skapas konkurrens om en marknad.
En liknande form av konkurrensutsättning kan tillämpas där det 
allmänna i praktiken är ensam köpare, dvs. produkten består av 
nyttigheter som tillhandahålls medborgarna men kostnaden täcks helt 
eller till stor del av budgetmedel. I stället för att utföra sådana tjänster i 
offentlig regi kan produktionen upphandlas av privata utförare eller i 
konkurrens mellan privata utförare och egenregiverksamheten. Denna 
form av konkurrensutsättning kan också konstrueras så att användarna av 
tjänsten får inflytande över valet av utförare. Sådana former av s.k. 
kundvalssystem innebär att den offentliga finansieringen går till den 
produktionsenhet som användaren väljer. Syftet är att utnyttja ett element 
i konkurrensmodellen, nämligen konsumentens makt att styra 
produktionens inriktning, för att i sin tur skapa ett tryck på leverantören 
att göra kunden nöjd.
Regelreformeringen av marknader, så som den har tillämpats i Sverige, 
har således i första hand fokuserats på att skapa förutsättningar för en 
fungerande konkurrens. Risken för att skapa privata monopol har gjort 
det angeläget att behålla en samhällelig kontroll genom ägande. Därmed 
är inte sagt att ägarfrågan saknar relevans för frågan om hur en effektiv 
konkurrens skall skapas på en marknad som varit hämmad av reglering. 
Efter hand som en regelreformerad marknad utvecklas mot en jämnare 
styrkebalans mellan olika aktörer blir frågan om lika 
konkurrensförutsättningar viktigare. Även om det på många fungerande 
konkurrensmarknader finns privat och offentligt ägda företag sida vid 
sida kvarstår vissa skillnader i förutsättningarna som beror på ägandet. 
Exempelvis kan ett statligt ägt företag ställas inför vissa icke-
kommersiella krav som sammanhänger med statens ansvar mot 
medborgarna. Å andra sidan kan ett offentligägt företag ha fördelen av ett 
starkare skyddsnät vid ett ekonomiskt misslyckande än sin privata 
konkurrent. Detta innebär att även ägarfrågan från fall till fall och i ett 
längre perspektiv kan behöva övervägas för att ytterligare utveckla de 
marknader som har öppnats för konkurrens.
6.5.2 Avvägningen mellan konkurrens och allmänintresset
Konkurrens är som nämnts aldrig ett självändamål. Konkurrensmodellen 
skall i stället ses som ett medel bland flera, som kan användas för att 
tillgodose olika gemensamma och enskilda intressen. I vissa fall kan 
konkurrensmodellen utgöra ett alternativ till andra sätt att organisera 
tillhandahållandet av olika nyttigheter. På andra områden är det av 
praktiska eller principiella skäl omöjligt eller olämpligt att låta mer än en 
leverantör tillhandahålla de berörda varorna eller tjänsterna.
När en konkurrensmodell tillämpas innebär detta aldrig att 
konkurrensen är helt fri. En fungerande konkurrens förutsätter alltid ett 
grundläggande regelverk i form av lagar och andra bestämmelser som 
sätter gränser för aktörernas beteenden på marknaden. På vissa 
marknader, bland annat sådana som nyligen öppnats för konkurrens, kan 
det behövas branschspecifika regler till skydd för olika intressen.
Det utmärkande för en fungerande konkurrensmarknad är att 
konsumenterna eller andra köpare kan utöva ett styrande inflytande över 
de nyttigheter som tillhandahålls genom valet av produkt och leverantör. 
Detta inflytande är dock vanligen ekonomiskt graderat i förhållande till 
köparens betalningsvilja och betalningsförmåga. Behov som företräds av 
ett fåtal köpare får inte samma genomslag som de krav på produkterna 
som uttrycks av många och köpstarka konsumenter.
En annan svaghet hos konkurrensmodellen är att köparna oftast har ett 
kortsiktigt perspektiv. I valet mellan att använda resurser för 
näraliggande behov och behov som förutses ge sig till känna först i en 
avlägsen framtid väger vanligen de förra tyngre. Än tydligare blir denna 
konflikt om de framtida behoven endast med en låg sannolikhet bedöms 
beröra den enskilda personen. Även om sådana långsiktiga eller 
potentiella behov inte kommer till uttryck genom en köphandling, i ett 
val mellan olika alternativ, ställer medborgarna ändå krav att samhället 
kan tillgodose behoven.
På vissa områden kan det samtidigt finnas delar där behoven täcks 
genom en fungerande marknad och andra delar där efterfrågan är för 
svag för att skapa ett utbud som tillgodoser behoven. Sådana områden 
gäller många gånger förhållandet mellan tätbefolkade regioner och 
glesbygd. Det är ett allmänt intresse att en acceptabel tillgång på olika 
varor och tjänster skall finnas också i glesbygden, även där efterfrågan 
inte är tillräckligt stark för att göra verksamheten lönsam i 
företagsekonomiska termer. Det finns olika metoder för att lösa denna 
typ av problem.
Om produkten i fråga tillhandahålls av endast en leverantör, t.ex. ett 
statligt monopol, kan resurser från den lönsamma verksamheten i 
tätbefolkade delar av landet inom företagets ram utnyttjas för att även 
bedriva verksamhet där intäkterna inte täcker kostnaderna. En liknande 
modell kan användas även på områden där monopol inte råder genom 
regler för eller avtal med ett marknadsdominerande företag.
Ett annat tillvägagångssätt är att låta marknadsmekanismerna fungera 
där efterfrågan är tillräcklig för att verksamhet skall uppstå på privat 
initiativ. På andra områden, t.ex. i glesbefolkade regioner eller 
trafiksträckningar med litet kundunderlag, kan den verksamhet som från 
allmän synpunkt bedöms vara motiverad upprätthållas genom 
subventioner. Det kan gälla t.ex. tillgången till el, tele eller post. Det 
mest aktuella exemplet är frågan om att ha tillgång till 
datakommunikation i hela landet. Ett annat exempel är läkemedel där 
regler upprätthålls för lika priser i hela landet. Denna modell kan ges ett 
visst inslag av konkurrens genom ett upphandlingsförfarande, där det 
företag som begär lägst bidrag för att tillhandahålla en preciserad tjänst 
ges uppdraget. Jämförelser mellan de båda modellerna visar vanligen att 
den totala kostnaden för samhället blir högre i 
korssubventioneringsmodellen samtidigt som den synliga utgiften blir 
lägre.
På de områden där det finns ett allmänt intresse av att vissa nyttigheter 
erbjuds medborgarna, samtidigt som den direkta efterfrågan av olika skäl 
inte är tillräcklig för att skapa en marknad, finansieras ofta verksamheten 
helt eller till stor del av stat eller kommun. Det gäller i första hand 
kollektiva nyttigheter som försvar, polis och vägar men också tjänster 
som tas i anspråk individuellt av medborgarna, t.ex. sjukvård, skola och 
äldreomsorg. Traditionellt har den offentliga finansieringen förenats med 
att det allmänna också har producerat nyttigheterna i fråga.
På många av de marknader som har öppnats för konkurrens har olika 
aspekter av allmänintresset före regelreformeringen tillgodosetts implicit 
genom att verksamheten legat under direkt samhällelig kontroll. Frågan 
vilka icke-kommersiella krav som det allmänna vill ställa och vad de får 
kosta har inte behövt konkretiseras. Efter konkurrensutsättningen har nya 
aktörer trätt in på marknaden och avgränsat verksamheten utifrån 
lönsamhetsaspekter. Verksamhet som medfört högre kostnader än vad 
kunderna är beredda att betala för har uteslutits. Från det dominerande 
företagets perspektiv kan detta uppfattas som att "plocka russinen ur 
kakan" och att konkurrensen inte sker på lika villkor. Dominanten har för 
sin del upplevt ett uttalat eller underförstått krav att ta större hänsyn till 
allmänintresset.
För att så långt möjligt undvika detta slag av konflikter eller oklarheter 
när en marknad öppnas för konkurrens är det viktigt att på förhand 
analysera vilka krav som måste ställas från allmän synpunkt, och som 
inte kan förutses tillgodoses enbart genom marknadsmekanismerna. Det 
är också viktigt att skapa effektiva mekanismer för att vid behov 
säkerställa tillgången till företagsekonomiskt olönsamma produkter. 
Några olika modeller för att tillgodose medborgarnas behov på områden 
där efterfrågan är svag har antytts i det föregående.
6.5.3 Finansiella tjänster
De svenska finansmarknaderna är i många delar mycket koncentrerade 
marknader med ett fåtal aktörer. De fyra storbankerna har en gemensam 
marknadsandel på drygt 85 procent på den svenska bankmarknaden i 
stort. En liknande koncentration råder på marknaderna för försäkringar, 
bostadsfinansiering och kapitalförvaltning genom fondbolag. Vid sidan 
av dessa stora företag finns dock ett antal mindre nischaktörer. 
Nyetableringar sker också, särskilt vad gäller tjänster relaterade till den 
tekniska utvecklingen och Internet. Dessa nya företag kan ofta 
karakteriseras som mellanhänder och torde kunna få en viktig roll i 
relationen mellan privatpersoner och de traditionella finansiella 
instituten. Utvecklingen efter avregleringen har till stor del inneburit 
förbättringar i form av bl.a. ökat utbud och därmed större valfrihet för 
konsumenten. Samtidigt finns fortfarande olika slag av 
konkurrensproblem på de finansiella marknaderna.
Ett problem som Konkurrensverket tar upp i sin rapport (2000:1) är att 
reavinstbeskattningen vid byte av fond medför inlåsningseffekter. En 
kund som sparat i en fond är, vid byte av fond, tvungen att betala skatt på 
den eventuella vinst som uppnåtts under spartiden. Detta är hämmande 
för konkurrensen mellan olika fondbolag och för utvecklingen på 
marknaden, då kundernas incitament att byta fond, och framför allt 
institut, dämpas av beskattningens utformning.
Ett likartat problem är att privatpersoner sällan byter bank eller 
försäkringsbolag, trots att bättre villkor många gånger erbjuds på annat 
håll. Den viktigaste orsaken till inlåsningseffekten har i detta fall 
uppgivits vara att man inte har tillräckligt med information i lättförståelig 
form. Finansinspektionen har i rapporten Betaltjänster och kundrörlighet 
(1998) pekat på kundernas behov av lättillgänglig information om 
bankernas olika avgifter för olika tjänster.
Ett annat problem är att etableringskostnaderna för betalningstjänster 
är relativt höga. Banklagskommittén har i sitt delbetänkande Reglering 
och tillsyn av banker och kreditmarknadsföretag (SOU 1998:160) 
uppmärksammat detta konkurrenshinder. Villkoren för tillgång till dessa 
system har också identifierats som ett konkurrensproblem i 
Finansdepartementets nationella rapport till Ekofin-rådet (Nationell 
rapport om ekonomiska reformer: Produkt- och kapitalmarknader, 
Sverige, december 1998). Huruvida detta innebär att färre institut faktiskt 
etablerar sig på marknaden är osäkert. Det är möjligt att den tekniska 
utvecklingen kommer att innebära att dessa kostnader minskar.
Genomförda och pågående åtgärder
Regleringen av värdepappersfonder innebär bl.a. att det i dag ställs större 
krav än tidigare på information till kunderna. Efter en omfattande 
samhällsdebatt infördes en skyldighet för fondbolagen att informera 
fondägarna om kostnaderna för förvaltningen av fonderna, då det visat 
sig att de flesta fondsparare inte vet hur mycket de betalar i avgift. 
Ändringen trädde i kraft i juli 1999 och återfinns i lagen (1990:1114) om 
värdepappersfonder.
Ytterligare en analys av om det nuvarande skyddet är tillräckligt görs 
för närvarande av utredningen om en Översyn av lagstiftningen om 
värdepappersfonder och andra företag för kollektiva investeringar (dir. Fi 
1999:108). Samma utredning skall också analysera om det av 
konkurrensskäl eller i övrigt finns behov av att öppna den svenska 
fondmarknaden för utländska nationella fondföretag samt i så fall föreslå 
vilka krav som skall ställas vad gäller tillsyn, riskspridning, 
genomlysning m.m.
Den 1 januari 2000 trädde nya regler för försäkringsbolag i kraft (prop. 
1998/99:87 – ändrade försäkringsrörelseregler). Viktiga förändringar är 
bl.a. att livförsäkringsbolagen får möjlighet att vara vinstutdelande och 
att flyttningen mellan instituten delvis underlättas.
En annan viktig fråga inom den finansiella sektorn rör strukturen på 
det totala regelverket. Mot bakgrund av den branschglidning som sker 
mellan de finansiella aktörerna och att olika instituts verksamheter inte 
längre går att urskilja med samma klarhet som tidigare har 
Konkurrensverket pekat på att ett samlat regelverk för finansiella tjänster 
vore önskvärt. En samlad reglering fokuserad på de finansiella tjänsterna 
skulle vara positiv från konkurrenssynpunkt då den skulle behandla 
aktörer som utför likartade funktioner, t.ex. sparande eller kreditgivning, 
på ett konkurrensneutralt sätt. 
Även Banklagskommittén har i sitt delbetänkande (SOU 1998:160) 
Reglering och tillsyn av banker och kreditmarknadsföretag, som grund 
för sina förslag, valt just ett funktionellt angreppssätt i stället för det 
institutionella angreppssätt som präglat hittillsvarande reglering på 
området. Vissa av de remissinstanser som har yttrat sig över 
Banklagskommitténs betänkande har också föreslagit ett gemensamt 
regelverk för banker och kreditmarknadsföretag. Förslaget övervägs för 
närvarande inom Regeringskansliet.
6.5.4 Transporter
Tåg
Avregleringen inom järnvägsområdet har inneburit att SJ inte längre har 
ensamrätt till all persontrafik. SJ har dock fortfarande en betydande 
konkurrensfördel i förhållande till nytillkomna aktörer genom sin 
ensamrätt till lönsam interregional persontrafik på stomnätet. SJ avgör 
själv vilken trafik som är lönsam respektive olönsam. SJ meddelar staten 
att trafik är olönsam och staten kan besluta att trafiken skall upphandlas.
Företrädesrätten för SJ ger en konkurrensfördel för den som redan 
innehar ett tågläge. Enligt en forskarrapport (Alexandersson m.fl. 
Avreglering på svenska – exemplet järnvägen, KFB-Meddelande 
1998:18) tycks företrädesrätten dock endast ha fått en begränsad 
betydelse eftersom Tågtrafikledningen i praktiken har knutit 
företrädesrätten för systemtransporter till själva varuflödet och inte till 
trafikoperatören.
Lika konkurrensvillkor inom järnvägstrafiken förutsätter att alla 
tågoperatörer har tillträde till vissa gemensamma funktioner som 
stationshus, plattformar, bangårdar samt informations- och 
bokningssystem. SJ har tidigare haft ansvar för dessa funktioner. Numera 
ansvarar Banverket för funktionerna trafikantinformationssystem, 
anläggningar på plattform och planskilda plattformsförbindelser.
Enligt rapporten Staten som kommersiell aktör – Omfattning och 
konkurrenseffekter, som Statskontoret gjort på uppdrag av regeringen, 
utför Banverket verksamhet i övrigt som innebär konkurrensproblem på 
andra konkurrensutsatta marknader. Statskontoret har gjort en särskild 
fallstudie över hur Banverket agerar som aktör på marknaderna för 
framförallt byggande, drift och underhåll av järnvägar. Några exempel på 
konkurrensproblemen som Statskontoret tar upp är att en 
sammanblandning sker av myndighets-, beställar- och utförarrollen inom 
områden som är konkurrensutsatta. Risker finns för att 
myndighetsdelarna subventionerar de konkurrensutsatta delarna av 
verksamheten. De privata aktörerna har på olika sätt problem med att få 
tillgång till uppdrag på lika villkor som Banverkets egen produktionsdel. 
Vidare har de problem med att få tillgång till maskiner för 
spårläggningsarbeten. Banverket ställer säkerhetskrav på material och 
fordon som inte är enhetliga och förhindrar privata aktörer att etablera sig 
och/eller konkurrera med Banverkets egen produktionsdel. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att den successiva omreglering 
som skett inom järnvägsområdet har förändrat 
konkurrensförutsättningarna och medfört att marknaden har öppnats för 
nya aktörer. Dessa har dock haft svårt att erövra marknadsandelar och de 
har i flera fall försvunnit från marknaden efter en tid. En förändring inom 
järnvägssektorn tycks vara på gång i och med att ett antal nya aktörer – 
ofta utlandsägda eller med utländska samarbetspartners – vunnit ett antal 
upphandlingar inför år 2000 i konkurrens med SJ. SJ har dock, som en 
följd av sin tidigare och nuvarande marknadsställning samt gällande 
regelverk, fortfarande vissa konkurrensfördelar.
Genomförda och pågående åtgärder
Den 25 juni 1998 inrättade regeringen en särskild 
godstransportdelegation med uppgift att följa utvecklingen på 
godstransportområdet. Delegationen analyserar godstransportsystemets 
nuvarande funktion och brister sett ur kundperspektivet samt framtida 
behov och utveckling av transporter inom, till och från Sverige och kan 
lämna förslag till förbättringar. Delegationens uppdrag skall vara avslutat 
senast den 30 juni 2001 (dir. 1998:51).
I 1998 års transportpolitiska beslut (prop. 1997/98:56, bet. 
1997/98:TU10, rskr. 1997/98:226) slogs ett antal mål fast för 
transportpolitiken. Det övergripande målet är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 
för medborgarna och näringslivet i hela landet. Målet förtydligas i fem 
delmål som avser ett tillgängligt transportsystem, en hög 
transportkvalitet, en säker trafik, en god miljö och en positiv regional 
utveckling. Väl fungerande järnvägstransporter är en viktig förutsättning 
för att tillgodose näringslivets behov av långväga transporter och för en 
effektiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik. 
I den transportpolitiska propositionen poängterade regeringen vikten 
av att främja en effektiv konkurrens mellan olika trafikutövare och 
transportlösningar. Den statliga upphandlingen av olönsam järnvägstrafik 
med trafikstart år 2000 resulterade i att flera nya operatörer etablerade sig 
på marknaden.
Regeringen har i propositionen (1999/2000:78) Ändrad 
verksamhetsform för SJ m.m. föreslagit att det snarast genomförs vissa 
justeringar av förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar i 
syfte att skapa klarare spelregler för alla aktörer samt ge bättre 
förutsättningar för en långsiktighet och stabilitet i trafiken och i statens 
åtagande. Bland annat skall SJ:s trafikeringsrätt kunna inskränkas på de 
delar av statens spåranläggningar som upphandlats av staten. 
Trafikhuvudmän som samverkar skall kunna få en gemensam 
trafikeringsrätt. I propositionen behandlas vidare tillgången till s.k. 
gemensamma funktioner. För att uppnå rättvisa konkurrensvillkor är det 
väsentligt att alla tågoperatörer på lika villkor har tillträde till 
gemensamma funktioner, huvudsakligen stationer, inom järnvägssektorn. 
Frågan om tillgång till dessa funktioner behöver analyseras ytterligare.
Inom EU pågår ett arbete för att Europas järnvägar skall vitaliseras. 
EU:s transportministrar enades i slutet av 1999 om ett nytt 
"järnvägspaket" som bl.a. innebär att marknaden för internationella 
godstransporter öppnas på ett särskilt transeuropeiskt järnvägsnät, att 
banhållning och trafikutövning tydligare delas upp och att nya principer 
etableras för fördelning av tåglägen och för prissättning av 
järnvägsinfrastruktur 
Mot bakgrund av den ökande konkurrensen i den nationella 
järnvägstrafiken samt dessa pågående arbeten inom EU och att en ökad 
internationalisering av järnvägstrafiken kan förväntas, anser regeringen 
att en översyn av järnvägslagstiftningen bör genomföras. Regeringen 
avser även att se över Banverkets organisation i syfte att bl.a. lösa de 
problem som Statskontoret har redovisat. Ett första steg som har tagits är 
att Banverket enligt sitt regleringsbrev skall redovisa förutsättningarna 
för och konsekvenserna av en konkurrensutsättning av hela eller delar av 
produktionsverksamheten senast den 1 oktober 2000.
Buss
Privata aktörer inom bussbranschen har hävdat att kommun- och 
landstingsägda företag skulle arbeta under andra och gynnsammare 
villkor än de privata. När busstrafiken i ökad utsträckning upphandlats i 
konkurrens har dock större, privata bussbolag i många fall vunnit 
anbudstävlan. Detta har i stor utsträckning lett till att kommunala 
bussföretag har lagts ned eller köpts upp av privata företag. Den 
tilltagande koncentrationen på den privata sidan kan därvid medföra 
minskat konkurrenstryck och färre anbudsgivare.
Genomförda och pågående åtgärder
Den försöksverksamhet, med bl.a. avsteg från den kommunalrättsliga 
lokaliseringsprincipen, som innebär att de kommunala bussbolagen under 
perioden 1 juli 1996–31 december 2002 fått rätt att på vissa villkor driva 
trafik utanför den egna kommungränsen, skall enligt förslag från den 
utredning som utvärderat verksamheten inte förlängas efter år 2002. De 
konkurrensproblem som har sin grund i en tilltagande koncentration kan 
motverkas om trafikhuvudmännen i större utsträckning utformar 
anbudsupphandlingarna så att även mindre bussföretag har möjlighet att 
erhålla trafik.
Taxi
Flertalet taxiföretag samarbetar i beställningscentraler. Som regel finns 
det – med undantag för de större städerna – endast en beställningscentral 
i varje kommun. Eftersom de flesta taxiföretagen i kommunen är 
anslutna till beställningscentralen får denna ofta en betydande 
marknadsandel. En alltför stor marknadsandel, tillsammans med det 
konkurrensbegränsande prissamarbetet, kan medföra att köparen får en 
svag ställning på marknaden. Detta är särskilt påtagligt i glesbygd, där 
den kommunala upphandlingen av färdtjänst svarar för den helt 
dominerande delen av taxiverksamheten.
Taxinäringen är en utpräglad småföretagsbransch. Sådana företag har 
inte alltid möjlighet att inom det egna rörelsen upprätthålla alla de 
funktioner som är nödvändiga för verksamheten. En samverkan mellan 
företagen kan därmed vara nödvändig för att marknaden inte skall 
förbehållas de mycket stora aktörerna. Från taxibranschens sida har 
framhållits att den nuvarande utformningen av konkurrensreglerna kan 
försvåra nödvändig samverkan mellan små företag och därigenom utgöra 
ett hot mot samhällets behov av taxitjänster, särskilt i glesbygd. 
Regeringen föreslår i denna proposition (avsnitt 11) ett särskilt undantag 
för viss taxisamverkan.
Statlig väghållning
Från åkeribranschen har framförts att det är ett konkurrensproblem för 
branschen att den produktionsverksamhet som bedrivs av Vägverket inte 
tillräckligt väl hålls åtskild från Vägverkets myndighetsroll. En tydlig 
rollfördelning mellan Vägverket som beställare respektive producent är 
viktig för att främja intresset hos särskilt de mindre företagen för att ta 
upp konkurrensen med myndighetens egenregiverksamhet.
Produktion och Konsult är självständiga resultatenheter inom 
Vägverket. Produktion är en rikstäckande väg- och 
anläggningsentreprenör som förutom drift och underhållstjänster även 
utför ny produktion. Konsult agerar rikstäckande och erbjuder tekniska 
konsulttjänster på infrastrukturmarknaden som omfattar transportsystem 
av vägar, broar, flygplatser och järnväg. 
Genomförda och pågående åtgärder
Riksdagen fattade 1991 beslut om att organisera Vägverket i en beställar- 
och en utförardel i syfte att få en effektivare verksamhet, bl.a. genom att 
Vägverkets egenregiverksamhet samtidigt började konkurrensutsättas. 
År 1994 beslutade riksdagen att Vägverkets Produktionsdivision skulle 
bolagiseras. Detta beslut ändrades av riksdagen år 1995 och någon 
bolagisering genomfördes inte. Riksdagens skäl var bl.a. att beställar- 
och entreprenörsrollen inte var tillräckligt utvecklade. 
Produktionsdivisionen delades i stället i Vägverket Produktion, 
Vägverket Konsult och Vägverket Färjerederi. 
Enligt regeringens beslut skall verksamheten inom Vägverket 
Produktion och Vägverket Konsult drivas i myndighetsform utan 
subventioner från Vägverket i övrigt och där redovisningen är särskiljd 
från den övriga verksamheten inom verket. Dessutom skall resultaten för 
verksamheten som är konkurrensutsatt och den del av verksamheten som 
inte är konkurrensutsatt särredovisas. Vägverket ställer krav på att  
Vägverket Produktion och Vägverket Konsult skall verka på 
företagsekonomiska grunder med en redovisning som ansluter till 
branschpraxis. 
Från och med år 1999 är verksamheten vid Vägverket Produktion och 
Vägverket Konsult helt konkurrensutsatta.
RRV har i oktober 1998 överlämnat en effektivitetsgranskning av 
införandet av beställar-/utförarmodell inom Vägverkets driftverksamhet. 
RRV drar bl.a. slutsatsen att den nuvarande organisatoriska utformningen 
av beställar-/utförarmodellen inte är långsiktigt stabil när det gäller att 
upprätthålla ett konkurrenstryck på marknaden.
Statskontoret bedömer att en bolagisering av Vägverket Produktion är 
möjlig och att detta skulle innebära en förbättring av 
konkurrenssituationen på den aktuella marknaden.
Näringsdepartementet har låtit utreda förutsättningarna för att 
bolagisera Vägverket Produktion och Vägverket Konsult. Rapporten är 
remitterad. Regeringen kommer senare att återkomma till riksdagen 
såvitt gäller Vägverket Produktions verksamhet m.m.
Inrikesflyg
SAS starka ställning försvårar nyetableringar. Med en marknadsandel om 
närmare 80 procent beräknat på värdet av biljettförsäljningen dominerar 
företaget helt den inrikes flygmarknaden i Sverige. Denna position 
förstärks ytterligare genom att SAS har utvecklat långtgående samarbeten 
med regionala partners och i vissa fall gått in som delägare i dessa 
flygbolag, t.ex. Skyways. Förhållandena medför betydande 
inträdesbarriärer och konkurrenter som försökt ta sig in på den svenska 
inrikes flygmarknaden har haft svårt att utveckla trafiksystem som utgjort 
konkurrenskraftiga alternativ till SAS inrikestrafik. 
Enligt NUTEK (NUTEK R 1997:24 Inrikesflyget efter avregleringen – 
en analys av regionala effekter) utgörs ett av de viktigaste 
inträdeshindren av att det krävs mycket kapital för att över huvud taget 
komma igång med verksamhet. Ett annat inträdeshinder är att företaget 
måste ha dels en operativ licens, dels ett tekniskt/operativt tillstånd. 
Anledningen till dessa tillståndskrav är främst att myndigheterna vill 
säkerställa en hög säkerhetsnivå. I nästa steg måste start- och 
landningstillstånd (slots) anskaffas.
För närvarande innebär bristen på slots att en mer omfattande 
nyetablering av ett svenskt linjenät med Arlanda som knutpunkt i 
praktiken är mycket svår att genomföra annat än genom att köpa upp ett 
etablerat flygbolag och därmed överta dess start- och landningstider. Den 
nuvarande kapacitetsbristen på Arlanda kommer delvis att avhjälpas 
genom byggnationen av en tredje start- och landningsbana. En mer 
betydande ökning av flygplatskapaciteten i regionen skulle skapa 
utrymme för nya aktörer.
Luftfartsverket har både en produktionsroll och en myndighetsroll. 
Produktionsrollen består i att driva och utveckla statens flygplatser samt 
flygtrafiktjänst. Myndighetsrollen inbegriper dels nuvarande s.k. 
säkerhetsroll, dvs. norm- och tillsynskontroll, dels nuvarande s.k. 
sektorroll, dvs. den myndighetsutövande verksamheten samt den 
transportpolitiska rollen för luftfartssektorn i dess helhet. Frågan om en 
strukturell separation mellan Luftfartsverkets olika verksamhetsgrenar 
har betydelse för konkurrensen mellan dels olika flygtrafikföretag, dels 
privata och offentliga utförare av vissa luftfartsrelaterade tjänster.
Genomförda och pågående åtgärder
Regeringen har under de senaste åren låtit utreda behovet av 
flygplatskapacitet i Stockholmsregionen på lång sikt. Enligt 
Luftfartsverkets prognoser kommer det att behövas ytterligare 
flygplatskapacitet i Stockholmsregionen år 2010. Verket har i sin 
utredning om flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen på lång sikt i 
första hand förespråkat byggande av en ny flygplats på Södertörn samt 
att samtidigt intensifiera planeringen av ytterligare bankapacitet på 
Arlanda. 
Regeringen har infört en lag om marktjänster på flygplatser som har 
trätt i kraft den 1 april 2000. Lagen innebär ett genomförande av de 
regler som gäller enligt EG-direktiv i fråga om tillträde till marknaden 
för marktjänster på flygplatser inom den Europeiska gemenskapen. 
Lagen syftar till att göra det möjligt för leverantörer av marktjänster och 
användare som utövar egenhantering att bedriva sin verksamhet på en 
öppen och konkurrensutsatt marknad som baseras på icke-diskriminering 
och objektivitet. För att undvika att skapa intressekonflikter på 
flygplatser som drivs av Luftfartsverket har en självständig myndighet, 
Flygplatsnämnden, tillskapats för att hantera och pröva eventuella 
begränsningar av tillträdet till marknaden som kan uppstå. 
Konkurrenslagen kommer att gälla fullt ut vid sidan om lagen om 
marktjänster (Ds 1999:59).
Under 1999 har regeringen låtit utreda Luftfartsverkets organisation. 
Syftet var att tydliggöra roller och utreda om en delning av verket borde 
genomföras. Luftfartsverket har en sektorsroll inom vilken bl.a. 
luftfartspolitik bedrivs, en säkerhetsroll med normgivning och tillsyn och 
en produktionsroll. Regeringen avser att utveckla konkurrensen vad 
gäller flygtrafiktjänsten och i samband med översynen har problemen 
med Luftfartsverkets monopolsituation uppmärksammats. Avgörande för 
en fungerande konkurrens inom flygtrafiktjänstområdet är att 
flygtrafiktjänsten separeras från Luftfartsverkets flygplatsverksamhet. 
Privata och kommunala flygplatser som konkurrerar med de flygplatser 
som Luftfartsverket driver skulle vid en separation inte behöva köpa 
flygtrafiktjänster från sin störste konkurrent. Vidare finns ett större 
incitament för de statliga flygplatserna att utnyttja den kommande 
konkurrensen på marknaden och anlita den leverantör som kan erbjuda 
bästa kvalitet till bästa pris om flygtrafiktjänsten separeras från 
flygplatsverksamheten. En uppdelning skulle även göra kostnader och 
intäkter mellan flygtrafiktjänst och flygplatsverksamhet transparenta och 
förhindra eventuella korssubventioneringar och underprissättningar av 
verksamheterna. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett 
förslag till ny organisation för Luftfartsverket.
Sjötransporter
Genomförda och pågående åtgärder
Näringsdepartementet har under år 1999 låtit göra en översyn av bl.a. 
Sjöfartsverkets verksamhetsstruktur i syfte att identifiera eventuella mål- 
och rollkonflikter inom organisationen och förbättra effektiviteten samt 
underlaget för statens styrning. I översynen framkom bl.a. att 
Sjöfartsverket har få kommersiella intressen att bevaka och att verket 
endast i liten grad befinner sig i en konkurrenssituation gentemot andra 
producenter. Mot bakgrund av översynen har dock Sjöfartsverket 
påbörjat en omfattande organisationsförändring i syfte att införa en 
beställar-/utförarorganisation. Den nya organisationen införs vid 
halvårsskiftet år 2000. Regeringen anser att den nya organisationen 
förbättrar förutsättningarna för en god intern redovisning och ger på sikt 
möjlighet till konkurrensutsättning av delar av verksamheten.
6.5.5 Tele
Även om konkurrensen har ökat inom olika delar av telemarknaden 
sedan 1993 kan konstateras att Telia fortfarande har en stark ställning på 
den svenska telemarknaden. I huvudsak är det två faktorer som gör att 
Telia har kunnat behålla sin dominans. Den ena faktorn är Telias kontroll 
över infrastruktur. Telia är ensamt om att inneha ett fast accessnät som 
når så gott som alla företag och hushåll i riket. Den andra faktorn är 
Telias betydande abonnentstock. Telia har – trots ökad konkurrens – kvar 
sin relation med så gott som samtliga abonnenter i hela riket.
Villkoren för samtrafik mellan Telia och konkurrenter till Telia har 
varit en källa till konflikter sedan telemarknaden regelreformerades 1993. 
Detta i sig är dock inget speciellt för Sverige utan ett naturligt inslag på 
en marknad där konkurrenter måste samverka. I en rapport till ESO 
(Bergendahl-Gerholm och Hultkranz, Nästa steg i telepolitiken; rapport 
till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Ds 1996:29) redovisas 
de problem från konkurrenssynpunkt som har varit förknippade med 
utformningen av samtrafikavgifterna. Vidare framhålls de risker för att 
konkurrenterna missgynnas som följer av Telias dubbla roll som 
dominerade operatör och ägare av det fasta telenätet. De gällande 
samtrafikavgifterna i kombination med Telias taxestruktur har därför lett 
till att andra företags möjligheter att konkurrera inom nationell telefoni 
försvårats eller omöjliggjorts. I dag har dock situationen förbättrats och 
samtrafikutbudet har utvecklats. Det råder, på flera områden, ett 
förhållande mellan samtrafikpriser och rådande slutkundspriser som gör 
det möjligt för operatörerna att konkurrera. 
Post- och telestyrelsen (PTS) har i en skrivelse till regeringen  
presenterat ett lagförslag som i praktiken innebär att Telia är skyldigt att 
tillmötesgå begäran att ge tillgång till accessnät åt andra teleoperatörer. 
Ersättningen skulle vara kostnadsbaserad och förslaget omfattade även 
regler om samlokalisering. För att detta skall få någon reell effekt på 
marknaden krävs att den avgift som Telia tar av konkurrenterna när dessa 
hyr kopparkabeln inte överstiger den abonnemangsavgift som kunden 
betalar till Telia. Telias abonnemangsavgifter är för närvarande bestämda 
av det gällande pristaket för dessa. PTS har i sin skrivelse påpekat att 
pristaket bör ses över i samband med lagförslaget.
Konkurrensproblemen på teleområdet är starkt förknippade med 
tjänsternas behov av underliggande infrastruktur. Telias dominans och 
bindningen mellan tillhandahållande av infrastruktur och olika 
teletjänster skapar risker för konkurrensbegränsande aktiviteter. Ny 
teknik gör det dock möjligt att etablera parallella infrastrukturer i allt 
större utsträckning vilket kan förväntas minska etablerade företags 
dominans inom området.
Genomförda och pågående åtgärder
Regeringen överlämnade i januari 2000 propositionen (1999/2000:57) 
Ökad konkurrens på mobiltelemarknaden till riksdagen. Syftet är att öka 
konkurrensen och mångfalden på mobiltelemarknaden vilket bör leda till 
lägre priser för konsumenterna. Förslagen i propositionen innebär att en 
skyldighet att upplåta nätkapacitet för mobila teletjänster införs i 
telelagen. Denna skyldighet gäller samtliga nätoperatörer med egna nät 
för mobiltelefoni. Nätoperatörernas skyldighet att tillhandahålla 
nätkapacitet gäller om det finns tillgänglig kapacitet. En operatör behöver 
inte avhända sig kapacitet som behövs i den egna verksamheten. 
Upplåtelsen skall ske på villkor som är konkurrensneutrala och icke-
diskriminerande. Ersättningen för upplåtelse skall bestämmas på 
marknadsmässig grund. Riksdagen antog regeringens förslag (bet. 
1999/2000:TU8, rskr. 1999/2000:189). De nya reglerna trädde i kraft den 
1 maj 2000. 
I årets ekonomiska vårproposition (1999/2000:100) lade regeringen 
fram ytterligare ett förslag i syfte att främja konkurrensen på 
mobiltelemarknaden genom att underlätta etablering av nya 
mobilteleoperatörer. Förslaget i vårpropositionen innebär att 
nätoperatörer som har haft tillstånd i mer än fem år är skyldiga att ingå 
avtal om s.k. nationell roaming. Roaming innebär att två operatörer 
avtalar om att respektive operatörs abonnenter skall få möjlighet att 
nyttja den andre operatörens nät när det egna nätet inte är tillgängligt. 
Genom nationell roaming kan en ny operatör snabbt etablera sig på 
marknaden och övervinna den konkurrensnackdel det innebär att inte 
omedelbart ha ett fullt utbyggt nät. Ändringarna föreslås träda i kraft den 
1 juli 2000. 
Ytterligare en aktuell fråga på teleområdet gäller nummerportabilitet 
för digitala mobiltelefonitjänster, dvs. möjligheten att behålla sitt gamla 
telefonnummer vid byte av mobilteleoperatör. Post- och telestyrelsen har 
antagit föreskrifter och allmänna råd. Nummerportabilitet i mobila nät 
skall enligt föreskrifterna vara möjligt från den 1 september 2001.
Regeringen lade fram en proposition om IT-infrastrukturen (prop 
1999/2000:86) i mars 2000. I propositionen fastslås att staten skall 
stimulera till att det skapas en horisontell marknadsstruktur, innebärande 
att konkurrens finns på de flesta av de olika förädlingsstegen, i hela 
landet. Regeringen anför vidare att insatserna kommer att behöva 
utformas olika för olika delar av landet. I de tätt befolkade delarna bör 
det finnas konkurrens på såväl lednings- som operatörsnivå, i de glesare 
delarna bör målet i första hand vara att det skall finnas tillgång till öppen 
ledning för att möjliggöra konkurrens mellan flera tjänsteoperatörer. 
När det gäller de lokala accessnäten har regeringen gjort bedömningen 
att det finns stora risker för lokal monopolisering, bl.a. mot bakgrund av 
den mycket snabba utvecklingen av de nya fastighetsnäten där det i 
många fall bara kommer att finnas en operatör per bostadsföretag. 
Riskerna för monopolisering skulle bli mindre om användarna kunde 
välja mellan olika överföringssätt, t.ex. via kabel-TV eller trådlös 
överföring. Regeringen har därför givit i uppdrag till Post- och 
telestyrelsen att utreda frågan om hur man kan förebygga 
monopolisering. Uppdraget har redovisats i maj 2000 genom rapporten 
Risker för monopol vid bredbandsutbyggnad.
Ett utnyttjande av tillgång till accessnät fordrar i vissa fall 
investeringar, t.ex. i form av anslutningsledningar till och utrustning i de 
lokalstationer som accessnätet utgår ifrån. En lagreglering om tillgång till 
accessnät ger aktörerna på marknaden klara spelregler som bildar 
förutsättning för långsiktiga investeringar på ett sätt som inte torde kunna 
säkerställas om aktörerna hänvisas till att endast förlita sig på avtal som 
med all sannolikhet kommer att innehålla tidsbegränsningar.
Starka skäl talar därför för att tillgång till accessnät görs möjlig och att 
detta skall ske genom lagstiftning. Den senaste tidens tekniska utveckling 
har emellertid inneburit att radio- och TV-tjänster samt andra tjänster 
som kräver hög överföringskapacitet, t.ex. kommunikation via Internet, 
kan förmedlas även genom telenätet. Detta innebär att vissa 
bestämmelser i yttrandefrihetsgrundlagen aktualiseras även när det gäller 
telenät. Bestämmelsen i 3 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen innebär att 
varje svensk medborgare och svensk juridisk person har rätt att sända 
radioprogram genom tråd. Det kan inte uteslutas att en skyldighet att ge 
tillgång till sitt accessnät innebär en begränsning av denna grundlagsfästa 
rätt för nätinnehavaren. Frågans förhållande till 
yttrandefrihetsgrundlagen måste därför övervägas innan något förslag till 
lagstiftning kan presenteras. Den sittande Mediegrundlagsutredningen 
(Ju 1999:01, dir. 1999:8) skall redovisa sitt uppdrag till regeringen senast 
den 31 december 2000.
6.5.6 Post
De konkurrensbegränsande förfaranden från Posten som 
Konkurrensverket har ingripit mot har i huvudsak utgjorts av 
exklusivavtal och liknande klausuler, trohetsskapande rabatter samt 
selektiv prissättning. Det har även aktualiserats till vilka villkor övriga 
aktörers tillträde till den s.k. postala infrastrukturen, bl.a. postboxar, skall 
ske. Begreppet postal infrastruktur har inte definierats i vare sig 
postlagen eller i förarbetena till denna – än mindre framgår till vilka 
villkor övriga postoperatörer skall ges tillträde till den postala 
infrastrukturen. Den lagändring (1999:571) som trädde i kraft den 1 juli 
1999 förväntas emellertid ge tydligare spelregler i detta avseende.
Posten är fortfarande den klart dominerande aktören på den svenska 
postmarknaden vad gäller brevförsändelser. CityMail har en begränsad 
geografisk täckning och det 60-tal lokala distributörer som har vuxit fram 
har en än mer begränsad täckning. Det är mycket stora 
etableringskostnader förknippade med att i konkurrens med Posten 
erbjuda en rikstäckande brevbefordran. Därför kan Postens dominans 
förutses komma att kvarstå under överskådlig tid.
Att gå från en reglerad marknad med en aktör till en öppen marknad 
med konkurrens har visat sig inte vara lätt på postmarknaden. 
Erfarenheterna av tillämpningen av konkurrenslagen har visat att den 
dominerande aktörens förfaranden och planerade åtgärder har lett till en 
mycket omfattande formell ärendehantering. I flera fall har 
Konkurrensverkets prövning lett till att Posten har tvingats ändra sitt 
beteende. Vissa problem har tagits om hand genom särskild lagstiftning. 
Särlagstiftningens betydelse för att stödja utvecklingen mot en mer 
balanserad konkurrenssituation har emellertid inte varit densamma på 
postområdet som på teleområdet. De nya aktörerna på marknaden anser 
att ett antal svårigheter fortfarande existerar.
Genomförda och pågående åtgärder
Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 1999 (SFS 1999:571) 
är postoperatör skyldig att möjliggöra att försändelser som befordrats av 
andra operatörer kan nå operatörens postboxar och andra anläggningar 
för postöverlämning till mottagare. Sådan tillgång skall ges till skäliga 
och konkurrensneutrala samt icke-diskriminerande villkor.
Den andra delen av den postala infrastrukturen, ett gemensamt system 
för adressändring och eftersändning, handhas av Svensk Adressändring 
AB (SvAAB) som ägs av Posten. Inför lagändringarna den 1 juli 1999 
ansågs det viktigt att SvAAB agerar på ett konkurrensneutralt sätt på 
marknaden och att ägandet och inflytandet i SvAAB är viktiga inslag för 
att uppnå detta. Då det ansågs möjligt att aktörerna på marknaden, med 
PTS medverkan, själva skulle kunna uppnå en från allmän synpunkt 
tillfredsställande lösning lämnades frågan till dem för ytterligare 
överläggning innan lagstiftningsåtgärder övervägdes (prop. 1998/99:95, 
s. 25 ff).
Överläggningarna ledde fram till att SvAAB från den 1 januari 2000 
ägs till 85 procent av Posten och till 15 procent av CityMail. Styrelsen i 
SvAAB består av två personer från Posten och två från övriga 
postoperatörer.
Vad gäller frågan om eftersändning har Posten och övriga aktörer 
hitintills löst frågan om eftersändning utanför eget distrikt genom avtal. 
Posten och övriga aktörer har emellertid olika uppfattningar om bl.a. 
storleken på ersättningen till Posten för utförda tjänster. Inför 
lagändringarna som trädde i kraft den 1 juli 1999 konstaterades att 
aktörerna även på detta område bör ges ytterligare möjligheter att lösa 
problemen, med PTS medverkan. Samtidigt påpekas att, om detta inte är 
en framkomlig väg, det kan bli aktuellt att återkomma till frågan om 
frågan bör regleras närmare.
Postnummersystemet, som dåvarande Postverket inrättade i syfte att 
effektivisera postsorteringen har med tiden blivit en förutsättning för att 
upprätthålla en hög kvalitet i postgången. Även på andra områden har 
postnummersystemet kommit att spela en viktig roll, exempelvis för 
fastighetsregistret.
Kritik har riktats mot Postens sätt att hantera postnummersystemet. 
Efter lagändringen har regeringen bemyndigats att utse en operatör för att 
tillhandahålla och förvalta postnummersystemet. Innan några större 
förändringar görs i systemet måste dessa godkännas av PTS. Förvaltaren 
av postnummersystemet är vidare numera enligt lag skyldig att på andra 
postoperatörers begäran tilldela dem postnummer för 
postboxanläggningar i befintliga postnummerområden.
6.5.7 Energi
El
Ett konkurrensbegränsande förfarande som uppträtt efter 
elmarknadsreformen är att energiföretag ger fjärrvärmekunder rabatt på 
fjärrvärmen om kunden även köper hela sitt behov av el till ett 
förutbestämt pris. För en fastighets- eller villaägare med fjärrvärme är 
kostnaden för denna betydligt högre än kostnaden för el. Detta innebär att 
en relativt liten rabatt på fjärrvärme motsvarar en väsentlig 
kostnadsreduktion eller mycket hög rabatt på el. Energiföretag som säljer 
både fjärrvärme och el med en sådan rabattkonstruktion får således en 
betydande konkurrensfördel i förhållande till ett företag som endast 
saluför el.
Det är inte ovanligt att företag bedriver såväl monopolverksamhet som 
konkurrensutsatt verksamhet. Detta ger företaget möjlighet att använda 
ekonomiska överskott från monopolverksamheten till att subventionera 
den konkurrensutsatta verksamheten (korssubventionering) och sätta 
konkurrensen på marknaden ur spel. Enligt nuvarande regler i ellagen får 
en juridisk person som bedriver nätverksamhet inte dessutom bedriva de 
konkurrensutsatta verksamheterna produktion och försäljning av el. 
Syftet med dessa regler har dock inte till fullo uppnåtts. 
Enligt en rapport från Nätmyndigheten (Korssubventionering på 
elmarknaden, 1997) bedrev ungefär hälften av de omkring 200 
elhandelsföretagen inte någon egentlig verksamhet i mitten av 1997. I 
stället var den personal som skulle svara för elförsäljningen anställd i 
nätbolaget. Detta bolag bedrev i praktiken, förutom elförsäljning, 
konkurrensutsatta verksamheter såsom elektriska installationsarbeten åt 
byggnadsföretag m.fl. Endast en femtedel av nätföretagen bedrev enbart 
nätverksamhet. Nätmyndigheten framhåller vidare i rapporten att så 
omfattande utredningar som krävs för att utreda skälig avgiftsnivå bara 
kan göras avseende ett begränsat antal företag per år. Det har också visat 
sig vara svårt att slutföra en sådan skälighetsprövning på kortare tid än 
ett år.
De nuvarande reglerna för prisreglering av nätverksamhet har således 
visat sig otillräckliga för att hantera vissa brister i konkurrensen på 
elområdet. En orsak till detta är att nätverksamhet i praktiken oftast drivs 
tillsammans med andra verksamheter, vilket gör det svårt att med hjälp 
av särskilda regler för prissättningen anpassa nätavgifterna till en 
effektivt bedriven verksamhet. Det har inte heller varit möjligt att genom 
tillämpningen av reglerna tillräckligt klargöra vilka kostnader som hör 
till nätverksamhet eller att lägga fast vissa principiellt viktiga 
redovisningsprinciper.
Genomförda och pågående åtgärder
Regeringen har uppmärksammat problemen med reglerna för 
prisreglering av nätverksamheten och tillsatte en utredning i slutet av år 
1999. Utredningen antog namnet Elnätsutredningen (N 1999:12). 
Utredningens uppdrag är bl.a. att analysera regelverket för 
nätövervakningen och korssubventionering. Utredningen skall lägga fram 
sitt slutbetänkande med förslag på åtgärder senast den 1 mars 2001.
Naturgas
Kommunala fjärrvärme- och gasanläggningar omfattades före 1996 av 
självkostnads- och likställighetsprinciperna enligt kommunallagen 
(1991:900). I samband med elmarknadsreformen infördes dock 
bestämmelser om att distribution av fjärrvärme och naturgas från 
kommunala anläggningar inte längre skulle omfattas av dessa principer. 
Numera råder således fri prissättning på naturgas. Värme- och 
gasmarknadsutredningen har i sitt betänkande (SOU 1999:115) föreslagit 
mer omfattande undantag från dessa principer. 
EU:s energiministrar antog i juni 1998 ett direktiv om gemensamma 
regler för den inre marknaden för naturgas (98/30/EG). 
Naturgasmarknadsdirektivet bygger på samma principer som ligger till 
grund för elmarknadsdirektivet (tillgång till nätet, ömsesidighet, 
subsidiaritet och gradvis öppnande av marknaden), men beaktar 
samtidigt de särskilda villkoren för naturgasmarknaden. I direktivet finns 
gemensamma regler för överföring, distribution, leverans och lagring av 
naturgas. Där fastställs regler för naturgassektorns organisation och 
funktion och för tillträde till marknaden samt drift av systemen. Vidare 
preciseras vilka kriterier och förfaranden som skall tillämpas vid 
beviljande av tillstånd för överföring, distribution, leverans och lagring 
av naturgas. Direktivet skall vara genomfört i medlemsstaternas 
lagstiftning senast den 10 augusti 2000. 
Genomförda och pågående åtgärder
I sitt slutbetänkande (SOU 1999:115) föreslår Värme- och 
gasmarknadsutredningen, som tillsattes med uppgift att se över den 
svenska lagstiftningen mot bakgrund av naturgasmarknadsdirektivet, att 
en ny lagstiftning införs på naturgasområdet. Motivet till detta är att 
direktivet är betydligt mer långtgående och omfattande än den nuvarande 
lagstiftningen på naturgasområdet. Den föreslagna naturgaslagen skall 
bygga på ett s.k. reglerat tillträde enligt allmängiltiga regler och 
offentliggjorda tariffer. Utredningen föreslår att marknaden öppnas den 1 
augusti för naturgasföretag, kunder med naturgaseldad kraftproduktion 
samt inledningsvis för kunder med en förbrukning över 5 miljoner 
kubikmeter per år. Detta skulle innebära en marknadsöppning på ca 60 
procent. Den 1 januari 2006 tas gränsen vad gäller kunders förbrukning 
bort och marknaden öppnas för alla. Utredningen föreslår endast krav på 
särredovisning och inte krav på juridisk separation mellan 
monopolverksamheten (främst transport av gas i ledningarna) och 
konkurrensutsatt handel med naturgas. Förslaget innehåller även 
möjligheter till att bl.a. inom ett geografiskt område ge ägare till 
nybyggda ledningar tillfälligt undantag från kravet på att öppna 
ledningarna. Detta syftar till att undvika att investeringsviljan påverkas 
negativt i områden där naturgasnätet ännu inte är utbyggt.
Den 30 mars överlämnade regeringen en proposition (1999/2000:72) 
till riksdagen. De förslag som lämnas i propositionen överensstämmer i 
huvudsak med Värme- och gasmarknadsutredningens förslag, förutom att 
regeringen föreslår en långsammare öppning av naturgasmarknaden. 
Regeringen föreslår att marknaden den 1 augusti skall öppnas för 
naturgasföretag, kunder med naturgaseldad kraftproduktion samt 
inledningsvis för kunder med en förbrukning över 25 miljoner 
kubikmeter per år. Detta innebär att enbart ett fåtal industriföretag 
kommer att ha möjlighet att välja leverantör vid inköp av gas. Orsaken 
till att regeringen valt en långsammare marknadsöpppning är att många 
naturgasföretag i dag har ingångna långsiktiga avtal (take-or-pay avtal), 
som gör att de måste köpa gas från en viss leverantör. Under åren 2000–
2003 kommer dock dessa långsiktiga, inlåsande avtal att löpa ut och 
regeringen kommer då att öppna marknaden för mer konkurrens. De nya 
reglerna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2000.
Fjärrvärme
Distribution av fjärrvärme kan betraktas som ett s.k. naturligt monopol. 
Monopol omfattas i många fall av någon form av prisreglering, bl.a. för 
att konsumenterna inte skall drabbas av oskäligt höga priser. Det kan 
dock konstateras att det i samband med elmarknadsreformen kom att 
införas bestämmelser som innebar att prissättningen på fjärrvärme blev 
fri. Priserna på fjärrvärme varierar starkt mellan olika kommuner, vilket 
kan vara en indikation på att fjärrvärmeföretagen drar fördel av sin 
monopolställning vid prissättningen.
Genomförda och pågående åtgärder
Konkurrensproblemen på fjärrvärmeområdet har uppmärksammats av 
regeringen som i december 1999 uppdrog till Statens energimyndighet 
(STEM) att efter samråd med Konkurrensverket och Konsumentverket 
följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden i syfte att klargöra 
förutsättningarna för att skapa en väl fungerande konkurrens på den 
oreglerade fjärrvärmemarknaden. 
STEM skall bl.a. utreda om priskillnaderna mellan fjärrvärmebolagen 
beror på kostnadskillnader och i så fall vad som orsakar dessa. STEM 
skall också bedöma riskerna för korssubventionering mellan 
konkurrensutsatt och monopolskyddad verksamhet och lämna förslag till 
åtgärder som bör vidtas för att komma till rätta med problemen. 
Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 2000.
6.5.8 Läkemedel
Den 1 januari 1997 genomfördes den s.k. läkemedelsreformen. Syftet 
med reformen är bl.a. att läkemedel fullt ut skall betraktas som en del av 
hälso- och sjukvården och ingå i hälso- och sjukvårdshuvudmännens 
samlade prioriteringar inom området. Som ett led i reformen skall 
sjukvårdshuvudmännen ta över kostnadsansvaret för läkemedel och 
förhandlingar pågår därför för närvarande mellan staten och 
Landstingsförbundet om formerna för denna 
huvudmannaskapsförändring. I och med huvudmannaskapsförändringen 
kommer både ansvaret för förskrivning av läkemedel och det finansiella 
ansvaret för läkemedelsförmånen att knytas till samma huvudman, vilket 
är en förutsättning för att öka effektiviteten och rationaliteten i 
läkemedelsanvändningen och öka kontrollen över kostnadsutvecklingen 
för läkemedelsförmånen. 
En viktig fråga i anslutning till att sjukvårdshuvudmännen skall ta över 
det fulla kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen är om det finns skäl 
att ändra det nuvarande systemet för direkt priskontroll av produkter 
inom läkemedelsförmånen, det s.k. prissättningssystemet.
Den 1 juli 1993 trädde en ny läkemedelslag i kraft. I och med 
införandet av den lagen frigjordes priskontrollen för läkemedel från 
produktkontrollen i enlighet med reglerna inom EU. Detta innebär att 
prissättningen i Sverige på läkemedel i princip blev fri. Undantaget från 
detta är emellertid priserna på de läkemedel som producenten vill ha 
subventionerade inom ramen för läkemedelsförmånen. De 
subventionerade läkemedlen utgör den största delen av alla läkemedel 
som säljs.
Läkemedelslagen innehåller inga regler för prissättning av läkemedel. 
Sådana regler återfinns i stället i lagen (1996:1150) om 
högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. som trädde i kraft den 1 
januari 1997. Enligt gällande regler skall Riksförsäkringsverket (RFV) 
fastställa apotekens utförsäljningspris (AUP) på läkemedel inom 
läkemedelsförmånen. Det förmånsgrundande priset består av apotekens 
inköpspris (AIP) och Apoteket AB:s handelsmarginal för den aktuella 
produkten. RFV prövar och fastställer sålunda både AIP och Apoteket 
AB:s handelsmarginal. RFV skall även fastställa pris på övriga produkter 
inom läkemedelsförmånen, dvs. medel som förskrivs i 
födelsekontrollerande syfte och vissa förbrukningsartiklar. Utöver detta 
skall RFV också besluta om referenspriser. Det s.k. referensprissystemet 
infördes den 1 januari 1993 och innebär att RFV skall besluta om ett 
högsta rabattgrundande pris för läkemedel där det finns generiskt 
likvärdiga läkemedel registrerade i Sverige. Det blir detta s.k. 
referenspris som skall läggas till grund för beräkningen av subventionen. 
För läkemedel som har ett högre pris än referenspriset får patienten själv 
betala mellanskillnaden.
Genomförda och pågående åtgärder
Regeringens bedömning är att det kan vara lämpligt att genomföra vissa 
förändringar av det nuvarande prissättningssystemet för läkemedel inom 
läkemedelsförmånen för att bättre anpassa det till de nya 
förutsättningarna för läkemedelsförmånen, däribland den förestående 
huvudmannaskapsförändringen. Inriktningen är därför att regeringen i en 
proposition under vintern 2000/2001 skall lägga förslag till förändringar i 
prissättningssystemet som kan träda i kraft senast den 1 juli 2001. 
Avsikten är att denna proposition även skall behandla frågor som har 
anknytning dels till fastställandet av Apoteket AB:s handelsmarginal, 
dels till tillämpningen av det s.k. referensprissystemet.
Läkemedelsförmånen i sin helhet är för närvarande föremål för en 
översyn av en särskild utredare (dir. 1999:35). Utredaren skall redovisa 
sitt uppdrag till regeringen senast den 30 september 2000.
6.5.9 Sammanfattande bedömning
Erfarenheterna visar att en regelreformering som syftar till skapa 
förutsättningar för konkurrens på en marknad – eller att öka 
konkurrenstrycket – oftast endast är inledningen på en lång process. Vare 
sig det handlar om att ersätta ett monopol med en marknad med flera 
aktörer, eller att upphäva en marknadsreglering som begränsat befintliga 
och potentiella aktörers handlingsfrihet, har de för konsumenterna 
gynnsamma effekterna av konkurrensutsättningen vanligen inte fått fullt 
genomslag på kort sikt. I vissa fall har nya problem uppträtt på 
marknaden som kommit att undanskymma de faktiskt uppnådda 
fördelarna. I andra fall har den åsyftade konkurrensen utvecklats 
långsamt och under betydande svårigheter.
Omregleringarna har i många fall inneburit att tjänster som tidigare har 
tillhandahållits i offentlig regi kommit att utföras antingen av privata 
företag eller av statliga eller kommunala bolag på kommersiell basis. 
Förändringsprocessen har medfört olika slag av positiva effekter men i 
många fall även skapat problem från konsumentskyddssynpunkt. Den 
enskilde konsumenten har i vissa fall haft svårt att t.ex. förhandla sig 
fram till gynnsamma priser och villkor, medan stora kunder har haft ett 
bättre förhandlingsläge. Det sociala ansvar som normalt har förväntats av 
offentliga organ och myndigheter kan inte självklart överföras på privata 
aktörer.
Från konsumentskyddssynpunkt betyder förändringarna av 
verksamheten och närmandet mellan offentlig och privat 
tjänsteproduktion att nya regler måste tillskapas för att skydda 
konsumenternas intressen. Leverantörernas och konsumenternas 
rättigheter och skyldigheter måste vila på en stabil grund. För att de nya 
marknaderna skall fungera effektivt krävs vidare att konsumenterna ges 
reella möjligheter till rådgivning och information samt att det finns 
forum för klagomål som är lätt tillgängliga, snabba och effektiva.
På marknader som tidigare varit legala eller faktiska monopol har en 
fortsatt hög koncentration och stark dominans för den tidigare 
monopolisten utgjort grunden för många av de observerade 
konkurrensproblemen. Det dominerande företaget har genom sin styrka 
och etablerade ställning på olika sätt kunnat motverka att nya 
konkurrenter får fäste på marknaden. Särskilt stora har möjligheterna att 
sätta konkurrensen ur spel varit i de fall där dominanten kontrollerar 
sådan infrastruktur som konkurrenterna behöver tillgång till för att kunna 
verka på marknaden. Olikheten i konkurrensförutsättningar för offentliga 
och privata aktörer har ibland bidragit till att förstärka obalansen mellan 
det etablerade företaget och de nya utmanarna.
På flera områden framstår bristen på effektiva regler som en viktig 
orsak till att utvecklingen mot en mer balanserad konkurrensmarknad 
inte har gått snabbare. Konkurrenslagen har utnyttjats för att främst 
ingripa mot förfaranden som har utgjort missbruk av en dominerande 
ställning. Lagtillämpningen har på vissa områden tagit stora resurser i 
anspråk samtidigt som det har visat sig svårt att komma till rätta med de 
bakomliggande orsakerna till de svårigheter som nya aktörer på 
regelreformerade marknader har mött. En rimlig slutsats är att 
konkurrenslagen i första hand är ägnad att motverka 
konkurrensbegränsande förfaranden på mer normala 
konkurrensmarknader och att det därmed, åtminstone under en 
övergångsperiod, krävs en komplettering med särskilda regelverk för en 
framgångsrik konkurrensutsättning. Sådana regler har också skapats för 
de berörda marknaderna, men erfarenheterna visar att de kan behöva 
vidareutvecklas när konkurrensen i praktiken inte utvecklas på det sätt 
som avsågs. Som exempel kan nämnas regler för tillträde till 
infrastruktur och regler för att förhindra korssubventionering mellan 
monopolverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet.
På områden där det på grund av regleringar eller monopol inte har 
funnits möjligheter att aktivt välja mellan olika leverantörer eller 
produkter innebär öppnandet för konkurrens att nya krav ställs på 
konsumenternas vilja och förmåga att informera sig om olika alternativ. 
För att en regelreformering skall bli framgångsrik kan det därför på vissa 
områden finnas behov av åtgärder från samhällets sida för att höja 
konsumenternas medvetenhet och kunskaper, exempelvis genom att göra 
informationen om existerande alternativ och deras egenskaper mer 
lättillgänglig.
I vissa fall har flera aktörer funnits på en marknad före 
regelreformeringen. Förutsättningar för konkurrens har skapats genom att 
marknadsregleringar har upphävts, exempelvis avseende etablering, 
prissättning eller produktinnehåll. De tidigare regleringarna kan ha krävt 
en enhetlighet i företagens beteende på marknaden och därigenom 
orsakat en organiserad samverkan mellan dessa företag. Det är på sådana 
marknader särskilt viktigt att Konkurrensverket har de förutsättningar 
som behövs för en kraftfull tillämpning av konkurrenslagens 
förbudsbestämmelser.
6.6 Offentliga aktörer
I kommuner, landsting och statliga myndigheter pågår ett omfattande 
förändrings- och förnyelsearbete. Detta arbete har resulterat i förnyelse 
av den traditionella förvaltningsformen genom nya styrformer, 
decentralisering och brukarinflytande m.m. Vidare har en ökad andel av 
alternativa driftformer med fortsatt offentlig finansiering utvecklats. Med 
alternativa driftsformer avses att en myndighet väljer att överföra 
verksamheter som tidigare drivits i egen regi och traditionell 
förvaltningsform till drift i privaträttslig form. Dessa former kan vara 
offentliga företag (bolag och stiftelser med företaget eller det allmänna 
som huvudman). Det kan också vara fråga om offentliga 
driftentreprenader (köp av tjänster med sammansatt funktion, t.ex. drift 
av vårdcentraler, äldreboenden m.m.) med det allmänna som huvudman. 
Vidare kan det vara fråga om offentlig bidragsgivning till privat 
verksamhet (fristående skolor, privata daghem eller idrottsanläggningar) 
eller offentliga köp av enstaka platser på privata institutioner m.m. 
Gemensamt för samtliga alternativa driftformer är att det allmänna har ett 
obligatoriskt eller förväntat ansvar för verksamheten som sådan. 
Utvecklingen mot ökad konkurrens i den offentliga sektorn har 
medfört att den traditionella gränsen mellan offentlig och privat sektor 
blivit mindre markerad. Den ökade marknadsorienteringen inom den 
offentliga sektorn har inneburit att offentlig verksamhet agerar mer 
marknadsorienterat och affärsmässigt i sin egenskap av tjänsteproducent, 
samtidigt som den privata sektorn i högre utsträckning kan konkurrera 
om offentlig produktion i samband med upphandling av varor och 
tjänster på dessa marknader. Offentliga aktörer uppträder således både 
som köpare och som säljare på olika marknader.
6.6.1 Det offentliga som köpare
När det offentliga agerar som inköpare av varor och tjänster gäller lagen 
(1992:1528) om offentlig upphandling, LOU, som i sin tur bygger på 
EG-direktiv om offentlig upphandling. Dessa regler är bl.a. till för att 
tillvarata konkurrensmöjligheterna när det allmänna skall göra inköp. 
Grundprinciperna är att offentlig upphandling skall göras affärsmässigt, i 
konkurrens och på ett icke-diskriminerande sätt. Reglerna är bl.a. 
utformade i syfte att försvåra möjligheterna att vid en upphandling gynna 
eller missgynna vissa leverantörer på ett obehörigt och därmed 
konkurrenssnedvridande sätt.
Om en upphandlande enhet har brutit mot någon bestämmelse i lagen 
och detta har medfört att en leverantör lidit eller kan komma att lida 
skada, skall länsrätt på ansökan av leverantören besluta att 
upphandlingen skall göras om eller att den får avslutas först sedan 
rättelse gjorts. Länsrätten får inte pröva ansökan efter den tidpunkt då 
avtal om upphandling slöts. En upphandlande enhet som inte följt 
bestämmelserna i lagen skall ersätta därigenom uppkommen skada för 
leverantör. 
Nämnden för offentlig upphandling, NOU, utövar tillsyn över den 
offentliga upphandlingen, avger yttranden i klagomålsärenden, sprider 
information och ger ut allmänna råd om hur 
upphandlingsbestämmelserna skall tolkas. En översyn av nämndens 
organisation, roll och uppgifter pågår för närvarande. 
Lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende 
offentlig upphandling, LIU, är ett komplement till LOU. LIU gäller 
otillbörliga beteenden avseende upphandling som omfattas av LOU. 
Marknadsdomstolen får efter ansökan förbjuda en enhet att vid 
genomförande av upphandling i anbudskonkurrens tillämpa ett visst 
beteende som vid en samlad bedömning är att anse som otillbörligt. Ett 
beteende kan vara otillbörligt om något företag påtagligt diskrimineras 
antingen i förhållande till den verksamhet som enheten själv bedriver 
eller i förhållande till ett annat företag. Beteendet kan också vara 
otillbörligt om det på något annat sätt påtagligt snedvrider förutsättningar 
för konkurrens vid upphandlingen. En förutsättning för ett förbud är att 
enheten tidigare tillämpat beteendet eller att det av annan särskild 
anledning är sannolikt att enheten kommer att tillämpa detta. Ett förbud 
kan gälla omedelbart och kan kombineras med vite.
Regeringen har i den nationella rapporten om ekonomiska reformer på 
produkt och kapitalmarknaderna för 1999, som ingår i EU:s s.k. Cardiff-
process under Ekofin-rådet, uppskattat att den offentliga upphandlingen 
omsatte ca 360 miljarder kronor 1997. Detta motsvarade 20,7 procent av 
BNP. Kommunsektorn och de kommunala bolagen svarade för 58 
procent, staten och de statliga bolagen för 38 procent och 
försörjningssektorerna för resterande del. Besparingseffekten av 
införandet av LOU kan uppskattas till 3,3 miljarder kr per år, dvs. cirka 
en procent av värdet på den totala offentliga upphandlingen. Regeringen 
anser därför att det finns ett stort behov av att förbättra offentlig 
upphandling både på nationell nivå och på EU-nivå. 
Upphandlingskommittén har i uppdrag av regeringen att se över 
behovet av tillsyn över den offentliga upphandlingen. Enligt 
Upphandlingskommitténs bedömning är de ekonomiska resultat som har 
uppnåtts hittills endast en del av vad som skulle kunna uppnås om den 
offentliga upphandlingen effektiviseras ytterligare. 
En viktig aspekt på den offentliga upphandlingen är att leverantörerna 
har förtroende för systemet. I samband med att den offentliga 
upphandlingen har ökat i omfattning har det uppkommit osäkerhet bland 
privata företag, bl.a. i fråga om vilken behandling de privata företagen 
kommer att få jämfört med upphandlarens egenregiverksamhet. Om 
företagen i mer betydande omfattning drar sig för att delta i 
anbudstävlingar som offentliga upphandlare anordnar uteblir det 
konkurrenstryck som är sådana tävlingars syfte. 
NOU har kartlagt vilka problem som kan uppstå vid upphandlingar i 
rapporten Kartläggning av fel och brister vid offentlig upphandling 
(NOU:s dnr 52/99-28). Enligt rapporten tillämpar knappt hälften av de 
upphandlande enheterna lagen fullt ut. Som exempel kan nämnas att 20 
procent av 1 275 kommun- och landstingsägda bolag i ett tillsynsprojekt 
som NOU drev ansåg att de inte omfattades av LOU, huvudsakligen på 
grund av att de drev verksamhet av kommersiell karaktär. Leverantörer 
har problem med att få kännedom om vilka upphandlingar som görs. 
Upphandlande enheter kritiseras också för att prioritera kortsiktiga 
intressen såsom pris genom att teckna alltför stora kontrakt. Detta leder 
till att enbart stora företag kan lämna anbud och att de mindre trängs bort 
från marknaden. 
NOU framhåller vidare att det finns överträdelser av lagstiftningen 
som är av principiell karaktär såsom otillåten direktupphandling. Med 
detta avses att ett inköp görs av en leverantör utan att bestämmelserna i 
LOU följts. Ett annat exempel är att ett avtal har ingåtts med stöd av 
LOU avseende en viss volym och att det senare sker ett inköp av en 
väsentligt större volym utan att lagstiftningen följs. Vidare förekommer 
att en upphandlande enhet förlänger ett avtal trots att det inte finns någon 
förlängningsklausul i avtalet eller trots att en sådan klausul redan är 
utnyttjad. 
Kontroll av regelefterlevnaden och kompetenshöjande åtgärder för 
upphandlande enheter är viktiga instrument för att skapa förtroende för 
den offentliga upphandlingen. För att förbättra konkurrensen utan att 
ersätta offentliga monopol med privata monopol krävs att små och 
medelstora företag ges reella möjligheter att delta i upphandlingar. Ett 
arbete med att se över tillsynen och att effektivisera upphandlingen pågår 
inom Upphandlingskommittén. Kommittén har dragit slutsatsen att 
tillsynen behöver effektiviseras. Remissutfallet över kommitténs 
delbetänkande Effektivare offentlig upphandling (SOU 1999:139) visar 
att det finns en bred uppslutning när det gäller behovet av att 
effektivisera tillsynen enligt LOU.
Genomförda och pågående åtgärder
Upphandlingskommittén
Upphandlingskommittén har bl.a. utrett hur tillsynsmyndigheten för den 
offentliga upphandlingen skall organiseras. Vidare har kommittén gjort 
en översyn av bestämmelserna i 6 kap LOU som bl.a. avser 
upphandlingar under de s.k. tröskelvärdena och bestämmelsen om 
skadestånd enligt 7 kap 6 § LOU. Kommittén redovisade i ett 
delbetänkande, Effektivare offentlig upphandling (SOU 1999:139) bl.a. 
förslag om att den nuvarande tillsynsmyndigheten NOU slås samman 
med Konkurrensverket och bildar en ny myndighet benämnd 
Konkurrens- och upphandlingsverket. Den nya tillsynsmyndigheten 
föreslås få utökade befogenheter genom att kunna föra talan i domstol 
om utdömande av en s.k. marknadsskadeavgift för allvarligare 
regelöverträdelser. Vidare föreslås att tillsynsmyndigheten skall kunna 
föra talan i domstol om förbud för en upphandlande enhet att upprepa en 
allvarlig regelöverträdelse som inte skett av uppsåt eller oaktsamhet. 
Detta föreläggande skall kunna förenas med vite. Tillsynsmyndigheten 
förslås också få talerätt i överprövningsmål, dvs. mål där 
förvaltningsdomstol avgör om en pågående upphandling gått rätt till och 
bestämmer, om den skall göras om eller rättas till. 
För att underlätta för små och medelstora företag att få kännedom om 
upphandlingar och på så sätt öka deras deltagande i dessa föreslås krav 
på obligatorisk annonsering för upphandlingar under tröskelvärdena 
samtidigt som det införs möjligheter till s.k. selektiva förfaranden för att 
förenkla förfarandet för de upphandlande enheterna. Vidare föreslås 
bestämmelser med innebörd att upphandlande enhet inte får anta ett 
anbud från någon som beslutar eller deltagit i handläggningen i ett 
upphandlingsärende om det finns risk för otillbörlig särbehandling. 
Delbetänkandet har remissbehandlats. Kommittén fortsätter att utreda 
vilka närmare avvägningar som en upphandlande enhet bör göra när den 
skall anta ett anbud och analysera vilka möjligheter en upphandlande 
enhet har att bl.a. ta in antidiskrimineringsklausuler i upphandlingsavtal 
och genomföra upphandlingar som gynnar lokala företag m.m. I 
uppdraget ingår också att följa det arbete som bedrivs i fråga om 
miljökrav vid offentlig upphandling. Kommittén skall slutredovisa sitt 
arbete den 31 december 2000 (dir 1998:58 och 1999:34).
Sjukvårdsupphandlingar 
Regeringen gav en utredning i uppdrag att redovisa och analysera den 
nuvarande tillämpningen av upphandlingsreglerna och dess förenlighet 
med LOU vid landstings och kommuners köp av hälso- och 
sjukvårdstjänster från privata vårdgivare samt hur EG-rätten rätteligen 
skall tolkas i dessa frågor. Utredningen har analyserat om 
sjukvårdshuvudmannens tecknande av vårdavtal respektive 
samverkansavtal med enskilda vårdgivare skall föregås av ett 
upphandlingsförfarande enligt LOU och EG-direktiven. Enligt 
utredningen bör begreppen klargöras och definieras. 
Enligt utredningen lämnar varken EG-direktiven eller LOU något 
utrymme för undantag från upphandlingsreglerna vid upphandling av 
vårdavtal för tjänster över de i direktiven angivna tröskelvärdena. När det 
gäller samverkansavtal görs bedömningen att det inte föreligger en 
upphandlingssituation utan avtalet är ett utflöde av en offentligrättslig 
reglering. Utredningen anser att landsting och kommuner även skall 
tillämpa LOU vid anskaffning av tjänster från hel- och delägda bolag och 
när upphandlande enheter avser att ingå avtal med avknoppad 
verksamhet. När det gäller avknoppad verksamhet anses upphandlande 
enheter ha rätt att ge vissa begränsade stödåtgärder till anställda som 
genomför en avknoppning under tiden före och under bolagiseringen. 
När det gäller upphandlingar under tröskelvärdena anser utredningen att 
nyttan av att undanta anskaffningar från upphandling är liten och att en 
sådant uppdelning skulle göra regelsystemet onödigt komplicerat. 
Utredningen redovisade sitt uppdrag i december 1999 i betänkandet 
Upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster (SOU 1999:149) som f.n. 
remissbehandlas. 
6.6.2 Det offentliga som säljare
En viktig förutsättning för en fungerande och effektiv konkurrens är att 
lika villkor gäller för alla, såväl privata som offentliga aktörer. Närvaron 
av offentliga aktörer på vissa marknader kan ha direkta och indirekta 
undanträngningseffekter eller en hämmande inverkan på nyetableringen, 
vilket utgör tillväxthinder för en marknad. Utöver de 
samhällsekonomiska effektivitetsförluster i form av dyrare och sämre 
varor och tjänster som detta leder till, kan det inte uteslutas att det också 
leder till en dyrare offentlig sektor än vad som annars skulle vara 
nödvändigt. 
Budgetåret 1998 uppgick statliga myndigheters och affärsverks 
sammanlagda intäkter av försäljning av varor och tjänster till det 
offentliga eller till enskilda till närmare 71 miljarder kr, varav 
affärsverken omsatte drygt 19 miljarder kr (Ekonomistyrningsverket, 
Avgifter 1998 – om avgiftsbelagd verksamhet i staten. ESV 1999:12). 
Statligt ägda företag omsatte samma år 260 miljarder kr 
(Regeringskansliet, Verksamhetsberättelse för företag med statligt 
ägande 1999).
Vid en uppskattning av omfattningen av kommunal kommersiell 
verksamhet kan kommunala hel- och delägda företag utgöra en 
måttstock. Vid utgången av 1997 uppgick antalet inregistrerade 
kommunala hel- eller delägda företag till 2 001 st. Av dessa var 1 683 st. 
aktiva. Dessa omsatte 128 miljarder kr vilket motsvarar ca 30 procent av 
den primärkommunala sektorns sammanlagda omsättning (Svenska 
kommunförbundet, Kommunala företag 1999). 
Det finns vissa grundläggande skillnader mellan offentliga och privata 
aktörer som gör att de inte agerar på lika villkor. Kommuner, 
myndigheter och offentliga bolag har i många fall en klart dominerande 
ställning på den konkurrensutsatta marknaden eller på angränsande 
marknader med anknytning till denna. Dominansen kan ha uppkommit 
till följd av att man tidigare har haft en formell ensamrätt på att 
producera vissa varor och tjänster. Utöver att en myndighet har tilldelats 
särskilda uppgifter med ensamrätt i sin offentliga funktion kan den ha ett 
bestämmande inflytande över den konkurrensutsatta marknaden genom 
sin myndighetsutövning. Det finns en klar konkurrensfördel i det faktum 
att man är en myndighet eller har givits en ensamrätt att utföra vissa 
tjänster. Om myndigheten dessutom har myndighetsutövande funktioner 
som berör området där de konkurrerar föreligger en risk för att 
intressekonflikter kan uppstå. Uppdragsverksamhet som bedrivs 
tillsammans med myndighetsutövning ger myndigheten en särställning 
när det gäller att få uppdrag i den kommersiella delen av verksamheten. 
Ett annat konkurrensproblem rör det faktum att myndigheter ofta både 
har en beställarfunktion och en utförarfunktion. I vissa fall har man 
försökt att skilja på dessa roller genom att organisatoriskt dela 
myndigheten enligt en s.k. beställar-/utförarorganisation. 
Intressekonflikter och jävssituationer uppstår i samband med 
upphandling om myndigheten både agerar som beställare och 
anbudsgivare för ett uppdrag. 
Offentliga aktörer har ibland byggt upp sina anläggningstillgångar 
med hjälp av anslagsmedel under ett tidigare monopol. I dessa fall 
kommer den offentlige aktören således ha lägre fasta kostnader för 
verksamheten eftersom en stor del av anläggningstillgångarna redan är 
avskrivna. 
En viktig skillnad i konkurrensvillkoren mellan privata och offentliga 
aktörer rör de finansiella villkoren och tillgången på riskkapital. Nedsatta 
lokalhyror, gratis eller subventionerad arbetskraft och upplåtelse av 
tomtmark på förmånliga villkor är andra exempel på subventioner som 
den offentlige aktören kan åtnjuta. I den mån offentliga aktörer tar upp 
lån sker det till en ränta som normalt ligger under marknadsräntan. Ett 
annat exempel är att statliga bolag genom Riksgäldskontoret får tillgång 
till en kreditriskfunktion i form av en kreditgaranti. Den viktigaste 
skillnaden är att en offentlig aktör alltid ytterst garanteras av skattemedel 
med den följden att den finansiella och affärsmässiga risken är mindre än 
i ett privat företag. Slutligen finns, i den mån konkurrensutsatt och icke 
konkurrensutsatt verksamhet bedrivs inom samma myndighet, bolag eller 
koncern, en risk att den skyddade verksamheten korssubventionerar den 
konkurrensutsatta.
Genomförda och pågående åtgärder
Konkurrensrådet 
Regeringen har uttalat att det finns ett behov av att försöka undanröja 
konkurrenskonflikter mellan privat och offentlig sektor för framtiden och 
att diskutera hur en konkurrens på lika villkor bäst nås långsiktigt. Av 
denna anledning har Rådet för konkurrens på lika villkor mellan offentlig 
och privat sektor (Konkurrensrådet) inrättats av regeringen. I 
Konkurrensrådet ingår representanter för offentlig och privat verksamhet. 
Konkurrensrådets uppgift är att, med beaktande av de olika 
grundförutsättningarna som gäller för privat och offentlig verksamhet, 
söka undanröja konkurrenskonflikter som typiskt sett inte löses inom 
ramen för särskild lagstiftning eller prövningsförfaranden. Verksamheten 
syftar till att ge vägledning för framtiden om hur 
konkurrenssnedvridande förfaranden kan undvikas och om möjligt att 
vissa typer av konkurrenskonflikter kan mönstras ut. Konkurrensrådet 
skall bedriva sin verksamhet under tre år och senast den 31 december 
2000 redovisa sina samlade erfarenheter. Konkurrensrådet delredovisade 
sin verksamhet i en rapport den 29 mars 1999. Rådet har med 
utgångspunkt från sina direktiv handlagt konkreta ärenden i form av 
anmälningar från privata företag och organisationer som ansett sin 
verksamhet hotad av det sätt på vilket stat, kommun, landsting eller av 
dessa ägda bolag bedriver sin verksamhet inom det område där de privata 
företagen eller organisationerna är verksamma. Anmälningarna till 
Konkurrensrådet handlar nästan uteslutande om klagomål där anmälaren 
hävdar att kommunerna snedvrider konkurrensen genom att agera utanför 
sitt av lagen avgränsande område och att man genom detta även 
snedvridit konkurrensen genom sin prissättning.
Rättslig prövning av kommunal näringsverksamhet
Regeringen uttalade bl.a. i 1999 års ekonomiska vårproposition att 
kvarvarande hinder för konkurrens i gränslandet mellan offentlig och 
privat verksamhet skall undanröjas. Bland de frågor som togs upp fanns 
frågan om förutsättningar för företagare att få en rättslig prövning av 
klagomål rörande konkurrenssnedvridande effekter av kommunal 
näringsverksamhet. En interdepartemental arbetsgrupp inom 
Näringsdepartementet har haft i uppdrag att närmare belysa frågan om 
sanktioner mot kommunal näringsverksamhet med konkurrenshämmande 
effekter utifrån ett kommunal-, konkurrens- eller annat marknadsrättsligt 
perspektiv. 
Arbetsgruppen konstaterar att nuvarande regler i konkurrenslagen och 
kommunallagen i huvudsak reglerar förhållanden inom offentlig 
respektive privat sektor var för sig och inte tar sikte på de problem som 
uppstår när offentlig och privat näringsverksamhet möts på samma 
marknad. Arbetsgruppen anser att preciseringar i kommunallagen av 
kommunal kompetens, hur näringsverksamhet får bedrivas och utökade 
regler om överklagbarhet av kommunala beslut säkert är möjliga att 
utarbeta, men att de framstår som komplicerade sett utifrån det uppdrag 
som arbetsgruppen har. Som den tekniskt mest lämpliga lösningen 
framträder att regler rörande bedömningen av eventuella 
konkurrensbegränsande beteenden av offentliga och privata aktörer 
samlas i konkurrenslagstiftning. En rad av de problem som näringslivet 
påpekat som rör kommunalt lagtrots och svårigheter att överklaga beslut 
rörande kommunal näringsverksamhet kan lösas genom sådana 
bestämmelser. Arbetet med dessa frågor sker parallellt med det arbete 
som bedrivs inom ramen för Rådet för konkurrens på lika villkor. 
Staten som kommersiell aktör
Statskontoret fick i juni 1999 i uppdrag av regeringen att bl.a. kartlägga 
och analysera statlig kommersiell och konkurrensutsatt verksamhet. Med 
utgångspunkt från kartläggningen skulle Statskontoret göra en analys av 
vilka behov statliga aktörer har att bedriva kommersiell verksamhet. 
Föreligger behov att bedriva kommersiell verksamhet skulle en analys 
göras och förslag lämnas om hur konkurrenssnedvridande effekter kan 
undvikas. 
Statskontoret har i april 2000 sammanfattat sina slutsatser och lämnat 
förslag i rapporten Staten som kommersiell aktör – Omfattning och 
konkurrenseffekter. Statskontorets kartläggning visade att flertalet 
undersökta myndigheter och statliga bolag bedriver konkurrensutsatt 
verksamhet i någon form. Närmare hälften av dessa gör det dessutom i 
märkbar omfattning. Av de 99 myndigheterna konkurrerar 54 direkt med 
småföretag. Likaså gjorde 14 av de 39 bolagen som ingick i 
Statskontorets undersökning. 
Av Statskontorets fallstudier framgår att de små företagen ofta på ett 
påtagligt sätt känner sig hindrade att på olika sätt konkurrera på 
marknaden om en offentlig aktör bedriver verksamhet. Det finns ett stort 
och brett utbud av statliga kommersiella och konkurrensutsatta tjänster 
på marknaden. Av dessa är det endast en del som kan sägas naturligen 
höra samman med myndigheternas kärnverksamhet. Påfallande ofta 
saknas ett externt motiv för varför myndigheten alls skall bedriva 
verksamheten. Att man ändå gör det grundas snarare på för 
myndighetens rent interna motiv. En allmän iakttagelse är att det ofta i 
styrningen av myndigheter (lagar, instruktioner, regleringsbrev) saknas 
ett uttalat motiv för varför myndigheten bedriver kommersiell 
verksamhet. Det bör samtidigt framhållas att inget av de undersökta 
fallen strider mot myndighetens instruktion eller uppdrag. 
Begreppet uppdragsverksamhet är inte definierat och det är inte 
definierat eller reglerat exakt vad en myndighet får göra respektive inte 
får göra inom ramen för uppdragsverksamheten, vilket ofta skapar en 
osäkerhet bland de privata företag som är verksamma på marknaden. 
Redan osäkerheten om huruvida staten avser att ge sig in på och driva 
verksamhet på en marknad har nämligen visat sig ha en hämmande effekt 
på etableringsviljan och på marknadens funktionssätt. En annan 
iakttagelse är att myndigheter har ett incitament att utöka sin 
avgiftsfinansierade kommersiella verksamhet för att på så sätt öka sina 
intäkter. Avsaknaden av tydliga instruktioner och gränser för denna 
verksamhet ger stora möjligheter att successivt vidga den kommersiella 
verksamheten. I vissa fall har detta lett till att myndighetens verksamhet 
till större delen har kommit att handla om annat än vad som var det 
ursprungliga syftet med myndighetens verksamhet. I myndigheter som 
bedriver en omfattande uppdragsverksamhet finns vidare en risk för att 
myndigheten utvecklar produktionsrollen på bekostnad av beställarrollen. 
Det är särskilt tydligt i beställar-/utförarorganisationer. Av de kartlagda 
offentliga aktörerna uppfyller 25 procent kriterier för när den 
konkurrensutsatta verksamheten har märkbar och sannolikt negativ 
verkan på marknadens funktionssätt. Statskontorets fallstudier och 
tidigare undersökningar har visat konkret att denna negativa inverkan har 
fört med sig konkurrensproblem. 
Statskontoret anser att statens roll bl.a. bör vara att genom offentliga 
ingripanden rätta till marknadsimperfektioner samt, genom att agera som 
en aktiv beställare och finansiär eller genom egen produktion, se till att 
tillhandahålla sådan service och sådana nyttigheter som inte 
tillhandahålls på privata marknader och där det saknas förutsättningar för 
att skapa en sådan marknad. Mot denna bakgrund föreslår Statskontoret 
att den statliga aktören upphör med verksamheten i de fall där det saknas 
ett externt, giltigt motiv för varför myndigheten skall bedriva 
kommersiell, konkurrensutsatt verksamhet. I de fall där motiven för den 
statliga verksamheten är starka, och det helt saknas förutsättningar för 
privata aktörer att konkurrera om de tjänster som staten kan erbjuda, 
föreslås att verksamheten regleras så att privata företag i praktiken 
hindras från att ge sig in på marknaden. I övrigt lämnas en rad förslag 
som syftar till att minska de konkurrenssnedvridande effekterna. Bland 
annat bör begreppet uppdragsverksamhet definieras i 
avgiftsförordningen. Uppdragsverksamheten bör närmare specificeras i 
berörda myndigheters instruktioner och ett krav bör införas på 
särredovisning av "avgiftsintäkter i konkurrens" för all kommersiell, 
konkurrensutsatt verksamhet som bedrivs av statliga myndigheter och 
bolag. Vidare bör en tillsynsfunktion för offentlig kommersiell, 
konkurrensutsatt verksamhet inrättas.
Statskontoret föreslår vidare att särskilda utredningar genomförs i syfte 
att komma till rätta med konkurrensproblem inom vissa sektorer eller 
utpekade verksamheter. De åtgärder som kan bli aktuella är bl.a. att göra 
en organisatorisk åtskillnad av strategisk infrastruktur och bolagisering 
som åtskiljer kommersiell och icke-kommersiell verksamhet. Vidare bör 
den konkurrensutsatta andelen av statlig verksamhet öka, t.ex. genom att 
ställa krav på upphandlingsförfarande vid myndighetsinterna köp, 
konkurrensutsätta egenregiverksamhet och konkurrensupphandla statlig 
verksamhet på entreprenad. Befintliga tillsynsmyndigheter bör också 
förstärkas.
6.6.3 Offentliga välfärdstjänster 
I kommunerna har förändrings- och utvecklingsarbetet under 1990-
talet gått mot ökade inslag av konkurrens, alternativa driftformer och 
brukarinflytande. Syftet har varit att nå högre effektivitet, bättre kvalitet 
och ökad välfärd för medborgarna. Inriktningen har i allmänhet varit att 
med bibehållet kommunalt ansvar och bibehållen offentlig finansiering 
söka nya former för att styra och driva verksamheten.
Utvecklingen av alternativt drivna enheter inom den kommunala 
välfärden består nästan uteslutande av verksamhet som finansieras av 
allmänna medel och därmed är underställd politisk styrning genom avtal. 
Även om driften av en vårdcentral är privat, hör verksamheten till det 
offentliga utbudet av välfärdstjänster. Det innebär att landstingen och 
kommunerna har samma ansvar för att alla medborgare har lika tillgång 
till och samma rättigheter inom den privat drivna välfärden, där 
finansieringen fortfarande är offentlig, som inom den offentliga drivna 
verksamheten.
Utgångspunkten för regeringens konkurrenspolitik är att skapa 
effektiva marknader där så är rationellt och socialt rimligt. På effektiva 
marknader är priset bärare av relevant information. Alla producenter har 
tillträde till marknaden. Konsumenterna har många producenter att välja 
mellan. 
En stor del av den offentliga verksamheten bedrivs på marknader. Det 
gäller bl.a. områden som är föremål för offentlig upphandling, 
anläggningsarbeten och s.k. nätverkstjänster som gas, vatten, värme, tele 
samt person- och varutransporter. Här är det ofta möjligt att skapa rimligt 
effektiva marknader och en rad omregleringar har genomförts. 
Regeringen har framgångsrikt omreglerat och öppnat upp marknader.
Regeringen menar dock att stor försiktighet måste gälla när det är fråga 
om välfärdstjänster som vård, skola och omsorg. Avgörande för 
regeringens politik är att skapa konsument- och medborgarnytta. 
Konkurrens är ett medel för att nå målen för regeringens politik. 
Marknader skall användas där de ger störst konsumentnytta och offentlig 
produktion där denna form lämpar sig bäst.
För att marknader skall kunna bli effektiva förutsätts en rimlig grad av 
homogenitet för varor och tjänster. Det är en förutsättning för att 
konsumenten enkelt skall kunna bedöma kvaliteten i förhållande till 
priset. Samtidigt skall transaktionskostnaderna vara låga, dvs. det skall 
vara lätt att byta och tillgången till trovärdig information skall vara god. I 
marknadsekonomin skall priset bära information om kvalitet och 
kvantitet. Regeringens bedömning är att dessa krav sällan är uppfyllda 
när det gäller välfärdstjänster. I stället skulle en marknadsprissättning 
skapa snedvridningar i ekonomin och sociala problem samhället. Ett 
ytterligare problem är att befolkningsunderlaget, t.ex. när det gäller 
sjukhusvård, i regel är för litet för att det skall vara möjligt att skapa en 
reell konkurrens. Sjukhusen är i regel lokala monopol med betydande 
stordrifsfördelar och stora investeringsbehov.
Priset på en marknad för välfärdstjänster skulle heller inte säga allt om 
kvaliteten och möjligheten att utvärdera denna inträffar ofta med lång 
tidseftersläpning. Det som skulle känneteckna flera av välfärdstjänsterna 
på en marknad är i stället att främja drivkrafter för producenterna att 
välja konsumenter och för konsumenter eller brukare att välja vilka 
brukare de vill se kring sig. Priset får funktionen att sortera brukarna 
efter betalningsförmåga. En skola som kännetecknas av fria 
konkurrerande val utlöser därför starka segregerade tendenser. 
Prismekanismen skiktar olika sociala gruppers tillgång till likvärdiga 
tjänster. Det finns stor risk för oönskade effekter för ekonomin genom 
negativ påverkan på det mänskliga kapitalet. En marknadsstyrd skola 
skulle sannolikt innebära än större skillnader i befolkningens kunskaper 
än vad deras medfödda inlärningsförmåga möjliggör och minskar därmed 
möjligheten att utnyttja befolkningens hela produktiva förmåga.
Konsumenternas betalningsförmåga sammanfaller normalt heller inte 
med när de har stort behov av att konsumera välfärdstjänster. 
Internationella erfarenheter talar för att finansierings- och 
produktionsformerna påverkar fördelningen av välfärdstjänster som 
sjukvård. Erfarenheten visar att det finns starka skäl för att hålla samma 
finansiering och produktion för god kostnadskontroll av offentliga medel.
Regeringen menar att mycket stor hänsyn måste tas till hur 
organisationen av välfärdstjänster påverkar fördelningen. Regeringens 
grundläggande uppfattning är att en generell välfärdsstat innebär att alla 
medborgare oavsett sin inkomst, klass, kön, etnicitet och sociala grupper 
skall ha samma tillång till välfärdstjänster. En grundläggande 
utgångspunkt för regeringens politik är därför att vård, skola och omsorg 
skall vara demokratiskt styrd, gemensamt finansierad och ges till alla på 
likvärdiga villkor. Detta innebär inte att möjligheter till förnyelse och 
mångfald inte skall tas till vara på välfärdsområdet. Regeringen främjar 
inom detta område aktivt det pågående arbetet för att utveckla alternativa 
driftsformer, t.ex. genom olika typer av personalkooperativ eller 
entreprenadlösningar. Alternativa driftsformer är ett bra komplement till 
offentlig drift när den tillför verksamheten höjd kvalitet till samma 
kostnad, bibehållen kvalitet till lägre kostnad eller utökad verksamhet till 
samma kostnad.
Utvecklingen under 1980- och 1990-talen
Området offentliga välfärdstjänster präglades under 1980-talet av en 
fortsättning på den tidigare kraftiga expansionen. Efter att under 1970-
talet ha ökat med ca 70 procent i förhållande till BNP fortsatte den reala 
kommunala konsumtionen att växa med ytterligare drygt 20 procent 
under 1980-talet. På hälso- och sjukvårdsområdet hade resurserna 
sjudubblats mellan åren 1955 och 1980. De offentliga ambitionerna hade 
höjts på en rad områden, exempelvis inom barnomsorg, utbildning, kultur 
och kollektivtrafik, och ett stort antal uppgifter hade förts över från staten 
till landstingen och kommunerna.
Under 1980-talet inleddes ett omfattande decentraliseringsarbete inom 
landsting och kommuner som omfattade både den politiska 
organisationen och verksamhetsorganisationerna. Exempelvis bildade ett 
stort antal kommuner kommundelsnämnder under denna period. 
Upprinnelsen till detta var den då utbredda diskussionen om behovet att 
förnya den offentliga sektorn och att öppna för ökat inflytande och ökad 
delaktighet på alla nivåer. Samtidigt prövade många kommuner och 
landsting att ersätta den traditionella anslags- och regelstyrningen med 
målstyrning.
Efter en lång period av i huvudsak oavbruten och kraftig 
konsumtionsökning innebar 1990-talets första hälft ett knappare 
ekonomiskt utrymme för Sveriges kommuner och landsting. Det bidrog 
till att ett stort antal kommuner och landsting förändrade sina styr- och 
verksamhetsformer och att inslaget av alternativa driftsformer ökade. 
Beställarstyrning genom att separera uppgiften att formulera mål från 
produktionen blev ett naturligt steg i den s.k. beställar-/utförarmodell 
som var i fokus för utvecklingen under 1990-talets första år.
Under mitten av 1990-talet riktades intresset även mot olika slag av 
konkurrensmodeller. Steget från beställarstyrning till 
konkurrensutsättning kan bl.a. ses som ett medel för att avhjälpa vissa 
problem som uppstod för de kommuner och landsting som tillämpade 
beställar-/utförarmodellen. 
Därmed hade många kommuner och landsting skapat några av de 
grundläggande förutsättningarna för att konkurrensutsätta 
verksamheterna även externt. Bland annat hade i princip avgränsade 
beställare, ersättningssystem och avräkningsprinciper skapats.
En omständighet som relativt sent kom in i bilden var 
kvalitetsfrågorna. Många gånger var det först i samband med 
kontraktsskrivning med externa entreprenörer som man insåg att 
kvalitetsfrågorna behövde regleras. Expertgruppen för studier i offentlig 
ekonomi (ESO) påpekade i en rapport (ESO Ds 1988:1) att kvalitetsmått 
borde utvecklas för barnsomsorgen eftersom sådana saknades. 
Socialdepartementet konstaterade i rapporten Valfrihetsrevolutionen i 
praktiken (Ds 1994:50) att endast en mindre del av alla entreprenadavtal 
som skrevs innehöll kriterier för kvalitet. Dessa brister rättades till under 
de följande åren och kvalitetsstyrningen blev allt viktigare både gentemot 
entreprenadlagd verksamhet och verksamhet i egen regi.
Förekomsten av nya styrformer och privata alternativ
Statskontoret har i rapporten Organisations-, styr- och 
verksamhetsformer i kommuner och landsting (1999:38) redovisat hur 
omfattande inslagen av decentralisering och marknadsorienterade 
styrmodeller är. Av landstingen utövar hälften någon form av 
beställarstyrning, medan den andra hälften använder en traditionell 
styrmodell. Merparten av landstingen har idag, oavsett styrform, 
entreprenader inom kärnverksamheterna – vanligast inom öppenvård 
såsom primärvård, psykiatri och tandvård. I ett par fall har landsting 
övergett beställarstyrformen under senare delen av 1990-talet. Å andra 
sidan har de nya sjukvårdshuvudmännen i Skåne och Västra Götaland 
anslutit sig till en decentraliserad form av beställarstyrning.
I dag tillämpar ca en tredjedel av landets kommuner en styrmodell som 
i större eller mindre omfattning särskiljer beställarrollen från 
utförarrollen. Av Statskontorets rapport framgår att i 39 procent av 
kommunerna upprättar facknämnderna en egen resultaträkning. Ca 20 
procent har också egen balansräkning. Ett sätt att öka nämndernas 
oberoende är att ge dem ansvaret för eventuella underskott eller 
överskott. Enligt Statskontorets enkät till kommunerna har 70 procent av 
landets kommuner sådana regler. Detta innebär att mellan 30 och 40 
procent av landets kommuner torde omfattas av marknadsorienterade 
styrmodeller.
Statskontoret har också kartlagt kommunernas andel köpta tjänster från 
externa leverantörer år 1996. Enligt denna undersökning var det vanligast 
att kommunerna använder 93–95 procent av driftskostnaderna för egen 
produktion. Skillnaderna mellan kommunerna var emellertid rätt 
betydande.
Effekter av konkurrensutsättning
Enligt de studier som Svenska Kommunförbundet redovisar i rapporten 
Konkurrens för fortsatt välfärd? (1999) har den ökande andelen 
alternativa driftformer medverkat till en effektivare resursanvändning. 
Detta har resulterat dels i minskade kostnader, dels i tydligare och mer 
preciserade krav på verksamheten.
Socialstyrelsen redovisar i en rapport från 1996 en sammanställning av 
tidigare studier av äldreomsorg på entreprenad. Studien visar att det 
åtminstone på kort sikt har inneburit kostnadsbesparingar när 
anbudsupphandling använts. Eftersom många av de entreprenader man 
relaterar till var relativt nystartade, hade man svårare att bedöma om 
besparingarna kvarstår på längre sikt.
I de kommuner som intervjuades som underlag för Kommunförbundets 
rapport Konkurrens för fortsatt välfärd? upplevs arbetet med framtagande 
av krav på utförande i samband med upphandlingar också ha lett till en 
ökad kvalitet. Med detta avses att man nått en högre grad av uppfyllelse 
av de mål och behov som kommunpolitikerna formulerat. Den egna 
produktionen eller egenregin tvingas i samband med 
konkurrensutsättning se över sin egen organisation, bemanning, system 
för intern kvalitetssäkring och kostnader. De undersökningar som har 
gjorts när det gäller kommunmedlemmarnas upplevelse av den service 
som de utnyttjar visar också att konkurrensutsättning och alternativa 
driftformer i de flesta fall medför att de är mer nöjda jämfört med den 
traditionellt bedrivna verksamheten.
I Socialstyrelsens rapport från 1996 sägs att merparten av de tidigare 
studier man granskat inte visar någon negativ påverkan på kvaliteten i 
verksamheten. Snarare finns flera studier där vårdtagarna gett mycket 
goda omdömen om den verksamhet som drivs på entreprenad.
Problem vid användandet av konkurrensinslag på området 
välfärdstjänster
Området offentliga välfärdstjänster har under de två senaste decennierna 
präglats av både snabba och djupgående förändringar, som å ena sidan 
har öppnat möjligheter för effektivisering och ökad kundnytta, å andra 
sidan ställt helt nya krav på ansvariga kommuner och landsting. Helt nya 
modeller för styrning och drift har prövats, i vissa fall med inslag av 
konkurrensmekanismer.
I Konkurrensverkets rapport Konkurrensen i Sverige under 90-talet – 
problem och förslag (2000:1) uppmärksammas en rad frågeställningar 
med anknytning till konkurrensproblem i hälso- och sjukvårdssektorn. I 
rapporten berörs bl.a. brist på konkurrens på lika villkor inom vissa 
sektorer, brister i samband med kommunal upphandling och problem vad 
gäller moms, det så kallade kommunkontosystemet. Vidare behandlas 
brister med anledning av den så kallade tredjepartsfinansieringen. Genom 
att finansieringen är avskild från konsumenten saknas normala 
mekanismer för kostnadskontroll. Slutligen redovisar verket problem 
som sammanhänger med höga in- och utträdeskrav för etableringar.
Många av de instrument som används för att främja en god konkurrens 
tar sin utgångspunkt i att det redan finns en fungerande marknad. Det har 
t.ex. visat sig att lagen om offentlig upphandling (LOU) har varit ett bra 
redskap för de kommuner och landsting som upphandlat tjänster där det 
redan finns ett gott utbud av leverantörer. Så är fallet vad gäller bl.a. 
försörjningstjänster som lokalunderhåll och liknande. För de offentliga 
kärnverksamheterna är emellertid sällan så att det finns en etablerad 
fungerande marknad, åtminstone inte utanför storstadsområdena. 
De nya marknader som bildas när kommuner och landsting infört nya 
styrformer skiljer sig från den gängse bilden av en marknad. 
Verksamheterna är fortfarande offentligt finansierade – inte 
kundfinansierade – och ingår därmed i det offentliga serviceutbudet. Det 
råder vanligen inte heller någon etableringsfrihet, utan dessa marknader 
regleras såväl av statliga tillsyns- och tillståndsorgan som av kommuner 
och landsting.
I den Nationella handlingsplan för utveckling och förnyelse av 
sjukvården som regeringen arbetar med kommer att framhållas 
betydelsen av en ökad mångfald av driftformer, med krav på 
sjukvårdshuvudmännen att i större utsträckning engagera privata, 
kooperativa och ideella operatörer i den öppna vården.
Samtidigt som denna utveckling uppmuntras är det viktigt att inte 
kommersiella intressen försvårar möjligheten att upprätthålla de 
grundläggande principerna för en allmän hälso- och sjukvård. Sjukvården 
skall vara demokratiskt styrd, solidariskt finansierad och ges utifrån 
behov.
För att dessa grundläggande mål skall kunna upprätthållas samtidigt 
som alternativa driftformer släpps in är det nödvändigt att reglera vissa 
former av den konkurrensutsatta vården. En sådan reglering har tidigare 
inte ansetts nödvändig, med hänsyn till den offentligt drivna vårdens 
totala dominans.
Regeringen finner att det för närvarande inte finns skäl att särskilt 
reglera driftformerna i den öppna sjukvården. Däremot krävs regler för 
sjukhusvården. Sådan lagstiftning finns också i vår omvärld. Den 
tradition som dominerar i andra europeiska länder är att akutsjukhusen 
drivs utan vinstintressen. Däremot finns skillnader när det gäller 
verksamhetsformen, exempelvis offentlig regi, ideella stiftelser eller 
andra icke vinstsyftande organisationer.
Regeringen avser mot denna bakgrund att lägga förslag om ändring i 
hälso- och sjukvårdslagen med innebörden att ett landsting inte får 
överlämna uppgiften att ansvara för driften av ett akutsjukhus till den 
som driver verksamheten med syfte att skapa vinst åt ägare.
6.7 Styrmedel och konkurrens 
"Spelregler" är ett centralt begrepp när man diskuterar marknadens 
funktion. För att en marknad över huvud taget skall fungera måste det 
finnas någon form av regler som de olika aktörerna accepterar och håller 
sig till. Vissa regler är helt fundamentala, t.ex. ett rättssystem som gör 
det möjligt att ingå avtal i förvissningen om att de faktiskt kommer att 
följas. I ett utvecklat samhälle finns därutöver ett stort antal 
bestämmelser och normer som har tillkommit av helt andra skäl än att 
underlätta handeln med varor och tjänster på en marknad. Politiska beslut 
som syftar till att uppnå ett visst mål åtföljs i allmänhet av beslut om 
olika styrmedel för åstadkomma måluppfyllelse. Nästan alltid skapas 
därmed en ny spelregel för marknaderna, även om det egentliga syftet var 
ett helt annat.
Det grundläggande kravet på ett styrmedel är att det styr rätt, dvs. att 
det verkligen bidrar till att det uttalade målet uppnås. Dessutom skall 
detta ske på ett effektivt sätt, dvs. samhällets kostnad för den 
eftersträvade förändringen får inte bli så hög att den eliminerar merparten 
av den positiva effekten. Även styrmedel som är väl utformade för sitt 
speciella syfte kan den skapa en konflikt med andra mål och medel, t.ex. 
fungera som en dålig spelregel för konkurrensen. Att försöka undvika 
eller minska sådana konflikter blir därför allt viktigare när styrmedlen 
utformas. Strävan bör vara att inte skapa spelregler så att de hämmar 
konkurrensen och försämrar marknadens funktion.
Bland de olika slagen av styrmedel skiljer man traditionellt mellan 
administrativa styrmedel och ekonomiska. Numera betraktas också 
information som en särskild typ av styrmedel. Förutsättningarna för att 
skapa effektiva styrmedel som samtidigt fungerar som sunda spelregler 
på marknaderna varierar mellan de olika typerna.
6.7.1 Administrativa styrmedel
Med administrativa styrmedel menas i första hand olika typer av 
regleringar. Lagstiftningen på miljöområdet är ett exempel. Genom att 
t.ex. fastställa gränsvärden för utsläpp från olika verksamheter begränsas 
de negativa effekterna på miljön.
Regleringar som är olämpligt utformade kan leda till att konkurrensen 
på marknaden snedvrids. För att marknader skall vara effektiva är det 
viktigt att aktörerna möter samma spelregler och att dessa tillämpas på ett 
enhetligt sätt. Så länge marknaderna är nationella finns det inga 
principiella svårigheter att undvika diskriminering av vissa aktörer. I 
praktiken är det dock långt ifrån självklart att en viss lagstiftning är 
neutral bara för att aktörerna möter samma lagar. Ibland utformas regler 
så att de kan tillämpas på skilda sätt för stora och små företag, i olika 
branscher eller i olika delar av landet. Dessutom kan det finnas ett 
förhandlingsutrymme inom ramen för de administrativa styrmedlen. Med 
goda argument eller olika typer av hot kan vissa aktörer ibland förhandla 
sig till generösare villkor – och därmed lägre kostnader – än deras 
konkurrenter. Ett exempel är att ett företag hävdar att det tvingas avskeda 
personal om de ställs inför tuffare miljökrav.
Ofta kan det finnas rimliga motiv för en "flexibel" tillämpning av 
regleringar. Helt generella miljökrav skulle t.ex. på kort sikt kunna få 
negativa regional- eller sysselsättningspolitiska effekter. Samtidigt kan 
en diskriminerande behandling av olika företag leda till betydande 
nackdelar från konkurrenssynpunkt. Exempelvis har ett stort och 
etablerat företag ofta en betydligt starkare position än ett litet nystartat 
vid en förhandling med en myndighet om hur en reglering skall 
tillämpas. På så sätt kan regleringen hindra marknadstillträdet och bli ett 
allvarligt hinder mot en sund konkurrens på marknaden.
Om marknaderna är eller kan bli internationella finns ofta en genuin 
konflikt mellan nationella regler och handel över gränserna. Varje 
skillnad i de olika ländernas regler riskerar att hindra handeln och 
därmed begränsa konkurrensen. Detta problem kan undanröjas genom 
överstatliga regler eller samordnade nationella regler. Även om många 
handelshinder har undanröjts genom såväl åtgärder för att förverkliga 
EU:s inre marknad som internationella handelsavtal inom WTO:s ram 
återstår mycket innan det finns harmoniserade internationella regler på 
alla områden. Administrativa regler bör utformas så att handelshindrande 
och konkurrenssnedvridande effekter så långt möjligt undviks. Reglernas 
syfte måste alltid vägas mot risken för negativa välfärdseffekter.
Det är givet att också andra aspekter än effekterna för konkurrensen 
och frihandeln måste vägas in när man väljer och utformar administrativa 
styrmedel. Däremot är det svårt att se några rimliga motiv för att inte 
tillämpa reglerna på ett likartat sätt när det gäller tillsynen. Ett 
grundläggande krav för att en lag skall fungera som en sund spelregel för 
konkurrens är att den tillämpas lika för alla som berörs av den. Om 
tillsynen brister så att en oseriös aktör kan bryta mot lagen utan 
nämnvärd risk för upptäckt blir effekten att konkurrensen snedvrids på 
ett allvarligt sätt.
6.7.2 Ekonomiska styrmedel
Kännetecknande för de ekonomiska styrmedlen är att de direkt påverkar 
producenternas eller konsumenternas priser eller kostnader. De klassiska 
ekonomiska styrmedlen är olika typer av skatter, avgifter och 
subventioner. Dessutom finns det vissa styrmedel som inte är renodlat 
ekonomiska, men som påminner om dem eller fungerar på liknande sätt.
Avgifter och skatter
Motivet för att använda avgifter som styrmedel är att marknadspriserna 
för en vara eller tjänst inte alltid avspeglar alla de samhällsekonomiska 
kostnaderna för att producera eller konsumera den. Avgifterna syftar 
alltså till att korrigera marknadspriserna. Ett exempel är miljöavgifter på 
luftföroreningar, som syftar till att sätta ett pris på ren luft. En generell 
princip i detta sammanhang är att den som ger upphov till en skada på 
miljön också skall stå som ansvarig för detta.
Alla miljöavgifter syftar dock inte i första hand till att internalisera 
miljökostnaderna i marknadspriserna. Vissa av dem är främst fiskala, 
dvs. är till för att öka skatteinkomsterna. I de fallen bestäms inte 
avgiftens eller skattens nivå med utgångspunkt i miljökostnaden. Också 
fiskala avgifter kan dock ha en styrande effekt, eftersom de påverkar 
marknadspriserna. I många fall motiveras sådana avgifter av både 
särskilda politiska mål och fiskala skäl, vilket gör det svårt att bedöma 
deras effektivitet som styrmedel.
Att använda avgifter eller skatter som styrmedel har flera fördelar 
jämfört med regleringar. Ofta är de ekonomiska styrmedlen mer 
kostnadseffektiva. Teoretiskt är det inte svårt att utforma avgifter och 
skatter utan att skapa negativa effekter på konkurrensen. Däremot finns 
en rad praktiska problem.
Subventioner
Med begreppet subventioner avses vanligen olika former av statliga och 
kommunala ekonomiska stöd och bidrag som riktas till vissa utpekade 
verksamheter, företag eller organisationer. Syftet kan vara 
fördelningspolitiskt eller att staten vill stimulera viss verksamhet.
Enligt EG:s regler om statsstöd räknas "alla insatser av ekonomisk 
natur som innebär fördelar för enskilda företag eller branscher" som stöd. 
Några exempel är bidrag, lån på förmånliga villkor, garantier, 
skattelättnader och reducering av avgifter. Däremot ingår inte generella 
skattelättnader eller sådana stöd som kommer allmänheten till del och 
inte ger specifika fördelar för enskilda företag eller branscher. Det kan 
gälla t.ex. bidrag till investeringar i infrastruktur.
I WTO:s subventionsavtal definieras subventioner som varje finansiellt 
bidrag, inklusive inkomst- eller prisstöd, från regering eller offentlig 
myndighet som innebär en förmån för mottagaren.
Problemet att subventioner snedvrider konkurrensen är klassiskt i och 
med att de sätter prismekanismen ur spel. Det gäller alla former av 
subventioner, men risken för direkta skadliga effekter på marknaden blir 
större ju mer riktade subventionerna är mot enskilda branscher, företag 
eller produkter. Enligt EG:s regler om statsstöd är i princip allt offentligt 
stöd som hotar att snedvrida konkurrensen och som påverkar handeln 
mellan medlemsstaterna förbjudet. Det finns ett antal undantag från 
huvudregeln, bl.a. för subventioner som riktas till små och medelstora 
företag, för regional utveckling och utjämning, forskning och utveckling 
eller förbättringar av miljön där stödets positiva effekter under vissa 
förutsättningar bedöms uppväga en viss konkurrenssnedvridning.
När subventioner används som styrmedel är syftet just att "snedvrida" 
marknaden. Det kan exempelvis handla om att stimulera vissa typer av 
angelägna investeringar som annars inte skulle komma till stånd i 
tillräcklig omfattning. En generell svårighet här är naturligtvis att 
utforma subventionen på ett sådant sätt att den avsedda stimulansen nås 
med minsta möjliga negativa bieffekter på konkurrensen.
Företagsstöd och konkurrens
Subventioner till näringslivet genom olika former av företagsstöd 
utnyttjas i de flesta utvecklade länder för att uppnå samhällsmål av olika 
slag. Ofta handlar det om målsättningar kring ökad tillväxt och 
sysselsättning, regional utjämning och utveckling eller förbättring av 
miljön. Subventionernas omfattning ser dock över tiden olika ut och 
varierar också mellan olika länder.
Samtidigt som målen för stöden på ett mer allmänt plan är lätta att 
identifiera är det ofta betydligt svårare att få någon entydig bild av 
stödens reella effekter. I debatten om nyttan respektive 
skadeverkningarna av statligt stöd till företag blir slutsatserna kring 
subventioners berättigande ofta en fråga om vilka delaspekter som ställs i 
fokus snarare än helhetsbedömningar där olika intressen har kunnat 
viktas mot varandra.
Från ett övergripande perspektiv torde det ändå vara oomtvistligt att 
företagsstöd kan ha skadliga effekter från konkurrenssynpunkt, såväl 
nationellt som internationellt. Sådant stöd kan, om inte uppmärksamheten 
härpå är god, också leda till felallokering av resurser eller omflyttning av 
arbetstillfällen på konstlad väg och till samhällsekonomiska kostnader 
som inte kan anses vara förenliga med ett sunt utnyttjande av allmänna 
medel.
De internationella regelverk som har etablerats för att kontrollera 
användningen av nationellt företagsstöd uppmärksammar denna 
problematik. För länder som Sverige, där beroendet av öppna marknader 
och lika spelregler på det internationella planet har en särskilt stor 
betydelse, är dessa regelverk mycket viktiga. Fungerar de väl ger de 
möjlighet att slå vakt om ett gott klimat för handel och företagande på 
marknader där sunda konkurrensvillkor gäller, och därmed också för 
förutsättningarna att främja tillväxt och sysselsättning på nationell nivå. 
Särskilt för små och nyetablerade företag, som har sämre möjligheter än 
stora och etablerade företag att hävda sina intressen, kan stöd som på ett 
snedvridande sätt gynnar konkurrenter slå hårt.
Prioriteringar för det fortsatta arbetet med stödfrågor
För Sveriges del innebär EU-medlemsskapet att vi är bundna av 
gemenskapens särskilda regler för offentligt stöd, de s.k. 
statsstödsreglerna. Utvecklingen av EU:s politik på statsstödsområdet har 
därför bl.a. betydelse för det svenska näringslivet och dess möjligheter 
att dra nytta av den inre marknaden. Som EU-medlem är Sverige också 
delaktig och medansvarig för EU:s politik när det gäller arbetet med 
subventionsrelaterade frågor på det internationella planet, såsom inom 
WTO och OECD, och därmed också för utformandet av internationella 
spelregler som främjar handel över gränserna på så långt möjligt 
likartade och sunda konkurrensvillkor.
Av dessa skäl anser regeringen att det är viktigt att Sverige har en 
tydlig och medveten strategi för de principer enligt vilka stödpolitiken 
bör utformas inom såväl EU som globalt. I avsnitt 7.7 redogör regeringen 
för en policy på stödområdet som, med särskilt fokus på EU, 
fortsättningsvis bör ligga till grund för arbetet med statsstödsfrågorna.
6.7.3 Konsumenternas brist på information
Informationen till konsumenterna spelar en central roll i 
marknadsekonomin. Ett villkor för att konsumenterna skall kunna spela 
en aktiv roll på marknaden är att de känner till egenskaperna hos olika 
produkter och tjänster. Ett annat villkor är att konsumenterna inser 
konsekvenserna i form av energi- och naturresursförbrukning samt 
miljöpåverkan som valet av ett visst inköpsställe kan medföra. Brist på – 
eller felaktig – information kan leda till att konsumenterna fattar "fel" 
beslut, eller till att transaktionskostnaderna blir onödigt höga. På nyligen 
omreglerade marknader, där någon valmöjlighet tidigare inte har funnits, 
krävs också att konsumenterna är informerade och medvetna om själva 
möjligheten att välja. Information till konsumenterna som styrmedel för 
att nå vissa politiska mål har, jämfört med andra styrmedel, fördelen att 
konsumenternas fria val definitionsmässigt inte stör konkurrensen, 
förutsatt att informationen är korrekt och begriplig.
I takt med att många varor och tjänster blir alltmer komplexa ställs det 
allt större krav på informationen. Konsumenterna måste kunna lita på att 
den är korrekt, och informationen måste ha sådana former att den är 
enkel att tillämpa vid besluten om inköp av olika varor eller tjänster 
respektive vid valet av inköpsställe. Konsumenterna kan uppleva 
särskilda problem på marknader som nyligen öppnats för konkurrens. 
Dessa aspekter tas upp i Konkurrensverkets rapport (2000:1). Den 
tidigare avsaknaden av alternativ innebar att konsumenten saknade 
anledning att inhämta detaljerad information om produktegenskaper eller 
försäljningsvillkor. Vidare kan investering i ny teknik, lojalitetsprogram 
och bonussystem på olika sätt skapa inlåsningseffekter för 
konsumenterna. Utbudet kan också bli mycket svårare för konsumenterna 
att överblicka genom nya marknader, nya produkter och tjänster, 
branschglidningar och branschsammanblandningar samt genom snåriga 
avtalsvillkor. För att marknadsekonomin skall fungera måste 
konsumenterna ha en god överblick över utbudet. Man måste veta att det 
finns ett val, man måste kunna välja och man måste vilja välja.
Det är i första hand företagen som måste tillhandahålla en tillräcklig 
och korrekt information om sina produkter. För att se till konsumenternas 
behov i detta avseende är det emellertid nödvändigt att staten genom 
regler, exempelvis viss marknadsrättslig lagstiftning, säkerställer att 
företagen tillhandahåller den information som konsumenterna behöver. 
Det är också viktigt att stat och kommun, genom exempelvis 
Konsumentverket och den lokala konsumentvägledningen, oberoende av 
företagen håller relevant kunskap tillgänglig för konsumenterna. Den 
konsumentpolitiska kommittén har i betänkandet Starka konsumenter i en 
gränslös värld (SOU 2000:29)lämnat förslag på hur information och 
rådgivning till konsumenter kan organiseras. Regeringen avser att 
återkomma till riksdagen med förslag på det konsumentpolitiska 
området.
På områden där konsumenterna har särskilt svårt att överblicka utbudet 
och produkternas egenskaper, exempelvis el och tele, kan det finnas skäl 
att det allmänna vidtar speciella åtgärder för att förbättra marknadens 
funktionssätt genom lättillgänglig information till konsumenterna.
Av en gemensam rapport från Konkurrensverket, Konsumentverket 
och Post- och Telestyrelsen framgår att konsumenterna i allmänhet inte 
har tillräckligt bra information för att göra ett väl övervägt val av 
mobilteleoperatör Av intresse är också en pågående undersökning av 
Riksrevisionsverket (Kunden är lös – omreglerade marknader i ett 
konsumentperspektiv). Den senare undersökningen riktar bl.a. in sig på 
el- och telemarknaderna. Ett syfte är att undersöka om det finns hinder 
för att utnyttja valfriheten och om sådana hinder i så fall drabbar svaga 
konsumentgrupper och mindre företag i första hand samt vilka åtgärder 
staten vidtar med anledning av detta.
6.7.4 Genomförda och pågående åtgärder
Regelverk som har till ändamål att skydda olika väsentliga 
samhällsintressen kan i vissa fall komma i konflikt med intresset av en 
effektivt fungerande konkurrens. Det är därvid vanligen inte regelverken 
i sig som kan hämma konkurrensen utan deras utformning eller 
tillämpning. Det är angeläget att betydelsen av effektivt fungerande 
marknader och konkurrens där så är möjligt beaktas, såväl vid skapandet 
av nya regler som vid den fortlöpande uppföljningen av hur de fungerar.
Läkemedel
För närvarande gäller att farmaceuten i vissa fall kan byta ut ett förskrivet 
originalläkemedel mot ett generiskt läkemedel, s.k. generisk substitution. 
Bestämmelser om generisk substitution finns i Läkemedelsverkets 
receptföreskrifter (LVFS 1997:10). Bestämmelserna innebär i korthet att 
utbyte får ske om förskrivaren lämnat aktivit samtycke till detta genom 
att på receptet ange namnet på det förskrivna läkemedlet följt av orden 
"eller motsvarande". Samtycke kan också lämnas genom annan skriftlig 
överenskommelse. Om samtycke inte aktivt har lämnats av förskrivaren 
finns vissa begränsade möjligheter till utbyte för läkemedel inom det s.k. 
referensprissystemet. Om Riksförsäkringsverket har fastställt att ett 
läkemedel är utbytbart inom referensprissystemet får detta bytas ut på 
begäran av patienten, om inte annat angetts på receptet. I sistnämnda fall 
bör förskrivarens samtycke inhämtas innan byte äger rum. I 
undantagsfall – om förskrivaren inte går att nå och ett dröjsmål skulle 
vara till skada för patienten – kan dock utbyte ändå ske. Om utbyte sker 
skall förskrivaren skriftligen underrättas därom. Detta skall ske 
omedelbart om utbytet skett utan förskrivarens samtycke. I alla övriga 
fall skall dock förskrivarens samtycke inhämtas. 
Frågan om generisk substitution kommer bl.a. att belysas av 
utredningen för översyn av läkemedelsförmånen (S 1999:06) som skall 
redovisa sitt uppdrag till regeringen i september 2000.
Avgifter och skatter
Stoppreglerna för småföretag
Regeringen har genomfört ändringar i skattelagstiftningen som innebär 
att de allra flesta av de s.k. stoppreglerna för fåmansföretag avskaffas. 
Stoppreglerna är särskilda skatteregler som tar sikte på transaktioner 
mellan fåmansägda företag och deras ägare. Huvudsyftet med 
lagändringarna är att förbättra förutsättningarna för små och medelstora 
företag. Genom ändringarna likställs den skattemässiga behandlingen av 
fåmansföretag med andra företag vid en rad transaktioner mellan 
företaget och dess ägare, vilket gynnar konkurrensen. Ändringarna trädde 
ikraft den 1 januari 2000 (prop. 1999/2000:15).
Kommunkontosystemet
Regeringen tillsatte i oktober 1998 en utredning för att analysera vissa 
frågor inom systemet för ersättning för viss mervärdesskatt till 
kommuner och landsting, det s.k. kommunkontosystemet. Enligt 
kommittédirektiven skall utredaren utvärdera hur väl systemet uppfyller 
det egentliga syftet, dvs. att skapa konkurrensneutralitet mellan 
kommunal verksamhet i egen regi respektive verksamhet utförd av 
entreprenad. En viktig fråga är att analysera effekterna av den 
kommunala finansieringen mot bakgrund av de ökade utbetalningarna 
från systemet. Vidare skall utredaren utvärdera om den ökade 
omslutningen och omfördelningen till följd av den kollektiva 
finansieringen har påverkat konkurrensneutraliteten. Utredaren skall 
också lämna förslag till hur uppföljning och kontroll av systemet kan 
förbättras. 
Utredningen har avgivit betänkandet Kommunkontosystemet och 
rättvisan (SOU 1999:133). För att få likartade förutsättningar mellan 
folktandvården som omfattas av kommunkontosystemet och den privata 
tandvården som inte omfattas föreslås att folktandvården antingen lyfts 
ur systemet eller att privattandläkarna lyfts in i systemet. Ett annat 
förslag är att göra tandvård skattepliktig med en reducerad skattesats om 
6 procent. Enligt det sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) 
undantas tandvård från mervärdesskatt men detta undantag kan 
medlemsländerna till viss del begränsa. För övrig icke-skattepliktig 
verksamhet förslås att skatteplikt införs så långt som det sjätte 
mervärdesskattedirektivet tillåter samt att Sverige i övrigt verkar inom 
gemenskapen för att göra all verksamhet skattepliktig (betänkandet s 14 
f). Regeringen har i vårpropositionen 1999/2000:100 aviserat ett 
fördjupat utredningsarbete i syfte att dels analysera systemets effekter när 
det gäller konkurrensneutralitet, dels förklara den stora variationen i de 
belopp som betalas ut till olika kommuner och landsting. Tills vidare 
behålls kommunkontosystemet till år 2001. Regeringen avser att 
återkomma i denna fråga i samband med budgetpropositionen för 2001. 
Mervärdesskatt för ideella föreningar
Regeringen har tillsatt en utredning för att se över hur 
mervärdesskattelagens olika regler överensstämmer med motsvarande 
EG-regler och vilka effekter som uppstår genom skillnaderna i 
regelsystemen. Utredaren skall analysera hur nuvarande svenska 
bestämmelser påverkar konkurrensneutraliteten i allmänhet och särskilt i 
förhållande till mindre och medelstora företag. Utredningen skall också 
särskilt analysera hur mervärdesskattelagstiftningens bestämmelser om 
undantag från skattskyldighet för ideella föreningars verksamhet 
överensstämmer med det verksamhetsinriktade undantag från skatteplikt 
för organisationer utan vinstintresse som regleras i 
mervärdesskattedirektivet. Vissa termer och företeelser i svensk 
lagstiftning har inte någon direkt överensstämmelse med de begrepp som 
återfinns i direktivet, exempelvis begreppen skattskyldighet och 
yrkesmässig verksamhet. Som exempel kan nämnas att en ideell förening 
enligt sjätte direktivet kan anses som en beskattningsbar person (taxable 
person), vilket innebär att den ideella föreningen kan bli skyldig att 
betala mervärdesskatt. I svensk rätt anses däremot en stor del av den 
verksamhet som bedrivs i en ideell förening inte som yrkesmässig, vilket 
innebär att föreningen inte är skattskyldig för denna verksamhet. Enligt 
direktivet kan emellertid en ideell förening få undantag från skatteplikten 
under vissa förutsättningar. Ett krav för detta är att undantagen från 
beskattningen inte medför någon konkurrenssnedvridning. Utredningen 
skall redovisa sitt ställningstagande den 1 juni 2001 (dir. 1999:10).
Realisationsvinst och utdelning på aktier för småföretag och arvs- och 
gåvoskatt i samband med generationsskiften i företag m.m.
I skattelagstiftningen finns särskilda regler för företag med ett fåtal 
delägare. Sådana regler får effekter för riskvilligheten att starta företag 
och dessa företags tillväxt. Särregler påverkar också fåmansföretagens 
konkurrensförmåga gentemot andra företag. Eftersom det är angeläget att 
fåmansföretagen får en större samhällsekonomisk betydelse i Sverige i 
framtiden är det viktigt att se till att aktiva ägare i fåmanförertag – i 
förhållande till passiva kapitalägare – inte missgynnas av reglerna. 
Regeringen har tillsatt en utredning som har till uppgift att se över 
reglerna om bl.a. beskattning av utdelning på aktier och realisationsvinst 
vid försäljning av aktier i fåmansföretag. Likaså sker en översyn av de 
särskilda reglerna i arv- och gåvolagstiftningen som gäller vid arv och 
gåva av företag. Utredningsuppdraget skall vara avslutat den 31 oktober 
2001 (dir. 1999:72).
Konsumentinriktade åtgärder
Statistiska Centralbyrån (SCB) överlämnade den 8 december rapporten 
"Konsumentprisnivåer i Sverige jämfört med övriga medlemsstater i EU" 
till regeringen. Av rapporten framgår att prisnivån i Sverige ligger ca 20 
procent över genomsnittet i EU och när det gäller vissa produkter så högt 
som 30-80 procent över genomsnittet. Resultatet visade att de svenska 
konsumenterna ännu inte kunnat dra full nytta av medlemsskapet i EU.
Jämte olika makroekonomiska förklaringsfaktorer kan prisskillna-
derna ha sin grund i att konkurrenstrycket inom en viss bransch varierar 
mellan olika länder. Regeringen har därför beslutat att avsätta medel för 
att Konkurrensverket i samråd med NUTEK och Kommerskollegium 
närmare skall analysera faktiska pris- och kostnadsskillnader mellan 
Sverige och övriga Europa inom områden som är centrala för hushållen 
och där bristande konkurrens kan hänföras till svårigheter att få en 
fungerande inre marknad.
Regeringen har i beslut den 3 mars 2000 givit Konkurrensverket, 
NUTEK och Kommerskollegium i uppdrag att närmare analysera 
skillnaderna i priser mellan Sverige och EU.
6.8 In- och utträdeshinder
6.8.1 Betydelsen av att marknader kan utmanas 
På en marknad där konkurrensen fungerar väl råder en dynamik som 
innebär att etablerade lösningar ständigt utmanas av nya alternativ. En 
marknad kan utvecklas på ett sådant sätt att dynamiken avtar, till nackdel 
för konsumenterna. En orsak till en sådan utveckling är en ökande 
koncentration på marknaden, till följd av att något eller några företag 
ökar sina marknadsandelar på konkurrenternas bekostnad. 
Koncentrationen kan också öka genom företagsköp eller 
sammanslagningar. En annan orsak kan vara konkurrensbegränsande 
överenskommelser eller andra förfaranden som leder till att aktörerna på 
marknaden avstår från att fullt ut använda sig av de konkurrensmedel 
som står till buds. Slutligen kan företagen på en marknad avstå från att 
konkurrera aktivt, utan att detta har sin grund i någon överenskommelse. 
Den senare situationen är typisk för oligopolmarknader, där varje företag 
gör bedömningen att ett konkurrensutspel skulle mötas av sådana 
motåtgärder att samtliga säljare på marknaden förlorar i förhållande till 
utgångsläget.
En försvagning av konkurrenstrycket på en marknad kommer vanligen 
till uttryck i högre priser i förhållande till produkternas värde. Ett 
utrymme för högre företagsvinster skapas därigenom, men denna 
möjlighet till vinst kan också förbrukas genom minskad effektivitet i 
produktion och distribution. Utfallet blir inte endast en minskad 
konsumentnytta utan också ett sämre utnyttjande av tillgängliga resurser, 
till skada för den samlade ekonomin.
En sådan marknad utgör en utmaning för företagare som anser sig 
kunna prestera en högre effektivitet än befintliga aktörer eller som räknar 
med att kunna erbjuda produkter som uppskattas mer av konsumenterna 
än de existerande alternativen. Möjligheten för nya företag eller nya 
produkter att etablera sig på en stagnerande marknad är således av 
avgörande betydelse för att återställa konkurrensens effektivitet.
6.8.2 Hinder mot tillträde till marknaden
Att starta ett nytt företag, att för ett existerande företag påbörja 
verksamhet på en ny marknad eller att lansera en ny produkt på 
marknaden är alltid förenat med vissa inledande svårigheter och 
kostnader. Tröskeln för att ett företag eller en produkt skall komma in på 
en ny marknad kan dock vara olika hög. Vissa marknader har ett högt 
skydd mot nytillkommande konkurrens genom hinder för tillträdet.
De företag som är verksamma på en marknad har ett grundläggande 
intresse av att skydda sin ställning genom att försvåra för nya företag och 
produkter att etablera sig. Till en del är detta ett naturligt uttryck för 
konkurrensen – genom att öka effektiviteten och förbättra produkternas 
egenskaper söker företagen behålla ett försteg framför potentiella 
konkurrenter. Effekterna av sådana ansträngningar kommer samtidigt 
konsumenterna till godo.
De etablerade företagen kan emellertid också välja andra medel för att 
försvåra marknadstillträdet, som innebär en skadlig begränsning av 
konkurrensen. Både horisontella överenskommelser och vertikala 
bindningar kan inriktas på att motarbeta nya företag, nya 
distributionsformer eller nya produkter. Ett exempel på en sådan 
horisontell överenskommelse är när företagen i en bransch enas om att 
förbjuda utländska företag att ställa ut på en branschmässa. En typisk 
vertikal bindning är återförsäljarsystem med strikt områdesindelning, 
som gör det omöjligt för ett företag att etablera verksamhet inom ett 
område där det redan finns en återförsäljare med exklusiva rättigheter. 
Ett tredje exempel, med både horisontella och vertikala inslag, är när ett 
antal återförsäljare kommer överens om att gemensamt utöva 
påtryckningar på en leverantör om att denne skall vägra leverera varor till 
ett utpekat företag. Bakgrunden kan vara att det drabbade företaget har 
tillämpat en lågprislinje eller bedriver internetförsäljning och därigenom 
utmanar konkurrenterna.
Hindren för marknadstillträde kan också vara ett resultat av 
marknadens struktur. Vid en hög koncentration i handelsleden, särskilt 
om denna kombineras med en stark vertikal integration, har en leverantör 
endast ett fåtal alternativ att välja på för att introducera sin produkt på 
marknaden. För ett stort företag kan det innebära en allvarlig motgång 
om ett av de möjliga distributionsalternativen faller bort till följd av att 
man inte lyckas nå en affärsuppgörelse. För en mindre leverantör kan de 
krav på leveransvolymer som samtliga distributionskanaler kräver på en 
koncentrerad marknad utgöra ett oöverstigligt hinder.
En hög koncentration bland konkurrenterna kan också utgöra ett hinder 
för ett företag att tränga in på en ny marknad. På ett område där ett eller 
ett fåtal företag behärskar marknaden uppstår lätt sådana 
beroendeförhållanden att distributionsleden drar sig för att ta in en ny 
leverantörs produkter i sortimentet.
De förhållanden som försvårar ett företags tillträde till en marknad har 
normalt karaktären av inträdeshinder, dvs. de är primärt riktade mot den 
som utmanar marknaden. I vissa fall skapas dock en tröskeleffekt primärt 
av ett s.k. utträdeshinder, dvs. en omständighet som minskar de 
befintliga företagens benägenhet att lämna marknaden. Ett exempel är 
när stora investeringar har gjorts i fasta anläggningar som saknar 
nämnvärt marknadsvärde vid en avveckling av verksamheten. För det 
etablerade företaget framstår utnyttjandet av anläggningen som en "sunk 
cost" som i viss mening är "gratis". Ett nytt företag skulle däremot 
behöva göra stora investeringar för att etablera sig på marknaden och har 
därmed en konkurrensnackdel som är svår att kompensera med 
exempelvis högre effektivitet.
Vid sidan av företagens agerande kan hinder för tillträdet till en 
marknad ha sin grund i lagar och andra regler. Ett exempel är s.k. 
tekniska handelshinder, dvs. regler för produkters utformning som är 
specifika för ett land och därmed försvårar det fria flödet av varor över 
nationsgränserna. Arbetet med att fullborda EG:s inre marknad har i hög 
grad bestått i att med olika tekniker avlägsna sådana handelshinder. Även 
andra slag av handelsregleringar kan ha till syfte eller effekt att hindra 
eller försvåra tillträdet till en marknad.
Regler som försvårar tillträdet till en marknad har normalt inte 
tillkommit i detta syfte, utan för att skydda väsentliga intressen som 
människors liv och hälsa, en god miljö eller en god funktion hos 
produkterna. I vissa fall kan ambitionen att garantera produkternas 
säkerhet vara olika hög i olika länder, i andra fall kan målet vara 
detsamma men tekniken skilja sig åt.
För nyetablerade och små företag kan det offentliga regelverket 
medföra konkurrensnackdelar genom att kostnaden för att leva upp till 
kraven relativt sett är högre än för stora företag. Exempelvis kan 
uppgiftslämnarkrav slå mot just sådana egenskaper hos de små företagen 
– korta informationsvägar och begränsade krav på 
informationsproduktion – som deras konkurrensförmåga bygger på. Stora 
företag har för sin interna administration ett eget behov av ett omfattande 
och formaliserat informationssystem och får därigenom ofta endast en 
marginalkostnad för att tillgodose samhälleliga uppgiftslämnarkrav. För 
de små företagen kan däremot de krav som det offentliga regelverket 
ställer innebära att administrativa system måste byggas upp som inte 
motiveras av verksamheten som sådan.
Vid sidan av det offentliga regelverket förekommer också frivilliga 
regler, t.ex. om viss märkning, som tillkommit på branschens initiativ. 
Även sådana regler kan i sin praktiska tillämpning försvåra tillträdet för 
nya företag eller nya produkter och på så sätt utgöra ett skydd mot 
konkurrens för de etablerade företagen.
Regler som riktas mot själva företaget, och inte dess produkter, kan 
också utgöra ett hinder mot nyetablering eller inträde på en ny marknad. 
Ytterlighetsfallet är legala monopol som helt utesluter etablering av 
konkurrerande företag. Andra former av etableringskontroll kan innebära 
kvantitativa begränsningar av antalet företag som får bedriva verksamhet 
i en bransch eller kvalitativa krav på det företag som vill etablera sig.
Bortsett från rent protektionistiska åtgärder har legala hinder mot 
företags eller produkters tillträde till en marknad normalt tillkommit för 
att skydda olika samhälleliga intressen. När en konflikt uppkommer 
mellan skyddsintresset och konsumenternas intresse av en väl fungerande 
konkurrens på marknaden måste en avvägning ske utifrån ett 
helhetsperspektiv. I många fall är det dock möjligt att modifiera regler på 
ett sådant sätt att de negativa effekterna på konkurrensen elimineras eller 
minskar utan att skyddsintresset åsidosätts.
6.8.3 Förekomsten av in- och utträdeshinder på olika områden
Hög koncentration råder inom många delar av den svenska marknaden. 
När koncentrationen kombineras med en stark vertikal integration 
uppstår särskilt stora svårigheter för nya företag att etablera sig på 
marknaden. En sådan situation skapar också svårigheter att lansera nya 
produkter. Dagligvaruområdet, som domineras av tre block som 
tillsammans svarar för ca 70 procent av försäljningen i 
detaljhandelsledet, är ett exempel på detta slag av inträdeshinder.
Höga investeringskostnader försvårar etablering av ny verksamhet på 
petroleumområdet, både i produktions- och distributionsledet. När det 
gäller skogsindustri och flygtransporter utgör kravet på kapitalkrävande 
investeringar i produktionen ett hinder mot etablering av nya företag. På 
postområdet utgör kostnaden för att skapa ett rikstäckande 
distributionssystem ett tills vidare oöverstigligt hinder mot att ta upp 
konkurrensen med Posten på detta företags hela verksamhetsområde. 
Kostnaden för investering i produktionsanläggningar motverkar 
nyetablering på marknaderna för bergkross, cement och asfalt. I dessa 
fall förekommer också utträdeshinder då produktionsspecifika 
anläggningar och fabriker inte kan användas till annan produktion. På 
bankområdet utgör kostnaden för att bygga upp betalningssystem ett 
hinder som försvårar etableringen av nya banker.
På vissa områden är det den fysiska tillgången till 
produktionskapacitet, snarare än kostnaden, som försvårar 
marknadstillträdet. Exempel är elproducenters tillgång till utbyggbara 
älvar och flygtransportföretags tillgång till flygplatser. Tillgången till 
råvara kan hämmas av regleringar. Det främsta exemplet är EG:s 
jordbruksreglering som gör det svårt eller omöjligt att etablera ny 
verksamhet inom mejeri-, slakteri- och sockerområdena.
Tjänsteföretag kan vara beroende av tillgång till infrastruktur för att 
kunna etablera ny verksamhet. I vissa fall har svårigheten sin grund i att 
en konkurrerande operatör kontrollerar infrastrukturen, i andra fall gäller 
en offentlig reglering. Marknaderna för järnvägstrafik, telefontrafik och 
television erbjuder exempel på infrastrukturrelaterade tillträdeshinder.
Brister i EG:s regelverk för den inre marknaden kan leda till att stora 
distributörer väljer att inte etablera sig i Sverige. På byggvaruområdet 
saknas en fungerade EG-harmonisering. Myndighetskraven skiftar därför 
fortfarande mellan EU-länderna varför marknaderna fortfarande i 
huvudsak är nationella. Förhållandena inom byggsektorn redovisas 
närmare i det följande samt i avsnitt 7.6.1. På televisionsområdet saknas 
en enhetlig standard för digitalTVboxar, vilket utgör en svårighet för nya 
distributörer.
Särskilda tillståndskrav gäller för att etablera företag på flera 
transportområden, bl.a. flyg- och lastbilstrafik.
När konsumentens möjligheter att byta till en ny leverantör eller en ny 
produkt är begränsade innebär detta i sig ett hinder för tillträde till 
marknaden. Sådana inlåsningseffekter på köparsidan förekommer i 
varierande grad på bl.a. fjärrvärmeområdet (av praktiska skäl), 
bankområdet (informationsbrister) och mobiltelefoniområdet (kontrakt 
med långa bindningstider).
Särskilt om byggsektorn
Marknadsstruktur och prismekanismer
Bygg- och boendesektorerna har traditionellt varit föremål för en mängd 
offentliga ingrepp. Dålig konkurrens, bristande effektivitet och höga 
produktionskostnader är ett återkommande tema i ett antal offentliga 
utredningar och orsakerna är att byggsektorn varit starkt reglerad och 
subventionerad. 
Som en konsekvens av detta har under senare år skett stora 
förändringar genom omregleringar av systemet och nya spelregler har 
skapats. Under 1990-talet har byggreglerna förenklats och utformats som 
funktionskrav i stället för detaljkrav, byggherrarnas ansvar för 
byggnaders tekniska egenskaper har tydliggjorts i bygglagstiftningen 
samtidigt som bostadsbyggande erhållit minskade subventioner. De 
förändrade spelreglerna och konjunkturnedgången under 1990-talets 
första hälft ledde till ett minskat bostadsbyggande, men öppnade också 
vägen för ett systemskifte i byggsektorn. De nya spelreglerna blottlade 
grundläggande problem i byggprocessen oavsett typen av byggande, men 
skapade samtidigt förutsättningar för en omvandling av byggsektorn från 
att vara en hårt reglerad och tämligen producentstyrd sektor till en mer 
konkurrensutsatt och kundorienterad industri. Den påbörjade 
strukturomvandlingen av byggsektorn är en viktig förutsättning för att få 
till stånd en effektivare byggprocess och lägre byggkostnader. 
Konkurrensverket och Byggkostnadsdelegationen konstaterar i sina 
rapporter till regeringen att det alltjämt föreligger ett antal hinder för en 
effektivt fungerande sektor. Koncentrationen på marknaden är hög med 
ett fåtal stora företag på de flesta byggmaterialmarknaderna. 
Inträdeshindren för nya aktörer är betydande på många delmarknader, 
även om det under senare år etablerats nya byggmaterialleverantörer och 
e-handeln öppnat för nya distributionsvägar. Importkonkurrensen är än så 
länge obetydlig och prissättningen och rabattsystemen gör att prisbilden 
för såväl byggföretag som privatpersoner är svårgenomtränglig. 
Motståndet mot pris- och kostnadsökningar är dåligt och trots en svag 
efterfrågan under 1990-talets första hälft har priser och kostnader ökat 
mer än producentprisindex. Det begränsade konkurrenstrycket inom 
sektorn har t.ex. medfört att anbuden för nybyggnad av lägenheter i flera 
fall nu är mer än 50 procent högre än för ett par år sedan. Det är 
väsentligt i sammanhanget att notera att subventioner som syftar till ökat 
byggande leder till ökade priser så länge det råder ett begränsat 
konkurrenstryck i sektorn. 
Genomförda och pågående åtgärder
Byggkostnadsdelegationen har i sitt betänkande Från byggsekt till 
byggsektor (SOU 2000:44) pekat på en rad olika åtgärder som krävs för 
att uppnå lägre kostnader och bättre effektivitet inom byggsektorn. 
Förslagen riktar sig i huvudsak till sektorns aktörer men även till stat och 
kommun samt myndigheter med sektorsansvar. Det framhålls särskilt att 
konkurrensfrågorna bör få en mer framträdande roll och att 
konkurrensbevakningen av byggsektorn bör skärpas. Delegationen anser 
vidare att det är angeläget att banden mellan konkurrens- och 
konsumentpolitiken bör förstärkas så att konsumenterna får en ökad 
förståelse för hur konkurrensen fungerar och hur den påverkar 
förhållandena i konsumentledet.
Konkurrensverket anför i sin rapport att tillämpningen av 
hyressättningssystemet kan verka hämmande på effektiviteten och 
byggandet vad avser hyresbostäder. Därför föreslår verket att läget på 
lägenheten generellt bör få större genomslagskraft vid hyressättningen så 
att hyressättningen bättre avspeglar de boendes preferenser och 
därigenom ökar dynamiken på bostadsmarknaden.
Utredningen om allmännyttan och bruksvärdet, Fi 1999:05 (dir. 
1999:32) har bl.a. haft till uppgift att utvärdera bruksvärdessystemet. 
Utvärderingen slutredovisades den 1 april 2000 (SOU 2000:33). 
Utvärderingen tyder på att överensstämmelsen mellan hyresgästernas 
värderingar och den faktiska hyra som utgår i dag i det allmännyttiga 
beståndet i olika områden är god. Utredningen remissbehandlas för 
närvarande.
I Bostadsutskottets betänkande (1999/2000:BoU9) anförs att mycket 
tyder på att bristerna i konkurrensen vad gäller byggprodukter står att 
finna i marknadsstrukturen och prismekanismerna samt i attityder och 
traditioner inom byggsektorn, förhållanden som kan vara svåra att 
påverka med statliga regelsystem.
Europeiska kommissionen antog den 4 november 1997 ett meddelande 
om byggbranschens konkurrenskraft (KOM(1997) slutligt), där ett antal 
strategiska mål och rekommendationer för industrin, kommissionen och 
medlemsstaterna redovisades. Ministerrådet (industri) antog vid möte 
den 7 maj 1998 slutsatser i vilka kommissionen uppmanades bl.a. att 
diskutera med medlemsstaterna och branschföreträdare de åtgärder för att 
förbättra sektorns konkurrenskraft som föreslås i meddelandet.
Sverige har deltagit aktivt i dessa diskussioner. Den 31 maj 1999 ägde 
ett seminarium rum med kommissionen, medlemsstaterna och industrin 
med syfte att komma fram till en gemensam lista på prioriterade åtgärder. 
Resultatet av diskussionerna presenterades för ministerrådet den 9 
november 1999. I det fortsatta arbetet med att utveckla en rullande 
handlingsplan har för att utveckla föreslagna åtgärderna arbetsgrupper 
tillsatts. Kommissionen har föreslagit att en trepartsgrupp med 
representanter från medlemsstaterna, industrin och kommissionen tillsätts 
för gå igenom det arbete som arbetsgrupperna utfört. Bland annat har 
arbetsgrupper tillsatts beträffande utbildning samt hållbart byggande från 
användning av miljövänliga byggmaterial till minskning av 
energianvändning i byggnader samt minskning och återanvändning av 
bygg och rivningsavfall.
Regeringen uppdrog den 25 november 1999 till Statens fastighetsverk, 
Banverket, Vägverket, Luftfartsverket och Fortifikationsverket att ta 
initiativ till att ett kvalitetsråd bildas på byggområdet. I uppdraget ingår 
att verken, med tonvikt på utveckling av kompetensen hos statliga 
byggherrar, beställare och förvaltare, skall redovisa hur bättre 
förutsättningar skall skapas för att samhällets krav på byggnadsverk 
enligt bestämmelser skall infrias och därmed minska kvalitetsfel och 
kostnader, få färre byggskador samt uppnå bättre inomhusmiljö med 
beaktande av arbetsmiljö och utomhusmiljö. Regeringen avser att utvidga 
uppdraget till de statliga verken till att – i enlighet med 
Byggkostnadsdelegationens förslag – omfatta samarbete och utveckling 
av rutiner som medför sänkta byggkostnader.
Sverige har beslutat att genomföra en europeisk bostadsmässa som ett 
led i arbetet att skynda på genomförandet av byggproduktdirektivet, 
främja en europeisk samsyn på byggsektorn samt för att skapa 
förutsättningar för fortsatt utveckling av den inre marknaden. 
Bostadsmässan avses genomföras i Malmö och invigas den 17 maj 2001. 
Den europeiska dimensionen markeras särskilt av en s.k. europeisk by 
bestående av 20–25 småhus. Miljöministern har bjudit in 29 länder runt 
om i Europa att uppföra var sitt hus i den europeiska byn. Syftet med byn 
är att visa bl.a. produktionsmetoder, traditioner, arkitektur och material 
som används i deltagarländerna. Materialval m.m. i de skilda husen skall 
dokumenteras för att ge underlag för jämförelser mellan länderna och för 
att därefter sprida informationen.
Finans- och Justitiedepartementen har  nyligen remitterat ett förslag till 
en ny lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Enligt förslaget 
skall varje kommun planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att 
främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds 
och genomförs. Dessutom skall varje kommun anordna 
bostadsförmedling om det behövs för att främja bostadsförsörjningen. 
Kommunala bostadsförmedlingar som förmedlar lägenheter i turordning 
efter kötid föreslås få en möjlighet att ta ut en köavgift av de 
hyressökande. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2001.
Vad gäller prissättningen och rabattsystemet inom byggsektorn 
förutsätter regeringen att Konkurrensverket, NUTEK och 
Kommerskollegium inom ramen för sitt uppdrag från regeringen att 
analysera orsakerna till pris- och kostnadsskillnader på 
byggmaterialområdet även beaktar vad som framkommit i 
Konkurrensverkets utredning och i Byggkostnadsdelegationens rapport.
6.8.4 Parallellimport
Parallellimport innebär i korthet import av en viss, ofta 
varumärkesskyddad, produkt vid sidan av de ordinarie 
försäljningskanalerna för produkten. Denna typ av import kan bidra till 
att höja konkurrenstrycket och motverka att vertikala bindningar mellan 
producenter, importörer och återförsäljare i alltför hög grad begränsar 
inommärkeskonkurrensen. Detta gäller särskilt i en liten och öppen 
ekonomi som den svenska. Fram till sommaren 1998 förekom 
parallellimport från länder såväl utom som inom EES-området inom ett 
stort antal varuområden såsom kläder, skor, kapitalvaror, bilar och 
läkemedel. Många av produkterna importerades huvudsakligen från 
länder utanför EES-området.
Parallellimport kan förhindras genom att ett företag som innehar rätten 
till varumärket i importlandet, exempelvis en generalagent, hävdar sin 
ensamrätt att sälja produkter med varumärket i fråga. Denna ensamrätt 
till varumärket kan konsumeras, dvs. upphöra att gälla för ett exemplar 
av varan, genom att innehavaren av varumärket, exempelvis tillverkaren, 
har fört ut exemplaret på marknaden. Principen om global konsumtion 
innebär att varumärkesrätten konsumeras varhelst i världen varan har 
marknadsförts. Vid regional konsumtion, exempelvis inom EES-området, 
sker däremot ingen inskränkning i varumärkesrätten när ett exemplar av 
varan förs ut på marknaden utanför regionen i fråga. Det innebär i 
praktiken att en generalagent som innehar rätten till varumärket kan 
förhindra import av varor som av tillverkaren förts ut på marknaden i 
länder utanför EES-området.
I juli 1998 meddelade EG-domstolen dom i det s.k. Silhouettemålet. I 
sak fastslog domstolen att konsumtionen av varumärkesrätten är en 
regional angelägenhet och inte en global. Denna tolkning står i motsats 
till hittillsvarande tolkning i svensk rätt, som i praxis har fastslagit att 
konsumtionen av varumärkesrätten skall vara global. EG-domstolens 
dom förändrade förutsättningarna för den svenska rättstillämpning på 
varumärkesområdet och har begränsat möjligheterna att 
parallellimportera till Sverige.
Genomförda och pågående åtgärder
EG-domstolens utslag i Silhouettemålet ledde till ett förändringsarbete 
med den svenska varumärkeslagen (1960:644). I proposition 
1999/2000:93 föreslås att en bestämmelse om regional konsumtion av 
varumärkesrätten införs i lagen med verkan från den 1 juli 2000.
Trots den föreslagna ändringen i varumärkeslagen är Sveriges 
inställning i principfrågan den att global konsumtion bör vara 
huvudregeln inom EU. Eftersom den svenska lagen styrs av ett EG-
direktiv måste förändringsarbetet ske inom ramen för EU-samarbetet.
Mot bakgrund av utgången i Silhouettemålet uppdrog regeringen i 
september 1998 åt Konkurrensverket att göra en undersökning av hur 
begränsningen av parallellimporten påverkar den svenska marknaden. 
Rapporten presenterades i januari 1999 och visar att så mycket som 60 
procent av all parallellimport kommer från länder utanför EES och 
därmed omfattas av begränsningen. Enligt utredningen innebär 
begränsningen högre priser för konsumenterna och att den allmänna 
prisnivån kan komma att höjas med 0,4 procent. Det skulle innebära 
nästan 4 miljarder kronor i högre priser för konsumenterna. Om 
effekterna är desamma för hela Europa skulle motsvarande siffra för 
Europas konsumenter vara 150 miljarder kronor i högre priser.
Kommissionen gav i juni 1998 företaget NERA (National Economic 
Research Associates Inc.) uppdraget att utreda de ekonomiska 
konsekvenserna av EU:s val mellan regional eller global konsumtion av 
rättigheter på varumärkesområdet. En sammanfattning av NERA-
rapporten presenterades vid inremarknadsrådet den 25 februari 1999. 
Resultatet av den rapporten låg i linje med Konkurrensverkets rapport. 
Den pekade, om än i försiktiga ordalag, på lägre priser och högre 
sysselsättning om en övergång till internationell konsumtion skulle ske.
Kommissionen presenterade i december 1999 ett arbetsdokument om 
konsumtion på varumärkesområdet. Man tar inte ställning för vare sig 
regional eller internationell konsumtion utan ställer upp fyra huvudfrågor 
att ta ställning till om ett politiskt beslut tas om en övergång till 
internationell konsumtion på varumärkesområdet. Frågorna avser om 
samma konsumtionsprincip måste gälla för både varumärkesdirektivet 
och varumärkesförordningen, om samma konsumtion måste gälla på alla 
immaterialrättsområden, om samma princip måste gälla för alla 
varusektorer och om en ändring skall ske uni-, bi- eller multilateralt. Man 
pekade också på betydelsen av bl.a. elektronisk handel och Internet samt 
EU:s utvidgning för valet av konsumtionsprincip.
Sverige har alltsedan Silhouettedomen avkunnades år 1998 drivit 
frågan om en övergång till internationell konsumtion på 
varumärkesområdet. I första hand har Sverige eftersträvat en ändring av 
varumärkesdirektivet. En sådan ändring skulle innebära att 
parallellimport möjliggjordes från alla länder i världen.
Ett möte har förevarit i rådsarbetsgruppen för immaterialrätt 
(varumärken). Därefter har ett "like minded-möte" hållits i Stockholm 
med de länder som är för en ändring till internationell konsumtion. Dessa 
länder uppgår nu till åtta, Sverige medräknat. Dessa åtta länder arbetar nu 
för att sammanställa ett gemensamt dokument med argumentation för 
internationell konsumtion. Kommissionen har ännu inte tagit ställning i 
frågan men skall göra det under våren. Målsättningen är att få 
Kommissionen att lägga fram ett förslag om ändring av direktivet och att 
sedan ett politiskt beslut fattas om ändringen.
Parallellimport av läkemedel, i första hand från andra EU-länder, har 
under de senaste åren kraftfullt bidragit till ökad priskonkurrens på 
läkemedelsmarknaden. En försvårande omständighet har dock varit 
Läkemedelsverkets handläggningstider vid ansökan om 
försäljningstillstånd. Regeringen har därför givit Läkemedelsverket i 
uppdrag att redovisa hur man arbetar med att förkorta ansökningstiderna. 
Läkemedelsverket har därvid redovisat att man dels haft problem med 
långa väntetider för svar på förfrågningar hos vissa av de europeiska 
läkemedelsmyndigheterna. Ett bilateralt samarbete skall inledas för att 
förbättra situationen. Därutöver har brister i ansökningshandlingarna 
samt dröjsmål med kompletteringar förlängt handläggningstiderna hos 
verket. Detta skall åtgärdas med hjälp av utbildningsinsatser riktade mot 
parallellimportföretagen. 
7 Konkurrenspolitikens inriktning
7.1 Förslagen till riksdagen
7.1.1 Inledning
Tidigare har i avsnitt 5 och 6 redovisats dels en allmän redogörelse för 
konkurrensens och konkurrenspolitikens roll och betydelse i det 
ekonomiska systemet, dels en beskrivning av konkurrensproblem på den 
svenska marknaden. Som framgår av avsnitt 5 har synen på 
konkurrenspolitikens roll förändrats över tiden och skiljer sig också åt 
mellan olika länder och olika ekonomiska skolor. Enligt regeringens 
mening kan mot bakgrund av problemredovisningen i avsnitt 6  en aktiv 
och konsekvent konkurrenspolitik få stor betydelse för tillväxt, förnyelse 
och välfärd. Det är viktigt att inriktningen av en sådan politik är 
parlamentariskt förankrad. Regeringen lägger därför nu fram för 
riksdagens godkännande ett förslag till inriktning av konkurrenspolitiken. 
Förslaget måste naturligtvis bli relativt allmänt utformat, men det är ändå 
angeläget att slå fast vissa grundläggande principer. I avsnitt 7.1.2 anges 
dessa principer, som sedan närmare utvecklas i avsnitt 7.2 - 7.8 med 
vissa bedömningar och redovisningar av planerade åtgärder. 
I övrigt föreslås i propositionen ett antal lagändringar som närmare 
behandlas i avsnitt 8-13. Det bör understrykas att en snabb utveckling av 
konkurrensrätten och konkurrenspolitiken pågår inom EU, vilket också 
får återverkningar på nationell nivå, jfr avsnitt 8. I Sverige pågår som 
framgår av avsnitt 6 vid sidan av detta en snabb utveckling mot ökad 
konkurrens på många områden. Detta innebär att de förslag till 
lagändringar som nu läggs fram endast är att se som en del i en pågående 
process, som inte bara omfattar de generella konkurrensreglerna utan 
också regler för olika sektorer såsom post, tele m.m. 
Vad gäller konkurrenslagen bör framhållas att regelverket, som är 
anpassat till motsvarande regler på EG-nivå, i stort är väl utformat. Det 
hindrar inte att ändringar eller kompletteringar kan vara motiverade för 
att effektivisera tillämpningen. Vissa sådana föreslås i denna proposition 
och vidare har regeringen denna dag beslutat att tillkalla en särskild 
utredare för att se över vissa frågor på konkurrensområdet, se närmare 
avsnitt 7.5.1.
‘
7.1.2 Inriktningen av konkurrenspolitiken
Regeringens förslag: Konkurrenspolitiken skall aktivt främja existensen 
av väl fungerande marknader och vara grundad på ett 
konsumentperspektiv. Marknaderna skall präglas av öppenhet för nya 
produkter, nya företag och nya idéer. Som allmän inriktning skall gälla:
  Den svenska marknaden är en del av EU:s inre marknad – hinder för 
tillträdet skall avlägsnas och EU:s regler för konkurrensen skall kunna 
tillämpas också i Sverige.
  Karteller och andra konkurrensbegränsningar som allvarligt skadar 
konsumentintresset kan inte accepteras – de medel som staten har att 
upptäcka och ingripa när företag sätter konkurrensen ur spel måste bli 
effektivare.
  Konsumenternas intresse av effektivt fungerande konkurrens måste 
väga tungt när offentliga regler som påverkar marknadernas 
funktionssätt utformas.
  Andelen av den samlade ekonomin där konkurrens råder skall öka.
  På nya marknader skall strukturer och regler stödja uppkomsten av en 
balanserad och väl fungerande konkurrens. 
  När offentliga aktörer agerar på konkurrensmarknader får det inte ske 
på sådant sätt att det privata företagandet hämmas. 
Myndighetsuppgifter skall hållas i sär från kommersiell verksamhet.
  Statligt stöd får inte snedvrida konkurrensen – en policy för det 
svenska statsstödet skall stödja vårt arbete i EU mot subventioner som 
skadar svensk industri.
  Sverige skall aktivt stödja utvecklingen av sunda 
konkurrensförhållanden i den globala ekonomin och i samarbete med 
andra länder ingripa mot internationella konkurrensbegränsningar.
Skälen för regeringens förslag: 
Enligt regeringens mening har en väl fungerande konkurrenspolitik 
stor betydelse för uppfyllandet av de allmänpolitiska målen, bland annat 
genom att den främjar förnyelse i den ekonomiska verksamheten, bereder 
väg för öppenhet och mångfald och säkerställer konsumenternas makt 
över produktionen och distributionen.
Konkurrenspolitikens allmänna syfte är som framgår av avsnitt 5 att 
åstadkomma väl fungerande marknader. Detta kommer till uttryck i  
konkurrenslagens inledande paragraf som anger som lagens syfte att 
undanröja och motverka hinder för en fri konkurrens i fråga om 
produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. 
Inriktningen av den svenska konkurrenspolitiken bör liksom tidigare 
grundas på ett konsumentperspektiv. Att den traditionella avgränsningen 
mellan konkurrenspolitik och konsumentpolitik inte är beroende av 
motstående intressen utan av en historisk utveckling framgår tydligt av 
att båda syftar till att med olika medel säkerställa att  
produktmarknaderna fungerar till nytta för konsumenterna. För att uppnå 
detta behövs också ett starkt konsumentskydd. Ökad samverkan mellan 
konkurrenspolitik och konsumentpolitik bör vara ett led i inriktningen av 
konkurrenspolitiken. Denna fråga utvecklas i avsnitt 7.2. 
EU-medlemskapet har inneburit att Sverige har blivit en del av EU:s 
inre marknad. Tillgången till ett vidgat utbud av produkter och 
inköpskällor har haft stor betydelse för konkurrensförhållandena i vårt 
land. På vissa områden finns dock fortfarande förhållanden som hindrar 
tillträdet till den svenska marknaden. Betydelsen av att underlätta 
tillträdet till marknaden behandlas i avsnitt 7.6. Lika 
konkurrensförutsättningar i olika delar av EU:s inre marknad gynnas av 
att företagen möter lika spelregler på konkurrensområdet. I avsnitt 7.8.1 
redovisas strävan att föra över en större del av tillämpningen av de 
europeiska konkurrensreglerna på medlemsstaternas myndigheter, som 
en bakgrund till det lagförslag rörande sådan nationell tillämpning som 
redovisas i avsnitt 7.5.2 och utvecklas närmare i avsnitt 8.
En fungerande marknad förutsätter att konsumenterna kan välja de 
produkter och de leverantörer som bäst tillgodoser deras behov. Karteller 
och andra förfaranden från företags sida som sätter konkurrensen ur 
spel är oförenliga med en marknadsekonomi och utgör ett angrepp mot 
konsumentintresset. Den nya utredning som redovisas i avsnitt 7.5.1 skall 
i första hand undersöka om de legala verktygen för att upptäcka och 
motverka allvarliga konkurrensbegränsningar behöver skärpas.
Sunda spelregler som respekteras av aktörerna är ett grundläggande 
krav för att marknader skall fungera effektivt. Flertalet av de regler som 
påverkar företagens beteende har till syfte att främja andra samhällsmål, 
men kan samtidigt inverka på konkurrensförhållandena. I avsnitt 7.3 
beskrivs betydelsen av att regelverket utformas på ett sätt som beaktar 
konsumenternas intresse av en effektivt fungerande konkurrens.
Ytterligare ett led i inriktningen av konkurrenspolitiken gäller att det 
bör finnas en strävan att öppna nya områden för konkurrens. Till grund 
för detta ligger önskvärdheten av att genom konkurrensens 
omvandlingstryck skapa ökad effektivitet och förnyelse inte minst genom 
nya aktörer med nya idéer. Denna fråga, som utvecklas i avsnitt 7.4, 
innehåller flera komponenter och vissa principer i anslutning till dessa 
bör också slås fast. En viktig sådan är att vid övergång från ett offentligt 
monopol till en konkurrensutsatt marknad skall regler skapas och 
utformas så att de stödjer utvecklingen mot en effektiv konkurrens med 
väl fungerande balans mellan aktörerna och som tillgodoser 
konsumenternas behov i hela landet. 
En annan fråga som kan bli aktuell vid konkurrensutsättning, men 
också har vidare aspekter, gäller de skillnader i verksamhetsvillkor som 
kan finnas när offentliga och privata aktörer konkurrerar på samma 
marknad, se avsnitt 7.4.5. Som en princip bör slås fast att när offentliga 
aktörer agerar på konkurrensmarknader får detta inte leda till att 
existerande privata företag slås ut. Det är också viktigt att etableringen av 
företag inte försvåras på områden där det saknas särskilda skäl för 
näringsverksamhet i offentlig regi.
En fråga av stor betydelse från konkurrenssynpunkt gäller statsstöd 
med konkurrenssnedvridande effekter. Det finns EG-rättsliga regler som 
syftar till att förhindra att statsstöd får sådana effekter och kommissionen 
har en särskild övervakande roll på området. Det förekommer dock i 
många medlemsländer stöd som kan hota svenska ekonomiska intressen. 
Som ett led i inriktningen av konkurrenspolitiken bör gälla att Sverige 
inom EU skall ha som policy att söka begränsa konkurrenssnedvridande 
stöd. För att kunna göra ett sådant arbete trovärdigt måste strävan också 
vara att motverka konkurrensbegränsande stöd till företag i Sverige. 
Frågan om statsstöd utvecklas i avsnitt 7.7. 
Vad gäller Sveriges agerande på internationell nivå bör vidare gälla att 
Sverige bör verka för ökad samverkan mellan nationella 
konkurrensmyndigheter och ökat samförstånd om behovet av fri handel 
och sunda konkurrensförhållanden i den globala ekonomin, se vidare 
avsnitt 7.8.
7.2 Sambandet mellan konkurrenspolitik och 
konsumentpolitik
Regeringens bedömning: Konkurrenspolitik och konsumentpolitik 
syftar till att med olika medel säkerställa att produktmarknaderna 
fungerar till nytta för konsumenterna. De ansvariga myndigheterna bör 
öka samordningen på områden där detta är till gagn för 
konsumentintresset. 
Den traditionella avgränsningen mellan konkurrenspolitik och 
konsumentpolitik kan till stor del mer ses som ett resultat av en historisk 
utveckling än som ett uttryck för motstående intressen. Genom 
uppdelningen och de prioriteringar som har gjorts inom respektive 
verksamhetsområde har tyngdpunkten i det konsumentpolitiska och 
konkurrenspolitiska arbetet ibland kommit att framstå som mer 
väsensskilt än som är motiverat utifrån det övergripande syftet med 
verksamheten.
Konkurrenspolitiken har sin grund i ett konsumentperspektiv, och kan 
därmed ibland stå i en motsatsställning till det producentperspektiv som 
betonar företagens konkurrenskraft. Åtgärder för att stärka 
konkurrensens effektivitet har därmed till ändamål att ge konsumenten en 
starkare ställning på marknaden. Samma effekt har de olika åtgärder som 
hänförs till det konsumentpolitiska området. Det är därför angeläget att 
tydliggöra det nära sambandet mellan konkurrenspolitiska och 
konsumentpolitiska verkningsmedel.
Långt ifrån alla aktiviteter i samhället utspelas på marknader. 
Marknadsmodellen erbjuder olika slag av fördelar, men är också förenad 
med nackdelar. Vägningen mellan för- och nackdelar måste ske från 
område till område, och kan också förändras över tiden. På de områden 
där marknadslösningar har valts är det av stor betydelse att konkurrensen 
fungerar effektivt, i annat fall är risken stor att fördelarna går förlorade 
och endast nackdelarna återstår.
De olika förhållanden som kan skada marknadens effektivitet handlar 
nästan alltid om att konsumentens möjlighet att göra ett fritt och 
rationellt val begränsas eller sätts ur spel. Konkurrenspolitik och 
konsumentpolitik erbjuder medel för att motverka begränsningar av 
konsumentens makt att välja.
En av de faktorer som kan fördärva marknadernas funktion är 
konkurrensbegränsande åtgärder som företag vidtar. 
Konkurrenslagstiftningen är till för att hindra sådana förfaranden. När 
konkurrerande företag kommer överens om ett gemensamt pris kan 
konsumenten inte längre välja den billigaste produkten. När de delar upp 
marknaden mellan sig hindras konsumentens fria val av inköpskälla. En 
koncentration som har gått alltför långt kan innebära att köparen är 
hänvisad till ett enda alternativ och därmed förlorar möjligheten att 
uttrycka sitt missnöje med produkten genom att gå till en annan 
leverantör.
Ibland kan lagar och andra regler ha en sådan utformning att 
konsumentens valmöjligheter begränsas i onödan. En viktig del av 
konkurrenspolitiken är marknadsreformer som öppnar för konkurrens 
och ger konsumenterna fler alternativ. För att väl fungerande marknader 
skall uppstå krävs ofta fler regler, eller mer ändamålsenliga regler, 
snarare än ett avskaffande av regler.
Företagen kan också försvåra konsumentens rationella val genom att 
på ett ofullständigt eller vilseledande sätt informera om produkternas 
egenskaper. Marknadsföringslagstiftningen, som traditionellt hänförs till 
det konsumentpolitiska området, sätter upp spelregler för företagen så att 
de existerande alternativen blir tydligare för konsumenterna.
Rollen som aktiv och kritisk konsument kräver både kunskap, tid och 
engagemang. Inte heller den ekonomiska teorins ”ekonomiska människa” 
kan utsträcka sökprocessen hur långt som helst för att finna det ur alla 
aspekter bästa inköpsalternativet. Sökandet avbryts när konsumenten har 
funnit ett tillräckligt bra alternativ. Konsumentpolitiken har en viktig roll 
att fylla för att förbättra konsumentens informationsunderlag. Med bättre 
information om produkters egenskaper och om konsekvenserna av valet 
av ett visst inköpsställe kan konsumenterna både minska resursåtgången 
för att söka och inhandla den produkt som passar bäst och samtidigt öka 
möjligheterna att göra ett rationellt val.
Den senaste tidens snabba utveckling på IT-området, främst genom att 
allt fler hushåll har tillgång till Internet, kan innebära att konsumenternas 
tillgång till information om produkter, priser och inköpskällor dramatiskt 
ökar. Samtidigt är det uppenbart att viljan och möjligheterna att söka upp 
sådan information varierar i hög grad. En ökande handel över Internet 
kan också medföra nya risker för konsumenten, bl.a. när det gäller 
möjligheterna att få rättelse vid fel. Enligt regeringens mening är det 
viktigt att både hot och möjligheter i den pågående IT-utvecklingen 
uppmärksammas i det konsument- och konkurrenspolitiska arbetet.
Den samlade effekten av många konsumenters val av produkt och 
inköpskälla utövar ett tryck på säljarna och styr på detta sätt 
produktionens och distributionens inriktning. Av olika skäl är detta tryck 
ibland inte tillräckligt starkt. Negativa egenskaper hos produkten kan 
göra sig gällande först lång tid efter köpet och får då en begränsad 
inverkan på konsumentens beteende, särskilt om det gäller varor som 
köps med långa tidsintervall. Det kan också av andra skäl vara så att 
konsumenten har en svag eller utsatt ställning i förhållande till säljaren. 
Den del av konsumentpolitiken som ställer krav i konsumentens ställe, 
t.ex. när det gäller produktsäkerhet och miljöanpassning, utgör därmed 
ett viktigt led i statens samlade politik för att skapa effektivt fungerande 
marknader till nytta för konsumenterna.
För att konsumenterna skall få en stark ställning på marknaden är det 
således viktigt att konkurrens- och konsumentpolitiken samverkar. Ett 
bra exempel på ett samarbete mellan bl.a. Konkurrensverket och 
Konsumentverket är ett nyligen avslutat projekt om konkurrens på 
mobiltelefonområdet och vad som kan göras för att förbättra 
konsumenternas situation på denna marknad (Svenska 
mobiltelemarknaden ur ett konsument- och konkurrensperspektiv).
De nya marknader som öppnas för konkurrens, spridningen av ny 
teknik samt de nya konsumtionsmönster som utvecklas skapar både 
möjligheter och svårigheter för konsumenterna. De nya förutsättningarna 
gör det påkallat att i ökad utsträckning samordna insatserna för att med 
olika medel främja konsumentintresset. I budgetpropositionen för 2000 
anges att arbetet inom konsumentområdet skall inriktas på att stärka 
konsumenternas ställning på nya marknader samt deras möjligheter att få 
tillgång till begriplig information, bl.a. inom det finansiella området.
Konsumentpolitiska kommittén 2000 lämnar i sitt slutbetänkande en 
rad förslag på det konsumentpolitiska området. Betänkandet Starka 
konsumenter i en gränslös värld (SOU 2000:29) bereds nu inom 
regeringskansliet och är för närvarande föremål för remissbehandling. 
Regeringen planerar därefter att återkomma till riksdagen med förslag på 
det konsumentpolitiska området. Frågor som rör konkurrensaspekter i 
konsumentpolitiken kan komma att beröras i detta sammanhang.
Genom beslut den 2 mars 2000 har regeringen medgett att 
Konkurrensverket och Konsumentverket får disponera medel för 
gemensam projektverksamhet i syfte att främja en tydlig pris- och 
kostnadsinformation inom områden såsom finansiella tjänster och 
elmarknaden. Myndigheterna skall återkomma med konkreta förslag till 
medelsanvändning senast den 30 juni 2000. För att förmedla och öka 
kunskapen om miljöfrågor som rör konsumenterna har regeringen i mars 
1999 gett Konsumentverket i uppdrag att inrätta en webbplats med 
huhållsrelaterad miljöinformation.
7.3 Förutsättningar för effektiv konkurrens
Offentliga regler som påverkar marknadernas funktionssätt
Regeringens bedömning: Offentliga regler på olika områden kan ha stor 
betydelse för hur marknaderna fungerar. När nya regler utformas på 
andra politikområden bör regeringen lägga stor vikt vid konsumenternas 
intresse av fungerande marknader och konkurrensens betydelse för 
tillväxt och förnyelse. Det gäller även områden som faller under den 
gemensamma kompetensen inom EU, t.ex. handelspolitiken.
Sunda spelregler och respekt för regelverket är två fundamentala krav 
för att en marknad skall fungera på ett från samhälls- och 
konsumentsynpunkt önskvärt sätt. Genom reglerna sätts gränser för hur 
företagen får agera på marknaden.
Staten har det grundläggande ansvaret för att skapa gynnsamma 
förutsättningar för konkurrens och effektivt fungerande marknader. 
Viktiga medel är lagar som hindrar marknadens aktörer från att sätta 
konkurrensen ur spel och som stärker konsumenternas möjligheter att på 
bästa sätt utnyttja mångfalden i produktutbudet. Staten kan också genom 
strukturella åtgärder på olika områden, exempelvis när det gäller 
tillgången till infrastruktur och avvägning mellan offentlig och privat 
verksamhet, öka marknadernas effektivitet.
Konkurrensen påverkas också av andra åtgärder än de som tar sikte på 
marknadens funktionssätt. Sådana åtgärder kan gälla andra viktiga 
samhällsmål, men som en bieffekt påverka förutsättningarna för 
konkurrens. Ofta finns ett val i utformningen av sådana åtgärder som kan 
ha betydelse för konkurrensen utan att detta negativt påverkar åtgärdens 
egentliga syfte.
Tillväxt, förnyelse och konsumentnytta är högt prioriterade mål i 
regeringens ekonomiska politik och konkurrensens och marknadernas 
effektivitet är avgörande för Sveriges utveckling i dessa avseenden. Det 
är därför angeläget att konkurrensperspektivet finns närvarande på alla 
områden när åtgärder som kan ha betydelse för marknadernas 
funktionssätt övervägs och får sin närmare utformning. Denna linje bör 
även drivas av Sverige på områden som faller under den gemensamma 
kompetensen inom EU, t.ex. handelspolitiken.
Importen har i många fall en avgörande betydelse för möjligheten att 
upprätthålla konkurrensen. Ytterlig återhållsamhet är därför motiverad i 
fråga om handelspolitiska skyddsåtgärder som kvantitativa 
importbegränsningar och dumpingtullar. De sänker konkurrenstrycket, 
minskar urvalet och fördyrar för konsumenter och industriella förbrukare.
Konkurrens uppkommer genom marknadsaktörernas beteende på 
marknaden och kan inte kommenderas fram. Däremot kan 
förutsättningarna för att konkurrensen skall fungera väl vara mer eller 
mindre gynnsamma. Likaså kan korrektiven mot försök att på olika sätt 
begränsa konkurrensen, eller helt sätta den ur spel, vara mer eller mindre 
verkningsfulla.
En effektiv marknadsekonomi förutsätter bl.a. att det finns tydliga 
regler som styr de olika aktörerna och därmed begränsar deras 
handlingsfrihet. Även den mest fullkomliga marknad behöver spelregler 
för att fungera effektivt. En grundläggande uppgift för staten i en 
marknadsekonomi är därför att skapa eller bevara sunda spelregler.
Spelreglerna har tre uppgifter när det gäller att förbättra 
marknadsekonomins funktion. Den första är att minska 
transaktionskostnaderna i ekonomin. Höga transaktionskostnader 
motverkar en väl fungerande konkurrens, eftersom de kan göra att det 
inte lönar sig för konsumenterna att söka efter t.ex. de lägsta priserna. 
Transaktionskostnaderna kan minskas med tydliga regler som alla måste 
tillämpa vid försäljning av varor och tjänster. Sådana regler kan gälla 
krav på gemensamma mått, hur varan eller förpackningen skall märkas – 
t.ex. med information om miljöpåverkan – eller gemensamma standarder 
för kvaliteten.
En annan uppgift för staten är att hindra olika slag av medvetna försök 
att begränsa konkurrensen. Detta är spelreglernas traditionella uppgift i 
konkurrenspolitiken och kommer bl.a. till uttryck genom den generella 
konkurrenslagstiftningen. På vissa marknader, exempelvis teleområdet, 
finns sektorspecifika regler som reglerar aktörers beteende på 
marknaden.
I praktiken kan många av de spelregler som påverkar marknaders 
funktionssätt skapas på andra sätt än genom statliga beslut. Det finns 
sålunda många s.k. informella spelregler, som kan ha en stor betydelse 
för olika aktörers beslut och beteenden. Företag kan t.ex. minska hotet 
om konkurrens genom att försöka skapa egna regler som begränsar 
tillträdet till den egna marknaden, eller komma överens med andra 
företag om att undvika att konkurrera. Den sortens spelregler kan skada 
ekonomins funktion men de kan vara svåra att upptäcka. En uppgift för 
staten är därför att bevaka de informella spelreglerna och vid behov 
ersätta dem med tydliga formella regler som bidrar till att ekonomin 
fungerar bättre. 
Spelreglernas tredje uppgift är att hantera övriga s.k. 
marknadsmisslyckanden. På vissa områden går det inte ens i teorin att 
förvänta sig att effektiva marknader skall etableras spontant.
Ett skäl är att det kan finnas s.k. externa effekter. Det är sådana 
kostnader (negativa externa effekter) och intäkter (positiva externa 
effekter) som uppstår till följd av indirekta verkningar av en aktivitet som 
någon utövar, men som inte fångas upp i de marknadspriser som 
utövaren möter. Miljöskador som uppstår vid tillverkningen av en vara är 
en typisk negativ extern effekt. Skadan innebär en kostnad för samhället, 
men den avspeglas inte i tillverkarens produktionskostnader eller i det 
pris som konsumenten betalar för varan. En orsak till att sådana effekter 
kan uppstå är att det finns nyttigheter, t.ex. miljökvalitet, som inte 
prissätts på någon marknad. Men även om miljön inte har något pris så 
har den ett värde för samhället. Marknader som inte tar hänsyn till det är 
inte samhällsekonomiskt effektiva. Ett sätt för staten att rätta till sådana 
marknadsmisslyckanden är att ”internalisera” miljökostnaderna genom 
att införa en miljöavgift på t.ex. utsläpp av skadliga ämnen.
Långt ifrån alla spelregler har tillkommit för att skapa förutsättningar 
för konkurrens och bidra till effektiva marknader. Genom politiska beslut 
skapas nya spelregler som syftar till att uppnå skilda mål. Även om en 
regel är väl utformad för sitt speciella syfte kan den indirekt fungera som 
en ineffektiv spelregel på andra områden, t.ex. för konkurrensen. Med ett 
ökande antal regler blir det allt viktigare att försöka minska konflikter 
mellan olika mål när spelreglerna utformas. Strävan bör vara att inte 
utforma spelregler så att de i sig själva leder till att marknaderna fungerar 
sämre och att ständigt försöka ersätta ineffektiva spelregler med 
effektiva.
Det finns ett antal generella krav som spelregler måste uppfylla för att 
vara effektiva. Ur ett konkurrensperspektiv är det tre aspekter som 
särskilt bör betonas – spelreglerna skall vara accepterade, tydliga och 
förutsägbara. Det gäller både för sådana spelregler som direkt syftar till 
att skapa effektiva marknader och för dem som har kommit till för att nå 
andra politiska mål.
Spelreglerna måste vara accepterade, dvs. framstå som rimliga och 
rättvisa av dem som skall följa dem. Annars finns risken att aktörerna på 
marknaden inte bryr sig om de formella spelreglerna utan skapar 
informella regler i stället.
Reglerna måste vara tydliga, så att de inte misstolkas eller tillämpas 
olika för olika aktörer. Efterlevnaden av reglerna är också beroende av en 
effektiv tillsyn. Om det i praktiken kan uppfattas som frivilligt att följa en 
regel på grund av att tillsynen fungerar dåligt, spelar det ingen roll att 
regeln i sig är väl utformad. En sund konkurrens på marknaden 
förutsätter att det inte är möjligt för vissa aktörer att skaffa sig 
konkurrensfördelar genom att bryta mot gällande regelverk, exempelvis 
skattelagstiftning, arbetsrättslig lagstiftning eller miljölagstiftning.
Slutligen måste reglerna vara förutsägbara, så att aktörerna kan 
planera långsiktigt. Samtidigt måste spelreglerna vara så flexibla att de 
kan anpassas till nya förutsättningar. Avvägningen mellan stabilitet och 
flexibilitet kan ha stor betydelse för marknaders funktionssätt, särskilt 
när det gäller förutsättningar för förnyelse och tillväxt.
Fiskala avgifter
Regeringens bedömning: Konkurrensverket bör få i uppdrag att 
genomföra en inventering av fiskala avgifter som har en sådan nivå och 
utformning att de kan antas begränsa konkurrensen.
Konkurrensverket föreslår i sin rapport Konkurrensen i Sverige under 
90-talet att verket ges i uppdrag att inventera förekomsten av s.k. fiskala 
avgifter som har en sådan nivå eller utformning att de kan hämma eller 
snedvrida konkurrensen.
Med fiskala avgifter avses avgifter som det allmänna tar ut för t.ex. 
tillstånd att bedriva viss verksamhet eller för tillsyn över verksamheten. 
En fiskal avgift är tekniskt sett inte en skatt, men effekten liknar den som 
uppstår vid beskattning genom att de belopp som tillförs statskassan 
överstiger uppkomna kostnader. Om den fiskala avgiften genom sin 
utformning gynnar vissa företag inom en bransch på bekostnad av andra 
är den konkurrenssnedvridande. Utformningen kan t.ex. innebära en stor 
administrativ börda för företagen eller stora krav på återrapportering till 
myndigheter, vilket kan hämma konkurrensen inom området. Den kan 
också, vilket torde vara vanligare, utgöra en inträdesbarriär för små 
företag. Avgiften utslagen på omsatt krona kan bli betydande i de minsta 
företagen. I ett en- eller tvåmansföretag kan en avgift om t.ex. 20 000 
kronor utgöra en tröskel som de facto avhåller företaget från att 
expandera eller påbörja verksamhet inom en marknad. 
Konkurrensverket skall få i uppdrag att genomföra en inventering av 
fiskala avgifter som har en sådan nivå och utformning att de kan antas 
begränsa konkurrensen. Härvid bör särskilt belysas hur avgiften slår i 
förhållande till branschens struktur, dvs. i första hand storleken av de 
företag som verkar på den aktuella marknaden, samt i vilken mån 
avgifterna kan sänkas utan att graden av kostnadstäckning inom 
myndigheten äventyras.
7.4 Regelreformering och konkurrensutsättning
7.4.1 Fungerande marknader och konkurrens
Regeringens bedömning: Andelen av den samlade ekonomin där 
konkurrens råder bör öka. På områden som öppnats för konkurrens bör 
regelverk utformas så att de stödjer utvecklingen mot en effektiv 
konkurrens med väl fungerande balans mellan aktörerna.
Möjligheterna att genom konkurrensens omvandlingstryck skapa en 
ökad tillväxt och förnyelse i den svenska ekonomin är inte bara beroende 
av hur effektiv konkurrensen är inom konkurrensutsatta sektorer utan 
också av dessa sektorers tyngd i den samlade ekonomin.
Under 1990-talet har viktiga tjänstesektorer som post, tele och olika 
transportområden öppnats för konkurrens. Även om problem har 
förekommit under övergången till mer balanserade 
konkurrensförhållanden – en process som för övrigt ännu inte är avslutad 
– har gynnsamma effekter i form av ökad effektivitet och förnyelse av 
produktutbudet redan förverkligats.
Det är angeläget att nu pröva möjligheterna att öppna nya områden för 
konkurrens där monopol för närvarande råder eller där regelsystem 
utesluter konkurrens mellan dem som tillhandahåller olika nyttigheter. På 
områden där en fri etablering av konkurrerande företag av olika skäl inte 
är möjlig bör modeller med inslag av konkurrensmekanismer, 
exempelvis upphandling av offentligt finansierade tjänster från fristående 
utförare eller annan drift i alternativa former, prövas och vidareutvecklas.
Konkurrensens påverkan på den ekonomiska utvecklingen är delvis 
beroende av vilka konkurrensförhållanden som råder på de olika varu- 
och tjänstemarknaderna. Företagens ageranden på marknaden påverkar 
konkurrensens effektivitet. Utformningen och tillämpningen av olika 
regelverk kan också ha betydelse för hur väl konkurrensen fungerar.
En annan faktor som bestämmer i vilken utsträckning konkurrensen 
kan främja ekonomisk effektivitet och tillväxt är hur stor andel av landets 
totala ekonomiska verksamhet som sker på konkurrensutsatta marknader. 
De regelreformeringar på framför allt olika tjänsteområden som har ägt 
rum under senare år har inneburit att den andel av ekonomin som 
påverkas av konkurrensmekanismerna har ökat.
Rapporten Benchmarking av näringspolitiken (Ds 2000:12) redovisar 
indikatorer inom åtta områden som påverkar ekonomisk tillväxt. Studien 
syftar till att visa hur väl Sverige hävdar sig i jämförelse med andra 
utvecklade industriländer. Ett av de undersökta målen är Fungerande 
marknader och konkurrens.
I rapporten konstateras att en väl fungerande konkurrens på 
marknaderna för varor och tjänster håller nere prisnivån och leder till en 
ökad produktivitet. Bristande konkurrens är en av förklaringarna till den 
internationellt sett höga prisnivån för många produkter i Sverige. Bland 
de faktorer som bestämmer konkurrenssituationen på en marknad 
återfinns bland annat förekomsten av utländska företag, regleringar samt 
statligt eller kommunalt stöd. Nytillkomna företag antas leda till en 
intensivare konkurrens i en bransch.
I studien har tre indikatorer på fungerande marknader och konkurrens 
valts ut, nämligen statligt stöd till industriföretag, prisjämförelser och 
andelen sysselsatta i privat sektor. Den tredje av dessa indikatorer anger 
således hur stor del av ekonomin som omfattas av 
marknadsmekanismerna.
De båda första indikatorerna pekar delvis i olika riktning när det gäller 
hur väl Sverige har nått målet fungerande marknader och konkurrens. En 
jämförelse av omfattningen av statligt stöd per capita i EU-länderna visar 
att Sverige intar en mittposition – sex länder hade högre stödnivåer och 
åtta hade lägre. Om stödet till transportsektorn utesluts blir dock bilden 
annorlunda. När det gäller stöd till tillverkningsindustrin var Sverige det 
EU-land som hade den näst lägsta nivån, räknat som stödets andel av 
tillverkningsindustrins förädlingsvärde. Däremot indikerar 
prisnivåjämförelsen dåligt fungerande marknader och konkurrens i vårt 
land. Sverige och Danmark är de länder som hade högst prisnivå i den 
privata konsumtionen, mer än 20 procent över EU-genomsnittet.
Omfattningen av den konkurrensutsatta delen av ekonomin har mätts 
som andelen sysselsatta i sådan verksamhet som har definierats som 
privat sektor. Jämförelsen visar att Sverige är det av samtliga EU-länder 
som har den lägsta andelen sysselsatta i privat sektor. Även om det delvis 
kan finnas naturliga förklaringar till Sveriges särställning innebär 
resultatet, enligt rapporten, att läget måste bevakas och nya lösningar 
provas med hänsyn till att fel offentliga verksamheter och en alltför stor 
andel av ekonomin i offentlig verksamhet kan skapa problem.
Rapportens sammanfattande slutsats när det gäller Sveriges ställning i 
fråga om fungerande marknader och konkurrens är att en av 
indikatorerna pekar i positiv riktning och två i negativ. Det finns därför 
anledning att fortlöpande kritiskt pröva möjligheterna att begränsa viss 
offentlig verksamhet för att skapa ökat utrymme för privata aktörer på 
mer reguljärt fungerande marknader.
På många av de marknader som har öppnats för konkurrens har det 
tidigare monopolet fått en ställning som dominerande aktör på 
marknaden. Dominanten får ofta en särställning, inte bara i kraft av sin 
storlek och ekonomiska styrka utan också genom de etablerade 
relationerna till leverantörer och kunder, gjorda investeringar i kunskap 
och anläggningstillgångar eller kontroll över infrastruktur som 
konkurrenterna är beroende av. Det ledande företaget har därmed en helt 
annan möjlighet än konkurrenterna att försvåra eller förhindra att nya 
aktörer får fotfäste på marknaden.
För att åstadkomma en marknad med mer lika 
konkurrensförutsättningar för aktörerna behövs regler som är 
asymmetriska i den meningen att de ger nytillträdande företag ett visst 
skydd. Den generella konkurrenslagstiftningen kan tillämpas för att 
motverka missbruk av en dominerande ställning, men är i första hand 
konstruerad för att motverka konkurrensbegränsningar på etablerade 
konkurrensmarknader. Konkurrensutsättning av marknader är i flertalet 
fall inte liktydigt med avreglering i ordets bokstavliga betydelse. I stället 
krävs ofta omreglering eller skapandet av nya regler som utgör ett stöd 
för en effektiv konkurrens.
På marknader som har öppnats för konkurrens uppstår ett tryck som 
skapar gynnsamma effekter både för ekonomin i stort, för konsumenterna 
på det berörda produktområdet och för den enskilda köparen. De effekter 
som traditionellt brukar framhållas som resultat av en väl fungerande 
konkurrens är en effektiv fördelning av de samlade 
produktionsresurserna, inre effektivitet i producerande och distribuerande 
företag, att konsumenternas önskemål blir styrande för produktionens 
och distributionens inriktning samt ett omvandlingstryck som skapar nya 
företag, nya produkter och nya distributionsformer.
De tre första effekterna kan i viss mån uppnås även på områden med 
offentligt eller privat monopol eller där rådande regelverk utesluter en 
fungerande konkurrens mellan de företag eller andra institutioner som 
tillhandahåller nyttigheter. Exempelvis kan system för noggrann 
planering, uppföljning och styrning fördela produktionsresurser till 
områden där de bedöms komma till störst nytta. Genom kontroll och 
ekonomiska krav på verksamheten kan en uppdragsgivare skapa 
incitament för ökad effektivitet. Konsumenternas önskemål kan avläsas 
och förmedlas på andra sätt än genom köphandlingen. Generellt är dock 
sådana regleringssystem vanligen mindre effektiva än det tryck som 
leverantörerna utsätts för genom hotet att köparen väljer ett annat företag 
eller en annan produkt. På en marknad där konkurrensen är hård slås 
många gånger de minst effektiva företagen ut då försäljningsintäkterna 
inte täcker kostnaderna. En sådan konsekvens för den leverantör som inte 
gör sina kunder nöjda är sällan en realitet på en reglerad marknad utan 
konkurrens.
När det gäller den fjärde effekten, att skapa ett omvandlingstryck, finns 
däremot knappast något alternativ som är jämförbart med 
konkurrensmekanismen. Det är samtidigt viktigt att understryka att 
konkurrensen, för att ge starka incitament till innovationer och 
uppfinningar, måste fungera i en väl avvägd balans med de 
immaterialrättsliga regler som under en viss tid ger upphovsmannen 
möjlighet att skörda frukterna av sin uppfinning. Genom den ständiga 
utmaning av gamla lösningar och etablerade institutioner som präglar en 
marknad där konkurrensen utgör den dominerande drivkraften skapas 
sålunda utrymme för nya idéer, nya företag och nya människor att pröva 
sin förmåga. Därmed skapas samtidigt de nödvändiga förutsättningarna 
för en hållbar ekonomisk tillväxt.
7.4.2 Ägande och marknad
Regeringens bedömning: Om en privatisering övervägs bör det först 
säkerställas att en balanserad och väl fungerande konkurrens har 
etablerats och att marknaden har visat sig tillgodose konsumenternas 
behov.
Den tävlan om att tillfredsställa köparna som äger rum på en 
konkurrensmarknad inrymmer möjligheter till såväl framgång som 
misslyckande. Den säljare som uppskattas av många konsumenter får 
ekonomisk framgång medan motsatsen gäller den som inte lyckas 
tillfredsställa köparna. Den yttersta konsekvensen av marknadsmodellen 
är således att det företag som konsumenterna inte är nöjda med kommer 
att slås ut från marknaden. Detta sker i princip när verksamheten 
förbrukar mer resurser än köparna är beredda att avstå från för att få del 
av företagets produkter.
All verksamhet på en konkurrensmarknad är således en 
riskverksamhet. De resurser som har satsats för att bygga upp företaget, 
investera i anläggningar osv. kan gå förlorade om produkterna inte i 
tillräckligt hög grad uppskattas av köparna. Å andra sidan kan det företag 
som vinner framgång göra betydande vinster och expandera. Ekonomiskt 
risktagande är normalt en uppgift för det privata kapitalet och inte för det 
allmänna och de resurser som baseras på skattemedel.
I praktiken är emellertid avgränsningen mellan den privata och den 
offentliga sektorns uppgifter inte så enkel.
Den struktur i fråga om fördelningen mellan offentligt och privat som 
råder i den svenska ekonomin är i hög grad ett resultat av en historisk 
utveckling och de prioriteringar som tidigare gjorts i olika avseenden. En 
faktor som har påverkat denna avvägning är i vilken utsträckning det 
privata näringslivet haft förmåga att fullt ut tillgodose medborgarnas 
behov på ett visst område eller om det har varit nödvändigt för det 
allmänna att ta på sig ett särskilt ansvar. Det kan exempelvis handla om 
det sociala ansvaret, som på bostadsområdet, eller ansvaret för miljön, 
t.ex. i fråga om kärnkraften. Det kan också från samhällssynpunkt finnas 
skäl för det allmänna att som beställare främja utvecklingen av ny teknik 
när marknadsmekanismerna inte utgör en tillräcklig drivkraft. Vissa 
samhällsfunktioner är under alla omständigheter en given uppgift för stat 
och kommun medan avvägningen på andra områden kan förändras över 
tiden. På exempelvis området välfärdstjänster finns ett grundläggande 
ansvar gentemot medborgarna som är en uppgift för kommuner och 
landsting, samtidigt som utförandet av vissa av dessa tjänster har 
förändrats över tiden med ett ökande inslag av privat verksamhet.
På andra områden har utvecklingen gått i motsatt riktning. Kommuner 
bedriver i många fall verksamhet som tidigare enbart har utförts av 
enskilda näringsidkare. Detta har ibland lett till konkurrensproblem, i och 
med att man från de privata företagens sida har upplevt att den 
kommunala verksamheten inte bedrivits på lika villkor och därmed har 
haft en konkurrensfördel. Ansträngningar har gjorts för att så långt 
möjligt neutralisera skillnaderna mellan offentlig och privat verksamhet, 
exempelvis genom redovisningssystem som syftar till att motverka 
korssubventionering mellan offentlig näringsverksamhet och annan 
offentlig verksamhet eller genom organisatorisk åtskillnad. Att helt 
likställa offentlig och privat näringsverksamhet torde dock inte vara 
möjligt, med hänsyn till att privat företagande principiellt alltid är en 
riskverksamhet där satsade resurser kan gå förlorade om produkterna inte 
uppskattas av konsumenterna.
Privatisering på en marknad utan fungerande konkurrens innebär 
endast att ett privat monopol skapas i stället för ett offentligt. En sådan 
åtgärd medför normalt inga fördelar för konsumenterna eller för den 
ekonomiska effektiviteten i stort. Även på marknader som nyligen 
öppnats för konkurrens kan en privatisering medföra fler nackdelar än 
fördelar. Så länge den tidigare monopolisten har en starkt dominerande 
ställning på marknaden kan den offentliga ägarkontrollen vara nödvändig 
för att hindra dominanten från att omintetgöra avsikten att skapa en 
marknad med konkurrens mellan ett flertal aktörer. Ägandet kan också 
vara en nödvändig förutsättning för att åstadkomma strukturella 
förändringar, exempelvis i de fall en separation behövs mellan det 
dominerande företagets operativa verksamhet och olika slag av teknisk 
infrastruktur.
När en normalt fungerande konkurrensmarknad har etablerats, med ett 
antal mer jämstarka aktörer, kan det däremot finnas anledning att 
överväga behovet av att bibehålla ett av dessa företag i offentlig ägo. I en 
sådan situation är det angeläget att skapa lika konkurrensförutsättningar 
för företagen på marknaden, och offentligt ägande kan vara en faktor som 
ger det berörda företaget en särställning. Det kan också finnas anledning 
att överväga om det allmänna skall engagera sig – och binda upp 
offentliga resurser – på ett område där marknaden fullt ut förmår 
tillgodose konsumenternas behov.
7.4.3 Tillgången till grundläggande funktioner
Regeringens bedömning: Vid bedömningen av frågor om tillgång till 
grundläggande funktioner i form av s.k. infrastruktur – t.ex. 
anläggningar, ledningar eller nödvändiga system – i samband med 
regelreformering måste en avvägning göras i det enskilda fallet mellan att 
stimulera konkurrensen å ena sidan på en given infrastruktur, å andra 
sidan mellan alternativa infrastrukturer, inklusive de som ännu inte har 
lanserats. Myndighetsrollen bör renodlas på transportområdena, 
exempelvis luftfart och järnväg, så att konkurrensen inte snedvrids för 
olika operatörer som utnyttjar infrastrukturen.
Med infrastruktur i vid bemärkelse avses alla de grundläggande 
funktioner som behövs för att samhället skall fungera, exempelvis ett 
rättsligt regelverk och institutioner för att hävda reglerna, 
kommunikationer som möjliggör förflyttning av personer, varor och 
information eller ett monetärt system som möjliggör överföring av 
ekonomiska resurser. På konkurrenspolitikens område handlar 
infrastrukturfrågorna främst om de fysiska anläggningar som är en 
nödvändig förutsättning för att tillhandahålla vissa tjänster. Typiska 
exempel är vägar, telefonledningar och utbetalningsautomater. I vissa fall 
kan även infrastrukturen vara en tjänst, exempelvis bokningssystem för 
resor eller adressändringssystem.
De klassiska formerna av infrastruktur har setts som en uppgift för det 
allmänna att tillhandahålla. En orsak är de betydande kostnaderna för att 
förse ett land med ett järnvägsnät, kanaler för sjöfart eller ett 
rikstäckande telefoninät. Det viktigaste skälet har dock varit att det inte 
har uppfattats som realistiskt att skapa flera alternativa infrastrukturer. 
Infrastrukturerna har bedömts utgöra s.k. naturliga monopol.
Karakteristiskt för naturliga monopol är att verksamhetens fasta 
kostnader är höga samtidigt som de rörliga kostnaderna är mycket låga 
eller saknas helt. Konkurrens på områden som järnvägsspår eller el- och 
teleledningar skulle inte automatiskt leda till ett effektivt utnyttjande av 
investeringarna. I varje fall på kort sikt skulle det tvärtom kunna innebära 
samhällsekonomiska förluster. Även om det i en statisk analys kan visas 
att kostnaderna för att driva en verksamhet blir lägst när den inte delas 
upp på flera enheter är det emellertid inte givet att naturliga monopol 
alltid måste betyda faktiska monopol. De dynamiska effekter i form av 
effektivitetstryck och förändringskrav som normalt är ett resultat av en 
fungerande konkurrens kan, särskilt i ett längre perspektiv, väga tyngre 
än stordriftsfördelarna vid monopol.
Förutsättningarna för konkurrens mellan olika tjänsteproducenter som 
utnyttjar en gemensam infrastruktur påverkas av om ägaren till 
infrastrukturen är helt fristående från operatörerna eller om denne själv 
bedriver verksamhet i konkurrens med övriga användare av 
infrastrukturen. I det förra fallet är normalt förutsättningarna gynnsamma 
för en effektivt fungerande konkurrens. Om det allmänna äger 
infrastrukturen är det en självklarhet att denna skall tillhandahållas på 
rimliga och icke-diskriminerande villkor så som fallet är med exempelvis 
det allmänna vägnätet. Även andra ägare till infrastruktur, som saknar 
koppling till viss användare, saknar anledning att diskriminera någon 
användare då det ligger i ägarens intresse att infrastrukturen utnyttjas 
effektivt.
I det fall en av de konkurrerande tjänsteproducenterna är ägare till den 
infrastruktur som övriga operatörer behöver tillgång till finns uppenbara 
risker för konkurrensproblem. Infrastrukturägaren har i detta fall 
ekonomiskt intresse av att begränsa konkurrerande företags möjligheter 
att bedriva verksamheten eller åtminstone förbehålla sig möjligheten att 
utnyttja infrastrukturen på mer förmånliga villkor än konkurrenterna. 
Detta slag av problem är typiskt för tidigare monopol som öppnats för 
konkurrens och där den dominerande aktören har kontroll över 
infrastrukturen, exempelvis tele- och postområdena. Ett medel att i 
sådana fall värna om konkurrensens effektivitet är genom särskild 
sektorlagstiftning, såsom telelagen.
Förhållandet att en ägare till infrastruktur samtidigt konkurrerar 
”nedströms” med andra företag som är beroende av att kunna utnyttja 
infrastrukturen kan emellertid förekomma även på andra marknader. 
Konkurrenslagens förbud mot missbruk av en dominerande ställning kan 
under vissa förutsättningar tillämpas i sådana fall. Inom EG-rätten har 
utvecklats en doktrin om s.k. nödvändiga faciliteter som innebär att en 
infrastrukturägare kan åläggas att ge konkurrenter tillgång, på skäliga och 
icke-diskriminerande villkor, till en infrastruktur som dessa inte har 
möjlighet att duplicera. Principen tillämpades första gången på ett 
färjerederi som ägde den hamn som övriga rederier var beroende av för 
att kunna driva en konkurrerande verksamhet. Begreppet nödvändiga 
faciliteter har också kommit till användning vid tillämpningen av den 
svenska konkurrenslagen.
Frågan om hur kontrollen över infrastruktur påverkar konkurrensen är i 
hög grad beroende av möjligheterna att skapa en alternativ infrastruktur. 
Hindren kan vara av såväl teknisk som ekonomisk art. Den tekniska 
utvecklingen har många gånger inneburit att uppfattningen av 
infrastruktur som ett naturligt monopol har reviderats. Det fasta telenätet 
uppfattades en gång som den enda möjliga tekniken för att förmedla 
telefonsamtal samtidigt som det framstod som ekonomiskt orimligt att 
bygga flera parallella telenät. I dag är det möjligt att förmedla 
telefonsamtal fram till abonnenten såväl trådlöst som via el- och 
kabelTVnät – när det gäller stomnätet torde alternativen vara långt fler. 
Det har därmed öppnats en möjlighet till konkurrens inte bara på en 
befintlig infrastruktur utan också mellan alternativa infrastrukturer.
Frågor om tillgång till infrastruktur, i ett konkurrenspolitiskt 
sammanhang, uppkommer dels i samband med rättstillämpningen, dels 
vid regelreformering i syfte att öppna marknader för konkurrens eller för 
att förbättra konkurrensförutsättningarna på tidigare omreglerade 
marknader.
I samband med regelreformering finns ett val mellan att främja 
konkurrens på en existerande infrastruktur och att stimulera framväxten 
av alternativa infrastrukturer. Detta är i hög grad ett val mellan effekter 
på kort respektive lång sikt. Om företag utan svårighet och till låg 
kostnad får tillgång till anläggningar som konkurrenter har utvecklat ökar 
konkurrensen på kort sikt. Däremot försvinner motivet för dessa företag 
att själva utveckla tekniska system som kan ge konkurrensfördelar. 
Kortsiktigt kan det företag som ensamt kan utnyttja en infrastruktur 
tillgodogöra sig ekonomiska fördelar genom ett högre pris. Detta kan 
emellertid samtidigt skapa incitament för andra företag att utveckla egna 
tekniska lösningar som utmanar de befintliga systemen, och därigenom 
driva utvecklingen framåt. Avvägningen mellan kortsiktig och långsiktig 
nytta för konsumenterna och den ekonomiska utvecklingen är aldrig 
självklar utan måste bedömas från fall till fall.
På transportområdena finns ansvariga sektormyndigheter som i samma 
organisation förenar flera olika funktioner, exempelvis tillsyn och 
normgivning, tillhandahållande av infrastruktur samt produktion och 
utförande av tjänster. Produktionsdelen har i vissa fall en ensamställning 
på marknaden men konkurrerar i andra fall med privata tjänsteföretag. 
De olika rollerna kan medföra problem från konkurrenssynpunkt, både 
för operatörer som utnyttjar infrastrukturen och för tjänsteföretag som 
konkurrerar med tillsynsmyndighetens produktionsverksamhet. 
Regeringen avser att gå vidare med en organisatorisk uppdelning av 
transportmyndigheternas olika verksamhetsgrenar, i första hand på 
luftfarts- och järnvägsområdet.
7.4.4 Konkurrens i offentlig sektor
Regeringens bedömning: Det fortsatta arbetet med att utveckla 
alternativa styr- och driftformer på området offentliga tjänster bör drivas 
vidare. Uppgiften att tillgodose medborgarnas behov av sådana tjänster 
bör förenas med kravet på samhällsekonomisk effektivitet. Vård, skola 
och omsorg skall vara gemensamt finansierad, demokratiskt styrd och 
ges till alla på likvärdiga villkor. Upphandlingsregler och 
konkurrensregler är viktiga för att företag som är verksamma på det 
offentliga området eller angränsande områden – i synnerhet små och 
nyetablerade företag – skall få rimliga förutsättningar för sin verksamhet. 
Området offentliga tjänster har under det senaste decenniet präglats av 
en mycket stark förnyelse. Kommuner och landsting har prövat och 
etablerat nya styrformer och alternativa driftformer som har inneburit 
betydande förändringar för såväl huvudmännen som berörd personal och 
de kunder som utnyttjar tjänsterna. Det har i sin tur ställt krav på en 
omfattande kunskaps- och kompetensuppbyggnad.
Även om negativa effekter och mindre lyckade modeller har 
förekommit, bl.a. genom att strukturer från det privata näringslivet på ett 
okritiskt sätt har förts över i offentlig verksamhet, är den dominerande 
bilden att utvecklingen har varit av godo både från effektivitetssynpunkt 
och när det gäller kundnyttan. I allmänhet har den berörda personalen 
också funnit att förändringarna har lett till förbättrade arbetsförhållanden.
Det är angeläget att denna utveckling drivs vidare, att negativa 
erfarenheter tas till vara för att förbättra systemen och att framgångsrika 
modeller får en vidare spridning. Initiativet för att driva processen vidare 
måste i allt väsentligt ligga hos kommuner och landsting och deras 
organisationer. System för ökat inslag av konkurrens i skola, vård och 
omsorg måste vara förenliga med principerna om att sådan verksamhet 
skall vara demokratiskt styrd, gemensamt finansierad och ges till alla på 
likvärdiga villkor.
Statens ansvar är i första hand att se till att de regelverk som finns 
stöder utvecklingen och erbjuder verktyg för att komma till rätta med 
uppkommande problem. De konkurrensproblem som har observerats 
gäller dels anbudsgivarnas situation vid offentlig upphandling, dels 
konkurrenssnedvridningar när privata företag och offentliga aktörer 
verkar på samma marknad. 
Den offentliga upphandlingen utgör en speciell typ av marknad, där 
stat, landsting eller kommun ofta står som ensam köpare. På säljarsidan 
finns vanligen ett stort antal privata företag, ibland i konkurrens med den 
upphandlande enhetens egenregiverksamhet.
Det är av flera skäl viktigt att det också på denna marknad finns 
spelregler som säkerställer en effektiv konkurrens. De regler som i vårt 
land under lång tid har utvecklats på detta område har traditionellt satt 
köparperspektivet i fokus. Genom att utnyttja en effektivt fungerande 
konkurrens kan det allmänna ta tillvara besparingsmöjligheter. Efter hand 
som konkurrensupphandling på allt fler områden har kommit att ersätta 
tidigare modeller, där även produktionen helt skedde i offentlig regi, har 
uppmärksamheten också riktats mot kvalitetsfrågorna.
EG-reglerna på upphandlingsområdet ser inte i första hand till 
besparingsintresset utan till den inre marknadens funktionssätt. Syftet är 
att säkerställa att de företag som vill lämna anbud vid offentlig 
upphandling har möjlighet att göra sig gällande i alla delar av den 
europeiska unionen utan att diskrimineras. Vid genomförandet av EG:s 
upphandlingsregler i svensk lagstiftning finns därmed både köparsidans 
effektivitetsintresse och de anbudsgivande företagens intresse av att delta 
på öppna och lika villkor med som motiv för att främja en effektivt 
fungerande konkurrens vid offentlig upphandling.
Det är emellertid viktigt att beakta att dessa marknader är i vardande. 
Det kan således ligga en fara i att inte se distinktionen mellan att skapa 
och vårda en marknad. Det är därför viktigt både att nya småföretag kan 
komma till stånd inom dessa områden och att de kommuner och 
landsting som upphandlar i konkurrens, och samtidigt i egen regi 
konkurrerar med privata företag, gör det på ett affärsmässigt sätt. 
Instrumenten för att långsiktigt gynna en samhällseffektiv utveckling 
inom dessa områden kan skilja sig från de instrument som används för att 
vårda en fungerande konkurrens.
Det är angeläget att det bedrivs ett fortlöpande utvecklingsarbete med 
att söka etablera en ”god sed” för det offentliga agerandet inom detta fält. 
Detta skulle gagnas av ett nationellt övergripande synsätt. Parterna, dvs. 
kommuner, landsting, fackliga organisationer samt privata verksamheter, 
såväl med kommersiella som ideella förtecken, skulle tillsammans kunna 
formulera en gemensam policy. 
När det gäller regler för offentlig upphandling har 
Upphandlingskommittén (dir. 1998:58) till uppgift att göra en översyn av 
lagen (1992:1528) om offentlig upphandling och tillsynen enligt lagen i 
syfte att effektivisera den offentliga upphandlingen. Regeringen lämnar i 
särskild ordning förslag som ytterligare främjar och effektiviserar den 
offentliga upphandlingen. Upphandlingskommittén följer också det 
arbete som pågår såväl i Sverige som inom EU med att klargöra hur 
långtgående miljökrav kan ställas vid offentlig upphandling.
7.4.5 Konkurrensproblem i gränslandet mellan offentlig och 
privat sektor
Regeringens bedömning: Arbetet med att undanröja kvarvarande hinder 
mellan offentlig och privat sektor bör drivas vidare. 
Ekonomistyrningsverket skall bl.a. mot bakgrund av Konkurrensrådets 
arbete och det s.k. transparensdirektivet i EU analysera och föreslå 
närmare regler för statliga myndigheters avgiftsfinansierade och 
konkurrensutsatta verksamhet.
Frågor om offentlig konkurrensutsatt verksamhet behandlas för 
närvarande av Rådet för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och 
privat sektor (Konkurrensrådet). Rådet skall redovisa sina slutsatser och 
förslag senast den 31 december 2000. En interdepartemental arbetsgrupp 
ledd av Näringsdepartementet har vidare i promemorian 
Konkurrensproblem när kommunal och privat näringsverksamhet möts – 
en probleminventering med inriktning på frågan om rättslig prövning 
presenterat en preliminär teknisk lösning till kompletterade regel i 
konkurrenslagen av innebörd att konkurrenssnedvridande effekter av 
offentlig näringsverksamhet skall kunna bli föremål för rättslig prövning. 
Näringsdepartementet har härefter i samråd med Konkurrensrådet 
inhämtat synpunkter på promemorian från berörda parter. 
Mot bakgrund av de synpunkter som lämnats och Konkurrensrådets 
fortsatta arbete kommer ett mer detaljerat underlag i frågan om rättslig 
prövning av konkurrenssnedvridande effekter av offentlig 
näringsverksamhet att presenteras i en departementspromemoria under 
hösten 2000. Regeringen avser att efter remissbehandling av 
promemorian och Konkurrensrådets slutsatser ta ställning till om och i så 
fall vilka åtgärder som bör vidtas.
I Statskontorets rapport Staten som kommersiell aktör (2000:16) har 
närmare belysts effekterna av staten som aktör på konkurrensmarknader. 
Där framförs att det ofta i styrningen av myndigheter, via instruktioner 
eller regleringsbrev, saknas ett uttalat motiv för varför myndigheterna 
bedriver kommersiell verksamhet. Problemet blir särskilt tydligt då 
begreppet uppdragsverksamhet inte är definierat och då det sällan är 
definierat eller reglerat exakt vad en myndighet får göra respektive inte 
göra inom ramen för uppdragsverksamheten. Detta har lett till att 
begreppet har olika innebörd för olika myndigheter. 
Statskontoret pekar vidare i sin rapport på att i den mån 
konkurrensutsatt och icke konkurrensutsatt verksamhet bedrivs inom 
samma myndighet eller inom samma bolag eller koncern finns risk för att 
den skyddade verksamheten subventionerar den konkurrensutsatta. 
Ekonomisk åtskillnad bör alltid gälla mellan avgiftsbelagd verksamhet 
och sådan verksamhet som är finansierad med anslag. För all 
kommersiell, konkurrensutsatt verksamhet som bedrivs av statliga 
aktörer bör dessutom gälla ett generellt krav på särredovisning, 
åtminstone om den kommersiella verksamheten är av en viss omfattning. 
Ekonomistyrningsverket skall mot bakgrund härav få i uppdrag att med 
utgångspunkt i erfarenheterna från Konkurrensrådets verksamhet och 
slutsatserna i Statskontorets rapport analysera hur krav på särredovisning 
av kommersiell konkurrensutsatt verksamhet kan utformas och vilka 
konsekvenser ett sådant förslag kan få för berörda myndigheter. I 
uppdraget bör även ingå att närmare analysera hur man kan specificera 
och skilja ut konkurrensutsatta verksamheter från övriga, samt att ta 
hänsyn till kommissionens ändringsförslag till transparensdirektiv 
(80/726/EEG)25 och hur fördelningen av kostnader och intäkter kan ske 
på grundval av konsekventa och sakliga redovisningsprinciper.
7.5 Regelverket
7.5.1 Konkurrenslagstiftning
Regeringens bedömning: Konkurrensreglerna kräver en effektiv 
övervakning. Möjligheterna att skärpa bestämmelserna i konkurrenslagen 
i syfte att skapa effektivare verktyg för att spåra upp och ingripa mot 
karteller och andra allvarliga konkurrensbegränsningar, samt tydligare 
markera ett avståndstagande från förfaranden som sätter konkurrensen ur 
spel, bör utredas i särskild ordning. Särskilda bestämmelser behövs i 
vissa branscher med en stor andel småföretag.
För att kunna motverka allvarliga konkurrensbegränsningar krävs ett 
ändamålsenligt regelverk och en effektiv övervakning. När det gäller att 
skapa goda förutsättningar för arbetet med att stärka konkurrensen till 
nytta för konsumenterna har regeringen i 2000 års ekonomiska 
vårproposition aviserat förslag om att Konkurrensverket skall få 
ytterligare medel. Regeringen avser att i budgetpropositionen återkomma 
till denna fråga.
Införandet av konkurrenslagen år 1993, efter förebild från 
Romfördragets konkurrensregler, innebar en stor förändring jämfört med 
tidigare lagstiftning. De tidigare reglerna byggde i huvudsak på 
missbruksprincipen, dvs. ett ingripande kunde ske när en 
konkurrensbegränsning i det enskilda fallet bedömdes föranleda skadlig 
verkan från allmän synpunkt. Konsekvensen för det berörda företaget 
begränsades till att det kunde tvingas upphöra med att tillämpa 
förfarandet. De nuvarande reglerna utgör däremot en förbudslagstiftning. 
Överträds förbuden riskerar företagen att drabbas av sanktioner i form av 
konkurrensskadeavgift. Ett avtal som strider mot förbuden är i sig ogiltigt 
från sin tillkomst. Vidare kan skadeståndsskyldighet uppstå för ett 
företag som bryter mot konkurrenslagens förbudsbestämmelser. 
Konkurrensverket kan ålägga företag att upphöra med ett förbjudet 
förfarande och ett sådant åläggande kan förenas med vite. Den nuvarande 
konkurrenslagen bedöms härigenom ha en betydligt starkare preventiv 
effekt än tidigare konkurrenslagstiftning.
Konkurrenslagstiftningen är det offentliga regelverk som syftar till att 
hindra marknadsaktörerna från att begränsa eller snedvrida konkurrensen, 
eller helt sätta den ur spel. Konkurrensregler kan utformas på olika sätt 
och har också i praktiken haft olika inriktning i olika tider och länder. De 
grundprinciper som präglar de nuvarande svenska konkurrensreglerna 
ligger i linje med den internationellt dominerande synen på 
konkurrenslagstiftning och överensstämmer i hög grad med 
konkurrensreglerna i flertalet industriländer och i EU.
Konkurrensreglerna utgår principiellt från konsumenternas eller andra 
köpares intresse, inte från producenternas. 
Konkurrensreglerna ses främst som ett medel att hindra vissa skadliga 
förfaranden och har därmed inte till ändamål att föreskriva ett visst 
beteende på marknaden. Företagen har således det fulla ansvaret för de 
åtgärder de vidtar och regelverkets roll är att sätta upp ramar som inte får 
överskridas. Det innebär bl.a. att konkurrensregler normalt inte ses som 
ett prisregleringsinstrument.
I vissa situationer, särskilt på marknader som nyligen öppnats för 
konkurrens och där en balanserad konkurrenssituation med någorlunda 
jämstarka aktörer ännu inte har etablerats, kan det finnas skäl att mer 
direkt styra en marknadsaktörs beteende. Även om den generella 
konkurrenslagstiftningen ibland kan utnyttjas för sådana ingripanden är 
ofta särskild sektorlagstiftning ett mer effektivt verktyg för selektiva 
regleringsåtgärder.
Konkurrensreglerna är inriktade på att motverka tre slag av åtgärder 
som kan skada konkurrensens effektivitet, nämligen gemensamma 
förfaranden som omfattar flera aktörer på marknaden, ensidiga 
förfaranden och strukturella åtgärder. De gemensamma förfarandena 
avser avtal, överenskommelser eller samordning mellan konkurrerande 
företag i samma led (horisontella överenskommelser) eller mellan företag 
i olika distributionsled (vertikala överenskommelser).
Ensidiga förfaranden förutsätter att företaget i fråga har en sådan 
marknadsmakt att det kan agera mer eller mindre autonomt, dvs. utan att 
behöva ta nämnvärd hänsyn till reaktioner från konkurrenter, 
affärsförbindelser eller konsumenterna. Företagets syfte med sådana 
förfaranden kan vara att tillskansa sig ekonomiska eller andra fördelar, 
t.ex. monopolvinster (s.k. exploaterande förfaranden). De ensidiga 
förfaranden som oftast kan angripas med stöd av konkurrensregler är de 
som syftar till att sätta konkurrensen ur spel, exempelvis genom att helt 
eliminera konkurrenter med konkurrensfrämmande metoder (s.k. 
exkluderande förfaranden).
Med strukturella åtgärder avses företagsköp, 
företagssammanslagningar och andra åtgärder för att få ett kontrollerande 
inflytande över ett annat företag. Med stöd av konkurrensregler kan 
staten motverka att en sådan struktur uppkommer som i sig utesluter en 
effektivt fungerande konkurrens eller allvarligt begränsar 
förutsättningarna för konkurrens.
En fråga som bör övervägas är om Konkurrensverkets arbete för att 
spåra upp och ingripa mot skadliga konkurrensbegränsningar kan 
effektiviseras. De rättsliga verktyg som Konkurrensverket förfogar över 
kan ha betydelse, bl.a. för möjligheten att få information om existensen 
av förbjudna förfaranden. Genom ökad upptäcktsrisk minskar företagens 
benägenhet att gå in i ett kartellsamarbete eller andra beteenden som är 
oförenliga med konkurrenslagstiftningen. Regeringen tillkallar därför en 
särskild utredare med uppgift att analysera vissa frågor som rör 
effektiviteten hos det nuvarande regelverket för att motverka 
överträdelser av konkurrenslagstiftningens förbud mot 
konkurrensbegränsande samarbete mellan företag och missbruk av en 
dominerande ställning. Utredaren skall föreslå de ändringar av 
regelsystemet som bedöms motiverade.
I uppgiften ingår att pröva behovet av och förutsättningarna för regler 
om
  nedsättning av konkurrensskadeavgift för företag som avslöjar 
konkurrensbegränsningar, 
  ett stärkt sekretesskydd för uppgifter om kartellsamarbeten eller andra 
konkurrensbegränsningar och om vem som lämnat information om 
sådana förhållanden,
  begränsning av eller hinder för gemensam styrelserepresentation i 
konkurrerande företag,
  vinnande parts rätt till ersättning för sina rättegångskostnader från 
tappande part. 
Vidare skall det utredas om 
  befintliga regler om uppgiftsskyldighet och sekretess tillgodoser 
behovet av ett ändamålsenligt informationsutbyte mellan 
Konkurrensverket och konkurrensmyndigheter i andra länder för en 
effektiv konkurrensövervakning, 
  erfarenheterna i rättstillämpningen eller andra omständigheter nu 
föranleder ett annat ställningstagande än tidigare i frågan om en 
kriminalisering av förbudsreglerna i konkurrenslagen och när det 
gäller regler om uppbrytning av företagskoncentrationer, 
  nuvarande regler ger små företag som utsätts för andra företags 
konkurrensbegränsningar tillräckliga möjligheter att få överträdelsen 
att upphöra. 
Det skall ingå i uppdraget att behandla uppkommande frågor med 
beaktande av deras EG-rättsliga aspekter.
Utredaren kan belysa även andra frågor som kan ha betydelse för en 
effektivare bekämpning av konkurrensbegränsningar. 
Förbudsbestämmelserna i konkurrenslagens 6 och 19 §§ är utformade 
med EG-fördragets konkurrensregler som förebild. Det ligger i sakens 
natur att dessa regler i första hand är utformade med sikte på stora 
företag, vars verksamhet har effekt på handeln mellan EU:s 
medlemsländer. De nationella konkurrensreglerna är generella och träffar 
därmed också små företag och näringsverksamhet vars effekter på 
samhandeln helt saknas eller åtminstone inte är märkbar. Erfarenheterna 
av tillämpningen av konkurrenslagen har visat att särskilda regler bör 
gälla i vissa branscher med stor andel småföretag. Därtill kommer 
betydelsen av att EG:s konkurrensregler har en begränsad tillämpning 
p.g.a. den gemensamma jordbrukspolitiken. 
Sådana regler måste ges genom särskilda bestämmelser i 
konkurrenslagen. Bland annat mot denna bakgrund finns i 18 a-c §§ ett 
legalundantag med särskilda bestämmelser för lantbruket. Som närmare 
redovisas i avsnitt 12 föreslår regeringen mot bakgrund av 
rättsutvecklingen vid tillämpningen av dessa bestämmelser en ändring av 
undantaget i fråga om samarbete i kooperativa primärföreningar inom 
lantbrukets område, som ger vidgade möjligheter till prissamarbete när 
föreningen svarar för försäljning. Regeringen har funnit att detta 
legalundantag även fortsättningsvis bör omfatta skogsprodukter. Vidare 
föreslås ett nytt undantag för taxiföretags samverkan i bland annat s.k. 
beställningscentraler.
7.5.2 EG-reglernas förhållande till den svenska lagstiftningen
Regeringens bedömning: EG:s konkurrensregler har alltmer utvecklats 
till ett generellt regelverk för företagens agerande i alla delar av den inre 
marknaden. För att öka effektiviteten i bekämpningen av 
konkurrensbegränsningar är det naturligt att låta den svenska 
konkurrensmyndigheten tillämpa dessa regler.
EG:s konkurrensregler hade ursprungligen karaktären av ett speciellt 
regelverk för de konkurrensbegränsningar som hade särskild betydelse 
för den inre marknadens funktion och förverkligande. Förfaranden som 
inte hade märkbar effekt på handeln mellan medlemsländerna berördes 
inte av dessa regler. Medlemsländerna hade ursprungligen i flertalet fall 
nationella konkurrensregler med annan utformning eller saknade helt 
konkurrenslagstiftning.
Utvecklingen ledde emellertid till att EG:s konkurrensrättsliga 
principer fick allt större betydelse på medlemsländernas inhemska 
marknader. En orsak var att EG-kommissionen lade ökad vikt även vid 
en indirekt eller potentiell samhandelseffekt och att denna praxis 
bekräftades av EG-domstolen. Detta innebar att mycket få fall av 
konkurrensbegränsningar, även när endast företag i ett och samma 
medlemsland var direkt inblandade, bedömdes sakna samhandelseffekt.
Den andra orsaken var att EG:s konkurrensregler i ökande utsträckning 
togs som modell när medlemsländer reformerade sin nationella 
lagstiftning eller för första gången införde en konkurrenslag. För 
närvarande har flertalet EU-länder nationella konkurrenslagar som i hög 
grad ansluter till EG-reglernas principer.
En av de grundläggande förutsättningarna för EU-samarbetet är att 
enhetliga konkurrensvillkor råder inom hela den gemensamma 
marknaden. Konkurrenspolitiken inom gemenskapen skall säkerställa att 
konkurrensen inte snedvrids på ett sådant sätt att den fria rörligheten för 
varor och tjänster över medlemsstaterna gränser hindras eller försvåras. 
Konkurrenspolitiken skall också säkerställa att det inte ställs upp nya 
protektionistiska hinder, oavsett om detta sker genom åtgärder av 
medlemsstaterna eller till följd av konkurrensbegränsningar från 
företagens sida.
När det gäller konkurrensbegränsningar som har verkningar inom EU 
kan EG-fördragets konkurrensregler tillämpas om begränsningen kan 
påverka handeln mellan EU:s medlemsstater på ett märkbart sätt. EG-
kommissionen har till uppgift att tillämpa EG-fördragets 
konkurrensbestämmelser i enlighet med gemenskapsrättens principer och 
EG-domstolens och Första instansrättens rättspraxis. De nationella 
konkurrensreglerna tillämpas av de nationella konkurrensmyndigheterna 
på företags konkurrensbegränsande beteenden som får sin huvudsakliga 
effekt inom det egna landets territorium. 
Kompetensfördelningen mellan de nationella 
konkurrensmyndigheterna och EG-kommissionen
Medlemsländerna kan i den nationella lagstiftningen ge de nationella 
konkurrensmyndigheterna behörighet att även tillämpa förbuden i EG-
fördragets artiklar 81.1 och 82. Den svenska lagstiftningen ger för 
närvarande inte Konkurrensverket någon sådan befogenhet. Regeringen 
föreslår en lagändring i detta avseende, se nedan kap. 8.1.3, där de 
möjligheter och problem som en tillämpning av EG:s konkurrensregler 
kan medföra behandlas. De nationella domstolarna har däremot, genom 
EG-reglernas direkta effekt, behörighet att i civilprocess tillämpa 
artiklarna 81.1 och 82 jämsides med EG-kommissionen. När det gäller 
tillämpningen av artikel 81.3 om undantag från förbudet i 81.1 i 
individuella fall har endast kommissionen behörighet att fatta sådana 
beslut. Företagskoncentrationer som har gemenskapsdimension, dvs. 
överskrider vissa tröskelvärden, omfattas av EG:s 
fusionskontrollförordning 4064/89. Medlemsstaterna har ingen 
behörighet att behandla sådana ärenden parallellt med kommissionen. 
Kommissionens behörighet att behandla vissa fall av 
konkurrensbegränsningar utesluter dock inte att en nationell 
konkurrensmyndighet har rätt att behandla samma fall med tillämpning 
av nationell konkurrenslagstiftning. Kommissionen har år 1997 avgivit 
ett meddelande ( 97/C 313/03 ) om samarbete mellan kommissionen och 
medlemsstaternas konkurrensmyndigheter för handläggning av ärenden 
som omfattas av artiklarna 85 och 86 (numera 81 och 82) i EG-fördraget. 
I meddelandet drar kommissionen upp riktlinjer för hur bl.a. ärenden som 
faller under både tillämpningsområdet för artiklarna 81 och 82 och 
tillämpningsområdet för nationell konkurrenslagstiftning skall behandlas. 
Enligt meddelandet handhar kommissionen oftast ärenden som rör nya 
rättsliga problem, ärenden där tillträdet till en marknad påtagligt 
försvåras för aktörer från andra medlemsstater eller ärenden som på 
annat sätt är av särskilt intresse ur gemenskapens synvinkel. 
Enligt EG-domstolens rättspraxis kan en nationell 
konkurrensmyndighet vidta åtgärder med stöd av den nationella 
konkurrenslagstiftningen även om samma förfarande utreds av 
kommissionen. Förutsättningen för detta är att tillämpningen av de 
nationella konkurrensreglerna inte skadar en fullständig och enhetlig 
tillämpning av gemenskapsrätten samt verkan av de rättsakter som 
antagits för att genomföra gemenskapsrätten. Tillämpning av nationella 
konkurrensregler får inte heller hindra den fulla effekten av de åtgärder 
som vidtas för att upprätthålla gemenskapsrätten. EG-rätten har företräde 
framför nationell rätt om båda kan tillämpas och står i konflikt med 
varandra. En nationell konkurrensmyndighet, som finner att en 
tillämpning av nationell konkurrenslag står i strid mot ett existerande 
beslut av kommissionen, är skyldig att ta hänsyn till kommissionens 
beslut. Om samma situation föreligger men kommissionen ännu inte har 
fattat något beslut måste den nationella konkurrensmyndigheten vidta 
lämpliga åtgärder, vilket kan vara att avvakta handläggningen av det 
nationella ärendet eller att samråda med kommissionen.
Ett företag kan i princip drabbas av påföljder för ett och samma 
konkurrensbegränsande förfarande enligt både nationell lagstiftning och 
EG:s konkurrensregler. Vid bestämmande av påföljd enligt det ena 
regelsystemet måste därför hänsyn tas till om företaget tidigare drabbats 
av påföljd för samma förfarande enligt det andra regelsystemet. 
De materiella reglerna i EG:s konkurrensrätt gäller således redan i 
Sverige i den mån ett förfarande berör handeln mellan medlemsstater. Av 
flera skäl bör nu även svenska konkurrensmyndigheter ges nationell 
behörighet att tillämpa EG:s konkurrensregler. En möjlighet att tillämpa 
reglerna direkt på nationell nivå gör konkurrensövervakningen mer 
effektiv och leder till vinster från samhällsekonomisk och 
konsumentpolitisk synpunkt. I avsnitt 8 redovisas närmare regeringens 
förslag att Konkurrensverket får tillämpa artikel 81 och 82 i EG-
fördraget. Också Stockholms tingsrätt och Marknadsdomstolen föreslås 
bli behöriga att tillämpa dessa artiklar. Därvid föreslås konkurrenslagens 
regler för undersökningar, sanktioner m.m. bli tillämpliga.
7.6 Underlätta tillträdet till marknader
7.6.1 Byggsektorn
Regeringens bedömning: Det är angeläget att en fungerande europeisk 
inre marknad på byggproduktområdet utvecklas. Regeringen bör därför 
verka för att EG:s byggproduktdirektiv utvecklas så att en sådan marknad 
snabbt kommer till stånd.
Särskilda insatser behövs för att påverka pris- och 
kostnadsmekanismerna i byggmaterialsektorn. Konkurrensverket, 
NUTEK och Kommerskollegium skall analysera orsakerna till pris- och 
kostnadsskillnader på byggmaterialområdet mellan Sverige och övriga 
Europa. En mer transparent prissättning bör främjas bl.a. genom ökad 
uppmärksamhet i den konkurrensrättsliga prövningen, bl.a. av olika typer 
av trohetsrabatter.
Både Konkurrensverket och Byggkostnadsdelegationen har påtalat 
bristande konkurrens på byggproduktområdet. Brister i EG:s regelverk 
har angivits som en förklaring då de standarder som regelverket 
förutsätter ännu inte har utarbetats. 
EG:s byggproduktdirektiv (89/106/EEG) förutsätter att harmoniserade 
standarder finns som anger de tekniska detaljkrav som byggprodukter 
skall uppfylla. Standardiseringsarbetet på detta område har emellertid 
tagit väsentligt längre tid än på andra områden. Vidare avviker 
byggproduktdirektivet från övriga direktiv enligt den s.k. nya 
harmoniseringsmetoden, då uppfyllande av standarder enligt 
byggproduktdirektivet de facto är obligatoriskt. I andra direktiv enligt 
den nya metoden är standarderna frivilliga, men produkt som uppfyller 
standard förutsätts uppfylla direktivets tvingande krav. Om industrin 
väljer att inte tillverka enligt standard måste man genom särskild 
provning eller kontroll visa att varan ändå uppfyller de tvingande kraven 
i respektive direktiv.
I avvaktan på att de europeiska byggproduktstandarderna utarbetas 
tillämpar varje EU-land nationella krav på byggprodukter. De svenska 
kraven på byggprodukter är så utformande att de i mycket ringa 
utsträckning försvårar import av material som uppfyller kraven i andra 
länder. Någon gemensam marknad för byggprodukter inom EU har dock 
inte etablerats.
Enligt regeringens uppfattning är det angeläget att en fungerande 
europeisk inre marknad på byggproduktområdet utvecklas och att risker 
som kan finnas för att byggproduktdirektivets utformning hindrar en 
sådan utveckling undanröjs. Regeringen kommer därför i EU att aktivt 
verka för att byggproduktdirektivet utvecklas på ett sätt som leder till att 
en inre marknad snabbt kommer till stånd. Särskild uppmärksamhet bör i 
det arbetet ägnas åt hinder som föreligger för att en fungerande inre 
marknad skall etableras.
Andra orsaker till problemen med bristande konkurrens på 
byggmaterialområdet är, enligt Konkurrensverket och 
Byggkostnadsdelegationen, bl.a. att det finns få stora 
byggentreprenadföretag och många små som ofta fungerar som 
underentreprenörer. Ett stort antal företag producerar byggmaterial, men 
även här finns några stora som dominerar marknaden. Det anges att 
företag försöker utestänga konkurrenter genom att t.ex. vägra leverans av 
övriga komplementprodukter till kunder som har köpt delsortiment av 
nischföretag. Vidare anges att företag vägrar leverans av 
kompletteringsköp om det ursprungliga köpet av byggmaterial har skett 
utomlands. Svårigheter uppges finnas för byggentreprenadföretag att få 
anbud på enbart på installationstjänster eftersom installationsföretag 
nästan uteslutande lämnar anbud på både arbete och material. 
Byggkostnadsdelegationen har i sitt betänkande Från byggsekt till 
byggsektor (SOU 2000:44) berört prissättningen på byggprodukter med 
förekommande rabattsystem etc. och en situation där nettopriset ofta inte 
är bekant. Synliga priser riktade direkt till konsument på byggvaror och 
tjänster bör enligt byggkostnadsdelegationen åstadkommas. I 
bostadsutskottets betänkande (bet. 1999/2000:BoU9) anförs att mycket 
tyder på att bristerna i konkurrensen vad gäller byggprodukter står att 
finna i marknadsstrukturer och prismekanismer samt attityder och 
traditioner inom byggsektorn som kan vara svåra att påverka med statliga 
regelsystem.
De konkurrensproblem inom byggsektorn och byggmaterialområdet 
som kan hänföras till marknadsaktörernas beteende kan många gånger ha 
till effekt att den effektiva konkurrensen hämmas. Det kan därmed inte 
uteslutas att sådana förfaranden står i strid med förbudsbestämmelserna i 
konkurrenslagen. Som närmare framgår av avsnitt 7.5.1 har regeringen 
beslutat tillsätta en utredning med uppgift att undersöka behovet av 
skärpta legala verktyg för att spåra upp och ingripa mot allvarliga 
konkurrensbegränsningar. Regeringen anser det vara av största vikt att 
staten med kraft kan ingripa mot förekommande försök från 
marknadsaktörernas sida att sätta konkurrensen ur spel inom 
byggsektorn. Till den del den bristande konkurrensen kan hänföras till 
attityder och traditioner anser regeringen att de åtgärder som har 
redovisats under avsnitt 6.8.3, där ett led bl.a. är den europeiska 
bostadsmässan i Malmö år 2001, verksamt bör bidra till att föra in ett 
nytt tänkande på området.
Regeringen har därmed givit uttryck för sin syn i de frågor som 
Bostadsutskottet har berört i sitt betänkande (1999/2000:BoU9).
Regeringen har i mars 2000 ställt medel till Konkurrensverkets, 
NUTEK:s och Kommerskollegiums förfogande för att myndigheterna i 
ett gemensamt projekt skall analysera faktiska pris- och 
kostnadsskillnader mellan Sverige och övriga Europa, där bristande 
genomslag för en ökad konkurrens kan hänföras till svårigheter att få en 
fungerande inre marknad. En sektor som bör uppmärksammas i denna 
analys är byggmaterialområdet. Enligt uppdraget skall myndigheterna 
redovisa konkreta förslag till användning av anvisade medel senast den 
30 juni 2000.
7.6.2 Detaljhandeln
Gruppundantaget för kedjor i detaljhandeln
Regeringens bedömning: Som en följd av arbetet i EU med att ersätta 
nu gällande gruppundantag med mer generella regler för undantag från 
konkurrensreglernas förbud mot samverkan mellan företag bör de 
svenska gruppundantagen revideras. Det svenska gruppundantaget för 
kedjor i detaljhandeln bör mot den bakgrunden i sin nuvarande form inte 
fortsätta att gälla efter det att undantaget löper ut den 30 juni 2001.
Ett gruppundantag för kedjor i detaljhandeln har funnits sedan 
konkurrenslagen trädde i kraft den l juli 1993. Undantaget, som inte har 
sin motsvarighet i EG-rätten, motiverades bl.a. med att samarbete i 
frivilliga kedjor i regel bidrar till att förbättra distributionen och till att 
detta slag av samarbete ökar möjligheterna för små och medelstora 
företag att möta konkurrensen från större detaljhandelsföretag. 
Gruppundantaget innebar vidare administrativa lättnader för företagen 
och Konkurrensverket. Gruppundantaget, som är tidsbegränsat, har 
förlängts i olika omgångar och senast till utgången av juni 2001. Den 
senaste förlängningen motiverades med det pågående arbetet i EU med 
att ersätta befintliga sektorgruppundantag med mer generella 
paraplygruppundantag och riktlinjer för vertikalt (mellan företag i olika 
led i distributionskedjan) och horisontellt (mellan företag i samma led) 
samarbete. Kedjor i detaljhandeln kan beroende på konstruktion ha såväl 
vertikala som horisontella inslag. 
Det svenska kedjegruppundantaget omfattar de vanligaste 
samarbetsformerna såsom inköpssamarbete, gemensam marknadsföring, 
samarbete vid bestämmande av priser i den gemensamma 
marknadsföringen (härmed avses rätt att ange cirkapriser vid kampanjer), 
kalkyleringsstöd, samarbete om butiksetablering, finansiella och 
administrativa tjänster samt tjänster för butiks- och personalutveckling. 
Gruppundantaget omfattar samarbeten inom frivilliga kedjor med upp till 
35 procent av tillförseln till den svenska marknaden. Kedjor med en 
marknadsandel upp till 20 procent har en mer oinskränkt rätt att 
samarbeta.
Gruppundantagets utformning har inneburit att flertalet frivilliga 
kedjor såväl i livsmedelshandeln som i övrig handel under vissa 
förutsättningar har undantag för sina samarbetsformer. För 
franchisekedjor gäller ett särskilt gruppundantag, både enligt EU:s och 
det svenska regelverket, som medger ungefär samma samarbeten dock 
utan marknadsandelsgräns. 
Konkurrensverket har i rapporten Konkurrensen i Sverige under 1990-
talet föreslagit att gruppundantaget för kedjor i detaljhandeln inte skall 
förlängas ytterligare. Motivet för detta är att undantaget inte har någon 
motsvarighet i EU och därmed inte bygger på den mångåriga erfarenhet 
som ligger till grund för övriga undantag. Det finns därför en risk att 
undantaget leder till förfaranden som inte är acceptabla vid en individuell 
prövning enligt 8 § KL. Verket menar också att blockbildningen i svensk 
handel utgör en barriär mot marknadsinträde av nya produkter och 
företag.
I EU har nyligen antagits ett nytt generellt paraplygruppundantag för 
vertikalt samarbete (t.ex. avtal mellan tillverkare och återförsäljare). 
Gruppundantaget, som träder i kraft den 1 juni 2000, ersätter tre nu 
gällande gruppundantag, nämligen gruppundantagen för franchiseavtal, 
ensamåterförsäljaravtal och exklusiva inköpsavtal. Riktlinjer i anslutning 
till gruppundantaget kommer vidare att antas under maj månad 2000 av 
kommissionen.
Det nya gruppundantaget har en mer generell ekonomisk grund och en 
förenklad struktur jämfört med nu gällande gruppundantag. I 
gruppundantaget undantas samarbete upp till en marknadsandel i 
leverantörs-/tillverkarledet på 30 procent. Vissa förfaranden är dock 
alltid förbjudna. Det gäller 
  begränsning av köparens möjligheter att bestämma försäljningspriset 
(högstpris eller rekommenderat pris får bestämmas om det inte får 
formen av fastpris eller lägstapris),
  begränsning av det område eller de kunder till vilka köparen får sälja, 
  begränsning av aktiv eller passiv försäljning till slutanvändare i ett 
selektivt distributionssystem,
  begränsning av korsvisa leveranser mellan återförsäljare i ett selektivt 
distributionssystem samt
  begränsningar av komponentförsäljning till slutanvändare eller 
reparatörer.
Vertikala avtal i detaljhandelssammanslutningar (eller andra typer av 
sammanslutningar av företag och dess medlemmar) omfattas av 
gruppundantaget endast om alla medlemmar är varuåterförsäljare och om 
ingen enskild medlem tillsammans med dess anslutna företag har en 
sammanlagd årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro. Av riktlinjer 
m.m. framgår att gruppundantaget gäller även om en enskild medlem 
överskrider gränsvärdet marginellt eller om någon enstaka medlem inte 
är varuåterförsäljare. 
Ett arbete pågår f.n. i kommissionen när det gäller nya gruppundantag 
och riktlinjer för horisontella avtal. Eftersom horisontellt samarbete, 
särskilt om priser, generellt sett har en mer konkurrensbegränsande effekt 
är inriktningen här inte att anta ett nytt generellt paraplygruppundantag 
utan i stället att i riktlinjeform ange i vilka fall ingripande inte kommer 
att ske mot sådant samarbete. Typiska samarbetsformer mellan företag i 
samma distributionsled i övrigt som har övervägande positiva effekter 
och där det finns gruppundantag är t.ex. avtal mellan företag om 
forskning och utveckling samt specialiseringsavtal. Dessa två 
gruppundantag avses med vissa förändringar behållas. Nya 
gruppundantag och riktlinjer för horisontellt samarbete avses träda i kraft 
den 1 januari 2001, då nu gällande regler löper ut.
I kommissionens utkast till generella riktlinjer för horisontellt 
samarbete behandlas särskilt avtal om forskning och utveckling, 
produktions- och specialiseringsavtal, inköpsavtal samt saluföringsavtal. 
Generellt gäller att avtal som avser fastställande av priser, begränsning 
av produktion eller uppdelning av marknader, kunder eller leveranskällor 
är av den karaktären att de har negativa effekter på marknaden utan att ge 
effektivitetsvinster. Därför är den typen av horisontellt samarbete nästan 
alltid förbjudet. Detaljhandelskedjor där samarbetet har horisontell 
karaktär berörs av riktlinjernas regler för inköpsavtal. Här berörs bl.a. 
frågan om prissamverkan vid gemensamma inköp. En tumregel enligt 
utkastet till riktlinjer är att prissamarbete upp till en sammanlagd 
marknadsandel hos berörda företag på upp till 15 procent kan accepteras. 
Kommissionen anger vidare att horisontellt prissamarbete i 
inköpssamverkan av större omfattning kommer i konflikt med 
regelverket. 
Sverige har f.n. motsvarande gruppundantag, både vad gäller vertikala 
som horisontella samarbeten, som EU. Härtill kommer för svenskt 
vidkommande det särskilda gruppundantaget för kedjor i detaljhandeln 
samt det nu föreslagna gruppundantaget för samarbete mellan 
taxiföretag, som avses träda i kraft den l januari 2001. 
Sverige har deklarerat avsikten att på motsvarande sätt som i EU 
ersätta gällande tre gruppundantag för vertikala avtal med ett nytt 
paraplygruppundantag för vertikalt samarbete efter förebild från det nya 
EU-gruppundantaget. Beredningen kring utformningen av ett sådant 
gruppundantag pågår med inriktningen att nya regler kan träda i kraft den 
1 januari 2001. 
Vad gäller regler för horisontellt samarbete finns f.n. inga slutliga 
beslut i EU. Den svenska avsikten är emellertid även här att, efter 
förebild från EU, revidera de svenska gruppundantagen för forskning och 
utveckling respektive specialiseringsavtal. De kommande generella 
riktlinjerna för horisontellt samarbete inom EU kan härutöver komma att 
utgöra en tolkningskälla, dels vid Konkurrensverkets tillämpning av de 
svenska konkurrensreglerna, dels vid regeringens överväganden om 
eventuella kommande gruppundantag. 
Som framgått ovan berörs detaljhandelskedjornas samarbeten på EU-
nivå av de nya reglerna för såväl vertikalt som horisontellt samarbete. 
Vid överväganden i frågan om vilka svenska regler som i fortsättningen 
skall gälla måste utformningen av EU-reglerna vägas in. Detta innebär att 
reglerna i det svenska detaljhandelsgruppundantaget måste analyseras i 
förhållande till de nya reglerna inom EU. För att få rådrum för en sådan 
analys gäller det svenska detaljhandelsgruppundantaget till utgången av 
juni 2001. 
Frågor som bör tas upp i en sådan analys är vilka effekter de nya 
reglerna får för samarbeten i handeln på den svenska marknaden, t.ex. 
med avseende på servicen i glesbygd. Det kan redan nu konstateras att 
delvis samma frågor som nu återfinns i det svenska gruppundantaget för 
kedjor i detaljhandeln kommer att regleras i de nya reglerna för vertikalt 
och horisontellt samarbete. Det särskilda detaljhandelsgruppundantaget 
måste därför omprövas. Enligt regeringens uppfattning bör inriktningen i 
det fortsatta arbetet vara att det nuvarande svenska gruppundantaget för 
kedjor i detaljhandeln inte förlängs i sin nuvarande form efter den 30 juni 
2001.
Prisnivåer och nyetableringar i detaljhandeln
Regeringens bedömning: Prisskillnaderna inom detaljhandeln mellan 
olika regioner i landet och inom olika regioner är stora. Regeringen anser 
att det är angeläget att orsakssambanden mellan prisnivåer och 
möjligheter till nyetableringar klarläggs. Konkurrensverket bör i sina 
pågående konkurrensanalyser på bl.a. lokal nivå uppmärksamma 
eventuellt förekommande etableringshinder inom detaljhandelsområdet 
och de effekter på konkurrenstrycket dessa kan medföra.
Frågan om eventuella konkurrenshämmande etableringshinder inom 
detaljhandelsområdet har behandlats i ett antal utredningsrapporter. 
Härvid kan bl.a. nämnas Konkurrensverkets rapport (2000:1) 
Konkurrensen i Sverige under 90-talet – problem och förslag samt 
Riksrevisionsverkets rapport (2000:7) Utrikeshandel – en strategi för 
effektivitetsrevision. I dessa rapporter anges bl.a. att det kan finnas 
svårigheter för företag som vill etablera anläggningar för detaljhandel i 
vissa områden. Härvid pekas bl.a. på kommunernas möjligheter att 
genom sin mark- och planpolitik försvåra sådana etableringar. 
Konsumentverket har i sin rapport Hushållens matkostnader (1999:15) 
redovisat resultatet från en undersökning i 31 orter under veckorna 38–40 
hösten 1999. Undersökningen visar att det finns stora prisskillnader på 
livsmedel mellan olika regioner i landet. Prisskillnaderna är också stora 
mellan olika orter inom en och samma region. I rapporten redovisas 
också tre faktorer som kan förklara prisskillnaderna. Det gäller butiken 
(t.ex. butikstyper, storlek och affärsläge), kommunen (t.ex. 
befolkningsstorlek, befolkningstäthet och hushållens inkomst) samt 
butiksstrukturen (t.ex. möjligheter till nyetableringar och 
konkurrenstryck), som utpekas som den viktigaste orsaken till 
prisskillnaderna. 
När det gäller frågan om etablering av nya anläggningar för 
detaljhandel handlar det främst om att söka skapa balans mellan olika 
intressen. Det gäller bl.a. att tillgodose intresset att uppnå goda 
förutsättningar för konkurrens och utvecklingsmöjligheter för 
detaljhandeln och därmed för låga priser, ett rikt utbud och god 
tillgänglighet för konsumenterna. Det handlar också om att ta tillvara 
levande, trygga, trivsamma och uthålliga bebyggelsemiljöer samt att söka 
begränsa bilberoendet och på det sättet spara både miljö och andra 
ändliga resurser. Denna form av avvägningar mellan olika intressen sker 
bl.a. inom ramen för den kommunala planeringsprocessen.
Konkurrensen i Sverige inom detaljhandeln och särskilt på 
dagligvaruområdet är svag. Regeringen anser därför att det är angeläget 
att kunskapen om orsakssambanden mellan de olika prisnivåerna i olika 
regioner och i olika orter inom en region fördjupas. Det är också 
angeläget att den kunskap som samlas in inom området sprids så att den 
kan läggas till grund för de avvägningar som bl.a. skall ske i olika 
planerings-, lokaliserings- och etableringssammanhang.
Regeringen har i mars 2000 givit Konkurrensverket i uppdrag att 
genom metodutveckling, undersökningar och analyser på områden som 
är centrala för hushållen klarlägga konkurrensförhållanden och 
genomföra konkurrensanalyser på bl.a. lokal nivå. Livsmedelsområdet 
har angivits som ett av de områden där sådana analyser bör genomföras. 
Regeringen förutsätter att Konkurrensverket inom ramen för detta 
uppdrag bl.a. belyser frågan om eventuellt förekommande 
etableringshinder och de effekter dessa kan medföra på 
konkurrenssituationen och prisnivåerna inom detaljhandeln för 
livsmedel. Erfarenheterna hos alla de parter som är berörda, inklusive det 
allmänna konsumentintresset, av de frågor som kan aktualiseras bör 
beaktas vid uppdragets genomförande.
7.6.3 Sotningsväsendet
Regeringens bedömning: Regeringen avser att återkomma till riksdagen 
med förslag om minskad reglering inom sotningsväsendet
Grundläggande bestämmelser om sotning och brandskyddskontroll av 
eldstäder m.m. finns i räddningstjänstlagen (1986:1102) och i 
räddningstjänstförordningen (1986:11079). Frågan om hur långt det 
allmännas och de enskildas ansvar skall sträcka sig på detta område har 
utretts och övervägts vid ett flertal tillfällen, senast genom den s.k. 
Sotningsutredningen i betänkandet (SOU1998:45) Sotning i framtiden.
Sotning är en förebyggande åtgärd mot brand. I varje kommun skall en 
nämnd för räddningstjänstfrågor svara bl.a. för att sotning utförs 
regelbundet. Genom sotningen skall eldstäder och andra fasta 
förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande 
med gas, och därtill hörande rökkanaler samt imkanaler göras rena. I 
samband med sotning skall det som rengörs samt skorstenar och tak med 
därtill hörande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt. 
Sotning och kontroll av brandskyddet skall utföras av 
skorstensfejarmästare eller skorstensfejare som biträder 
skorstensfejarmästaren (jfr 24 § räddningstjänstförordningen ). I fråga 
om speciella anläggningar och enstaka avlägset belägna bostadshus kan 
dock den nämnd i kommunen som svarar för räddningstjänstfrågor 
medge att någon annan utför sotningen och kontrollen. 
Regeringen anser att en väsentlig minskning av regleringen inom 
sotningsväsendet bör eftersträvas. Således avser regeringen återkomma 
till riksdagen med förslag om att imkanaler som finns i bostadskök eller 
därmed jämförbara utrymmen inte längre skall vara föremål för sotning 
enligt räddningstjänstförordningen. 
Regeringen avser även redovisa andra åtgärder och förslag till hur 
regleringen av sotningsväsendet i övrigt kan minskas, bl.a. för att öka 
konkurrensen. Viss ytterligare beredning av bl.a. frågor om 
glesbygdsaspekter måste emellertid göras dessförinnan. 
7.7 Statsstöd
Regeringens bedömning: En förtydligad svensk statsstödspolicy bör 
ligga till grund för arbetet med stödrelaterade frågor inom EU, men också 
för det internationella arbetet i övrigt. Inriktningen bör vara att så långt 
möjligt begränsa användningen av statligt stöd, och i synnerhet sådant 
stöd som i särskild grad snedvrider konkurrensen och som hotar svenska 
ekonomiska intressen. För att kunna driva detta arbete med kraft och 
trovärdighet bör ytterligare insatser göras för att också motverka 
konkurrenssnedvridande stöd i vårt land.
Det finns goda skäl att hänföra Sverige till kretsen av "progressiva" 
länder som vid en internationell jämförelse tillämpar en restriktiv politik 
när det gäller statligt stöd till näringslivet. Ett tydligt exempel på detta 
gäller agerandet på varvsområdet, där Sverige sedan länge verkat för 
borttagande av kontraktsrelaterat driftsstöd.
De undersökningar som görs återkommande inom EU visar att Sverige 
tillhör de medlemsstater som lämnar minst stöd bland medlemsstaterna. 
När det gäller stöd till tillverkningsindustrin visar kommissionen i sin 
senaste utvärdering att Sverige tillsammans med främst Storbritannien 
tillhör de mest återhållsamma stödgivarna, medan länder som Italien och 
Tyskland utnyttjar stöd i betydligt större utsträckning. Inom EU har 
samtidigt konstaterats att de sammanlagda stödvolymerna till näringslivet 
är ett problem, inte minst för konsolideringen av den inre marknaden. 
Det sammanlagda stödet inom EU år 1998 uppgick till drygt 90 miljarder 
euro, varav drygt 30 miljarder euro till företag inom 
tillverkningsindustrin. Att det europeiska rådet vid toppmötet i Lissabon i 
mars 2000 uppmanade såväl kommissionen som medlemsstaterna att 
ytterligare minska det statliga stödet var därför ingen tillfällighet. I rådets 
uppmaning ligger också ett önskemål att ändra inriktningen av stödet bort 
från stödgivning till enskilda företag eller vissa sektorer av ekonomin till 
mer horisontella ändamål som ligger i hela gemenskapens intresse.
Den nu förhärskande svenska synen på näringslivsstöd, hur det bör 
prioriteras och användas, bygger delvis på de lärdomar som har kunnat 
dras från 1970-talets expansiva stödpolitik med stora insatser för bl.a. 
stål- och varvsindustrin. Därför används företagsstödet i dag främst för 
att stödja forskning och utveckling samt för att bidra till att minska de 
växande regionala obalanser som för närvarande finns mellan olika delar 
av Sverige. Samtidigt kan konstateras att det i det dagliga politiska 
arbetet kan uppstå situationer som ställer krav på statliga engagemang i 
form av exempelvis ad hoc-stöd till företag i krissituationer, särskilda 
åtgärder för vissa branscher eller komponerandet av stödpaket vid 
konkurrens om strategiska internationella företagsetableringar.
En formulerad svensk policy på statsstödsområdet har mot denna 
bakgrund sitt intresse på flera sätt. Den bör dels kunna utgöra plattform 
för arbetet med stödfrågorna inom EU, dels underlätta identifieringen av 
profilfrågor som Sverige där väljer att driva, men också ge principiell 
vägledning för Sveriges agerande vid behandlingen av förslag och 
initiativ i andra sammanhang där stödfrågor aktualiseras. En förtydligad 
policy när det gäller statsstöd kan underlätta möjligheterna att agera 
långsiktigt och konsistent och därmed ge Sverige en tydligare profil på 
stödområdet. 
Utgångspunkter för en svensk stödpolicy
Sverige är ett förhållandevis litet land med ett stort beroende av öppna 
och väl fungerande marknader. Statsfinansiella begränsningar innebär 
också att Sverige inte har förutsättningar att bedriva näringspolitisk 
konkurrens med stödgivning. Sverige kommer aldrig att ha möjlighet att 
tävla med större länder genom att locka med generösa bidrag till 
företagsetableringar. Härtill kommer att stödkonkurrens har negativa 
effekter från ett övergripande perspektiv, eftersom den kan leda till 
destruktiva och kostsamma subventionsspiraler när länder och regioner 
tävlar med varandra. Resultatet blir en totalt sett ineffektiv allokering av 
såväl budgetmedel som reala produktionsresurser, en snedvridning av 
konkurrensen och en hämsko på omvandlingstrycket i ekonomin. 
Motiven för statliga företagsstöd måste därför vara starka.
En policy för det svenska arbetet inom statsstödsområdet bör baseras 
på vissa principiella utgångspunkter. För det första bör en explicit 
restriktivitetsprincip etableras. Denna princip bottnar i insikten att 
fungerande marknader och konkurrens på lika villkor är av avgörande 
betydelse för ekonomins funktionssätt. Extensiv stödgivning på olika 
villkor från olika länder och regioner ger möjligen kortsiktiga och 
geografiskt begränsade vinster, men riskerar att långsiktigt motverka en 
god ekonomisk utveckling i bredare mening.
För det andra bör det gemensamma regelverkets roll betonas. Inte 
minst för de små länderna och de små företagen är det nödvändigt att 
gemensamma spelregler finns och att de fungerar. Därmed måste 
förutsättas att varken ensidigt nationella, regionala eller företagsspecifika 
intressen kan ges företräde.
För det tredje är det av betydelse att stödreglerna fungerar effektivt. 
Oöverskådliga, krångliga och svårtolkade regelverk minskar 
förutsättningarna för en likartad tillämpning och en effektiv kontroll. 
Likaså är det givet att möjligheterna till insyn när det gäller den faktiska 
tillämpningen på nationell, regional och lokal nivå måste vara 
tillfredsställande. Överträdelse av regelverket måste också kunna 
motverkas med kraft.
Restriktivitetsprincipen
Restriktivitetsprincipen tar sig konkret i uttryck att gemensamma 
stödregler utformas med sikte på en ökad internationell återhållsamhet 
och att de internationella spelreglerna för stödgivningen så långt möjligt 
görs lika. Inom EU måste åtgärder vidtas för att minska det statliga stödet 
och Sverige bör vara berett att bidra på ett proportionellt rimligt sätt.
Bland de politikinstrument som utnyttjas för att uppnå olika syften bör 
företagssubventioner aldrig vara en förstahandslösning, alternativa vägar 
skall regelmässigt först analyseras och prövas. I den mån 
subventionsvägen ändå väljs skall så långt möjligt konkurrensneutrala 
lösningar utnyttjas. För att undvika kortsiktighet och ett gynnande av 
särintressen bör förekommande stöd utgå från horisontellt tillämpliga 
program med tydliga kriterier för stödgivningen. Ett ökat utnyttjande av 
konsekvensanalyser inför etableringen av nya stöd bör ske. Effektiviteten 
i de stöd som utnyttjas bör följas noga och utvärderingar utifrån 
samhällsekonomisk synpunkt göras. Vid stödgivning bör vidare där så är 
lämpligt en konkurrensanalys göras.
Betydelsen av ett gemensamt regelverk
Sverige bör i det internationella arbetet aktivt verka för initiativ som 
stärker den internationella kontrollen och de gemensamma regelverken 
på området. I första hand gäller detta inom ramen för EU-arbetet, men 
också aktiviteter med anknytning till subventioner som förekommer inom 
WTO och OECD. Attitydskapande insatser kring det ömsesidiga 
beroendet av en väl fungerande överstatlig subventionskontroll har också 
sin givna betydelse. Detta kan ske i dialogen på olika nivåer med andra 
länder men också inom ramen för den nationella politikutformningen på 
olika områden. I det sammanhanget är det också viktigt att den nationella 
hanteringen av dagliga stödärenden sker på ett effektivt sätt och inom 
ramen för de administrativa procedurer som de internationella 
regelverken påbjuder.
Effektivitet genom förenkling och ökad öppenhet
En självklar utgångspunkt för den betydelse som tillmäts de 
gemensamma regelverken är att dessa har tillräcklig trovärdighet och att 
de fungerar i realiteten. Som EU-medlem är det för svenskt 
vidkommande primärt EG:s statsstödsregler som står i fokus. Här finns 
skäl att verka för att gemenskapens regler på statsstödsområdet 
effektiviseras. Olika åtgärder och förändringar kan därvid komma ifråga. 
Såväl komplexiteten i som omfattningen av EU:s regelverk på 
statsstödsområdet gör det svårt att tillämpa och innebär sannolikt också 
risker för en bristande enhetlighet vid utnyttjandet i olika medlemsstater. 
Det finns därmed skäl för att särskilt sträva efter en förenkling i det 
fortsatta regelutvecklingsarbetet. Det är också av vikt att kommissionens 
arbetsformer förändras så att en större del av verksamheten inriktas på 
uppföljning och aktiv kontroll. Vidare finns det brister när det gäller 
öppenheten kring stödreglernas tillämpning. Det gäller dels i fråga om 
kommissionens hantering av nationella stödärenden, dels möjligheterna 
att få insyn i de olika medlemsstaternas stödgivning.
Det fortsatta arbetet med statsstödsfrågorna
I avsnitt 10 i denna proposition lämnar regeringen förslag om vissa 
lagändringar för att EU-kommissionen skall ha möjlighet att genomföra 
kontroll på ort och ställe av statligt stöd. Åtgärden utgör ett led i det 
arbete som bedrivs för att strama upp reglerna om statligt stöd till 
näringslivet. Motivet för en skärpning av bestämmelserna på området kan 
ses i ljuset av en fördjupad integrering av den gemensamma marknaden 
där förekomsten av otillåtna stöd på ett alltmer påtagligt sätt riskerar att 
snedvrida konkurrensen. Sverige har, för övrigt i enlighet med de 
policyresonemang som redovisats ovan, aktivt tillskyndat kommissionens 
reformarbete på statsstödsområdet där förbättrade kontrollmöjligheter för 
kommissionen är ett inslag. Förändringar bör också genomföras för att 
kommissionen skall kunna ägna mer resurser åt att övervaka stödärenden 
av större dignitet och där medlemsstaterna får ett ökat ansvar att 
självständigt administrera vissa typer av stöd enligt utarbetad praxis. 
Sverige har också ställt sig bakom kommissionens ambitioner att på olika 
sätt söka nedbringa volymen stöd inom EU.
En mer långsiktig vision för Sveriges arbete inom området bör 
sammanfattningsvis vara att det svenska näringslivet så långt möjligt ges 
konkurrensneutrala villkor att verka på såväl EU:s inre marknad som den 
globala marknaden. Företagsstödets betydelse för att locka utländska 
investeringar måste nedbringas genom restriktiva och mer likartade 
stödförutsättningar länder emellan. Utrymmet för företag att i 
stödoptimerande syfte spela ut olika länder och regioner mot varandra 
måste också minskas genom en ökad öppenhet och bättre 
insynsmöjligheter i den nationella stödhanteringen. EU:s mekanismer för 
kontroll av godkända stöd måste utvecklas i takt med att prövningen av 
stöd förenklas, samtidigt som sanktionsmöjligheterna vid åsidosättanden 
av det gemensamma regelverket förstärks. Regelverket måste också 
utvecklas så att det blir lättare att överblicka och enklare att tillämpa. Till 
detta kommer att de allmänna strävanden som rådet givit uttryck för när 
det gäller minskade stödvolymer inom EU på lämpligt sätt måste 
omsättas i praktisk handling.
7.8 Konkurrenspolitiken i ett europeiskt och globalt 
sammanhang
7.8.1 Nationell eller internationell konkurrenspolitik
Regeringens bedömning: Sverige bör stödja det pågående arbetet med 
att föra över en större del av tillämpningen av EG:s konkurrensregler 
med därav följande ansvar på medlemsstaterna.
Utvidgning av EU har av regeringen lyfts fram som en prioriterad 
uppgift inför det svenska ordförandeskapet under första halvåret 2001. 
Inlemmandet i gemenskapen av länder med betydande skillnader i 
ekonomisk utveckling och institutionell infrastruktur jämfört med 
nuvarande EU-medlemmar ställer stora krav på EU:s institutioner, 
särskilt kommissionen. Någon mer väsentlig utvidgning av 
administrationen i Bryssel framstår inte som en realistisk utväg. Det är 
därför angeläget att avlasta EU:s centrala institutioner sådana uppgifter 
som medlemsstaterna är väl skickade att ta ett större ansvar för.
Samtidigt finns ett betydande egenvärde i att föra tillämpningen av 
EG:s konkurrensregler närmare medborgarna. Europaparlamentet har i en 
resolution rörande Kommissionens XXVIII:e rapport om 
konkurrenspolitiken pekat på betydelsen av öppenhet beträffande 
konkurrenspoltiken. Enligt Parlamentet måste en förmedling av 
konkurrenspolitikens innehåll och skälen till denna till så många 
människor som möjligt tillmätas stor vikt, eftersom åtgärdernas 
genomförande även beror på förståelsen hos de berörda delarna av 
befolkningen.
Medlemsländernas myndigheter har naturligen större kunskap om 
konkurrensförhållandena på de nationella marknaderna än tjänstemännen 
i Bryssel, och en mer decentraliserad tillämpning kan därmed bidra till att 
skapa ökad förståelse för syftet med de beslut som tas. Det är samtidigt 
viktigt att spelreglerna på konkurrensområdet tillämpas lika i hela den 
inre marknaden, så att inte konkurrenspolitiken i sig riskerar att 
snedvrida konkurrensen. Den nära samverkan som har utvecklats mellan 
kommissionen och medlemsländernas myndigheter och den starka 
samsyn i konkurrenspolitiska frågor som numera råder bör motverka 
sådana risker för divergerande tillämpning.
Tillämpningen av EG:s konkurrensregler har hittills i hög grad haft sin 
tyngdpunkt hos EG-kommissionen tillsammans med EG-domstolen. 
Även om samtliga medlemsländer har kunnat tillämpa EG-fördragets 
konkurrensregler i civilprocess i allmän domstol och flera av 
medlemsländerna har givit behörighet för sådan tillämpning också åt den 
egna konkurrensmyndigheten har den nationella tillämpningen av EG-
reglerna varit av mycket begränsad omfattning. En starkt bidragande 
orsak till detta har varit EG-kommissionens exklusiva rätt att medge 
individuellt undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande 
överenskommelser. Att kommissionen tidigare starkt värnat om denna 
exklusiva behörighet sammanhänger i sin tur med att medlemsländernas 
konkurrenspolitik, konkurrenslagstiftning och praktiska tillämpning 
under lång tid hade mycket varierande inriktning och styrka.
Efter hand har dock en allt starkare konvergens gjort sig gällande när 
det gäller medlemsländernas nationella konkurrenspolitik. Det helt 
övervägande antalet medlemsländer har nu nationella konkurrensregler 
som mycket nära överensstämmer med gemenskapsreglerna och har även 
inrättat effektivt fungerande konkurrensmyndigheter för tillämpningen av 
dessa regler. Kommissionen har mot denna bakgrund tagit initiativ till 
det s.k. moderniseringsprojektet, som syftar till att föra över en 
betydande del av ärendehandläggningen på de nationella myndigheterna. 
Kommissionens, i förhållande till ärendemängden, begränsade resurser 
skulle därmed kunna koncentreras till de ärenden som har störst 
betydelse i gemenskapsperspektivet, till vidareutvecklingen av 
regelverket och till de uppgifter på konkurrensområdet som 
sammanhänger med unionens förestående utvidgning.
Regeringen anser att Sverige mot denna bakgrund bör stödja det 
pågående arbetet med att föra över en större del av tillämpningen av EG:s 
konkurrensregler med därav följande ansvar på medlemsstaterna.
7.8.2 Behovet av samverkan
Regeringens bedömning: Den fortsatta internationaliseringen inom 
näringslivet bör mötas med ökad samverkan på konkurrenspolitikens 
område mellan nationella myndigheter.
På konkurrenspolitikens område har olika länder inte motstående utan i 
hög grad sammanfallande intressen. De gynnsamma effekterna av en väl 
fungerande konkurrens för den svenska ekonomin och för svenska 
konsumenter blir inte mindre av en effektivt tillämpad konkurrenspolitik 
i omvärlden. Tvärtom bidrar en stark tillväxt, förnyelse och ekonomisk 
effektivitet hos våra handelspartners till en motsvarande utveckling i 
Sverige.
När internationellt verksamma företag genomför 
konkurrensbegränsande förfaranden som skadar den svenska marknaden 
kan det ibland vara svårt för den svenska konkurrensmyndigheten att 
enbart med stöd av nationell lag avslöja och ingripa mot 
konkurrensbegränsningarna. Det finns ett behov av att stärka 
möjligheterna till samverkan och informationsutbyte mellan olika länders 
konkurrensmyndigheter. Om myndigheterna inte ges bättre möjligheter 
att utveckla ett gränsöverskridande samarbete, vilket sedan länge är en 
självklarhet för företagen, riskerar internationaliseringen att leda till en 
förstärkning av de krafter som verkar för kartellisering och utnyttjande 
av marknadsmakt på konsumentintressets bekostnad.
Med en ökad internationell handel blir också de nationella 
konkurrensreglernas begränsningar alltmer märkbara. Ett exempel på 
sådana begränsningar är att nationell konkurrenslagstiftning av praktiska 
och kanske också principiella skäl ofta är verkningslös mot 
exportkarteller. En överenskommelse mellan konkurrerande företag i ett 
land att tillämpa enhetlig prissättning eller att dela upp marknaden vid 
försäljning i ett annat land kan normalt inte angripas med stöd av 
konkurrenslagstiftningen i hemmalandet, eftersom 
konkurrensbegränsningen inte har någon effekt på denna marknad. 
Effekten uppstår endast i det land där produkterna säljs. Även i detta land 
kan det dock vara svårt att angripa förfarandet eftersom myndigheternas 
åtgärder, exempelvis att kräva uppgifter eller verkställa sanktioner, 
saknar rättsverkan i det land där företagen befinner sig.
Med tilltagande internationalisering blir företagen allt mindre beroende 
av nationell hemvist och av nationella regelverk. Möjligheterna att välja 
ekonomisk och juridisk miljö, och att utnyttja olikheter eller luckor 
mellan de nationella regelverken, ger företagen ett försteg framför de 
myndigheter som skall skydda vidare samhällsintressen. En ökad 
samverkan mellan myndigheter och bilaterala samarbetsavtal mellan 
länder är ett första steg för att stärka regeltillämpningen till skydd för 
gemensamma intressen. På längre sikt förutsätter dock en global 
företagsamhet också existensen av internationella regelverk och en 
ordning som säkerställer en effektiv tillämpning.
7.8.3 Globalisering och omvärldsberoende
Regeringens bedömning: Arbetet i internationella organisationer för att 
skapa bred enighet om behovet av grundläggande konkurrensregler bör 
ges fortsatt stöd för att främja spridningen av ekonomiskt välstånd och 
skapa förutsättningar för stabilitet och säkerhet.
Den ordning på konkurrensområdet som har etablerats inom EU skiljer 
sig från det mellanstatliga samarbetet i internationella organisationer som 
OECD, WTO eller UNCTAD. Inom OECD och UNCTAD har 
rekommendationer och koder utarbetats på konkurrensområdet, men 
dessa har ingen bindande verkan för medlemsländerna. Inom ramen för 
WTO finns konkurrensregler i vissa handelspolitiska avtal och 
diskussioner förs i en arbetsgrupp om samspelet mellan handel och 
konkurrens, bl.a. rörande möjligheten att avtala om internationella 
konkurrensregler med mer generell räckvidd.
Frihandel och en effektiv konkurrenslagstiftning är kompletterande och 
ömsesidigt förstärkande åtgärder för att utsätta nationella marknader för 
konkurrens. Både handels- och konkurrenspolitiken syftar till att 
konsumenterna skall kunna tillgodogöra sig vinsterna av fria marknader 
och fri konkurrens. Avsaknaden av ett internationellt regelverk på 
konkurrensområdet har gett upphov till en oro för att konsumentvinsterna 
av handelsliberaliseringar riskerar att undergrävas om företag tillåts 
agera på ett sätt som begränsar konkurrensen, inte minst mot bakgrund av 
att bara ca 80 av WTO:s 135 medlemsländer har en fungerande 
konkurrenslagstiftning.
WTO:s arbetsgrupp för handel och konkurrens har även studerat 
handelspolitikens effekter på konkurrensen. Antidumpningsåtgärder och 
andra protektionistiska handelspolitiska instrument riskerar att hämma 
konkurrensen på nationella marknader så att företag som konkurrerar 
med importen blir handelspolitikens vinnare på konsumenternas 
bekostnad. Många länder, både inom och utanför EU, motsätter sig dock 
förhandlingar om handel och konkurrens som även omfattar 
handelspolitikens konkurrenshämmande effekter.
Att skapa en övernationell tillämpning av konkurrensregler på den 
globala nivån är inte en realistisk möjlighet under överskådlig tid. Att 
skapa förutsättningar för effektiv konkurrens och ökad frihandel på 
internationell nivå kräver svåra avvägningar och hänsyn till bl.a. 
miljöeffekter, sociala krav och humanitära aspekter. Det pågående arbetet 
inom WTO på området handel och konkurrens bör ges fortsatt stöd, med 
inriktning på frågor om en minimistandard för nationella 
konkurrensreglers materiella innehåll och de institutionella 
förutsättningarna för att få överträdelser av konkurrensreglerna rättsligt 
prövade.
Även om uppgiften att skapa en global ordning på 
konkurrenspolitikens område är förenad med stora svårigheter, och möter 
starkt motstånd där man upplever att ekonomiska intressen hotas, är det 
viktigt att detta arbete drivs vidare med kraft. Världshandeln har sedan 
andra världskrigets slut ökat betydligt snabbare än den samlade BNP-
tillväxten. Enligt Långtidsutredningen (SOU 2000:7) förväntas denna 
trend hålla i sig. Det bedöms dock troligt att tillväxten i handeln mellan 
OECD-länderna blir lägre än för handeln mellan länderna utanför OECD 
samt för handeln mellan OECD och länderna utanför OECD. Innebörden 
av denna bedömning är bland annat att den tredje världens länder 
kommer att spela en viktigare roll i världshandeln. Dessa länder saknar 
många gånger de regelverk – bl.a. konkurrensregler – och tillförlitliga 
institutioner som behövs som skydd både för utländska företag som 
verkar på dessa marknader och mot att internationellt verksamma företag 
utnyttjar sin styrka till skada för landets konsumenter. Inom OECD och 
UNCTAD ges stöd till länder som vill utveckla nationella 
konkurrensregler och institutioner för att tillämpa dessa regler. Detta 
arbete har stor betydelse för att främja uppkomsten av effektiva 
konkurrensförhållanden i länder under ekonomisk utveckling och/eller 
övergång till marknadsekonomi.
En väl fungerande konkurrens, som främjar tillväxt, bidrar till 
ekonomisk effektivitet och stärker konsumenternas ställning på 
marknaden, förutsätter väl utvecklade samhällsfunktioner. Konkurrensen 
fungerar dåligt om det saknas ordnade rättsliga och institutionella former 
för företagens relationer med varandra och med konsumenterna. Det blir 
heller ingen konkurrens på lika villkor om ett lands myndigheter inte kan 
upprätthålla respekten för gällande regler eller om korruption och 
diskriminerande behandling gör marknadens aktörer rättslösa. Effektiva 
konkurrensförhållanden kräver sålunda en väl utvecklad rättsstat. 
Erfarenheten pekar på att det också finns starka kopplingar mellan 
fungerande marknader, ett tillförlitligt rättssystem och politisk demokrati.
Sverige och övriga utvecklade industriländer har ett ekonomiskt 
intresse av en väl fungerande global handel och att alla länder som deltar 
i denna erbjuder en ekonomisk och institutionell miljö som främjar en 
effektiv konkurrens. Det ligger också i den industrialiserade världens 
intresse att medborgarna i länder under utveckling får del av handelns 
och den ekonomiska tillväxtens välfärdseffekter. Därigenom främjas den 
politiska stabilitet i dessa länder som är en viktig förutsättning för att 
minska riskerna för internationella konflikter. Arbetet i internationella 
organisationer för att få acceptans för internationella regler på 
konkurrensområdet har därmed betydelse inte bara för handeln och den 
ekonomiska utvecklingen utan också för frågor om global säkerhet och 
avspänning
8 Svensk tillämpning av EG:s konkurrensregler 
för företag
8.1 Gällande rätt
8.1.1 EG:s konkurrensrätt
Konkurrenspolitiken har från den europeiska integrationens början varit 
ett instrument i arbetet med att genomföra den gemensamma marknaden, 
och EG-fördraget kom att innehålla konkurrensregler för företag som 
alltjämt är oförändrade till sitt innehåll. 
I EG-fördragets ingress (fjärde stycket) framhålls betydelsen av en 
sund konkurrens då fördragets mål skall förverkligas. 
I artikel 2 i fördraget anges gemenskapens övergripande mål, nämligen 
att främja en harmonisk och väl avvägd utveckling av näringslivet inom 
gemenskapen som helhet, en hållbar och icke-inflatorisk tillväxt som tar 
hänsyn till miljön, en hög grad av ekonomisk konvergens, en hög nivå i 
fråga om sysselsättning och socialt skydd, en höjning av levnadsstandar-
den och livskvaliteten samt ekonomisk och social sammanhållning och 
solidaritet mellan medlemsstaterna. För att fullgöra dessa uppgifter an-
visar artikeln olika medel, bl.a. att upprätta en gemensam marknad och 
en ekonomisk och monetär union. Vidare hänvisas till artikel 3, där det 
anges i ett stort antal punkter vad gemenskapens verksamhet skall 
innefatta för att uppnå målen. I artikel 3 g nämns ”en ordning som 
säkerställer att konkurrensen inom den inre marknaden inte snedvrids”. 
EG:s konkurrensregler ingår som en integrerad del i det EG-rättsliga 
regelsystemet och har därmed samma huvudsyften som regelsystemet i 
stort. De skall således främja inte bara konkurrensen på den gemen-
samma marknaden utan även integrationen mellan medlemsstaterna. 
Allt sedan EG bildades har konkurrenspolitiken varit ett viktigt medel i 
arbetet med att genomföra den gemensamma marknaden. EG:s kon-
kurrensrätt har under årens lopp utvecklats på olika sätt genom bl.a. 
sekundärrätt och rättspraxis. Denna konkurrensrätt har i stor utsträckning 
stått som förebild för den nationella konkurrenslagstiftningen i ett flertal 
av medlemsstaterna, bl.a. Sverige. 
De materiella reglerna i EG:s konkurrensrätt gäller redan i Sverige i 
den mån ett förfarande berör handeln mellan medlemsstater.
8.1.2 Materiella regler
De grundläggande konkurrensreglerna finns i EG-fördragets artiklar 81 
och 82 samt i rådets förordning 4064/89 av den 21 december 1989 om 
kontroll av företagskoncentrationer, den s.k. koncentrationsförordningen. 
Artikel 81 reglerar samarbete mellan företag. Artikel 82 gäller missbruk 
av en dominerande ställning. Koncentrationsförordningen styr kontrollen 
av företagsförvärv, fusioner och andra koncentrationer. Härtill finns reg-
lerna i EG-fördragets artikel 86 och 87–89 om offentliga företag samt om 
statligt stöd.
Artikel 81 lyder:
1. Följande är oförenligt med den gemensamma marknaden och för-
budet: alla avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och 
samordnade förfaranden som kan påverka handeln mellan medlemsstater 
och som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida 
konkurrensen inom den gemensamma marknaden, särskilt sådana som 
innebär att
a) inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller 
indirekt fastställs, 
b) produktion, marknader. teknisk utveckling eller investeringar be-
gränsas eller kontrolleras, 
c) marknader eller inköpskällor delas upp, 
d) olika villkor tillämpas vid likvärdiga transaktioner med handels-
partners, varigenom dessa får en konkurrensnackdel,
e) det ställs som villkor för att ingå avtal att den andra parten åtar sig 
ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk 
har något samband med föremålet för avtalet. 
2. Avtal eller beslut som är förbjudna enligt denna artikel är ogiltiga.
3. Bestämmelserna i punkt 1 får dock förklaras inte tillämpliga på varje 
avtal eller grupp av avtal mellan företag, varje beslut eller grupp av be-
slut av företagssammanslutningar, varje samordnat förfarande eller grupp 
av samordnade förfaranden, som bidrar till att förbättra produktionen 
eller distributionen av varor eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt 
framåtskridande, samtidigt som konsumenterna tillförsäkras en skälig 
andel av den vinst som därigenom uppnås och som inte 
a) ålägger de berörda företagen begränsningar som inte är nödvändiga 
för att uppnå dessa mål, 
b) ger dessa företag möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en 
väsentlig del av varorna i fråga. 
Artikel 82 har följande lydelse:
Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning på den 
gemensamma marknaden eller inom en väsentlig del av denna är, i den 
mån det kan påverka handeln mellan medlemsstater, oförenligt med den 
gemensamma marknaden och förbjudet. 
Sådant missbruk kan särskilt bestå i att 
a) direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försälj-
ningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor,
b) begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel 
för konsumenterna,
c) tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner gentemot handels-
partners, varigenom dessa får en konkurrensnackdel,
d) ställa som villkor för att ingå avtal att den andra parten åtar sig 
ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk 
har något samband med föremålet för avtalet.
8.1.3 Tillämpningsregler
EG-fördraget innehåller inga tillämpningsregler till artiklarna 81 och 82. 
Sådana regler har tillkommit genom särskilda förordningar. Den grund-
läggande tillämpningsförordningen är förordning (EEG) nr 17/62. I 
denna uttalas principen att alla konkurrensbegränsande avtal, beslut och 
samordnade förfaranden som avses i artikel 81.1 är förbjudna, utan att 
det krävs något föregående beslut om det. Om de inte faller under något 
gruppundantag, måste de i princip anmälas till kommissionen och be-
viljas individuellt undantag för att bli tillåtna. 
Enligt förordning 17/62 ges också möjlighet att efter ansökan till 
kommissionen få ett s.k. icke-ingripandebesked om att artikel 81 och 82 
inte är tillämpliga.
Förordningen innehåller vidare sanktionsregler enligt vilka kommis-
sionen bl.a. kan döma ut böter för överträdelser av förbuden samt vid vite 
ålägga företag att upphöra med pågående överträdelser. Dessa regler be-
handlas endast i förslagsdelen i där aktuella delar.
Kommissionen har enligt förordningen den centrala rollen i övervak-
ningen av konkurrensen på den gemensamma marknaden. Det är således 
i första hand kommissionen som ansvarar för tillämpningen av artiklarna 
81 och 82. 
Bestämmelsen i artikel 9.3 i förordning 17/62 innebär att nationella 
konkurrensmyndigheter är behöriga att tillämpa artiklarna 81.1 och 82 i 
EG-fördraget, så länge som kommissionen inte har inlett ett formellt för-
farande förfarande enligt artikel 2, 3 eller 6 i anledning av en ansökan om 
icke-ingripandebesked, i syfte att ålägga berörda företag att upphöra med 
en överträdelse eller i anledning av en anmälan för undantag. Behörig-
hetsregeln omfattar också nationella domstolar med uppgift att tillämpa 
nationell konkurrensrätt eller att pröva lagligheten av nationella myndig-
heters tillämpning av konkurrenslagstiftningen. 
När kommissionen har inlett ett förfarande är den däremot exklusivt 
behörig. Någon motsvarande begränsning i kommissionens behörighet i 
förhållande till nationella konkurrensmyndigheter finns inte. Bestämmel-
sen hindrar naturligtvis inte fortsatt handläggning av ett ärende med till-
lämpning av nationell rätt.
Kommissionen kan handlägga ett ärende under förhållandevis lång tid 
innan ett formellt förfarande i den mening som avses i artikel 9.3 anses 
ha inletts. Frågan när kommissionen skall anses ha inlett ett formellt för-
farande är heller inte helt klarlagd i rättspraxis. Normalt sker det regel-
bundna kontakter mellan kommissionen och nationella konkurrensmyn-
digheter, följaktligen även med Konkurrensverket, under ett ärendes 
gång. 
Kommissionen är ensam behörig att besluta om undantag enligt artikel 
81.3. 
Förordningen har ett vidsträckt tillämpningsområde. Transportområdet 
är dock undantaget genom förordning 141/62. De förordningar som 
gäller i stället på det området innehåller dock regler som i stort sett 
överensstämmer med reglerna i förordning 17/62. 
Ett ärende kan initieras hos kommissionen på olika sätt: genom en an-
sökan om icke-ingripandebesked, genom en anmälan för undantag, 
genom klagomål eller genom kommissionens eget initiativ. Gången i ett 
ärende hos kommissionen kan översiktligt beskrivas på följande sätt. 
Sedan ett ärende initierats tar kommissionen ställning till om en under-
sökning skall inledas och kan vid behov börja samla in information. 
Kommissionen kan få fram information informellt genom exempelvis 
diskussioner med ett företag som anmält ett avtal för undantag. Vidare 
kan kommissionen genom att fatta formella beslut ålägga ett företag att 
lämna information eller genomföra undersökningar hos företag. I nästa 
skede av handläggningen har kommissionen ett antal olika alternativ, 
delvis beroende på vilken typ av ärende det rör sig om. Kommissionen 
kan avsluta ärendet genom ett formellt beslut om t.ex. undantag eller in-
formellt genom t.ex. ett comfort letter. Det senare är vanligast. Kommis-
sionen kan också besluta att inte utreda ett klagomål vidare. 
Om kommissionen väljer att inleda ett formellt förfarande för att 
utreda överträdelser av artikel 81.1 eller 82, skall den utfärda ett 
meddelande om anmärkningar (statement of objections). Detta 
utfärdande utgör förfarandets formella inledning. När ett sådan 
meddelande utfärdats inträder även vissa rättigheter för det eller de 
företag som är föremål för utredningen, bl.a. rätt till aktinsyn och rätt att 
påkalla muntligt förhör. Innan kommissionen fattar ett slutligt beslut i 
ärendet är den skyldig att rådgöra med den rådgivande kommittén för 
kartell- och monopolfrågor, som består av representanter för 
medlemsstaterna. Därefter fattar kommissionen ett formellt beslut i 
ärendet. Kommissionen har dock möjlighet att avsluta ett ärende 
informellt under hela handläggningstiden.
Rätten att till kommissionen inge klagomål när det gäller överträdelser 
av artikel 81 eller 82 i fördraget framgår av artikel 3 i förordningen. 
Denna rätt har medlemsstaterna samt envar som har ett berättigat intresse 
i saken. 
8.1.4 Icke-ingripandebesked och informella avgöranden
Företag eller sammanslutningar av företag kan enligt artikel 2 i förord-
ning 17/62 hos kommissionen ansöka om icke-ingripandebesked 
(negativattest). Ett icke-ingripandebesked innebär att kommissionen efter 
ansökan meddelar ett beslut med innebörden att kommissionen inte har 
för avsikt att ingripa mot ett avtal. Grunden för kommissionens beslut är 
antingen att artikel 81.1 eller 82 inte är tillämplig på avtalet eller att 
kommissionen helt enkelt inte har för avsikt att ingripa. Beslutet baseras 
på de uppgifter kommissionen har tillgång till och är bindande för kom-
missionen så länge nya omständigheter inte tillkommer. Bestämmelserna 
om icke-ingripandebesked tillämpas ytterst sällan. 
Administrativa skrivelser, s.k. comfort letters, innebär att kommissio-
nen avslutar ett ärende informellt, genom ett brev utfärdat av en behörig 
tjänsteman vid kommissionen. Ett comfort letter kan erhållas efter en 
anmälan för undantag eller en ansökan om negativattest. Sökanden får 
redan i sin ansökan till kommissionen ange om han accepterar att ärendet 
avgörs genom att ett comfort letter utfärdas. 
Comfort letters är i huvudsak av tre slag. Antingen uttalar kommissio-
nen att förfarandet enligt dess uppfattning inte strider mot artikel 81 eller 
82, eller också uttalar kommissionen att förfarandet strider mot artikel 81 
men uppfyller kraven för undantag enligt artikel 81.3. Det tredje slaget är 
comfort letters som innebär att det aktuella förfarandet visserligen strider 
mot artikel 81.1 men att kommissionen på grund av administrativa prio-
riteringar inte avser att fatta beslut i ärendet. I vissa fall publicerar kom-
missionen sin avsikt att utfärda ett comfort letter, varefter tredje man in-
bjuds att inkomma med synpunkter. 
Kommissionen förefaller enligt utredningen Svensk tillämpning av 
EG:s konkurrensregler (SOU 2000:4) inte vara bunden av comfort 
letters, även om det i praktiken är osannolikt att kommissionen utan goda 
skäl skulle frångå sin bedömning. Sådana skäl skulle kunna vara att de 
omständigheter som legat till grund för kommissionens bedömning har 
förändrats i väsentlig omfattning. 
Comfort letter, har kommit att bli det sätt på vilket kommissionen i 
normalfallet avslutar ett ärende som inletts med en ansökan eller anmä-
lan. Utredningen uttalar att det är ytterst tveksamt i vad mån comfort 
letters har någon rättsverkan. Kommissionen har aviserat att den ämnar 
föreslå att notifikationssystemet skall avskaffas. Tanken är att systemet 
med comfort letters då inte skall ha någon funktion. Frågan vilken rätts-
verkan ett comfort letter har kan därför, enligt utredningen, i ett längre 
perspektiv komma att sakna betydelse.
8.1.5 Undantag
Kommissionen har enligt artikel 9.1 i förordning 17/62 som nämnts en-
sam behörighet att meddela undantag enligt artikel 85.3 (nuvarande arti-
kel 81.3). Anmälningar av avtal för undantag görs enligt artikel 4.1 i för-
ordningen. Så länge en anmälan inte gjorts, kan kommissionen som 
huvudregel inte meddela undantag enligt artikel 81.3. Av artikel 6.1 i 
förordningen framgår att undantag inte kan beviljas för tiden före det att 
anmälan gjorts. Ett beslut om undantag är enligt artikel 8 alltid tidsbe-
gränsat och kan förenas med villkor och ålägganden, men kan förnyas. 
Kommissionen kan under vissa omständigheter, som anges i artikel 8.3 i 
förordningen, återkalla eller ändra ett beslut om undantag. 
Vissa typer av avtal behöver inte – men kan – anmälas till kommissio-
nen. Det gäller bl.a. sådana avtal där endast företag från ett och samma 
medlemsland är parter och avtalen inte berör import eller export mellan 
medlemsstater. Avtal av ifrågavarande slag har bedömts som mindre all-
varliga från konkurrenssynpunkt. För den händelse kommissionen skulle 
undersöka ett avtal av det aktuella slaget och komma fram till att det 
strider mot artikel 81.1, kan kommissionen, i förekommande fall, bevilja 
undantag med retroaktiv verkan utan att avtalet anmälts. 
Detsamma gäller sedan 1999 även i utökad utsträckning vertikala avtal 
mellan företag. Härmed avses avtal mellan företag som är verksamma i 
olika led av produktions- eller distributionskedjan och de villkor enligt 
vilka parterna får köpa, sälja eller återförsälja vissa varor eller tjänster.
Liksom gäller beträffande icke-ingripandebesked kan comfort letters 
och överenskommelser vara ett sätt att avsluta även ärenden som rör an-
mälningar för undantag. 
En särskild form av undantag är gruppundantag. Artikel 7.2 i förord-
ning 19/65 ger, efter de ändringar som beslutats under år 1999, nationella 
myndigheter möjlighet att under vissa omständigheter besluta att en 
gruppundantagsförordning inte skall tillämpas i ett visst fall.
8.1.6 Artiklarna 84 och 85
När det gäller frågan om nationell behörighet utanför områden som regle-
ras av tillämpningsförordningarna är rättsläget enligt utredningens be-
dömning betydligt osäkrare. I dessa situationer har man att hålla sig till 
bestämmelserna i EG-fördraget. Artikel 84 och 85 innebär att ett för-
farande kan prövas parallellt, med tillämpning av EG-rätten, av kommis-
sionen och en nationell myndighet. Det kan också noteras att nationella 
myndigheter är oförhindrade att fatta beslut enligt artikel 81.3. Utred-
ningen framhåller att regleringen är ofullständig och lämnar ett antal 
frågor obesvarade. Det är tydligt att kommissionen med tillämpning av 
artikel 85 i fördraget endast kan fastslå att en överträdelse har skett men 
att kommissionen inte kan vidta några åtgärder. Åtgärder skall vidtas av 
medlemsstaterna, men det skall ske på kommissionens bemyndigande 
och enligt kommissionens villkor. Vad det i praktiken innebär är oklart, 
och frågan har, såvitt kunnat utrönas, hittills aldrig ställts på sin spets, 
anför utredningen ytterligare samt tillägger följande. I de fall där 
kommissionen behandlat ett förfarande med stöd av artikel 85 och, 
eventuellt efter överenskommelser med de inblandade parterna, finner att 
förfarandet kan godtas, torde det inte uppstå några problem om den 
nationella myndigheten delar kommissionens bedömning. Det kan 
emellertid inte uteslutas att en nationell myndighet exempelvis finner att 
delar av ett avtal, som kommissionen är beredd att godta, får en sådan 
effekt inom det egna territoriet att myndigheten vill ingripa mot 
förfarandet med stöd av artikel 84. Bestämmelsen i artikel 10 i EG-
fördraget om medlemsstaternas lojalitetsförpliktelser kan leda till att 
frågorna sällan behöver besvaras. En konkret slutsats för utredningens 
vidkommande är dock att Konkurrensverket bör få internrättslig 
behörighet att tillämpa artikel 81.3 för att verket skall kunna tillämpa 
artikel 84 fullt ut. 
8.1.7 En jämförelse mellan de materiella bestämmelserna i de 
två regelverken
Som tidigare nämnts är den svenska konkurrenslagens ändamål att 
undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om 
produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. EG:s 
konkurrensrätt har – förutom detta ändamål – till syfte även att främja 
integrationen mellan medlemsstaterna. En grundläggande skillnad mellan 
de materiella reglerna i konkurrenslagen respektive EG-fördraget är 
också att ett ingripande enligt EG-rätten förutsätter att handeln mellan 
medlemsstaterna påverkas. Samhandelskriteriet har emellertid tolkats 
vidsträckt; det räcker att påverkan på samhandeln är indirekt eller 
potentiell. 
Av konkurrenslagens förarbeten framgår att avsikten var att lagen i 
materiellt hänseende skulle likna EG-rättens konkurrensregler så mycket 
som möjligt, utom i fråga om samhandelskriteriet. Förbudsbestämmel-
serna i 6 och 19 §§ konkurrenslagen bygger också helt på förbuden i 
artiklarna 81.1 och 82 i EG-fördraget. Motsvarande gäller bestämmelsen 
om undantag i 8 § konkurrenslagen, som bygger på fördragets artikel 
81.3. De gruppundantagsförordningar som har utfärdats med stöd av 
konkurrenslagen har i stor utsträckning förebilder i EG-rätten. Be-
stämmelsen i 7 § konkurrenslagen om civilrättslig ogiltighet överens-
stämmer med artikel 81.2 i EG-fördraget. Konkurrenslagens materiella 
regler tolkas också mot bakgrund av den rättspraxis som har utvecklats i 
EG:s domstolar. 
Det finns emellertid även vissa materiella skillnader mellan regel-
systemen. Ett exempel är 2 § konkurrenslagen, som stadgar att lagen inte 
tillämpas på överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om 
lön eller andra anställningsvillkor. Någon motsvarande uttrycklig be-
stämmelse finns inte i EG-rätten. Däremot finns domstolspraxis som, en-
ligt utredningens och regeringens bedömning, synes ligga i linje med den 
svenska bestämmelsen. 
Även de undantag som gäller på lantbruksområdet är olika. Bestäm-
melserna i 18 a–c §§ konkurrenslagen omfattar inte bara jordbruk utan 
också skogsbruk. Så är inte fallet med motsvarande undantag i EG-rätten. 
Ytterligare en skillnad mellan den svenska rätten och EG-rätten kan 
föreligga i fråga om förfaranden som i Sverige skyddas enligt tryckfri-
hetsförordningen och därför inte kan angripas med stöd av konkurrens-
lagen. Som exempel kan nämnas att en tidning vägrar att ta in en viss 
annons. Det är ovisst om det finns något motsvarande tryckfrihetsrättsligt 
skydd i EG-rätten. 
En konsekvens av principen om EG-rättens företräde är att svensk rätt 
inte kan hindra att EG-rätten tillämpas och det gäller även om ett ifråga-
satt förfarande skulle vara skyddat i Sverige inte enbart genom vanlig lag 
utan genom grundlag.
8.1.8 Moderniseringsarbetet inom EU
I ett system där såväl kommissionen som nationella konkurrensmyndig-
heter tillämpar EG:s konkurrensrätt måste det finnas former för sam-
arbetet dels mellan de nationella myndigheterna och kommissionen, dels 
mellan de nationella myndigheterna inbördes. Kommissionen har i med-
delandet från år 1997 om dess samarbete med nationella konkurrensmyn-
digheter gett uttryck för kommissionens syn på samarbetets former. Även 
om meddelandet inte är en bindande rättsakt, har det stor betydelse. 
I den s.k. vitbok som kommissionen presenterade under våren 1999 
föreslås genomgripande förändringar – modernisering – av reglerna för 
tillämpningen av artiklarna 81 och 82. Enligt förslaget skall systemet för 
anmälan och individuellt undantag avskaffas. Systemet är tänkt att er-
sättas med att bestämmelsen om undantag enligt artikel 81.3 genom en 
rådsförordning förklaras direkt tillämplig utan föregående beslut av 
kommissionen. Detta innebär att kommissionen inte längre ensam kan 
tillämpa artikel 81.3 och att denna artikel därmed i sin helhet blir direkt 
tillämplig och kan åberopas av enskilda. 
Vitboken har diskuterats livligt sedan den presenterades. EU:s med-
lemsstater synes vara eniga om att det gällande systemet i nuläget inte är 
effektivt och behöver reformeras. Beträffande reformens innehåll går 
dock meningarna isär. Några konkreta förslag till regeländringar har ännu 
inte offentliggjorts. De nya regler som kan bli resultatet av modernise-
ringsarbetet torde inte kunna träda i kraft förrän tidigast den 
1 januari 2003. Kommissionen avser att under mellantiden bedriva sam-
arbetet med de nationella konkurrensmyndigheterna i enlighet med vad 
som anges i 1997 års meddelande. Detta ger således uttryck för kommis-
sionens syn på de samarbetsformer som bör gälla tills vidare. 
Utredningen framhåller att det alltså i första hand är 1997 års medde-
lande som kommer i blickpunkten. Vidare framhåller utredningen 
följande. Samtidigt har utredningen försökt beakta vitboken och vad som 
kan tänkas bli följden av den. Ambitionen har varit att föreslå regler som 
skall göra det möjligt för de svenska myndigheterna att tillämpa EG:s 
konkurrensregler, även om dessa ändras genom lagstiftning eller praxis. 
En annan sak är att ändringar i EG:s konkurrensrätt kan motivera änd-
ringar även i den svenska konkurrensrätten. Konkurrenslagen bygger ju 
på tanken att dess regler skall överensstämma med EG-rätten. Om man 
sålunda inom EG avskaffar förfarandet med att avtal anmäls för undan-
tag, kan det föranleda att motsvarande förfarande avskaffas även i kon-
kurrenslagen. 
8.2 Nationell tillämpning av EG:s konkurrensregler för 
företag
Regeringen har i 2 § lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska 
gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler bemyndigats att be-
stämma vilken svensk myndighet som skall vara behörig vid tillämp-
ningen av Europeiska gemenskapernas konkurrensregler. Av 3 § instruk-
tionen för Konkurrensverket framgår att verket är den behöriga myndig-
heten. Enligt utredningen är det med hänsyn till detta inte alldeles givet 
att det inte redan finns en internrättslig behörighet att tillämpa EG:s kon-
kurrensrätt. Utredningen framhåller dock att det av lagens förarbeten 
framgår att detta inte har varit lagstiftarens avsikt. Med utgångspunkt i 
förutsättningen att det inte finns någon nationell reglering om sådan in-
ternrättslig behörighet anför utredningen att den inte har funnit sakliga 
eller rättsliga hinder mot att införa en behörighet för svenska kon-
kurrensmyndigheter att tillämpa artiklarna 81 och 82.
Regeringen vill framhålla att det av den nämnda lagens förarbeten 
(prop. 1994/95:48 s. 9 f.) framgår att regleringen tar sikte på det bistånd 
som svenska myndigheter skall lämna kommissionen vid undersökningar 
enligt tillämpningsförordningarna (se 3–5 §§ i lagen). Den direkta till-
lämpningen av EG-rättens materiella regler är inte åsyftad, och det 
saknas de för en sådan tillämpning nödvändiga reglerna om förfaranden, 
undersökningar och påföljder m.m. Vill man upprätthålla en ordning med 
nationell behörighet att tillämpa EG:s konkurrensregler måste det nu 
skapas ett regelverk som möjliggör detta. 
Regeringens förslag: Konkurrensverket får tillämpa artikel 81 och 82 
i EG-fördraget. Också Marknadsdomstolen och Stockholms tingsrätt 
skall vara behöriga att tillämpa nämnda bestämmelser.
När artiklarna tillämpas skall reglerna om undersökningar, sanktio-
ner m.m. i konkurrenslagen (1993:20) vara tillämpliga.
Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna: En stor majoritet av de remissinstanser som 
svarat tillstyrker eller har ingen erinran mot förslaget. 
Några remissinstanser menar emellertid att det finns skäl att avvakta 
till dess att EG-rätten ställer krav på medlemsstaterna att införa en natio-
nell behörighet att tillämpa artiklarna 81 och 82.
Skälen för regeringens förslag: De sakliga skäl som talar för att 
svenska konkurrensmyndigheter bör kunna tillämpa EG:s konkurrens-
regler är enligt regeringens uppfattning bl.a. följande. 
Marknaderna blir allt mer internationella och genom att tillämpa artik-
larna 81.1 och 82 i EG-fördraget kan den svenska myndigheten pröva ett 
konkurrensskadligt förfarande i dess helhet, alltså även till den del det 
sträcker sig utanför Sveriges gränser och har effekter utomlands. Vidare 
har den nationella myndigheten allmänt sett bättre överblick över sin 
marknad än vad EG-kommissionen har. En möjlighet att tillämpa artik-
larna 81 och 82 direkt på nationell nivå skulle därmed kunna göra kon-
kurrensövervakningen mer effektiv och leda till vinster från samhälls-
ekonomisk och konsumentpolitisk synpunkt. Till detta kommer att en 
viktig del i kommissionens planer på en modernisering av EG:s kon-
kurrensregler så som de har presenterats i vitboken är att tillämpningen 
skall decentraliseras till medlemsstaterna. Det förutsätter att de nationella 
konkurrensmyndigheterna ges behörighet att tillämpa EG:s materiella 
konkurrensrätt. 
Regeringen anser mot den redovisade bakgrunden att det är angeläget 
att regler nu införs om en behörighet för Konkurrensverket att tillämpa 
EG:s konkurrensregler. 
EG-rättens regler om förfarandet, sanktionerna osv. är förbehållna 
kommissionen. En tillämpning av EG:s konkurrensregler på nationell 
nivå förutsätter således att nationella regler av det slaget kan komma till 
användning. Det finns vissa olikheter mellan EG-rätten och den svenska 
rätten när det gäller reglerna om förfarandet, sanktionerna m.m. Det 
senare behandlas i några av de följande avsnitten. Regeringen bedömer 
dock i likhet med utredningen att olikheterna inte är av den arten eller 
omfattningen att de skulle äventyra en effektiv nationell tillämpning av 
EG-reglerna.
Regeringen vill även framhålla att det är angeläget så långt det är möj-
ligt att samma regler om förfarande, sanktioner m.m. skall gälla, oavsett 
om det är EG-rättens eller konkurrenslagens materiella regler som skall 
tillämpas.
8.3 Innebörden av Konkurrensverkets behörighet att till-
lämpa EG-reglerna
Regeringens förslag: Konkurrensverket skall vara behörigt att ta upp 
varje fall där EG:s konkurrensrätt är tillämplig. Det skall vara möjligt 
att tillämpa konkurrenslagens regler och EG-rätten parallellt på 
samma ifrågasatta förfarande.
Utredningens förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens 
förslag.
Remissinstanserna: Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala Univer-
sitet anser att det är viktigt att det i det fortsatta lagstiftningsarbetet görs 
klart vad det fakultativa momentet i Konkurrensverkets prövning är av-
sett att omfatta. Posten AB anser att det inte finns anledning till att ge 
Konkurrensverket vidare behörighet än vad som följer av konkurrens-
lagen, dvs. när påtagliga effekter av ett visst förfarande uppkommer i 
Sverige.
Lantbrukarnas Riksförbund vill från principiella utgångspunkter fram-
hålla att nationella konkurrenslagar inte i materiellt hänseende bör inta en 
strängare hållning än EG-rätten. Däremot, menar man, bör det med hän-
syn till nationella behov och speciella omständigheter inte anses 
föreligga hinder mot att nationellt ha liberalare regler än EG-rätten.
Skälen för regeringens förslag: Om nationella konkurrensmyndig-
heter skall tillämpa EG:s konkurrensrätt, bör det innebära att de också 
skall tillämpa EG-rättens regler om konkurrensrättens territoriella till-
lämplighet. Dessa regler får ses som en del av EG:s konkurrensrätt. 
Därför anser regeringen i likhet med utredningen att Konkurrensverket 
får bedöma konkurrenslagens tillämplighet med stöd av effektprincipen, 
medan EG-rättens territoriella tillämplighet får bedömas med ledning av 
befintlig EG-rättspraxis (bl.a. rättsfallet Wood Pulp, jfr betänkandet s. 
171 f.) och eventuell kommande rättspraxis från EG-domstolen. 
Utredningen har dragit slutsatsen att rättsläget förmodligen är det att 
EG-kommissionen är behörig att ta upp varje fall på vilket EG:s kon-
kurrensrätt är tillämplig och att Konkurrensverket på motsvarande sätt är 
behörigt att ta upp varje fall på vilket konkurrenslagen är tillämplig. 
Regeringen anser i likhet med utredningen att samma behörighetsregel 
bör gälla för Konkurrensverket som EG-kommissionen själv tillämpar 
och att verket skall vara behörigt att ta upp varje fall där EG:s kon-
kurrensrätt är tillämplig. Det ankommer, generellt sett, på verket att av-
göra för varje fall om detta bör tas upp till prövning. För en sådan lösning 
talar också praktiska skäl. Det kan nämligen förutses att Konkurrensver-
ket i framtiden kommer att få överlägga med EG-kommissionen och med 
konkurrensmyndigheter i andra medlemsstater om var vissa ärenden med 
tänkbar anknytning till flera stater bör tas upp. Då är det en fördel om 
Konkurrensverket inte binds i överläggningarna av inskränkande natio-
nella behörighetsregler. 
En behörighetsregel av det tänkta slaget lär inte medföra några beak-
tansvärda svårigheter för Marknadsdomstolen eller Stockholms tingsrätt, 
eftersom dessa domstolar – med ett undantag – handlägger konkurrens-
ärenden som har inletts hos Konkurrensverket. Den behörighetsregel som 
gäller för Konkurrensverket styr i praktiken därmed även vilka ärenden 
som skall handläggas i domstolarna. 
Undantaget gäller den särskilda talerätten enligt 23 § andra stycket 
konkurrenslagen. Om Konkurrensverket i ett visst fall beslutar att inte 
meddela ett förbudsföreläggande, får enligt den bestämmelsen ett företag 
som berörs av överträdelsen föra talan om saken i Marknadsdomstolen. 
När en nationell tillämpning av artikel 81 och 82 införs kan det, i vart fall 
teoretiskt, medföra att Marknadsdomstolen har att ta upp en sådan talan 
så snart det är fråga om ett förfarande som har genomförts någonstans 
inom gemenskapen. Frågan uppkommer därför om en sådan konsekvens 
bör motverkas genom att den särskilda talerätten begränsas. 
Regeringen anser i likhet med utredningen att problemet är i huvudsak 
teoretiskt, eftersom en dom av Marknadsdomstolen endast får verkan i 
Sverige och att en företagare som har fått avslag hos Konkurrensverket 
med all sannolikhet inte för talan i Marknadsdomstolen, om inte för-
farandet har en sådan anknytning till Sverige att det motiverar att före-
tagaren satsar de resurser som krävs för en rättegång med därav för-
anledda utredningar. 
Regeringen förordar således sammanfattningsvis i likhet med utred-
ningen att den behörighetsregel som gäller för kommissionen också skall 
vara tillämplig när Konkurrensverket skall tillämpa EG:s konkurrensrätt. 
Det torde inte vara nödvändigt att införa en uttrycklig bestämmelse om 
detta; för rättstillämpningen bör det räcka med det stöd som motivut-
talanden kan ge. Behörighetsregeln kommer att omfattas av Konkurrens-
verkets fakultativa prövning när det är fråga om ingripanden på verkets 
eget initiativ eller efter en anmälan av en tredje part.
Enligt regeringens mening talar principiella och praktiska skäl för att 
verket bör ingripa i första hand mot förfaranden med en närmare anknyt-
ning till Sverige.
8.3.1 Svensk lag respektive EG-reglerna
Det finns inte några EG-rättsliga hinder mot att tillämpa nationell rätt 
parallellt med EG:s konkurrensrätt. Det normala i de medlemsländer som 
tillåter nationell tillämpning av EG-rätten torde vara att nationell rätt och 
EG-rätt tillämpas parallellt. Enligt utredningens mening har en sådan 
parallell tillämpning flera fördelar. En konkurrensmyndighet kan däri-
genom bedöma ett förfarande i dess helhet, dels samhandelsaspekterna, 
som EG-rätten tar sikte på, dels mer nationella aspekter. Det torde också i 
många fall vara svårt för en nationell myndighet att redan i inledningen 
av en undersökning avgöra om ett förfarande påverkar samhandeln och 
därmed att ta ställning till vilket regelverk som är tillämpligt. Kon-
kurrensverket bör därför ha rätt att tillämpa såväl EG:s konkurrensrätt 
som konkurrenslagen på samma förfarande. Det bör emellertid 
framhållas att en sådan tillämpning inte är problemfri. Undantag enligt 
artikel 81.3 i EG-fördraget får meddelas bara av kommissionen. En 
nationell konkurrensmyndighet som anser att ett förfarande strider mot 
artikel 81.1 men är kvalificerat för undantag enligt artikel 81.3 är således 
ur stånd att slutföra ärendet, framhåller utredningen vidare. 
En särskild fråga är huruvida Konkurrensverket i ett visst fall skall 
kunna avstå från parallell tillämpning och i stället välja att tillämpa an-
tingen konkurrenslagen eller EG-rätten. I det föregående har konstaterats 
att Konkurrensverket inte har någon allmän skyldighet enligt den natio-
nella rätten att ingripa mot varje ifrågasatt förfarande. Inte heller torde 
det finnas någon EG-rättslig skyldighet för nationella konkurrensmyn-
digheter att tillämpa EG-rätten i samtliga fall där den är tillämplig. Rege-
ringen anser att det ligger bäst i linje härmed att Konkurrensverket som 
huvudregel får bestämma om endera regelverket eller båda skall 
tillämpas i ett enskilt fall. Även i fall av detta slag skall naturligtvis 
bedömningen ske utifrån objektiva grunder, exempelvis att lika fall skall 
behandlas lika. Erfarenheterna i rättstillämpningen av en sådan ordning 
får följas. 
8.3.2 Begränsningar i den nationella behörigheten till följd av 
EG-rättens innehåll
Konkurrensverkets behörighet att tillämpa EG-rätten begränsas dels av 
kommissionens rätt att ta över handläggningen av ett ärende enligt artikel 
9.3 i förordning 17/62, dels av kommissionens monopol på att meddela 
undantag enligt artikel 81.3 i EG-fördraget. 
Verkets behörighet begränsas också av beslut av kommissionen i vilka 
kommissionen konstaterat att en överträdelse skett, liksom av individu-
ella beslut om undantag. Verket får nämligen inte fatta beslut som strider 
mot sådana kommissionsbeslut. Motsvarande gäller enligt huvudregeln 
beträffande gruppundantag enligt en EG-förordning. Vilken verkan ett 
beslut av kommissionen om icke-ingripandebesked har är däremot 
osäkert. Än mer tveksamt är det om och i vilken mån comfort letters be-
gränsar Konkurrensverkets behörighet. I förhållande till andra nationella 
konkurrensmyndigheter begränsas inte verkets behörighet att tillämpa 
EG-rätten av några särskilda bestämmelser.
Regeringen anser att dessa frågor måste prövas i rättstillämpningen.
8.3.3 Anmälan, ansökan och klagomål hos Konkurrensverket
Den som anhängiggör ett ärende hos Konkurrensverket genom att anmäla 
ett avtal för undantag enligt 8 § konkurrenslagen eller genom att ansöka 
om icke-ingripandebesked enligt 20 § konkurrenslagen har rätt till beslut 
i ärendet. Verket kan således inte avstå från att fatta beslut i dessa fall. På 
motsvarande sätt är EG-kommissionen skyldig att meddela beslut med 
anledning av ansökningar om icke-ingripandebesked enligt artikel 2 i 
förordning 17/62 och anmälningar för undantag enligt artikel 4 i förord-
ningen. Till skillnad från Konkurrensverket kan kommissionen dock i 
stället utfärda ett comfort letter, om parten i fråga går med på det. När det 
gäller ärenden som anhängiggörs på dessa sätt har således varken Kon-
kurrensverket eller kommissionen något utrymme för att underlåta att ta 
upp ärendet till behandling och avgöra ärendet. 
Annorlunda ligger det till när en fråga aktualiseras genom att en tredje 
part – som kanske anser sig lida skada av ett konkurrensskadligt för-
farande – anmäler förfarandet till verket eller kommissionen. Såväl Kon-
kurrensverket som kommissionen kan i dessa fall avgöra diskretionärt 
huruvida anmälan skall föranleda en närmare utredning. I detta avseende 
bedöms anmälningarna på samma sätt som verkets respektive kommis-
sionens egna initiativ. 
Enligt regeringens mening bör Konkurrensverket följa samma prin-
ciper som redan nu gäller för verket när det tillämpar konkurrenslagen 
och för kommissionen när den tillämpar EG-rätten. Den diskretionära 
prövningsmöjligheten skall utövas på objektiva grunder. Viktiga faktorer 
torde vara den enskilda anmälans vikt och verkets tillgängliga resurser.
Om EG-kommissionen anser att det inte finns skäl att utreda en an-
mälan, skall kommissionen underrätta anmälaren om det. Denne har 
sedan rätt att lämna synpunkter till kommissionen innan beslut fattas om 
att avvisa anmälan. Kommissionen måste motivera ett avvisningsbeslut. 
Anmälaren har rätt att väcka ogiltighetstalan på formella grunder med 
anledning av kommissionens beslut att inte ta upp anmälningen till be-
handling. En anmälare kan således få kommissionens handläggning av 
ärendet prövad i domstol. Däremot kan han inte på egen hand föra talan i 
EG:s domstolar om en överträdelse av EG:s konkurrensregler. 
Hos Konkurrensverket anses en anmälare normalt sakna partsställning. 
Det medför att han inte har rätt att klaga på ett beslut att inte ta upp hans 
anmälan till behandling. I stället finns den särskilda talerätten enligt 23 § 
andra stycket konkurrenslagen, som innebär att Marknadsdomstolen får 
besluta om ålägganden på talan av ett företag som berörs av överträdel-
sen. En anmälare kan således under vissa förutsättningar få till stånd en 
prövning i sak, om Konkurrensverket beslutar att inte ta upp hans an-
mälan. EG-rätten och den svenska konkurrenslagen uppvisar alltså – åt-
minstone formellt sett – skillnader när det gäller en anmälares ställning i 
förfarandet. Skillnaderna väger emellertid delvis upp varandra. 
Regeringen ser i likhet med utredningen inte skäl att föreslå några änd-
ringar i detta avseende; de svenska reglerna kan tillämpas även i EG-
rättsliga ärenden.
8.3.4 Bagatellregler
Konkurrensverkets allmänna råd om avtal av mindre betydelse 
(bagatellavtal) som inte omfattas av förbudet i 6 § konkurrenslagen 
bygger i stor utsträckning på kommissionens motsvarande meddelande 
från år 1997. Rådet innehåller, i likhet med kommissionens meddelande, 
generella kvantitativa kriterier som bygger på marknadsandelar. I princip 
bedöms enligt rådet vertikala avtal som tillåtna, om de deltagande före-
tagens marknadsandelar inte överstiger femton procent. Motsvarande 
tillåtna marknadsandel enligt kommissionens meddelande är tio procent. 
När det gäller horisontella avtal är de marknadsandelar som anses tillåtna 
tio respektive fem procent. De avtalstyper som anses förbjudna är 
desamma i rådet respektive kommissionens meddelande. Kommissionens 
meddelande innebär att samverkan mellan små och medelstora företag 
anses, med vissa inskränkningar, generellt undantagen från förbudet i 
artikel 81.1. Konkurrensverkets allmänna råd innehåller ett motsvarande 
undantag för företag, vilkas sammanlagda omsättning understiger 30 
miljoner kronor, om deras andel av den relevanta marknaden inte över-
stiger femton procent. 
Det finns alltså vissa skillnader mellan kommissionens meddelande 
och Konkurrensverkets allmänna råd i fråga om tillåtna marknadsandelar 
och generella undantag. Kommissionens meddelande undantar förfaran-
den i större utsträckning än vad Konkurrensverkets allmänna råd gör, 
framför allt genom meddelandets generella undantag för små och medel-
stora företag. Det allmänna rådet och meddelandet är visserligen inte 
bindande utan endast vägledande, men de har stor praktisk betydelse. Om 
Konkurrensverket skulle följa sitt eget allmänna råd när verket tillämpar 
EG-rätten, skulle det medföra att verket kunde komma att ingripa mot 
förfaranden som – främst genom det generella undantaget för små och 
medelstora företag – undantas enligt kommissionens meddelande. Det 
skulle kunna leda till en splittrad praxis. 
Regeringen anser det i likhet med utredningen naturligt att verket till-
lämpar kommissionens meddelande när verket överväger att ingripa med 
stöd av EG-rätten. Någon anledning att styra rättstillämpningen genom 
särskilda föreskrifter i detta avseende föreligger inte i nuläget, enligt 
regeringens bedömning.
8.3.5 Behörighetsreglernas placering
Regeringens förslag: De föreslagna behörighetsreglerna samlas i lagen 
(1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas kon-
kurrens- och statsstödsregler, där det redan finns bestämmelser om natio-
nell behörighet att tillämpa EG:s konkurrensrätt.
Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna: Länsstyrelsen i Västra Götalands län anser att ut-
redningens lagtekniska lösning är att föredra i ett övergångsskede. Läns-
styrelsen anser dock att det är viktigt med sammanhållen lagstiftning när 
förändringarna i EG-rätten skett.
Skälen för regeringens förslag: En särskild fråga är var de nödvän-
diga lagbestämmelserna bör placeras. 
Utredningen övervägde främst två möjligheter. Den ena var att ta in 
bestämmelserna i konkurrenslagen. För en placering i konkurrenslagen 
talade främst att den lagen innehåller dels de materiella svenska förbuds-
bestämmelserna, dels de bestämmelser om förfarandet osv. som blir ak-
tuella även när EG-rätten skall tillämpas. Regleringen skulle på det sättet 
bli väl sammanhållen, enligt utredningen. 
Emellertid ansåg utredningen att denna lösning inte var helt oproble-
matisk. Konkurrenslagens första paragrafer innehåller nämligen bestäm-
melser som inte gärna kan gälla när EG-rätten tillämpas. Sålunda anges i 
1 § lagens ändamål på ett sådant sätt att det inte omfattar ett av huvud-
syftena med EG:s konkurrensrätt, nämligen att främja integrationen 
mellan medlemsstaterna. Vidare utesluts enligt 2 § från lagens tillämp-
ningsområde överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om 
lön eller andra anställningsvillkor. Visserligen finns EG-rättslig praxis 
som ligger väl i linje med denna bestämmelse. Men det är, enligt utred-
ningen, ingalunda säkert att EG-domstolens praxis kommer att göra det i 
framtiden också. Enligt utredningen bör det inte komma i fråga att ta in 
bestämmelser i konkurrenslagen som har ett delvis annat syfte – och i 
vart fall potentiellt – annat tillämpningsområde än vad lagen anger. Där-
emot bör det inte finnas något hinder mot att den lagens bestämmelser 
om förfarandet osv. görs tillämpliga genom en hänvisning från den lag 
där den nationella behörigheten regleras. 
Utredningen ansåg att det naturligtvis var lagtekniskt möjligt att lösa 
dessa problem. De utgjorde emellertid ett skäl för utredningen att välja 
den alternativa lösningen, alltså att ta in bestämmelserna i 1994 års lag 
om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och stats-
stödsregler. Den lagens tillämpningsområde anges i 1 § så att det mycket 
väl skulle kunna omfatta de nya bestämmelserna: ”I denna lag finns be-
stämmelser om tillämpningen av de konkurrensregler och regler om 
statsstöd som till följd av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 
gäller här i landet”. Utredningen såg systematiska fördelar med att 
bestämmelser om tillämpningen av EG:s konkurrensrätt samlas i denna 
lag. Utredningen ansåg att det med denna lösning dock borde finnas en 
hänvisning till de nya bestämmelserna i 1994 års lag i konkurrenslagen.
Regeringen ansluter sig till utredningens bedömning.
8.4 Förfaranderegler
8.4.1 Icke-ingripandebesked
Regeringens förslag: Konkurrensverket skall vara behörigt att utfärda 
icke-ingripandebesked när det gäller EG:s konkurrensrätt. Detta gäller 
dock endast om avtalet eller förfarandet har särskild anknytning till 
Sverige.
Utredningens förslag: Konkurrensverket skall inte vara behörigt att 
utfärda icke-ingripandebesked med avseende på EG:s konkurrensrätt.
Remissinstanserna: Sveriges Advokatsamfund, Sveriges Industriför-
bund, Försäkringsförbundet, Advokatfirman Vinge KB och Gernandt & 
Danielsson Advokatbyrå AB anser att Konkurrensverket bör ges möjlig-
het att meddela icke-ingripandebesked med avseende på EG:s kon-
kurrensrätt. 
Länsstyrelsen i Örebro län och Advokatfirman Delphi delar däremot 
utredningens uppfattning att en sådan möjlighet inte bör ges verket.
Skälen för regeringens förslag: EG-kommissionen kan efter ansökan 
av berörda företag eller företagssammanslutningar utfärda ett icke-in-
gripandebesked vari kommissionen förklarar att den inte har för avsikt att 
ingripa mot ett visst förfarande eller avtal. Konkurrensverket har en mot-
svarande möjlighet enligt konkurrenslagen. Dock förekommer det ytterst 
sällan att kommissionen utfärdar icke-ingripandebesked. Det förutsätter 
nämligen ett omständligt förfarande, och berörda företag nöjer sig i all-
mänhet med ett comfort letter, en s.k. administrativ skrivelse som innebär 
att kommissionen inte ingriper. Hos Konkurrensverket är icke-ingripan-
debesked vanligare; verket har inte någon möjlighet att i likhet med 
kommissionen utfärda comfort letters. 
Utredningen uttalar bl.a. följande. Icke-ingripandebeskeden har sitt 
främsta värde därigenom att de ger enskilda företag besked från den an-
svariga myndigheten om att ett visst förfarande eller avtal inte strider mot 
de konkurrensrättsliga förbuden eller i vart fall om att ett myndighetsin-
gripande inte är aktuellt. Ett icke-ingripandebesked i fråga om EG-rätten 
kan ha ett särskilt intresse i sådana fall där ett ingripande med stöd av 
konkurrenslagen är uteslutet på grund av någon svensk särreglering, t.ex. 
tryckfrihetsförordningen. Den säkerhet som företaget får genom ett icke-
ingripandebesked blir dock i viss mån illusorisk när beskedets innehåll 
endast är att Konkurrensverket inte avser att ingripa med stöd av EG-
rätten. Beslut av nationella konkurrensmyndigheter är inte bindande för 
en myndighet utanför det egna landet. Ett icke-ingripandebesked hindrar 
följaktligen inte att kommissionen eller en annan nationell konkurrens-
myndighet ingriper mot det ifrågasatta förfarandet eller avtalet. 
Utredningen anser att det kan ifrågasättas om det i Sverige är sakligt 
motiverat att införa en sådan möjlighet. Utredningen anser det vidare inte 
motiverat att lägga den extra uppgift på Konkurrensverket som skulle 
följa med en behörighet att utfärda icke-ingripandebesked med avseende 
på EG:s konkurrensrätt.
Flera remissinstanser anser att det bör finnas en möjlighet för Kon-
kurrensverket att meddela sådana icke-ingripandebesked. 
Advokatfirman Vinge KB menar att det faktum att ett icke-ingripande-
besked inte har rättsverkan utanför Sverige, inte är något skäl emot ett 
införande av behörighet att meddela icke-ingripandebesked. Vidare anser 
man att det är i synnerhet i situationer när konkurrenslagen inte är till-
lämplig, t.ex. på tryckfrihetens område, som företagen kommer att ha 
behov av att få besked av Konkurrensverket om verket anser att artik-
larna 81 och 82 är tillämplig, Detta rättssäkerhetsintresse måste enligt 
advokatbyrån väga betydligt tyngre än den extra uppgift som skulle följa 
med en behörighet för Konkurrensverket att utfärda icke-ingripandebe-
sked även med avseende på tillämpningen av EG-rätten. Sveriges försäk-
ringsförbund menar att icke-ingripandebesked är av stort värde för 
strategiska överväganden för ett företag. Inom EG-rätten ges även en 
möjlighet att utnyttja sådant förfarande. Att inte överföra möjligheten till 
icke-ingripandebesked innebär enligt förbundet bl.a. en inskränkning och 
försämring i förhållande till den möjlighet som idag erbjuds när EG:s 
konkurrensmyndighet skall pröva saken. 
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB delar inte utredningens far-
hågor att en behörighet för Konkurrensverket att meddela icke-ingripan-
debesked skulle kunna leda till att verket får pröva ansökningar utan 
någon närmare anknytning till Sverige. Byrån anser att tyngdpunkten av 
naturliga skäl givetvis kommer att ligga i Sverige i de ansökningar verket 
skulle få. Om tyngdpunkten skulle ligga i flera medlemsstater blir det 
naturliga att företaget lämnar in ansökan till kommissionen.
Advokatfirman Delphi & Co menar att en behörighet för Konkurrens-
verket att meddela icke-ingripandebesked skulle innebära att för stor vikt 
lades på de nationella konkurrensmyndigheterna vad gäller expertis och 
marknadskännedom samt i övrigt komplicera kommissionens roll som 
överordnad rättsskipande instans över den nationella konkurrensmyndig-
heten. 
Regeringen gör följande bedömning. Det är visserligen riktigt att 
verkningarna av ett icke-ingripandebesked har begränsningar av det slag 
som utredningen pekar på. Remissutfallet visar dock på att icke-ingripan-
debesked kan vara praktiskt värdefulla för företagen. Beskeden skapar i 
princip en form av säkerhet mot att i vart fall Konkurrensverket ingriper 
mot avtalet. Det kan vidare vara värdefullt för ett företag att kunna åbe-
ropa ett icke-ingripandebesked från Konkurrensverket vid ett förfarande 
inför kommissionen eller inför en annan nationell konkurrensmyndighet, 
eftersom beskedet utgör ett utlåtande av en behörig myndighet. Rege-
ringen anser även att det kan begränsa verkets möjligheter att ge före-
tagen vägledning om inte möjligheten också finns att meddela icke-in-
gripandebesked när det gäller artikel 81 och 82 i EG-fördraget. 
EG-rättens och konkurrenslagens regler om icke-ingripandebesked lik-
nar varandra i så hög grad att det inte finns några formella eller lagtek-
niska hinder mot att låta konkurrenslagens regler om detta gälla även när 
EG-rätten tillämpas nationellt.
Regeringen anser mot denna bakgrund att det bör finnas regler som tar 
som utgångspunkt att Konkurrensverket skall ha behörighet att meddela 
icke-ingripandebesked vid tillämpning av artiklarna 81 och 82 i EG-för-
draget. 
Fråga uppkommer dock om behovet att begränsa denna behörighet i 
annat avseende. Sveriges Industriförbund anser exempelvis att Kon-
kurrensverket inte skall rutinmässigt pröva EG-ärenden om icke-in-
gripandebesked; möjligheten bör enligt förbundet dock inte stängas helt, 
men begränsas till fall då det finns särskilda skäl att ta upp en ansökan. 
Regeringen anser att Konkurrensverket i likhet med vad som gäller i 
fråga om icke-ingripandebesked enligt konkurrenslagen bör vara skyldigt 
att pröva en ansökan om icke-ingripandebesked hos myndigheten vad 
avser EG-reglerna, i de fall verket är behörigt. Prövningen bör dock be-
gränsas till sådana fall som har en särskild anknytning till Sverige. Även 
om sannolikheten kanske inte är så stor att företag ansöker om icke-in-
gripandebesked hos den svenska konkurrensmyndigheten beträffande 
avtal eller förfarande som saknar närmare anknytning till Sverige, finns 
det enligt regeringens bedömning nämligen inte anledning att öppna en 
möjlighet att ta den svenska konkurrensmyndighetens resurser i anspråk 
för en icke åsyftad lagtillämpning. Av den anledningen föreslår rege-
ringen en bestämmelse med innebörden att en ansökan om icke-ingripan-
debesked endast skall prövas om avtalet eller förfarandet har särskild an-
knytning till Sverige. För en utförligare beskrivning av vad som avses 
med detta hänvisas till författningskommentaren.
8.4.2 Undantag
Regeringens förslag: Konkurrensverket skall ha behörighet att med-
dela undantag främst enligt artikel 84 i förening med artikel 81.3 i 
EG-fördraget i de få fall där EG:s tillämpningsförordningar inte är 
tillämpliga.
Bestämmelserna i 13 och 14 §§ konkurrenslagen om automatiska 
undantag skall tillämpas.
Konkurrensverket skall vara behörigt att återkalla EG-rättsliga 
gruppundantag i enskilda fall.
Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens förslag i 
fråga om den generella behörigheten att meddela undantag samt i fråga 
om möjlighet för Konkurrensverket att återkalla gruppundantag. Utred-
ningen anser dock att bestämmelserna i 13 och 14 §§ konkurrenslagen 
om automatiska undantag inte skall tillämpas.
Remissinstanserna: De flesta remissinstanser tillstyrker att Kon-
kurrensverket ges behörighet att meddela undantag med stöd av artikel 
81.3, i synnerhet där artikel 84 i EG-fördraget redan idag, till skillnad 
mot i övrigt, ger EG-rättsligt stöd för behörig nationell myndighet att 
meddela undantag enligt artikel 81.3.
Flera remissinstanser är kritiska till att utredningen inte föreslagit att 
bestämmelserna om automatiska undantag skall vara tillämpliga. Några 
instämmer i utredningens slutsatser.
Skälen för regeringens förslag: EG-kommissionen är enligt artikel 
9.3 i förordning 17/62 ensam behörig att meddela undantag enligt artikel 
81.3 i EG-fördraget. Motsvarande gäller i fråga om tillämpningsförord-
ningarna för transportområdet. En nationell behörighet att tillämpa artik-
larna 81 och 82 i EG-fördraget kommer alltså inte att innefatta en be-
hörighet för den nationella myndigheten att besluta om undantag enligt 
artikel 81.3. Konkurrenslagens regler om undantag kan därmed inte – 
bortsett från vissa undantagsfall – aktualiseras vid den nationella tillämp-
ningen av EG:s konkurrensrätt. 
Ett undantag från kommissionens exklusiva behörighet att tillämpa 
artikel 81.3 framgår av artikel 84. Det är här fråga om förfaranden som 
inte faller under tillämpningsförordningarna. I likhet med utredningen 
anser regeringen att Konkurrensverket bör ges behörighet att tillämpa 
artikel 81.3 i fråga om dessa förfaranden så att artikel 84 kan tillämpas 
fullt ut beträffande nämnda undantagsfall.
Regeringen delar också utredningens uppfattning att Konkurrens-
verkets och Marknadsdomstolens behörighet att besluta om undantag 
enligt artikel 81.3 inte bör begränsas till sådana situationer som regleras i 
artikel 84. Behörigheten bör göras generell i den nationella lagstiftningen 
och således omfatta även sådana situationer där artikel 84 inte är tillämp-
lig. Därmed blir det ytterst EG-rätten som sätter gränsen för svenska 
myndigheters behörighet i detta avseende. Detta kan få särskild betydelse 
i ett vitboksperspektiv, jfr avsnitt 4.4. Kommissionen tänker sig ju att 
tillämpningen av artikel 81.3 skall decentraliseras i stor omfattning. 
När Konkurrensverket är behörigt att meddela undantag med stöd av 
artikel 81.3 bör konkurrenslagens regler om ansökningar om undantag 
och om återkallelser av undantag vara tillämpliga. De fall som med den 
nuvarande EG-rättsliga regleringen har aktualiserats för undantag på 
nationell nivå är avtal om flygförbindelser mellan gemenskapen och 
tredje land. Utredningen pekar på att ärenden av detta slag är komplice-
rade och kräver omfattande utredningar. Utredningen anser därför att det 
i vart fall för närvarande inte bör införas bestämmelser om att s.k. auto-
matiska undantag i 13 och 14 §§ konkurrenslagen skall vara tillämpliga i 
sådana situationer. Enligt dessa bestämmelser måste Konkurrensverket 
inom fyra månader antingen fatta beslut med anledning av en anmälan 
för undantag eller också göra invändning mot det anmälda avtalet. Görs 
inte invändning skall undantag från förbudet i 6 § konkurrenslagen anses 
beviljat för en tid av fem år räknat från tidpunkten då avtalet ingicks. 
Utredningen anser att fyramånadersfristen regelmässigt torde vara för 
kort i de aktuella ärendena och reglerna därför inte ha någon funktion att 
fylla. Inte heller den absoluta tidsfristen på ett år som föreskrivs i 13 § 
andra stycket torde ha någon betydelse. Reglerna saknar också direkt 
motsvarighet i EG-rätten. 
Flera remissinstanser är kritiska till utredningens bedömning. 
Sveriges Industriförbund anser att även 13 och 14 §§ skall vara till-
lämpliga. Förbundet anser att de flygärenden det handlar om torde vara 
fåtaliga och någon olägenhet för Konkurrensverket att göra invändning 
om det finns saklig grund kan knappast uppkomma. Sveriges Advokat-
samfund anser att effekten av att inte 13 § skulle tillämpas även med av-
seende på artikel 81.3 torde bli att Konkurrensverket vid hög arbetsbe-
lastning kommer att prioritera de ärenden som löper med tidsfrister på 
bekostnad av ärenden om undantag enligt artikel 81.3. Utdragna hand-
läggningstider skulle medföra stora olägenheter för berörda företag på 
grund av den osäkerhet som skulle råda under tiden fram till beslutet. 
Samfundet anser att Konkurrensverkets behov av en tillräckligt lång 
handläggningstid vid prövningen av komplicerade ärenden kan mötas på 
ett tillfredsställande sätt genom en tillämpning av 13 § konkurrenslagen. 
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB anför följande. Advokatbyrån 
kan inte se några skäl till varför reglerna om automatiska undantag inte 
skall vara tillämpliga i de få fall där Konkurrensverket kan meddela 
undantag enligt artikel 81.3 i EG-fördraget. Om ett ärende är komplicerat 
finns alltid möjligheten för verket att få förlängd utredningstid av Mark-
nadsdomstolen. Företagen har även i dessa fall ett berättigat intresse av 
att så snabbt som möjligt få svar från Konkurrensverket. Det finns en risk 
att en prövning tidsmässigt blir onödigt utdragen, om några tidsfrister för 
prövningen inte gäller. Det kan även vara bra för verket att låta en tids-
frist passera så att ett automatiskt undantag skall anses beviljat. Det är 
också viktigt med enhetliga procedurregler.
Regeringen anser att det är viktigt att samma förfaranderegler gäller 
oberoende av vilket regelverk som Konkurrensverket tillämpar. För en 
ordning med tidsfrister för handläggningen av ansökningar om undantag 
och med automatiska undantag talar flera omständigheter, som belysts 
vid remissbehandlingen. Några tillämpningssvårigheter av betydelse 
torde inte uppstå med en sådan ordning. Därför talar övervägande skäl 
för att även bestämmelserna i 13 och 14 §§ konkurrenslagen tillämpas i 
detta sammanhang.
Medlemsstaternas behöriga myndigheter får enligt artikel 7.2 i förord-
ning 19/65 under vissa förutsättningar besluta att en gruppundantagsför-
ordning som har beslutats av kommissionen inte skall tillämpas i ett en-
skilt fall. Den grundläggande förutsättningen för ett sådant beslut är att 
avtalet eller förfarandet i fråga har verkningar som är oförenliga med de 
villkor som anges i artikel 81.3. Konkurrensverket bör enligt regeringens 
mening vara behörig myndighet för dessa fall. Verkets beslut bör kunna 
överklagas på motsvarande sätt som gäller i fråga om beslut enligt 18 § 
konkurrenslagen om återkallelse av undantag som gäller på grund av ett 
gruppundantag enligt en förordning beslutad av regeringen. Beslutet bör 
följaktligen kunna överklagas till Marknadsdomstolen och lagen 
(1996:242) om domstolsärenden bör tillämpas.
8.4.3 Undersökningar m.m.
Regeringens förslag: Nu gällande svenska regler om undersökningar 
och uppgiftsskyldighet skall tillämpas när en svensk myndighet in-
griper med stöd av artikel 81 eller 82 i EG-fördraget.
Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna: Några remissinstanser anser att det finns skäl att i 
detta sammanhang analysera ytterligare vissa av de frågor som utred-
ningen pekat på. Det gäller bl.a. begränsningar i konkurrensmyndigheter-
nas möjligheter att inhämta upplysningar på grund av ”rätten att vara 
tyst” i artikel 6 i Europakonventionen. 
Skälen för regeringens förslag: Utredningen har gjort en utförlig 
genomgång av konkurrenslagens regler i fråga om undersökningar och 
uppgiftsskyldighet. 
Utredningen har pekat på några oklarheter och eventuella skillnader i 
förhållande till EG-rättens motsvarande regler. Dessa kan kortfattat be-
skrivas på följande sätt (se betänkandet s. 161–163).
Konkurrenslagens regler om uppgiftsskyldighet och undersökning 
bygger på motsvarande bestämmelser i EG-rätten. Konkurrensverket får i 
likhet med kommissionen vid vite begära erforderliga upplysningar från 
vilken fysisk eller juridisk person som helst. Verket har också möjlighet 
att kalla till förhör. Kommissionen kan dessutom, till skillnad mot Kon-
kurrensverket, begära upplysningar hos medlemsstaternas regeringar och 
behöriga myndigheter. 
Konkurrensmyndigheternas möjligheter att inhämta upplysningar be-
gränsas av ”rätten att vara tyst” enligt artikel 6 i Europakonventionen. 
Konventionen är en del av EG-rätten och har även inkorporerats i svensk 
rätt. Utredningen finner att det går att konstatera en skillnad mellan EG-
rätten och den svenska rätten i fråga om den enskildes möjligheter att få 
till stånd en överprövning av ett beslut om uppgiftsskyldighet. Ett beslut 
av Konkurrensverket kan i förlängningen komma att prövas av Europa-
domstolen, medan ett motsvarande beslut av kommissionen kan komma 
under EG-domstolens prövning. Det går enligt utredningen inte att ute-
sluta att Europadomstolens och EG-domstolens tolkningar kan komma 
att skilja sig åt. 
Beträffande frågan om skydd för viss skriftväxling mellan en advokat 
eller hans biträde och ett berört företag, s.k. professional legal privilege, 
ansåg utredningen att det kan föreligga en skillnad mellan vad som gäller 
enligt EG-rättslig praxis och vad som gäller enligt 54 § konkurrenslagen. 
Den eventuella skillnaden avser uppgifter mellan ett företag och en advo-
kat som har en ställning i företaget, t.ex. som styrelseledamot. Sådana 
uppgifter skyddas sannolikt inte enligt EG-rätten men kan möjligen 
skyddas enligt bestämmelserna i konkurrenslagen. 
Enligt utredningen kan det inte uteslutas att bestämmelserna i 54 § 
konkurrenslagen, tolkade mot bakgrund av bestämmelserna om förbud 
mot beslag i 27 kap. 2 § rättegångsbalken (RB) och om frågeförbud i 
36 kap. 5 § RB, kan leda till en vidare tolkning än vad EG-rätten medger. 
Framför allt på grund av ovissheten om EG-rättens innebörd fann utred-
ningen inte skäl att lämna något förslag i denna del. 
De befogenheter vid undersökningar hos företag Konkurrensverket har 
enligt 47 § konkurrenslagen motsvaras av de befogenheter kommissionen 
har enligt artikel 14 i förordning 17/62. Till skillnad från vad som gäller 
för kommissionen får dock Konkurrensverket inte självt besluta om 
sådana undersökningar. Beslut fattas i stället av domstol (Stockholms 
tingsrätt). Såvitt utredningen har kunnat finna fungerar systemet med 
domstolsprövning utan några särskilda problem. Liknande bestämmelser 
finns i vissa andra medlemsstater i EU. Den nuvarande ordningen bör 
därför enligt utredningen kunna gälla även när EG:s konkurrensregler 
skall tillämpas. 
En annan fråga rör rätten att tillkalla juridiskt biträde. Bestämmelsen i 
52 § konkurrenslagen om rätten att tillkalla ett juridiskt biträde vid 
undersökningar motsvaras enligt utredningen av vad som gäller enligt 
EG-rättslig praxis.
I fråga om kommunikation med parterna framgår att kommissionen 
skriftligen skall informera parterna om de invändningar som riktas mot 
dem (statement of objection), varefter parterna har möjlighet att inom 
viss tid inkomma med synpunkter. Parterna och, i viss utsträckning, 
klagande och tredje män har möjlighet att begära att bli hörda muntligt. 
Svenska bestämmelser om muntlighet, aktinsyn och rätt att yttra sig finns 
i 14, 16 och 17 §§ förvaltningslagen. Innan Konkurrensverket fattar be-
slut i ett ärende, sänder verket regelmässigt en skrivelse, som till sitt 
innehåll närmast är ett utkast till beslut, till berörda företag för yttrande i 
sådana fall där ett beslut kan komma att gå företaget emot. Några beak-
tansvärda skillnader mellan EG-rätten och den svenska rätten torde enligt 
utredningen inte föreligga i dessa delar. 
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB anser att en kommunikations-
skyldighet för Konkurrensverket bör författningsregleras i konkurrens-
lagen. Advokatbyrån anser att det är viktigt för företagen att veta att de 
får en sista möjlighet att argumentera eller förändra ett samarbete för att 
därmed undvika ett negativt beslut. Som det nu är skulle Konkurrens-
verket teoretiskt kunna underlåta att förfara på dylikt sätt, utan att kunna 
anklagas för att ha gjort något formellt fel, anför byrån vidare. 
Regeringen delar i allt väsentligt de bedömningar som utredningen 
gjort. Regeringen anser således i likhet med utredningen att det i fråga 
om undersökningar och uppgiftsskyldighet inte finns sådana skillnader 
mellan EG-rätten och den svenska rätten som hindrar att de svenska reg-
lerna tillämpas vid ingripanden med stöd av EG-rätten. Någon 
författningsreglering i fråga om kommunikationsskyldighet för Kon-
kurrensverket, utöver vad som redan följer av konkurrenslagen och för-
valtningslagen, är inte påkallad i detta sammanhang. Därför föreslår 
regeringen att nu gällande regler om undersökningar och 
uppgiftsskyldighet skall tillämpas när en svensk myndighet ingriper med 
stöd av artikel 81 eller 82 i EG-fördraget.
8.4.4 Åtgärder mot förbjudna konkurrensbegränsningar
Regeringens förslag: Nu gällande svenska regler om åtgärder mot för-
bjudna konkurrensbegränsningar skall tillämpas vid ingripanden med 
stöd av EG-rätten. 
Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna: Marknadsdomstolen anser att det kan finnas skäl 
att ytterligare överväga om en närmare anpassning av regelsystemen bör 
ske när det gäller utvidgade förbud, konkurrensskadeavgift och viten. 
Domstolen anser dock att detta kan anstå till dess det står klart vad kom-
missionens moderniseringsarbete kommer att leda till.
Skälen för regeringens förslag: Utredningen har gjort en utförlig 
genomgång av konkurrenslagens regler i fråga om åtgärder mot för-
bjudna konkurrensbegränsningar. Den uttalar att de åtgärder mot för-
bjudna konkurrensbegränsningar som kan beslutas med stöd av artikel 3 i 
förordning 17/62 motsvarar de åtgärder som kan beslutas med stöd av 23 
§ första stycket konkurrenslagen. Åtgärderna innefattar ålägganden att 
upphöra att tillämpa ett visst avtal etc. Det kan också avse en positiv åt-
gärd, t.ex. att sälja till ett visst företag, att vidta rättelser eller att förändra 
priser.
Utredningen har också pekat på några oklarheter och skillnader i för-
hållande till EG-rättens motsvarande regler. Dessa kan kortfattat be-
skrivas på följande sätt (se betänkandet s. 164–165).
Kommissionen har i några fall meddelat förelägganden som omfattar 
även förfaranden med samma eller liknande effekt som det förbjudna, 
s.k. utvidgade förbud. Konkurrenslagen anger inte någon möjlighet för 
Konkurrensverket att meddela sådana förbud. 
Konkurrenslagsutredningen föreslog att en möjlighet att meddela 
utvidgade förbud skulle införas i konkurrenslagen. Regeringen delade i 
det efterföljande lagstiftningsarbetet utredningens uppfattning men 
konstaterade att bestämmelsen behövde ses över i fler avseenden och att 
erforderligt beslutsunderlag i den delen saknades. Regeringen föreslog 
därför inte några förändringar men uttalade att den hade för avsikt att 
återkomma i frågan. 
Ett införande av en möjlighet för Konkurrensverket och aktuella dom-
stolar att tillämpa förbudsbestämmelserna i artikel 81 och 82 i EG-för-
draget förstärker enligt utredningens uppfattning argumenten för att 
införa en möjlighet att meddela utvidgade förbud. Eftersom frågan bereds 
i Regeringskansliet såg utredningen emellertid inte någon anledning att 
lämna något särskilt förslag i den delen. 
Mannheimer Swartling Advokatbyrå och Sveriges Advokatsamfund 
delar inte utredningens slutsats att en nationell tillämpning av artiklarna 
81 och 82 skulle förstärka argumenten för ett införande av utvidgade för-
bud. Man anser bl.a. att det förhållandet att EG-kommissionen ansett sig 
kunna meddela dylika förbud inte med nödvändighet innebär att kommis-
sionen har en sådan rätt. EG-domstolen kan särskilt med tanke på rätts-
säkerhetsskäl tänkas komma att inta en annan ståndpunkt. Samfundet 
anser att det vore olämpligt att införa en möjlighet för Konkurrensverket 
att meddela utvidgade förbud, eftersom en sådan möjlighet skulle kunna 
försämra rättssäkerheten för företagen.
Regeringen anser att övervägande skäl talar mot att i dagsläget införa 
regler om s.k. utvidgade förbud vid en nationell tillämpning av EG-
rätten, framför allt mot bakgrund av den EG-rättsliga osäkerhet som 
föreligger. Med hänsyn till att det är önskvärt att undvika skilda regler på 
denna punkt framstår det i detta läge inte som aktuellt att nu införa några 
regler om utvidgade förbud vid tillämpningen av de nationella reglerna i 
konkurrenslagen. Utvecklingen av praxis i EG-rätten kan vara en anled-
ning till förnyade överväganden på denna punkt.
Bestämmelsen i 23 § andra stycket konkurrenslagen om en särskild 
talerätt hänger samman med att det inte går att föra talan mot ett beslut av 
Konkurrensverket att inte meddela ett åläggande. Bestämmelsen innebär 
att ett enskilt företag som berörs av en överträdelse kan få till stånd en 
materiell prövning i domstol av den påstådda överträdelsen. I EG-rätten 
finns det inte någon motsvarighet till den särskilda talerätten enligt 23 § 
andra stycket konkurrenslagen. Däremot kan en klagande ha rätt att föra 
ogiltighetstalan mot ett beslut av kommissionen att inte ingripa mot ett 
förfarande och på så sätt få till stånd en formalieprövning av kommissio-
nens handläggning av ett ärende. Bestämmelsen om den särskilda tale-
rätten är tillämplig på förfaranden som faller under konkurrenslagen. Om 
en möjlighet införs att tillämpa förbudsbestämmelserna i artikel 81.1 och 
82 nationellt, bör bestämmelsen om särskild talerätt också bli tillämplig 
på förfaranden som faller under artikel 81.1 eller 82. I annat fall skulle 
exempelvis ett konkurrentföretag inte ha möjlighet att föra talan enligt 23 
§ andra stycket konkurrenslagen om Konkurrensverket, i ett ärende där 
artikel 81 eller 82 är tillämplig, beslutar att inte meddela ett åläggande. 
Företaget skulle följaktligen riskera att hamna i ett sämre läge än om ver-
ket tillämpat konkurrenslagen.
När det gäller inhibition innehåller varken EG-rätten eller konkurrens-
lagen några uttryckliga bestämmelser som anger de materiella förutsätt-
ningarna för att meddela inhibition. Förutsättningarna för att meddela 
inhibition enligt 24 § konkurrenslagen torde i allt väsentligt motsvara de 
förutsättningar som gäller för ett inhibitionsbeslut enligt EG-rättslig 
praxis. Enligt utredningens uppfattning torde det därför inte finnas något 
hinder mot att bestämmelsen i 24 § konkurrenslagen tillämpas även vid 
överträdelser av EG-rätten. 
Efter lagändringarna år 1998 kan det vara så att möjligheterna att med-
dela interimistiska beslut enligt 25 § konkurrenslagen är mer omfattande 
än vad som gäller enligt EG-rättslig praxis. En sådan skillnad torde 
emellertid inte försämra möjligheterna till en effektiv tillämpning av 
EG:s konkurrensregler, anför utredningen ytterligare. 
Regeringen delar utredningens uppfattning att konkurrenslagens regler 
om åtgärder mot förbjudna konkurrensbegränsningar överensstämmer 
med motsvarande regler i EG-rätten i sådan mån att de svenska reglerna 
kan tillämpas vid ingripanden med stöd av EG-rätten. Lagförslagen har 
anpassats till detta.
8.4.5 Rättegångskostnader
Regeringens bedömning: Reglerna om rättegångskostnader som innebär 
att vinnande part inte får ersättning från tappande part för sina 
rättegångskostnader skall utredas. 
Utredningens förslag: Huvudregeln i EG-rätten är att förlorande part i 
mål inför Förstainstansrätten eller EG-domstolen skall svara för rätte-
gångskostnaderna. Den svenska regleringen innebär bl.a. att ett företag 
som med framgång för talan mot ett beslut om åläggande enligt 23 § 
första stycket konkurrenslagen inte har möjlighet att få ersättning för sina 
rättegångskostnader i Marknadsdomstolen. Utredningen föreslår ingen 
lagändring i detta hänseende, utan anser att de nuvarande reglerna bör 
kunna användas även när artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget skall till-
lämpas nationellt. På denna punkt uttalar utredningen vidare följande. 
Reglerna om ersättning för rättegångskostnader i mål och ärenden enligt 
konkurrenslagen har nyligen diskuterats. Möjligen kan det finnas anled-
ning att överväga dessa regler ytterligare i belysning av EG-rätten. En 
sådan diskussion bör i så fall avse rättegångskostnaderna inte bara vid 
tillämpningen av EG-rätten utan även vid tillämpningen av konkurrens-
lagen på nationella förhållanden.
Remissinstanserna: Sveriges Advokatsamfund ifrågasätter utred-
ningens slutsatser att de nuvarande reglerna bör kunna användas även när 
artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget skall tillämpas nationellt. Samfundet 
anser att frågan om rättegångskostnader bör utredas.
Skälen för regeringens bedömning: Reglerna om 
rättegångskostnader innebär att vinnande part inte får ersättning från 
tappande part för sina rättegångskostnader. Regeringen anser att det finns 
en del som talar för att frågan om rättegångskostnader bör utredas, såväl 
vad avser en tillämpning av de nationella reglerna som EG-reglerna. 
Regeringen har mot den bakgrunden gett den utredning (dir. 2000:40) 
som beslutats om denna dag i uppdrag att utreda frågan. Se vidare avsnitt 
7.5.1.
8.5 Sanktioner
Regeringens förslag: Konkurrenslagens nuvarande bestämmelser om 
konkurrensskadeavgifter och viten samt om preskription av sådana 
avgifter och viten skall tillämpas vid ingripanden med stöd av EG:s 
konkurrensrätt. 
Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte invänt mot utred-
ningens slutsatser i denna del.
Skälen för regeringens förslag De grundläggande förutsättningarna 
för att döma ut böter enligt EG- rätten respektive konkurrensskadeavgift 
enligt konkurrenslagen torde vara desamma. Reglerna om hur böternas 
och konkurrensskadeavgifternas storlek bestäms är betydelsefulla för 
sanktionernas effektivitet. konkurrenslagens regler om storleken på kon-
kurrensskadevgiften är i stort sett identiska med motsvarande bestäm-
melse i EG-rätten. 
Det finns emellertid en skillnad i fråga om hur böter respektive kon-
kurrensskadeavgift skall beräknas. Enligt förarbetena till konkurrens-
lagen (prop. 1992/93:56 s. 93) skall endast det berörda företagets omsätt-
ning beaktas när avgiften bestäms. Enligt EG-rättslig praxis kan däremot 
en hel koncerns omsättning ligga till grund för beräkningen av böter. 
Vilken betydelse den påtalade skillnaden mellan EG-rätten och kon-
kurrenslagen skulle få i enskilda fall är svår att bedöma och beror på hur 
de inblandade företagen är organiserade, anför utredningen. De in-
blandade företagens omsättning är heller inte ensamt avgörande för be-
räkning av storleken på sanktionen. Därtill kommer att principen om 
ekonomisk enhet sannolikt kommer att bli tillämplig i vissa fall. Det 
innebär att även ett moderbolag kan göras ansvarigt för konkurrens-
stridiga förfaranden som vidtagits av ett eller flera dotterbolag, vilket 
medför att både moderbolag och dotterbolag kan ådömas sanktioner.
Utredningen noterar att bland de länder som tillåter nationell tillämp-
ning av artikel 81 och 82 Frankrike och Tyskland har sanktionsbestäm-
melser som skiljer sig från de sanktioner som kan dömas ut enligt förord-
ning 17/62. Enligt den franska lagstiftningen kan böter som ådöms före-
tag uppgå till fem procent av de inblandade företagens omsättning. Enligt 
tysk rätt kan inblandade företag ådömas böter som kan uppgå till en 
miljon tyska mark samt upp till tre gånger den vinst som överträdelsen 
lett till. För att böter skall kunna dömas ut krävs emellertid att ett för-
budsbeslut överträtts. Sistnämnda bestämmelse tillkom för att eliminera 
risken för att ett beslut av den tyska konkurrensmyndigheten skulle 
komma att strida mot ett beslut av kommissionen om undantag. 
Regeringen konstaterar att konkurrensskadeavgiften skall bestämmas 
på sådant sätt att den verkar avhållande på företaget och avskräckande på 
andra företag (prop. 1992/93:56 s. 93). Motsvarande torde gälla be-
träffande böter enligt förordning 17/62. 
Det är enligt regeringens mening viktigt att inte stora skillnader finns 
mellan de sanktioner som kan komma i fråga enligt de olika nationella 
konkurrenslagstiftningarna inom EU. Enligt uppgift har kommissionen 
aldrig i något fall dömt ut böter som legat i närheten av tio procent av en 
hel koncerns omsättning. Vidare kommer den ekonomiska enhetens prin-
cip att kunna tillämpas i vissa fall. Den formella skillnaden mellan EG-
rätten och den svenska rätten kan således antas få begränsad praktisk be-
tydelse. Den tyska rätten synes skilja sig från EG-rätten i detta hänseende 
mer än vad den svenska rätten gör, enligt uppgift, utan att det har upp-
fattats som en olägenhet. 
Sammanfattningsvis anser regeringen i likhet med utredningen att de 
nuvarande reglerna om konkurrensskadeavgift är tillräckligt verknings-
fulla för att kunna tillämpas på överträdelser av EG-rätten. Det bör så-
ledes vara möjligt att tillämpa samma principer för beräkning av kon-
kurrensskadeavgiftens storlek oavsett om det är fråga om en överträdelse 
av EG-rätten eller av konkurrenslagen. Den skillnad mellan EG-rätten 
och svensk rätt som finns och som beskrivs i avsnitt 6, medför enligt 
regeringens mening inte att någon lagändring är nödvändig för att EG:s 
konkurrensrätt skall kunna tillämpas effektivt i Sverige.
Som där framgår föreslår regeringen av andra skäl ett förtydligande 
tillägg i 28 § konkurrenslagen med innebörden att det vid fastställande av 
konkurrensskadeavgift skall tas hänsyn till om företaget i väsentlig mån 
underlättat utredningen med avseende på den egna överträdelsen och till 
andra försvårande eller förmildrande omständigheter av betydelse. Be-
stämmelsen, som behandlas i avsnitt 6, föreslås gälla i fråga om fast-
ställande av konkurrensskadeavgift vid överträdelse av förbuden i kon-
kurrenslagen. Med den konstruktion som här föreslås kommer den också 
att gälla vid fastställelse av konkurrensskadeavgift vid överträdelse av 
EG-reglerna.
Beslutsordningen, viten och preskription
Beslutsordningen i fråga om konkurrensskadeavgift har övervägts av 
statsmakterna nyligen (prop. 1997/98:130 s. 49) utan att det har lett till 
några ändringar. Regeringen anser i likhet med utredningen att det då 
gjorda ställningstagandet inte behöver omprövas för att det skall bli möj-
ligt att införa en nationell behörighet att tillämpa EG:s konkurrensrätt. 
I likhet med vad som gäller beträffande böter har kommissionen be-
hörighet att döma ut viten medan viten enligt svensk rätt döms ut av 
domstol. Det kan noteras att kommissionen i sin vitbok aviserat att den 
kommer att föreslå förändringar beträffande storleken på de viten som 
kan komma att föreläggas i ärenden som rör tillämpning av artikel 81 
eller 82 i EG-fördraget. Regeringen gör motsvarande bedömning som 
beträffande beslutsordningen i fråga om konkurrensskadeavgift och läm-
nar inte något ändringsförslag i denna del.
EG-rättens bestämmelser om preskription av kommissionens befogen-
heter att ålägga böter eller viten överensstämmer i sak nära med mot-
svarande bestämmelser i svensk rätt. Regeringen föreslår därför inte 
någon lagändring. 
8.6 Sekretess
Regeringens bedömning: En nationell behörighet att tillämpa EG:s 
konkurrensregler medför inte att de svenska sekretessbestämmelserna 
behöver ändras. 
Utredningens bedömning: Överensstämmer med regeringens bedöm-
ning.
Remissinstanserna: Remissinstanserna har i allmänhet inte haft något 
att erinra mot utredningens bedömning. Gernandt & Danielsson 
Advokatbyrå AB delar dock inte utredningens bedömning. Advokatbyrån 
anser att olika sekretessregler kommer att gälla för företagens uppgifter 
beroende på om det är kommissionen eller Konkurrensverket som 
genomför en utredning enligt EG:s konkurrensregler. I kommissionens 
utredning råder absolut sekretess för affärshemligheter, medan det i Kon-
kurrensverkets utredning bara råder sekretess efter en skadeprövning. 
Byrån anser inte att det finns sakliga skäl för denna skillnad, och vidare 
att det finns en risk att olikheten minskar benägenheten hos företag att 
låta Konkurrensverket pröva överträdelser av EG-reglerna. Överträdelser 
som snabbare och enklare kan utredas av Konkurrensverket hamnar då 
ändå hos kommissionen på grund av att affärshemligheter där har ett 
bättre sekretesskydd. 
Skälen för regeringens bedömning: Det förekommer redan nu ett 
tämligen omfattande informationsutbyte mellan framför allt kommissio-
nen och de nationella konkurrensmyndigheterna. En behörighet för Kon-
kurrensverket att tillämpa EG:s konkurrensregler kommer sannolikt, oav-
sett utfallet av vitboken, att leda till ett utökat informationsutbyte mellan 
Konkurrensverket och kommissionen samt mellan Konkurrensverket och 
andra nationella konkurrensmyndigheter. Informationen kan handla dels 
om att ansökningar, anmälningar osv. inkommit, dels om att utredningar 
om misstänkta överträdelser inletts. Det kan även röra sig om 
information om inblandade företag och information om hur en viss 
marknad ser ut men också om resultatet av genomförda utredningar. Det 
informationsutbyte som sker och sannolikt kommer att ske i större 
utsträckning i framtiden aktualiserar vissa sekretessfrågor, t.ex. vilka 
uppgifter som får användas av mottagaren och till vad de får användas 
men även vilka sekretessbestämmelser som är aktuella att tillämpa. 
Kommissionen har enligt bestämmelserna i artikel 10.1 i förordning 
17/62 skyldighet att utan dröjsmål till medlemsstaternas behöriga myn-
digheter översända kopior av ansökningar och anmälningar och de vik-
tigaste handlingarna som tillställts kommissionen i ärenden som rör till-
lämpningen av artikel 81 eller 82 i EG-fördraget. Av artikel 20.1 framgår 
att upplysningar som inhämtats med stöd av artikel 11–14 får användas 
endast för det ändamål som avsetts med begäran eller undersökningen. 
EG-domstolen har tolkat bestämmelsen så att medlemsländernas kon-
kurrensmyndigheter, oavsett om nationell lagstiftning eller EG:s kon-
kurrenslagstiftningen tillämpas, inte är berättigade att som bevisning an-
vända icke offentliggjorda uppgifter som infordrats med stöd av artikel 
11 i förordning 17/62. Motsvarande gäller icke offentliggjorda uppgifter 
som myndigheterna fått del av till följd av en undersökning som genom-
förts med stöd av artikel 14 i förordningen. Ifrågavarande uppgifter får 
dock användas för att motivera att undersökning på nationell nivå inleds. 
Den svenska sekretessbestämmelse som i första hand kan bli aktuell är 
8 kap. 6 § andra stycket sekretesslagen (1980:100). Bestämmelsen till-
kom främst med tanke på tillämpningen av EG:s konkurrensregler. Detta 
torde innebära att absolut sekretess kommer att råda i åtskilliga fall. Be-
stämmelsen i 14 kap. 5 § sekretesslagen om partsinsyn är emellertid till-
lämplig även i de fall där absolut sekretess råder. I dagsläget har inte 
andra stater, lika litet som Sverige, någon skyldighet att överlämna in-
formation i ett konkurrensärende till en annan medlemsstat. Bestämmel-
sen i 1 kap. 3 § tredje stycket sekretesslagen anger endast under vilka 
omständigheter svenska myndigheter får lämna ut information till utländ-
ska myndigheter eller mellanfolkliga organisationer. Frågan om utläm-
nade av information som överlämnats från andra medlemsstater i ett kon-
kurrensärende kommer i normalfallet att prövas enligt bestämmelserna i 
8 kap 4 § första stycket. Undantagsvis kan bestämmelserna om utrikes-
sekretess i 2 kap. 1 § sekretesslagen bli tillämpliga. 
Någon EG-rättslig skyldighet för nationella konkurrensmyndigheter, 
motsvarande bestämmelserna i artikel 10.1 i förordning 17/62, att in-
formera kommissionen finns inte. Vissa nationella konkurrenslagar, t.ex. 
den tyska, innehåller dock bestämmelser om skyldighet att informera 
kommissionen om pågående ärenden med EG-rättslig anknytning. Kon-
kurrensverket har hittills haft som praxis att underrätta kommissionen om 
pågående ärenden med EG-rättslig anknytning. 
Medlemmar i kommittéer och tjänstemän i olika EG-organ omfattas av 
de generella bestämmelserna om tystnadsplikt i artikel 287 i EG-för-
draget. Motsvarande gäller information som inhämtats med stöd av för-
ordning 17/62. Information som lämnas till kommissionen torde därför i 
princip omfattas av sekretess hos kommissionen. Information som över-
lämnas till andra medlemsstater torde omfattas av mottagarlandets sekre-
tessbestämmelser. Enligt 1 kap. 3 § tredje stycket sekretesslagen får upp-
gifter lämnas ut till myndigheter i andra länder eller till mellanfolkliga 
organisationer om uppgifterna i motsvarande situation skulle få lämnas ut 
till en svensk myndighet, under förutsättning att det är förenligt med 
svenska intressen. I bedömningen skall beaktas även det intresse som 
sekretessen skall skydda. Det bör också noteras att bestämmelsen gäller 
även till skydd för utländska fysiska eller juridiska personer. 
Utredningen anser att det uppenbarligen finns ett behov av gemen-
samma bestämmelser inom EU eller bilaterala överenskommelser i fråga 
om utbyte av information i konkurrensärenden. Man kommer inte långt 
med ensidiga nationella regler. Utredningen kan följaktligen inte lämna 
något förslag som löser de problem som är förknippade med internatio-
nellt informationsutbyte på konkurrensområdet. 
En nationell behörighet att tillämpa artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget 
medför inte enligt utredningens bedömning att de svenska sekretessbe-
stämmelserna behöver ändras. Om kommissionens tankar i vitboken för-
verkligas, kan läget dock förändras. 
Regeringen delar utredningens bedömning att den nationella behörig-
heten att tillämpa EG-reglerna inte medför att de svenska sekretessbe-
stämmelserna behöver ändras. Samma sekretesskydd bör gälla hos Kon-
kurrensverket vid tillämpningen av såväl konkurrenslagen som EG-reg-
lerna, i den mån företagets uppgiftsskyldighet följer av konkurrenslagen i 
båda fallen och inte av tillämpningsförordning 17/62. Det finns, som på-
pekats, en risk att detta skulle kunna bidra till att företagen vänder sig till 
kommissionen där absolut sekretess gäller för lämnade uppgifter enligt 
nämnda tillämpningsförordning. Mot detta skall ställas andra fördelar 
som ett företag kan ha med att vända sig till Konkurrensverket i ett 
ärende som har anknytning till Sverige. Regeringen anser att det är vik-
tigt att följa utvecklingen härvidlag. Om praktiska problem av betydelse 
skulle uppkomma till följd av det lägre sekretesskyddet för företagens 
uppgifter hos Konkurrensverket, kan frågan övervägas på nytt.
En särskild fråga är om Konkurrensverket skall åläggas att informera 
kommissionen om ärenden med EG-rättslig anknytning. Enligt uppgift 
från Konkurrensverket informerar verket regelmässigt kommissionen när 
sådana ärenden är aktuella. Frågan om utbyte av information kommer 
sannolikt att vara en central del i ett framtida förslag från kommissionen. 
Regeringen anser i likhet med utredningen att det i dagsläget inte är nöd-
vändigt att införa en bestämmelse om skyldighet för Konkurrensverket 
att informera kommissionen om pågående ärenden med EG-rättslig 
anknytning. 
Även när det gäller handläggningen i Marknadsdomstolen och Stock-
holms tingsrätt bör Konkurrensverket kunna tillgodose kommissionens 
informationsbehov utan särskilt författningsstöd. Möjligen ställer sig 
saken annorlunda när talan väcks i Marknadsdomstolen med stöd av den 
särskilda talerätten i 23 § andra stycket konkurrenslagen. Regeringen 
anser i likhet med utredningen att en eventuell skyldighet för Marknads-
domstolen att underrätta kommissionen i dessa undantagsfall dock torde 
kunna regleras i förordning.
8.7 Skadestånd
Regeringens bedömning: Rätten till skadestånd vid överträdelser av 
EG:s konkurrensregler bör inte lagregleras nu.
Utredningens bedömning: Överensstämmer med regeringens bedöm-
ning.
Remissinstanserna: Stockholms tingsrätt pekar på att utredningen å 
ena sidan uttalar att det följer av EG-rätten att en överträdelse av EG-
rätten ger rätt till skadestånd enligt konkurrenslagen. Å andra sidan före-
slår inte utredningen att bestämmelsen i 33 § konkurrenslagen om skade-
stånd skall tillämpas. Tingsrätten anser att det här finns en motsägelse 
som för tingsrätten framstår som oförklarad. Gernandt & Danielsson 
Advokatbyrå AB anser att frågan om skadestånd för överträdelser av 
EG:s konkurrensregler uttryckligen bör regleras. En sådan reglering 
skulle göra att företagen kommer att känna sig säkrare än idag på att 
denna skadeståndsmöjlighet finns, under vilka förutsättningar skadestånd 
kan utgå och när ett anspråk preskriberas. Detta torde leda till att 
benägenheten hos företagen att föra en skadeståndstalan ökar till nytta för 
den lojala konkurrensen. Att rätten till skadestånd enligt EG-reglerna 
följer av en möjligen föränderlig praxis ser advokatbyrån inte som något 
problem, eftersom utredningen valt tekniken att låta EG-rätten avgränsa 
den svenska tillämpningen av EG-reglerna.
Skälen för regeringens bedömning: Skadestånd är inte en offent-
ligrättslig sanktion. Skadestånd är emellertid en sanktion, låt vara av 
privaträttsligt slag. Utredningen har därför funnit anledning att ta upp 
frågan om skadestånd vid överträdelser av artikel 81 eller 82. 
EG-rätten innehåller inte någon uttrycklig bestämmelse om rätt till 
skadestånd vid överträdelse av artikel 81 eller 82 i EG-fördraget. Vissa 
skadeståndsrättsliga principer har utvecklats i EG-domstolens praxis. 
Denna rättsutveckling pågår fortfarande. Rätten till skadestånd på grund 
av överträdelse av EG:s konkurrensregler torde f.n. vara beroende av till-
lämplig nationell rätt. Det innebär att, om nationell rätt ger en möjlighet 
till skadestånd vid överträdelser mot nationell konkurrenslagstiftning, 
även överträdelser av EG:s konkurrensbestämmelser skall ha mot-
svarande följder, anför utredningen. 
Sverige är ett av få medlemsländer i EU som har uttryckliga lagbe-
stämmelser om rätt till skadestånd på grund av överträdelser av kon-
kurrensbestämmelser, även om en sådan rätt sannolikt finns enligt de 
flesta nationella rättsordningar i EU. 
Situationen påminner om den som gäller beträffande rätt till 
skadestånd från det allmänna vid överträdelser av EG-rätten. Av den 
praxis som utvecklats av EG-domstolen följer att enskilda under vissa 
omständigheter är berättigade till skadestånd från det allmänna vid 
överträdelser av EG-rätten. Utredningen om det allmännas 
skadeståndsansvar vid överträdelser av EG-rätten kom i sitt betänkande 
Det allmännas skadeståndsansvar vid överträdelser av EG-rätten (SOU 
1997:194) fram till att det inte krävdes någon ändring i 
skadeståndslagens materiella bestämmelser. 
Som framgått ovan anser utredningen att det följer av EG-rätten att det 
föreligger rätt till skadestånd på grund av överträdelser av EG:s kon-
kurrensregler i den mån motsvarande överträdelse av nationell kon-
kurrensrätt ger en sådan rätt. Utredningen menar att det redan av detta 
följer att överträdelser av artikel 81.1 eller 82 i EG-fördraget ger en rätt 
till skadestånd.
Någon uttrycklig lagbestämmelse om rätt till skadestånd vid över-
trädelser av artikel 81 eller 82 i EG-fördraget är därför enligt utred-
ningens uppfattning inte absolut nödvändig. Rätten till skadestånd vid 
överträdelser av EG-rätten framgår av EG-rättslig praxis medan mot-
svarande rätt till skadestånd vid överträdelser av konkurrenslagen är reg-
lerad i lag. Till detta kommer att EG-rättens innehåll i detta avseende är 
ovisst.
Regeringen anser att rättsläget f.n. inte är helt klart. Regeringen be-
dömer i likhet med utredningen att det med hänsyn till det anförda vore 
olämpligt i vart fall i nuläget att lagreglera rätten till skadestånd vid 
överträdelser av artikel 81.1 eller 82. En sådan reglering torde i dagens 
situation få anpassas efter innebörden av föreskrifterna i 33 § kon-
kurrenslagen och skulle därvid kunna innebära att en avvikelse från vad 
som senare kommer visa sig vara EG-rättens innebörd beträffande skade-
ståndsskyldighet.
8.8 Övriga frågor
8.8.1 Verkställighet
Regeringens bedömning: En möjlighet att få svenska konkurrensrätts-
liga avgöranden verkställda utomlands förutsätter nya internationella 
överenskommelser. 
Utredningens bedömning: Överensstämmer med regeringens bedöm-
ning.
Remissinstanserna: Sveriges Advokatsamfund instämmer i utred-
ningens bedömning.
Skälen för regeringens bedömning: Av bestämmelserna i artikel 256 
(f.d. artikel 192) i EG-fördraget framgår att kommissionens beslut om 
böter eller viten är verkställbara. Vidare framgår att verkställigheten skall 
följa de civilprocessuella reglerna i det land där verkställigheten sker. 
Någon motsvarande möjlighet att verkställa domar om konkurrensskade-
avgift utanför Sveriges gränser torde inte finnas. Viten som har utdömts 
efter att ha förelagts av Konkurrensverket kan verkställas i de övriga nor-
diska länderna. En ändring i fråga om möjligheten att utanför Sveriges 
gränser verkställa domar om konkurrensskadeavgift eller beslut om viten 
torde förutsätta internationella överenskommelser. Utredningen har kon-
staterat att Brysselkonventionen och Luganokonventionen inte är till-
lämpliga på konkurrensrättsliga avgöranden av offentligrättslig natur. 
Regeringen instämmer i slutsatserna. Frågan om möjligheten att verka 
för verkningsfulla sådana överenskommelser får uppmärksammas vid 
lämpligt tillfälle.
8.8.2 Koncentrationskontroll
Regeringens bedömning: Det är teoretiskt möjligt att Konkurrens-
verket i undantagsfall skulle kunna tillämpa artikel 81 eller 82 på en 
företagskoncentration. Någon särskild svensk reglering i anslutning 
till EG:s koncentrationsförordning 4064/89 behöver dock inte över-
vägas i dessa sammanhang. 
Utredningens bedömning: Överensstämmer med regeringens bedöm-
ning.
Remissinstanserna: Advokatfirman Vinge KB anser att det bör klar-
göras om Konkurrensverket eller regeringen är behörig att hänskjuta en 
företagskoncentration till kommissionen i enlighet med artikel 22 i EG:s 
koncentrationsförordning 4064/89. Man menar att det i dagsläget råder 
en otillfredsställande osäkerhet i detta avseende.
Skälen för regeringens bedömning: En nationell konkurrensmyndig-
het har inte behörighet att tillämpa artikel 81 eller 82 på en koncentration 
med gemenskapsdimension. Principen är att koncentrationer utan gemen-
skapsdimension skall angripas endast med stöd av nationell rätt. En 
nationell myndighet torde ändå vara oförhindrad att tillämpa artikel 81 
eller 82 på en koncentration utan gemenskapsdimension. I den senare 
situationen kan det, i vart fall teoretiskt, bli fråga om parallella förfaran-
den, eftersom kommissionen har möjlighet att med stöd av artikel 85 
konstatera en överträdelse av artikel 81 eller 82. Situationen påminner 
därmed om den som råder på de delar av transportområdet som inte om-
fattas av tillämpningsföreskrifter. Det torde emellertid vara svårt att se 
vilka skälen skulle vara för en nationell konkurrensmyndighet att vilja 
ingripa mot en sådan koncentration med stöd av EG-rätten, anför utred-
ningen. Till detta kommer att företagskoncentrationer endast i begränsad 
utsträckning kan angripas med stöd av artikel 81 eller 82. 
Nationella myndigheter skall, i likhet med vad som gäller enligt bl.a. 
förordning 17/62, genomföra undersökningar på begäran av kommissio-
nen och kan även biträda kommissionen vid undersökningar den genom-
för, se artiklarna 12 och 13 i förordning 4064/89. Kommissionen kan 
under vissa omständigheter hänskjuta en koncentration till en behörig 
nationell myndighet, se artikel 9 i förordning 4064/89. Den nationella 
myndighet som tar emot ärendet skall sedan tillämpa nationell kon-
kurrensrätt på koncentrationen. Konkurrensverket har behörighet att till-
lämpa konkurrenslagens regler om företagskoncentration. Någon särskild 
svensk reglering som tar sikte på den speciella situation som nyss be-
skrivits torde därför inte erfordras. 
Slutligen skall nämnas att enligt artikel 22.3 i förordning 4064/89 en 
medlemsstat eller flera medlemsstater gemensamt kan begära att kom-
missionen vidtar åtgärder mot en koncentration som saknar gemen-
skapsdimension. 
Regeringen anser i likhet med utredningen att någon särskild svensk 
reglering i anslutning till EG:s koncentrationsförordning 4064/89 inte 
behöver övervägas i förevarande sammanhang. 
9 Nedsättning av konkurrensskadeavgift
9.1 Allmänna utgångspunkter
Regeringens bedömning: Konkurrenslagstiftningen måste erbjuda 
effektiva instrument för att åstadkomma efterlevnad av reglerna. 
Skälen för regeringens bedömning: Den svenska konkurrenslagstift-
ningen som infördes 1 juli 1993 bygger på den s.k. förbudsprincipen. 
Konkurrenslagen innehåller förbud för företag mot dels konkurrensbe-
gränsande samarbete, dels missbruk av en dominerande ställning. 
För att uppnå de konkurrenspolitiska målen med lagstiftningen är det 
viktigt att konkurrenslagen erbjuder effektiva instrument för att åstad-
komma efterlevnad av reglerna. Detta gäller inte minst med hänsyn till de 
stora samhällsekonomiska värden som konkurrenslagstiftningen ytterst 
gäller. Konkurrenslagen innehåller redan idag ett brett register med så-
dana instrument i form av regler om ingripanden mot otillåtna förfaran-
den och rättsföljder med syfte att avhålla företagen från överträdelser av 
konkurrenslagen. Regler av denna typ gäller ogiltighet för förbjudna 
samarbeten, möjligheter att ålägga förbud vid vite att tillämpa förbjudna 
förfaranden, konkurrensskadeavgift för begångna överträdelser, skade-
stånd för den som lidit skada av ett förbjudet förfarande m.m. Det som 
särskilt skall behandlas här gäller konkurrensskadeavgiften.
Ett företag är enligt konkurrenslagen skyldigt att betala en särskild av-
gift (konkurrensskadeavgift), om företaget eller någon som handlar på 
företagets vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder förbuden 
mot konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av dominerande 
ställning. Avgiften skall fastställas till lägst 5 000 kr och högst 5 miljoner 
kr eller till ett högre belopp dock inte överstigande 10 procent av före-
tagets årsomsättning. Immunitet mot konkurrensskadeavgift gäller som 
regel för åtgärder som har vidtagits efter anmälan för undantag eller an-
sökan om icke-ingripandebesked och till dess beslut har fattats med an-
ledning av anmälan eller ansökan. 
9.2 Fastställande av konkurrensskadeavgift
Regeringens förslag: Ett förtydligande görs i konkurrenslagen med 
innebörden att det vid fastställande av konkurrensskadeavgift skall tas 
hänsyn till om företaget i väsentlig mån underlättat utredningen med 
avseende på den egna överträdelsen och till andra försvårande eller 
förmildrande omständigheter av betydelse.
Promemorian: Överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag 
och bedömning.
Remissinstanserna: Ett stort antal remissinstanser tillstyrker prome-
morieförslaget att nu förtydliga bestämmelsen om vilka hänsyn som kan 
tas vid fastställande av konkurrensskadeavgift. Ett stort antal remissin-
stanser lämnar dessutom förslaget utan erinran.
Endast ett fåtal remissinstanser är tveksamma eller kritiska.
En mycket stor majoritet av remissinstanserna tillstyrker vidare att 
frågan om inrättandet av program för befrielse från och nedsättning av 
konkurrensskadeavgift utreds.
Skälen för regeringens förslag: Som framgår av redovisningen i pro-
memorian (s. 13–23) finns i vissa andra delar av världen – t.ex. Stor-
britannien, USA och Kanada – men också hos EU-kommissionen, ut-
vecklade system med befrielse från eller nedsättning av påföljder för 
företag som tillhandahåller viktig information om konkurrensbegrän-
sande förfaranden (s.k. leniency-program). Detta har enligt uppgift haft 
stor betydelse, inte minst i USA, för att spåra och avslöja karteller. I det 
meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter som kommissio-
nen presenterade år 1996 sägs att ett företag som deltar i en kartell kan 
undgå sanktioner helt under vissa förutsättningar, bl.a. att företaget har 
anmält kartellen till kommissionen och förser kommissionen med av-
görande bevismaterial. Även svenska företag har genom att förse EG-
kommissionen med viktig bevisning fått kraftig reduktion i fråga om 
konkurrensböter (Stora i Cartonboard-fallet, jfr Förstainstansrättens dom 
den 14 maj 1998 Mayr-Melnhof Kartongesellschaft mbH, p. 352-359).
Aktuell bestämmelse i konkurrenslagen lyder som följer:
28 § När konkurrensskadeavgift fastställs skall särskild hänsyn 
tas till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den pågått.
I ringa fall skall ingen avgift påföras.
Konkurrensverket har som nämnts föreslagit bl.a. att regelverket ses över 
i olika avseenden för att erbjuda nya instrument för en effektivare kartell-
bekämpning. Konkurrensverket har också föreslagit att det införs en ut-
trycklig bestämmelse i konkurrenslagen om att det vid fastställandet av 
konkurrensskadeavgift kan beaktas att ett företag lämnat Konkurrens-
verket information om överträdelsen eller i övrigt medverkat vid utred-
ningen av densamma.
Regeringen delar Konkurrensverkets uppfattning att det är viktigt att 
reglerna är lämpligt utformade och ger möjlighet att avslöja och bekämpa 
konkurrensbegränsningar mellan företag.
Fråga uppkommer således om det vid fastställande av påföljd enligt 
konkurrenslagen även skall kunna beaktas att företag lämnat viktig in-
formation till Konkurrensverket. I detta sammanhang handlar det om 
nedsättning av konkurrensskadeavgift. 
Enligt förarbetena till den redan gällande bestämmelsen i 28 § kon-
kurrenslagen utesluts inte att även andra omständigheter än allvarligheten 
av överträdelsen och hur länge den har pågått kan beaktas när avgiftens 
storlek bestäms (prop. 1992/93:56 s. 93).
Av förarbetena följer att det i mildrande riktning bör kunna beaktas 
exempelvis om företaget
1. snabbt upphör med överträdelsen sedan den påtalats av Kon-
kurrensverket,
2. samarbetar väl med Konkurrensverket under utredningen,
3. befinner sig i en svår ekonomisk situation,
4. har utsatts för påtryckningar från andra företag,
5. har medverkan i överträdelsen i begränsad omfattning och 
6. har ålagts att betala skadestånd för överträdelsen.
Konkurrensskadeavgift skall fastställas särskilt för varje företag som 
talan riktas mot. Den skall spegla de olika företagens delaktighet i över-
trädelsen. Avgiften bör inte fastställas så högt att företaget riskerar kon-
kurs.
Gränserna för hur långt 28 § konkurrenslagen medger att sådana om-
ständigheter under 1–6 ovan beaktas har inte prövats i rättspraxis i någon 
nämnvärd omfattning. Det följer av förarbetena till konkurrenslagen att 
hänsyn kan tas till om företaget samarbetat väl med Konkurrensverket. 
Till denna del förefaller det således vara klart att det finns ett visst ut-
rymme, oklart hur stort, att fastställa konkurrensskadeavgiften till en 
lägre nivå än annars.
Regeringen anser däremot i likhet vad som sägs i promemorian att det 
varken följer av lagtext eller förarbeten att konkurrensskadeavgift inte 
skall påföras överhuvudtaget om ett företag samarbetat väl med Konkur-
rensverket. Detta förhållande ändras inte av uttalandet i förarbetena om 
att EG-rättspraxis får stor betydelse vid tillämpningen av de materiella 
reglerna i konkurrenslagen (prop. 1992/93:56 s. 21) och att konkurrens-
lagspraxis bör kunna utvecklas med EG-rätten som grund. Detta måste 
också skiljas från situationen att det handlar om ringa fall, där ingen av-
gift skall påföras. Med ringa avses sådana fall där överträdelsen med 
hänsyn till lagstiftningens allmänna syfte att främja en effektiv 
konkurrens framstår som bagatellartad eller försumbar (a. prop. s. 93).
Som nämndes ger förarbetena stöd för att det faktum att företaget läm-
nat viktig information till Konkurrensverket kan tillmätas betydelse vid 
fastställande av konkurrensskadeavgift. Härmed torde få förstås att detta 
gäller till den del uppgifterna gäller företagets egna överträdelse. 
Att motsvarande utan stöd i lagtexten skulle gälla även för information 
som ett företag lämnar om andra företags överträdelser skulle i sak inne-
bära att andra principer gällde här än inom straffrätten. Såvitt avser 
straffrätten har tanken på ett s.k. kronvittnessystem avvisats av stats-
makterna i fråga om eftergift för den som avslöjar andras brott (jfr SOU 
1986:14 s. 452 f. samt prop. 1987/88:120 s. 92).
Visserligen rör det sig här som några remissinstanser pekat på inte om 
straffrätt. Som dessa och därtill flera remissinstanser menat gör sig dock 
på motsvarande sätt rättssäkerhetsaspekter gällande även när det är fråga 
om en sanktionsavgift. Avgiften kan uppgå till betydande belopp, ända 
upp till 10 procent av ett företags omsättning.
Samtidigt framgår av genomgången i promemorian att det EG-rättsliga 
kontrollsystemet, men framför allt de amerikanska och brittiska syste-
men, ger relativt stora möjligheter att befria från eller sätta ned kon-
kurrensböter om ett företag anmält kartellen eller försett konkurrensmyn-
digheten med viktiga bevis som fäller andra företag. 
Enligt regeringens mening står det i likhet med vad som sägs i prome-
morian klart att frågan om ett motsvarande system såsom de nämnda 
leniency-programmen bör inrättas i Sverige på området är av principiell 
karaktär och kräver en mer omfattande utredning. Också flera remiss-
instanser har understrukit detta.
Regeringen vill samtidigt betona att den i likhet med vad som sägs i 
promemorian anser att det i sig är viktigt att det konkurrensrättsliga 
systemet tillhandahåller effektiva sanktioner, proportionella medel och 
lämpliga incitament för att komma tillrätta med dolda kartellsamarbeten. 
Som tidigare redovisats har regeringen denna dag beslutat att utreda 
frågan om inrättandet av bredare program för befrielse från eller nedsätt-
ning av konkurrensskadeavgift. Se avsnitt 7.5.1.
Regeringen anser dock i likhet med vad som sägs i promemorian att 
det framstår som viktigt att redan nu ändra konkurrenslagen på det sättet 
att det görs ett förtydligande så att det framgår av själva lagen vilka 
hänsyn som kan tas vid fastställande av konkurrensskadeavgift. Mot 
bakgrund av det anförda föreslår regeringen därför ett tillägg i 28 § 
konkurrenslagen med innebörden att det vid fastställande av 
konkurrensskadeavgift skall kunna tas hänsyn till om företaget i väsentlig 
mån underlättat utredningen med avseende på den egna överträdelsen, 
och till andra försvårande eller förmildrande omständigheter av 
betydelse.
10 Kontroll på ort och ställe av statligt stöd
10.1 Gällande rätt
10.1.1 Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 
om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget
Vid sidan av att utgöra ett samlande dokument för de förfaranderegler 
och den praxis som utvecklats kring hanteringen av ärenden rörande stat-
ligt stöd, innebär rådets förordning också i vissa avseenden en skärpning 
av regelverket. Motivet för att strama upp reglerna kan ses i ljuset av en 
fördjupad integrering av den gemensamma marknaden där förekomsten 
av otillåtna statliga stöd till enskilda företag på ett alltmer påtagligt sätt 
riskerar att snedvrida konkurrensen. Mot bakgrund därtill av de stora 
volymer stöd som alltjämt lämnas inom medlemsstaterna och 
understundom problem att från kommissionens sida bedriva en 
tillräckligt effektiv kontroll, så introduceras i förordningen en rätt för 
kommissionen att utföra kontroll på ort och ställe. Bestämmelsen, som 
återfinns i artikel 22, har följande lydelse.
Kontroll på ort och ställe
 
1. När kommissionen hyser allvarliga tvivel om huruvida beslut om att inte göra invänd-
ningar, positiva beslut eller villkorliga beslut med avseende på individuellt stöd efterlevs, 
skall den berörda medlemsstaten, efter att ha beretts tillfälle att lämna synpunkter, tillåta 
kommissionen att avlägga kontrollbesök på ort och ställe.
2. De tjänstemän som har bemyndigats av kommissionen skall, för att kontrollera att det 
berörda beslutet följs, ges befogenhet att 
a) gå in i vilka lokaler och på vilken mark som helst som utnyttjas av det berörda före-
taget,
b) begära muntliga förklaringar på ort och ställe, och
c) granska räkenskaperna och andra affärshandlingar och göra eller begära kopior.
Om det är nödvändigt får kommissionen bistås av oberoende experter.
3. Kommissionen skall skriftligen och i god tid underrätta den berörda medlemsstaten 
om kontrollbesöket på ort och ställe och de bemyndigade tjänstemännens och experternas 
identitet. Om medlemsstaten i fråga har berättigade invändningar mot kommissionens val 
av experter, skall experterna utses i samförstånd med medlemsstaten. De av kommissionens 
tjänstemän och de experter som bemyndigats att utföra kontroll på ort och ställe skall upp-
visa en skriftlig fullmakt i vilken närmare anges föremålet för och syftet med besöket.
4. Tjänstemän som bemyndigats av den medlemsstat inom vars territorium kontrollbe-
söket skall göras får vara närvarande vid kontrollbesöket.
5. Kommissionen skall lämna medlemsstaten en kopia av alla rapporter som upprättas 
till följd av kontrollbesöket.
6. Om ett företag motsätter sig ett kontrollbesök som har beslutats av kommissionen 
med stöd av denna artikel, skall den berörda medlemsstaten ge den hjälp som behövs till de 
tjänstemän och experter som bemyndigats av kommissionen för att de skall kunna genom-
föra kontrollbesöket. För detta ändamål skall medlemsstaterna, efter samråd med kommis-
sionen, vidta nödvändiga åtgärder inom arton månader efter det att denna förordning har 
trätt i kraft.
Kommissionens möjlighet att genomföra kontrollbesök omfattar endast 
granskning av individuella stöd, dvs. stöd som inte beviljas på grundval 
av en stödordning och anmälningspliktiga utbetalningar av stöd på 
grundval av en stödordning.
Det är kommissionen som fattar beslut om kontrollbesöket, som dock 
skall föregås av att medlemsstaten lämnar sin tillåtelse till det. Besöket 
skall genomföras av särskilt bemyndigade tjänstemän vid kommissionen 
jämte eventuella experter som utsetts av kommissionen efter samråd med 
medlemsstaten. Därutöver kan medlemsstaten bemyndiga tjänstemän att 
närvara vid kontrollbesöket. 
De tjänstemän som genomför kontrollbesöket skall av kommissionen 
bl.a. ha getts befogenhet att hos berört företag gå in i lokaler m.m. samt 
att granska räkenskaper och andra affärshandlingar. Vid kontrollbesöket 
skall de av kommissionen bemyndigade tjänstemännen ha en skriftlig 
fullmakt i vilken närmare skall anges föremålet för och syftet med be-
söket. 
Problem kan dock uppstå om företaget motsätter sig ett kontrollbesök 
genom att t.ex. inte medge tillträde till vissa utrymmen. Förordningen 
föreskriver därför att kommissionen skall ges nödvändigt bistånd i 
sådana situationer. Medlemsstaterna har att införa sådana åtgärder inom 
18 månader efter det att förordningen trätt i kraft.
10.1.2 Svensk rätt
I lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas 
konkurrens- och statsstödsregler finns vissa bestämmelser huvudsakligen 
inom konkurrensområdet. Där regleras bl.a. möjligheten att få bistånd när 
kommissionen beslutat om undersökningar hos företag och företags-
sammanslutningar. Inom konkurrensområdet finns ett väl utvecklat 
system med en behörig nationell myndighet med de uppgifter som fram-
går av de gemensamma konkurrensreglerna. I Sverige är det Konkurrens-
verket som är behörig nationell myndighet. Det följer bl.a. direkt av EG-
rätten att myndigheten har en skyldighet att bistå kommissionen. Detta 
torde även vara förklaringen till att den behöriga myndigheten i 3 § ovan 
nämnda lag ges befogenheter som överensstämmer med dem som kom-
missionen har enligt t.ex. artikel 14 i rådets förordning 17/62. 
Några motsvarande regler finns inte för statligt stöd. De regler som 
finns i lagen rör huvudsakligen uppgiftsskyldighet för kommuner och 
landsting om planerade stöd samt en möjlighet för regeringen att upphäva 
vissa beslut om stöd.
Någon behörig myndighet med uppgifter motsvarande dem som Kon-
kurrensverket har finns inte på statsstödsområdet. Närings- och teknikut-
vecklingsverket (NUTEK) är central förvaltningsmyndighet för frågor 
som gäller näringslivets utveckling, vilket bl.a. inbegriper ett ansvar för 
att fördela statligt stöd till teknisk forskning och utveckling, för små och 
medelstora företag samt för regional utveckling. NUTEK har dessutom 
övergripande uppgifter inom området som avser uppföljning och rappor-
tering av befintliga stöd.
10.2 Förslag till lagstiftning
Regeringens förslag: Kronofogdemyndigheten i Stockholm skall vid 
behov lämna handräckning så att kommissionen kan genomföra ett 
kontrollbesök. En uttrycklig hänvisning görs till de regler i utsök-
ningsbalken som gäller för sådan verkställighet som avses i 16 kap. 
10 § samma balk, dock med begränsningen att det berörda företaget 
inte skall underrättas. 
Promemorian: Överensstämmer med regeringens förslag. 
Remissinstanserna: Kammarrätten i Stockholm, Arbetsmarknads-
styrelsen, Fiskeriverket, Konkurrensverket, Närings- och 
teknikutvecklingsverket, Riksrevisionsverket, Kronofogdemyndigheten i 
Stockholm, Länsstyrelserna i västra Götaland, Värmland, Jönköpings 
samt Norrbottens län och Svenska kommunförbundet tillstyrker eller har 
inte något att erinra mot förslaget i promemorian.
Kommerskollegium har inget att erinra mot förslaget men har framfört 
att artikelnumreringen i lagen bör överensstämma med nu gällande EG-
rätt. 
Svea hovrätt har föreslagit att det i lagtexten anges att handräckning 
endast skall ges om företaget motsätter sig kontrollbesöket.
Stockholms tingsrätt har pekat på att kommissionens beslut om under-
sökning och kontrollbesök gäller direkt, utan att något tillstånd från dom-
stol behöver inhämtas till skillnad från vad som gäller för Konkurrens-
verkets beslut enligt nationell lagstiftning. Tingsrätten menar att det är 
svårt att förstå varför det skall ställas lägre krav på rättssäkerheten när 
det är fråga om EG-rätt än när motsvarande institut regleras i den 
inhemska rätten. 
Kronofogdemyndigheten har framfört att det i lag generellt bör slås fast 
att myndigheten vid handräckning enligt 16 kap. 10 § utsökningsbalken 
skall ha rätt att besluta om försegling av utrymme eller lokal för en 
kortare tid. 
Sveriges Industriförbund samt Svensk Handel och Tjänsteföretagen an-
ser att det i lagtexten bör läggas till att det företag hos vilket undersök-
ningen görs har rätt till juridiskt biträde under undersökningen.
Skälen för regeringens förslag: Föreskrifter om skyldighet att under-
kasta sig kontrollbesök innebär myndighetsutövning, vilket kräver lag-
form. Rådets förordning är dock direkt gällande i Sverige varför ytter-
ligare åtgärder ej krävs i den delen. Det skall särskilt framhållas att det är 
kommissionen som beslutar om kontrollbesöket och alltså inte någon 
svensk myndighet. Medlemsstaten har endast att lämna kommissionen 
tillåtelse att genomföra besöket. Någon formell grund att vägra kontroll-
besök på saknas. Kommissionens beslut kan överklagas till EG-dom-
stolen men verkställigheten skall dock fortgå.
Nationella tjänstemän ges i förordningen en rätt att närvara vid be-
söket. Dessa tjänstemän har inte några beslutsbefogenheter. 
Rådets förordning beslutades före Amsterdamfördragets 
ikraftträdande, vilket innebär att den i titeln fortfarande hänvisar till 
artikel 93 istället för artikel 88 som artikeln omnumrerats till.
Rådets förordning medför ett behov av en bestämmelse om att kom-
missionen får vända sig till exekutiv myndighet, om tvångsmedel be-
höver användas för att den skall kunna fullfölja kontrollbesöket. Kom-
missionens behov av att tvångsvis kunna genomföra ett kontrollbesök bör 
tillgodoses genom en bestämmelse om att handräckning kan begäras av 
kronofogdemyndigheten på samma sätt som sker inom konkurrens-
området. 
Av 3 kap. 2 § utsökningsbalken följer att verkställighet på grund av 
utländsk exekutionstitel får äga rum här i riket enligt vad som framgår av 
särskilda föreskrifter. Kommissionens beslut om kontrollbesök får enligt 
utsökningsbalkens systematik anses vara en utländsk exekutionstitel. 
Verkställighet av kommissionens beslut kan ske utan ytterligare reglering 
eftersom kravet i utsökningsbalken på särskilda föreskrifter uppfylls 
genom den ovan föreslagna bestämmelsen.
Stockholms tingsrätt har framfört att det är svårt att förstå varför lägre 
krav på rättssäkerhet skall ställas när det är fråga om EG-rätt än när det 
är fråga om nationell rätt. Tingsrätten har framfört att t.ex. skall domstol 
pröva behovet av en undersökning, som beslutats av Konkurrensverket, 
enligt nationella konkurrensregler. 
På konkurrensområdet (förordning nr 17/62) finns avgörande från EG-
domstolen, förenade målen 46/87 och 227/88, Hoechst AG mot Kommis-
sionen, som torde kunna ge viss vägledning även i fråga om kontrollbe-
sök. Rättsfallen rör en undersökning som beslutats av kommissionen. 
Domstolen konstaterade att en nationell myndighet aldrig får göra en 
prövning av nödvändigheten av den begärda åtgärden (undersökningen) 
utan att denna prövning är förbehållen domstolen. En nationell myndig-
het kan dock kontrollera att åtgärden inte är godtycklig, att den står i 
proportion till ändamålet med undersökningen och trygga att den natio-
nella rättens bestämmelser följs när åtgärden vidtas. 
Såsom Svea hovrätt påpekat i sitt yttrande kan den enskildes skydd 
säkerställas genom dels de synpunkter som regeringen har möjlighet att 
lägga innan den lämnar tillstånd till kontrollbesök, dels de möjligheter 
som företaget har att föra talan vid såväl nationella rättsinstanser som vid 
EG:s förstainstansrätt. Den prövning som ankommer på kronofogde-
myndigheten är av begränsad omfattning. Kronofogdemyndigheten skall 
självfallet inte medverka till åtgärder som inte omfattas av kommissio-
nens beslut eller som är uppenbart obefogade. Den fråga som väckts av 
Stockholms tingsrätt är generell och kräver överväganden som inte ryms 
inom det nu aktuella lagstiftningsärendet. Det kan dock konstateras att 
EG-rätten inte synes ge utrymme för lika omfattande prövning av kom-
missionens beslut som t.ex. sker av Konkurrensverkets beslut om under-
sökning enligt nationell lagstiftning. 
Reglerna i 16 kap. 10–12 §§ utsökningsbalken kommer att bli tillämp-
liga på handräckningsförfarandet, dock med de begränsningar som anges 
nedan. Eftersom kommissionens besök syftar till att kontrollera att 
villkor och liknande efterlevs är det oftast så att besöken måste 
genomföras utan att företaget får kännedom om det i förväg. I annat fall 
kan företaget vidta åtgärder för att försvåra kontrollen, t.ex. att gömma 
undan handlingar eller flytta maskiner. Det är, såsom även påpekats av 
Svea hovrätt, stadgad praxis inom konkurrensområdet att det är 
kommissionen som förfogar över om det berörda företaget i förväg skall 
underrättas eller ej. Därför bör, vilket även skett på konkurrensområdet, 
bestämmelsen utformas så att kronofogdemyndigheten inte skall 
underrätta företaget om handräckningsansökningen innan verkställighet 
sker.
Svea hovrätt har anfört att det i den föreslagna bestämmelsen uttryck-
ligen bör anges att handräckning skall ges om företaget motsätter sig 
kontrollbesöket. Det följer av rådets förordning liksom av allmänna prin-
ciper om tvångsmedelsanvändning att kronofogdemyndigheten inte bör 
vidta några verkställighetsåtgärder förrän behov av detta visat sig före-
ligga. Det torde därför inte finnas anledning för kronofogdemyndigheten 
att dessförinnan fatta beslut om handräckning. Inom konkurrensområdet 
har saken lösts på det sättet att kronofogdemyndigheten kontaktas i för-
väg i de fall motstånd kan befaras. När besöket skall äga rum följer 
representanten med och ett eventuellt beslut om handräckning kan fattas 
på platsen. Regeringen anser med hänsyn till ovanstående att det inte 
finns behov av att införa de förändringar som föreslagits av Svea hovrätt. 
Några remissinstanser anser att det av lagtexten bör framgå att berört 
företag har rätt till juridiskt biträde under undersökningen. Vid kommis-
sionens undersökningar hos företag i samband med misstänkt över-
trädelse av konkurrensreglerna har företaget enligt kommissionens praxis 
rätt att tillkalla ett juridiskt biträde att närvara vid undersökningen förut-
satt att undersökningen inte onödigt fördröjs. Frågan om en sådan rättig-
het skulle lagregleras diskuterades i samband med ändringar i lagen 
(1992:1317) om ett ekonomiskt europeiskt samarbetsområde (prop. 
1993/94:211). Regeringen fann dock att en sådan reglering skulle in-
skränka befogenheterna hos EFTA:s övervakningsmyndighet på ett sätt 
som inte var förenligt med Sveriges åtaganden enligt EES- och övervak-
ningsavtalen. Inte heller i den nuvarande regleringen av kommissionens 
rätt att få handräckning för att genomföra undersökningar finns en sådan 
rätt inskriven.  
Rådets förordning innehåller inte några bestämmelser om att ett 
kontrollbesök i något avseende får göras beroende av att berört företag 
önskar tillkalla juridiskt biträde. Mot den bakgrunden anser regeringen 
sig nu inte kunna uppställa ett sådant krav i lagtext. Regeringen utgår 
dock ifrån att kommissionen kommer att tillämpa principen om rätt till 
juridiskt biträde även vid kontroller på ort och ställe av statliga stöd. 
En följd av den föreslagna regleringen att kronofogdemyndigheten inte 
skall underrätta företaget om att handräckning begärts är att företaget inte 
kan förhindra att det uppkommer kostnader hos myndigheten genom fri-
villigt fullgörande. Det skulle inte vara tillfredsställande om företaget 
tvingades att ersätta dessa kostnader och regeringen avser därför utvidga 
det undantag från skyldigheten att betala s.k. grundavgift som finns i för-
ordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna till att 
omfatta även dessa ärenden. Någon avgift skall således inte tas ut vid 
handräckningen.
Kronofogdemyndigheten i Stockholm har framfört att det i en generell 
lagstiftning bör slås fast att myndigheten när handräckning lämnas med 
stöd av 16 kap. 10 § utsökningsbalken har möjlighet att försegla utrymme 
eller lokal för en kortare period. Kronofogdemyndigheten har upplyst att 
den vid en verkställighet på konkurrensområdet funnit att försegling var 
möjlig genom att tillämpa reglerna i 6 kap. 4 § utsökningsbalken analogt. 
Det finns numera ett antal lagar där kronofogdemyndigheten lämnar 
handräckning med stöd av bestämmelsen i 16 kap. 10 §. Frågan kräver 
överväganden som ligger utanför ramen för detta lagstiftningsuppdrag 
och något förslag i den delen läggs därför inte fram nu.  
10.3 Det praktiska förfarandet vid kontrollbesök
Regeringens bedömning: Det är regeringen som bör lämna tillstånd 
till kommissionen att genomföra ett kontrollbesök. Den därpå följande 
hanteringen bör i normalfallet handhas av Närings- och teknikutveck-
lingsverket (NUTEK).
Promemorian: Överensstämmer med regeringens bedömning.
Remissinstanserna: Fiskeriverket anser att samråd även skall ske med 
berörda expertmyndigheter och att företrädare från expertmyndigheterna 
ges möjlighet att närvara vid besöken. Länsstyrelsen i Värmland menar 
att det vore värdefullt om länsledningen informeras innan en kontroll 
eller liknande genomförs i länet. Övriga remissinstanser har inte haft 
något att invända mot promemorians bedömning. 
Skälen för regeringens bedömning: Enligt förordningen skall kom-
missionen tillåtas att genomföra ett kontrollbesök. Det krävs alltså att 
medlemsstaten lämnar tillstånd till att kommissionen skall få genomföra 
ett kontrollbesök. Kommissionen skall i god tid skriftligen underrätta 
medlemsstaten om kontrollbesöket. Eventuella experter som skall 
närvara utses i samförstånd med medlemsstaten om den har berättigade 
invändningar mot kommissionens val. Dessutom har medlemsstaten 
möjlighet att bemyndiga tjänstemän att närvara vid kontrollbesöket. Det 
är alltså flera frågor som medlemsstaten har att ta ställning till och 
besluta om.
EG:s statsstödsregler uppställer inte, såsom konkurrensreglerna, krav 
på att det skall finnas en behörig myndighet i medlemsstaten som skall 
bistå kommissionen. Istället är det medlemsstaten direkt som är kommis-
sionens motpart och som har ansvaret för att statsstödsreglerna efterlevs. 
Det bör därför vara regeringen som lämnar kommissionen tillstånd till att 
genomföra kontrollbesöket. 
Den mer praktiska hanteringen av besöket, såsom vilka som bör när-
vara samt att kommissionen ges nödvändig assistans, bör dock överlåtas 
på en myndighet.
Mot bakgrund av den roll som NUTEK numera har inom statsstödsom-
rådet torde det i normalfallet vara lämpligt att regeringen i samband med 
att tillåtelse lämnas till besöket ger NUTEK i uppdrag att handha ärendet 
och i samråd med ansvariga departement och berörda myndigheter, utse 
de nationella experter som skall närvara vid besöket. Det är inte givet 
vilka detta bör vara från gång till annan. Vanligen torde det dock vara 
tjänstemän från myndigheter med särskild kunskap inom aktuellt område. 
Det finns anledning anta att tjänstemän från NUTEK regelmässigt kom-
mer att närvara. Vilka kontakter som i övrigt bör tas får avgöras i det en-
skilda fallet. 
Den praktiska hantering som ärendet kommer att medföra är också att, 
när så bedöms nödvändigt, ansöka om handräckning av kronofogdemyn-
digheten.
11 Taxisamverkan
11.1 Bakgrund
11.1.1 Rättsutvecklingen
I Konkurrensverkets allmänna råd (KKVFS 1993:6) informerade 
verket om hur man tolkade begreppet ”märkbart sätt” vid samverkan 
mellan små och medelstora lastbils- eller taxiåkerier för central fördel-
ning av transportuppdrag och därtill knuten verksamhet. I dessa allmänna 
råd uttryckte verket att man ansåg att den s.k. relevanta marknaden för 
beställningscentraler skulle utgöras av taxitransporter i det län där be-
ställningscentralen hade sin huvudsakliga verksamhet.
Målet Taxisamordning Skellefteå AB (MD 1996:15) gällde en ansökan 
om individuellt undantag enligt 8 § konkurrenslagen för samordnad 
verksamhet med gemensam beställningscentral m.m. i Taxisamordning 
Skellefteå AB (TSAB). 
Konkurrensverket ansåg att den relevanta marknaden för TSAB:s taxi-
samarbete var taxitransporter i Västerbottens län. Verket beviljade 
undantag. 
Finnfors Taxi AB överklagade verkets beslut till Stockholms tingsrätt. 
Tingsrätten fastställde den relevanta geografiska marknaden för sam-
arbetet till Skellefteå kommun. På den marknaden hade TSAB en stark 
ställning. Tingsrätten ansåg därför att undantag inte kunde beviljas och 
undanröjde således verkets beslut. 
TSAB överklagade till Marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen 
ansåg att samarbetet omfattade nästan alla taxiföretag i Skellefteå 
kommun. Domstolen avgränsade i likhet med tingsrätten den relevanta 
geografiska marknaden till Skellefteå kommun. Domstolen ansåg att 
konkurrensen mellan taxiföretagen i stort sett upphävdes. Samarbetet 
medförde därför, enligt Marknadsdomstolen, att en monopolliknande 
situation uppstod beträffande privata taxiresor med startpunkt i tätorten. 
TSAB fick därför en dominerande ställning i kommunen som helhet. 
Samarbetet ansågs av domstolen ge de deltagande företagen möjlighet att 
sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av nyttigheterna i fråga. 
Marknadsdomstolen lämnade därför TSAB:s överklagande utan bifall.
Konkurrensverket har härefter återkallat det allmänna rådet vad avser 
taxisamverkan. Verket har också meddelat ett stort antal beslut rörande 
viss samverkan inom beställningscentraler. För en utförligare genomgång 
hänvisas till Ds 1998:72, s. 151–162.
Under hösten 1999 har Marknadsdomstolen meddelat beslut bl.a. i 
fråga om visst samarbete inom Taxi Uddevalla och Taxi Västerås, MD 
1999:15 och MD 1999:16. Ytterligare några ärenden förväntas bli 
avgjorda av Marknadsdomstolen inom en nära framtid.
11.1.2 Förhållandena före omregleringen m.m.
Före omregleringen av taximarknaden gällde enligt 1979 års yrkestrafik-
lagstiftning bestämmelser om bl.a. trafikeringsplikt, trafikområde, kom-
menderingsplan, uppställningsplats för fordon och skyldighet för till-
ståndshavare att tillhöra en beställningscentral. Vidare var prissättningen 
reglerad genom att en statlig myndighet fastställde för hela landet 
gällande maximitaxor. Taximarknaden var således hårt reglerad. Bland 
annat var bilarnas antal, geografiska fördelning och taxor reglerade. 
Verksamheten skulle organiseras i en taxiförening och åkarna skulle till-
höra en beställningscentral inom det område där de verkade. Dessutom 
var det nödvändigt med en beställningscentral som kunde fördela intäk-
terna på ett ”rättvist” sätt – systemet byggde på att de mycket lönsamma 
körningarna skulle subventionera de olönsamma. 
Regleringen innebar att taxiåkarna skyddades från konkurrens. 
Taxorna sattes så att ett överskott uppkom på lönsamma tider, vilket 
skulle täcka de förluster som åkaren fick vidkännas när han enligt kom-
menderingsplanen tvingades köra på olönsamma tider. Kunderna – 
främst i tätorterna – klagade på dålig service. Klagomålen gällde att det 
var svårt att komma fram till växeln för att beställa en bil och att om man 
lyckades beställa en bil väntetiden inte sällan var lång. Ibland dök bilen 
överhuvudtaget inte upp. Den hårda regleringen lade hinder i vägen för 
företagen att profilera sig, eftersom de var tvungna att tillhöra en beställ-
ningscentral och hålla samma pris. Regleringen gjorde det också svårt för 
kommuner och landsting att upphandla samhällsbetalda resor till accep-
tabla priser.
Genom omregleringen den 1 juli 1990 avskaffades prövningen av hur 
många taxifordon som skulle tillåtas verka inom ett område, trafikom-
rådena och kommenderingsplanerna. Varje taxiägare fick rätt att sätta sitt 
eget pris samt att avgöra hur många bilar som skulle vara i trafik och när 
man skulle köra. Vidare slopades kravet på tillhörighet till en beställ-
ningscentral. 
11.1.3 Taximarknaden efter omregleringen
Taximarknaden i Sverige kan nu beskrivas som ett stort antal lokala 
taximarknader med mycket varierande förutsättningar. Kundunderlaget 
skiftar kraftigt mellan tätbefolkade områden och glesbygd. Dessutom 
dominerar olika typer av kundgrupper i olika delar av landet. På många 
platser är de samhällsbetalda taxitransporterna (färdtjänst, skolskjutsar 
och skolresor) den huvudsakliga intäktskällan. I vissa glesbygds-
kommuner är andelen nära 90 procent av taxiföretagens intäkter och de 
samhällsbetalda resorna är således närmast en förutsättning för taxiföre-
tagens existens i dessa regioner. Taxitransporter som bekostas av privat-
personer och företag (s.k. privatresor) kan i dessa regioner betraktas som 
ett komplement till den övriga verksamheten. Den begränsade omfatt-
ningen av privatresor i glesbygd skulle kunna hänföras till de stora av-
stånden som innebär att det är kostsamt att företa resor med taxi. I de 
större städerna är bilden en helt annan. Där kan andelen samhällsbetalda 
taxiresor uppskattas till 25–30 procent.
På taximarknaden finns huvudsakligen två slags företag, s.k. beställ-
ningscentraler och enskilda taxiföretag. Varje taxiföretag äger en eller 
flera taxibilar. En vanlig organisationsform är att beställningscentralen 
ägs gemensamt av taxiföretagen. Det förekommer också att den drivs 
som ett fristående företag till vilket taxiföretagen mot en avgift kan an-
sluta sig. Även andra former kan tänkas. Antalet beställningscentraler i 
Sverige, av lite mer fast karaktär, uppgår till cirka 300.
11.1.4 Beställningscentralen på den omreglerade taximarknaden
Under många år har alltså beställningscentralerna varit en självklar del av 
strukturen på taximarknaden. Därför är det kanske inte så förvånande att 
de finns kvar, särskilt som de etablerade beställningscentralerna fick be-
hålla sina kanske viktigaste resurser – inarbetade och välkända telefon-
nummer. Att ringa taxi var och förblev för många taxikunder detsamma 
som att slå det välkända numret, trots att det efter omregleringen fanns 
flera alternativ.
Samarbetet mellan små taxiföretag i en beställningscentral leder gene-
rellt sett, och inom en viss ram, till förbättringar av produktionen genom 
att samarbetet ökar möjligheten till ett mer rationellt utnyttjande av 
fordonsbeståndet. Kärnan i beställningscentralen är någon form av tele-
fonväxel. Det är dit som kunderna ringer när de vill ha tag på en taxi. 
Beställningscentralen har kontakt med de bilar som är anslutna, och för-
medlar den aktuella beställningen till någon av dem. Utöver att förmedla 
telefonbeställningar så svarar beställningscentralen i många fall för 
gemensamma inköp till de anslutna åkerierna, gemensam marknads-
föring, administrativ service, utbildning etc. Beställningscentralerna be-
stämmer ofta priset för transporterna genom att tillämpa gemensamma 
prislistor. Samarbetet ger också små taxiföretag möjlighet att lämna kon-
kurrenskraftiga anbud på bl.a. samhällsbetalda transporter. Vidare ges 
mindre företag genom samarbetet möjlighet till investeringar i och ut-
nyttjande av modern teknik som de sannolikt annars inte hade haft, vilket 
innebär ökad effektivitet och lägre kostnader.
Vidare ansvarar man för bemanningsplaner där det bestäms hur många 
bilar som skall vara i trafik vid olika tidpunkter.
För den del av beställningscentralen som fungerar som förmedlings- 
eller mäklartjänst finns det tydliga ekonomiska motiv, såväl för kunder 
och åkerier som för samhället. Precis som liknande tjänster på andra 
marknader (börs- och fastighetsmäklare, arbetsförmedling, resebyråer 
etc.) bidrar de till att minska de s.k. transaktionskostnaderna för både 
köpare och säljare. Tack vare beställningscentralen slipper taxikunden 
ringa runt till vart och ett av taxiåkerierna och fråga om de har någon bil i 
närheten som vill köra till den aktuella adressen. Det spar tid vid beställ-
ningen (minskar sökkostnaderna) och ökar sannolikheten att snabbt hitta 
en lämplig bil (minskar väntetiden). På motsvarande sätt minskar det den 
enskilde taxiförarens svårigheter att hitta en lämplig kund. 
11.1.5 Det samhällsekonomiska perspektivet
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan man säga att beställnings-
centralerna bidrar till att resurserna (förarna och bilparken) utnyttjas mer 
effektivt. På så sätt kan tomkörningarna minska. Förutom de effektivi-
tetsvinster och det ökade utbud detta leder till innebär det också att väl-
färd skapas i form av en bättre miljö. Samtidigt måste man komma ihåg 
att det inte är fråga om några unika tjänster som inte skulle gå att organi-
sera på annat sätt än genom beställningscentraler. Efter omregleringen är 
sålunda inte alla taxiåkare anslutna till en beställningscentral. 
För kundernas del är det intressant om samarbetet leder till sänkta 
priser på taxiresorna. Det finns dock inget direkt samband mellan taxi-
åkarnas kostnader och priset på resorna. Bara på en marknad med effek-
tiv konkurrens finns det skäl att tro att sänkta kostnader innebär lägre 
priser. Det är också utgångspunkten för konkurrenslagens förbud mot 
konkurrensbegränsande samarbete mellan företag. I brist på 
konkurrenstryck på marknaden finns således en risk att besparingarna 
stannar hos åkeriernas ägare i form av högre vinster, eller hos de 
anställda genom högre löner. 
Att enskilda företag (taxiåkerier) kommer överens om gemensamma 
prislistor och körscheman hindrar dock den grundläggande idén med fri 
konkurrens. Omregleringen syftade bl.a. till att ta bort de formella regler 
som skyddade beställningscentralernas monopol. Effekten blir självklart 
begränsad om de ersätts med informella spelregler som leder till högre 
priser än vad som är möjligt vid effektiv konkurrens. Under vissa förut-
sättningar kan vidare en dominerande beställningscentral fungera som ett 
skydd mot nya konkurrenter, genom att på olika sätt hindra eller försvåra 
för nya taxiföretag att utmana marknaden. 
På grund av de brister i marknadens funktionssätt detta speglar ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv skisserades det i promemorian på vilka 
alternativ till den rådande marknadssituationen som borde kunna växa 
fram.
En intressant framtidsutveckling på marknaden vore, enligt promemo-
rian, om själva förmedlingstjänsten – alltså i princip de nuvarande taxi-
växlarnas funktion – skildes från själva nyttigheten. Att offentligt reglera 
detta konstaterades dock vara en alltför ingripande åtgärd, varför något 
förslag inte lämnades i den delen.
Av intresse i sammanhanget är också att Vägverket, efter samråd med 
Konsumentverket, har utfärdat nya föreskrifter om taxitrafik (VVFS 
1999:177). Regler rörande prisinformation kommer att träda i kraft den 
1 november 2000 och innebär bl.a. att jämförpriser införs. Syftet med 
detta är att konsumenterna skall få en bättre prisinformation men även att 
konkurrensen skall förbättras då konsumenterna får lättare att göra ratio-
nella val.
Frågan om huruvida krav på obligatorisk anslutning till 
beställningscentraler skall återinföras har utretts och har resulterat i ett 
betänkande från 1998 års Taxiutredning. Utredningen fastslår att 
tillräckliga skäl för ett obligatorium inte föreligger och att anslutningar 
även fortsättningsvis skall ske på frivillig väg. Utredningen pekar på en 
del åtgärder som skulle kunna vidtas för att råda bot på de problem som 
trots allt upplevs finns inom branschen, särskilt förekomsten av 
oredovisade intäkter. Ett förslag till åtgärd är att all information från 
taxametern skall tömmas till en tömningscentral. Förutsättningarna för 
inrättandet av tömningscentraler kommer att övervägas närmare i 
departementet.
11.2 Behovet av lagstiftningsåtgärder
Taxiföretagens samarbete prövas idag i anslutning till det generella för-
budet i 6 § konkurrenslagen och i form av individuella undantag. Mot 
bakgrund av de redovisade förhållandena i mindre tätbefolkade områden 
kan frågan ställas om det finns behov av konkreta generellt utformade 
spelregler för taxiföretagens samarbete. 
Enligt promemorian framträder i dessa avseenden allt tydligare 
behovet av ett klart regelverk som tillgodoser flera mål. Ett mål är 
upprätthållandet så långt det är möjligt av en effektiv konkurrens inom 
taxinäringen. Ytterligare ett mål är det samhälleliga intresset av tillgång 
till taxiservice även i mindre tätbefolkade områden i Sverige. Ett annat 
mål är att skapa den förutsebarhet som näringen rimligen bör ges.
Ännu har inte någon praxis utformats när det gäller tillämpningen av 
konkurrenslagen på samarbete mellan taxiföretag i sådana områden. Det 
har således ännu inte prövats hur ett samarbete skall bedömas om 
alternativet till samarbetet inte skulle innebära någon reell konkurrens, 
utan att inga eller få taxitjänster utbjuds överhuvudtaget.
Regeringen anser att det kan ta lång tid innan en sådan praxis utformas 
som skapar närmare klarhet om vilka slutsatser sådana mer kvalitativa 
överväganden (dvs. prövning av verkliga effekterna) kan leda till när det 
gäller konkurrenslagens tillämplighet på taxisamverkan. Det är inte 
uteslutet att en sådan rättspraxis kan utvecklas, med innebörden att det 
grundläggande förbudet i konkurrenslagen inte är tillämpligt på grund av 
att sådan samverkan inte är konkurrensbegränsande i lagens mening, 
eftersom frånvaron av denna samverkan ej kan skapa reell konkurrens. 
Det är dock ovisst om så kommer att ske. Det är vidare förenat med 
resurskrävande insatser att ansöka om icke-ingripandebesked hos 
Konkurrensverket. Detta belastar särskilt de små företagen. Därtill kräver 
ärendehanteringen resurser hos Konkurrensverket och berörda domstolar.
Det är oklart om det nu gällande regelverket kan ge tillräckligt ut-
rymme för att tillgodose målet om tillgång till taxiservice i mindre tät-
befolkade områden i Sverige. Det är också så att osäkerheten för en 
näring, inte minst för den ifrågavarande med många små företag, kan 
leda till förluster både för företagen och samhällsekonomin om den blir 
utsträckt i tiden. 
Mot denna bakgrund finns det i sig starka skäl att skapa tydlighet 
genom införandet av nya regler. Det pågående reformarbetet inom EU på 
konkurrensområdet behöver dock uppmärksammas. 
De centrala förbuden i den svenska konkurrenslagen har utformats 
efter förebild av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget. Vid införandet av 
den svenska konkurrenslagen uttalades att EG-rättslig praxis bör få stor 
betydelse (prop. 1992/93:56). Enligt rättspraxis från EG-domstolen kan 
nationella regler tillämpas i fråga om effekter inom en medlemsstat av 
vidtagna konkurrensbegränsningar. De nationella reglerna får dock inte 
tillämpas i det enskilda fallet på ett sätt som strider mot den fulla och en-
hetliga tillämpningen av EG:s konkurrensregler. 
När det gäller det lämpliga i att utfärda särskilda regler i fråga om viss 
samverkan inom taxibranschen bör också beaktas att kommissionens 
policy vid utformningen av nya regler inom EU på konkurrensområdet 
har en annan inriktning. Där ersätts mer bransch- eller distributionsspeci-
fika gruppundantag med mera generellt utformade gruppundantag. T.ex. 
har kommissionen nyligen beslutat om ett nytt s.k. paraplygruppundantag 
för vertikala konkurrensbegränsningar, eftersom man anser det vara 
samhällsekonomiskt skadligt att ha ett regelverk som tenderar att allt för 
mycket i detalj styra marknadsaktörernas avtal och agerande på markna-
den. 
I promemorian framhålls följande. Även om särskilda regler för den 
svenska taxinäringen således inte har direkt stöd i den EG-rättsliga ut-
vecklingen på konkurrensrättens område föreligger självklart inga hinder 
mot att, där det finns tillräckligt starka sakskäl grundade på förhållandena 
i Sverige, tillskapa särskilda regler med beaktande av nämnda aspekter. 
Givetvis kan som nyss nämnts inte nya svenska regler tillämpas på ett 
sätt i det enskilda fallet som strider mot den fulla och enhetliga 
tillämpningen av EG:s konkurrensregler. På ifrågavarande område torde 
dock risken för sådana konflikter vara liten. EG:s konkurrensregler 
kommer nämligen inte att aktualiseras med mindre än att det s.k. 
samhandelskriteriet är uppfyllt, vilket synes vara mindre sannolikt i 
taxibranschen. Möjligen kan gemenskapsreglerna bli tillämpliga på 
samarbete vid landsgränserna. 
Flera remissinstanser, bl.a. Konkurrensverket och flera advokatbyråer, 
är kritiska till ett införande av regler för viss taxisamverkan mot bak-
grund av inriktningen av det pågående arbetet inom EU. 
Regeringen vill framhålla följande. Vad det handlar om är införandet 
av regler där intresset av konkurrens så långt möjligt kan förenas med 
intresset av tillgång till taxiservice på orter främst i glesbygd där förut-
sättningarna för konkurrens är svag. Det finns därtill ett behov av klarhet 
om vilka regler som näringen har att följa. I Sverige, till skillnad från i de 
allra flesta medlemsstaterna i EU, är taximarknaden avreglerad. Där 
taximarknaderna är reglerade får övergripande konkurrensregler mycket 
liten betydelse. I Sverige, där konkurrenslagen tillämpas till följd av att 
marknaden är avreglerad, motsvarar den materiella förbudsregeln i 6 § 
konkurrenslagen i huvudsak artikel 81.1 i EG-fördraget, med undantag 
för det samhandelsrekvisit som uppställs i artikel 81.1. Detta får till följd 
att 6 § konkurrenslagen gäller även samarbete på mycket lokala 
marknader i mindre tätbefolkade områden, om samarbetet kan anses 
märkbart konkurrensbegränsande. 
För de enskilda små företag det här uppenbarligen är fråga om torde 
stora svårigheter föreligga att avgöra huruvida samarbetet är konkurrens-
begränsande i konkurrenslagens mening. 
Enligt regeringens uppfattning är det av regional- och småföretags-
politiska skäl angeläget att taxiverksamhet i glesbygd och på mindre orter 
kan bedrivas inom ramen för ett regelsystem som tar hänsyn till att de 
särskilda förutsättningarna för sådan verksamhet under vissa 
förhållanden kräver samarbete om taxiservice skall kunna tillhandahållas. 
Även med beaktande av det pågående arbetet inom EU blir slutsatsen 
därför att övervägande skäl talar för att nu föreslå särskilda regler, av det 
nämnda slaget, på konkurrensrättens område för viss taxisamverkan.
11.3 Undantag från förbudet i 6 § konkurrenslagen för viss 
taxisamverkan
Regeringens förslag: Ett undantag från förbudet i 6 § konkurrenslagen 
införs för skriftligt avtal mellan taxiföretag eller mellan en beställnings-
central och taxiföretag om avtalet 
1. avser gemensam transportverksamhet genom samverkan i en beställ-
ningscentral eller på annat sätt i syfte att uppnå effektivitetsvinster eller 
andra sådana ekonomiska fördelar, 
2. behövs för att tillgodose det samhälleliga intresset av tillgång till 
taxiservice, och 
3. omfattar högst 30 taxifordon.
Promemorian: Överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag.
Remissinstanserna: Många, däribland Sveriges Advokatsamfund, 
Vägverket, Glesbygdsverket, NUTEK, Konsumentverket, Länsstyrelserna 
i Dalarna respektive Jämtland, Sveriges Industriförbund, LO, 
Stockholms tingsrätt och Transportarbetareförbundet, tillstyrker eller har 
ingen erinran mot promemorieförslaget. Flera framhåller särskilt vikten 
av att hänsyn tas till förhållandena i glesbygd.
Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet samt flera 
advokatfirmor avstyrker förslaget. Konkurrensverket är negativt.
Svenska Taxiförbundet anser att det föreslagna undantaget i 
konkurrenslagen skall omfatta beställningscentraler där de ingående 
företagens sammanlagda omsättning understiger 4 000 basbelopp. I andra 
hand menar man att gränsen skall sättas vid beställningscentraler med 
högst 200 taxifordon.
Svenska kommunförbundet anser att utredningen borde kompletteras 
med en kartläggning av hur konkurrensförhållandena på mindre orter 
skulle komma att utvecklas om förslaget genomförs.
Skälen för regeringens förslag: De skäl som i föregående avsnitt 
redovisats för införandet av särskilda regler för viss taxisamverkan avser 
främst den oklarhet som i dagsläget råder om hur långt konkurrenslagens 
regler är tillämpliga på viss samverkan mellan taxiföretag i mindre 
tätbefolkade delar av Sverige. En konflikt kan där uppkomma mellan å 
ena sidan det samhälleliga intresset av tillgång till taxiservice och å andra 
sidan intresset av en effektiv konkurrens. I den mån ett krav på 
konkurrens i meningen förbud mot samverkan mellan flera företag eller 
grupper av företag får den faktiska konsekvensen att tillgången till 
taxiservice helt eller delvis måste upphöra, bör det av konkurrenslagen 
framgå under vilka förhållanden förbudet i 6 § konkurrenslagen inte är 
tillämpligt.
En översiktlig kartläggning av antalet beställningscentraler i Sverige 
visar att knappt 70 procent av antalet beställningscentraler har högst 20 
registrerade taxifordon, att drygt 80 procent har 30 registrerade fordon 
samt att ca 85 procent har högst 40 registrerade fordon .
I storstadsområdena finns en handfull grupper av taxiföretag med ett 
mycket stort antal registrerade fordon. Den största har cirka 1 600 regist-
rerade fordon.
Många kommuner utanför storstadsområdena och vissa städer med ett 
relativt stort befolkningsunderlag har en dominerande beställningscentral 
med hög eller mycket hög andel av den lokala marknad där den är verk-
sam. Det förefaller inte sannolikt att flertalet av dessa skulle kunna få 
icke-ingripandebesked eller individuella undantag enligt konkurrenslagen 
för sitt samarbete. Det är därför inte möjligt att på den grunden och inom 
det nuvarande konkurrensrättsliga systemets ram utfärda ett 
gruppundantag avseende samverkan mellan taxiföretag i mindre 
tätbefolkade delar av Sverige, eftersom den legala grunden för 
utfärdandet av gruppundantag är att dessa avser avtal som uppfyller 
förutsättningarna för individuella undantag i 8 § konkurrenslagen.
För att uppnå en situation som tryggar tillgång till taxiservice i mindre 
tätbefolkade områden och som skyddar konkurrensintresset så långt som 
möjligt måste således en annan väg väljas. Ett sätt vore att undanta sådan 
samverkan mellan taxiföretag som är av mindre omfattning men som 
medför effektivitetsvinster eller andra sådana ekonomiska fördelar. Ett 
sådant undantag bör även ta hänsyn till att det kan behövas ett antal for-
don i en beställningscentral för att ekonomiskt kunna bära vissa gemen-
samma funktioner m.m. Det bör också förutsättas att samverkan behövs 
för att tillgodose det samhälleliga intresset av tillgång till taxiservice. 
I promemorian redovisades det att avgränsningen kunde tänkas ske 
genom ett omsättningskriterium. Det ansågs emellertid svårt av flera or-
saker. Bland annat kunde ett sådant kriterium få den olyckliga konsek-
vensen att det blir ett incitament till att inte redovisa alla uppdrag. Vidare 
kunde det leda till sådana tillämpningssvårigheter som förekommit i 
några ärenden, där olika uppgifter förelegat i fråga om de samverkande 
taxiföretagens totala omsättning. Vissa tröskeleffekter skulle troligen 
också uppkomma.
Regeringen instämmer i dessa slutsatser.
I promemorian ansågs det i stället att reglerna lämpligen borde utfor-
mas så att undantaget omfattar centraler med ett visst antal registrerade 
taxifordon, låt vara att gränsen för vad som skall undantas i någon ut-
sträckning blir skönsmässig och att vissa tröskeleffekter uppkommer. 
Huvuddelen av remissinstanserna har inte haft någon erinran mot detta. 
Ett par remissinstanser förordar i stället en marknadsandelsgräns.
Regeringen anser i likhet med förslaget i promemorian att reglerna 
lämpligen kan utgå från antalet taxifordon.
Enligt promemorian föreföll vid en samlad bedömning en gräns på 25 
registrerade fordon sakligt motiverad. Effekten av ett sådant undantag 
torde bli att det genom undantaget klargörs att ett stort antal beställnings-
centraler huvudsakligen i mindre tätbefolkade områden av Sverige inte 
omfattas av förbudsregeln i 6 § konkurrenslagen, givet av att vissa 
ytterligare förutsättningar är uppfyllda. Detta svarar mot de behov och 
motiv som redovisats tidigare. Visserligen kommer en så stor andel av 
antalet beställningscentraler som 70–80 procent att omfattas, men räknat 
på omsättningen i branschen kommer det att motsvara en avsevärt mindre 
del av marknaden med tanke på att större beställningscentraler i många 
fall har en väsentligt högre omsättning, anfördes det ytterligare.
Svenska Taxiförbundet menar att de 75 procent av Sveriges beställ-
ningscentraler som skulle omfattas av de föreslagna undantagsreglerna 
endast representerar 10 procent av beställningscentralernas samlade om-
sättning.
Några remissinstanser anser att underlaget i promemorian inte över-
tygande kunnat motivera varför undantaget skall vara avgränsat vid 25 
taxifordon. Sveriges Industriförbund anser att gränsen förefaller rimlig, 
även om den är godtycklig. Förbundet menar att gränsen ger uttryck för 
samhällsintresset av beställningscentral också på mindre marknader sam-
tidigt som konkurrerande beställningscentraler skall vara regeln på större 
marknader, eftersom det på sådana marknader finns större förutsättningar 
för minst två konkurrerande beställningscentraler. Landstingsförbundet 
anser att det kan finnas skäl att sätta gränsen lägre i all synnerhet som 
den kommer att omfatta 70–80 procent av antalet beställningscentraler. 
Regeringen anser att det ligger i sakens natur att gränsen i någon mån 
måste bli godtycklig. Att fullt ut överblicka samtliga konsekvenser denna 
gräns får för varje enskilt samarbete är självfallet inte möjligt. Vid den 
samlade bedömning regeringen har att göra – med beaktande av olika 
aspekter – är avgränsningen i promemorieförslaget ett tänkbart alternativ. 
För att säkerställa syftet att bestämmelsen får avsedd effekt bör dock en-
ligt regeringens mening regeln justeras något så att den avser högst 30 
taxifordon.
Regeringen föreslår därför att ett undantag från förbudet i 6 § 
konkurrenslagen införs för sådana skriftliga avtal mellan taxiföretag eller 
mellan en beställningscentral och taxiföretag som avser gemensam 
transportverksamhet genom samverkan i en beställningscentral eller på 
annat sätt i syfte att uppnå effektivitetsvinster eller andra sådana 
ekonomiska fördelar, som behövs för att tillgodose det samhälleliga 
intresset av tillgång till taxiservice, och som omfattar högst 30 
taxifordon.
Innebörden av det sagda blir att undantaget kan komma att omfatta 
olika typsituationer. Den vanligaste med nuvarande marknadsstruktur 
torde vara ett samarbete inom en beställningscentral mellan taxiföretag. 
En annan situation kan vara att en grupp av taxiföretag inom en beställ-
ningscentral ingår skriftligt avtal om hur vissa tjänster skall tillhanda-
hållas vid sidan av beställningscentralen. Det bör därför inte uppställas 
ett krav att samtliga i beställningscentralen ingående taxiföretag skall 
delta i varje form av samarbete som sker mellan företagen för att sam-
arbetet skall omfattas av undantaget från konkurrenslagen. Det är dock 
viktigt att understryka att undantag endast gäller i den utsträckning 
avtalet uppfyller samtliga tre kriterier i undantagsbestämmelsen. Det 
första kravet innebär att taxiföretagens samverkan skall syfta till att 
uppnå ekonomiska fördelar som inte hänför sig till möjligheter till 
överpriser till följd av marknadsmakt, utan till effektivitetsvinster. Detta 
och den närmare innebörden av de två andra rekvisiten utvecklas i 
författningskommentaren.
Regeringen vill understryka att i den mån ett företag har en domine-
rande ställning på sin lokala marknad regeln om missbruk av en domine-
rande ställning dock alltjämt är tillämplig. Konkurrensverket har t.ex. i 
ett ärende ålagt bolaget i fråga vid vite att vid anbudsgivning inte till-
lämpa ett rabattsystem som var utformat så att rabatt lämnades om 
kunden köpte hela sitt behov av de taxitransporter som omfattades av 
upphandlingen från företaget. Förfarandet ansågs av Konkurrensverket 
utgöra missbruk av bolagets dominerande ställning.
11.4 Spärregel mot vissa konkurrensbegränsningar
Regeringens förslag: Undantaget skall inte gälla till den del samarbetet 
avser vissa speciella typer av förfaranden eller villkor, om det är uppen-
bart att syftet med den gemensamma transportverksamheten eller in-
tresset av tillgång till taxiservice kan tillgodoses utan att samarbetet om-
fattar ett sådant förfarande eller villkor.
Promemorian: Undantaget gäller inte för samarbete som innebär fast-
ställande av gemensamma priser eller uppdelning av marknader, om det 
är uppenbart att syftet med den gemensamma transportverksamheten 
eller intresset av tillgång till taxiservice kan tillgodoses utan att 
samarbetet omfattar ett sådant förfarande.
Remissinstanserna: NUTEK, Sveriges Industriförbund, Lagerlöf & 
Leman Advokatbyrå och Sveriges Advokatsamfund har olika synpunkter 
på behovet och utformningen av spärregeln.
Skälen för regeringens förslag: Det generella undantag som angetts i 
avsnitt 6.1 skulle få den konsekvensen att inte några avtal mellan taxi-
företag kunde angripas med stöd av förbudsregeln i 6 § konkurrenslagen, 
under förutsättning bl.a. att de samverkande företagen inte sammanlagt 
har över 30 taxifordon registrerade. 
I promemorian anses att möjligheter till ingripande i vissa situationer 
bör finnas om begränsningarna inte kan försvaras av ekonomiska fördelar 
respektive samhällsintresset av tillgång till taxiservice. Där sägs därför 
att när syftet med eller effekten av samarbetet är att konkurrensen 
begränsas till följd av de till sin art allvarliga företeelserna prissamverkan 
och marknadsdelning detta bör kunna leda till ingripande enligt 6 § 
konkurrenslagen. 
Lagerlöf & Leman Advokatbyrå anser att spärregeln förefaller onödig 
och blir komplicerad att tillämpa. Advokatbyrån bedömer att regeln 
skapar en osäkerhet som inte synes uppvägas av några fördelar. NUTEK 
menar bl.a. att spärregeln riskerar att bli ett slag i luften. Verket anser att 
det blir svårt att kontrollera om informella överenskommelser sluts om 
gemensamma priser eller marknadsdelning. 
Regeringen anser i likhet med slutsatserna i promemorian att en spärr-
regel behövs för de nämnda, till sin art allvarliga konkurrensbegräns-
ningarna.
I promemorian anses vidare att regeln bör medge ingripande endast där 
det är uppenbart att konkurrensbegränsningarna inte kan försvaras av 
ekonomiska fördelar respektive samhällsintresset av tillgång till taxi-
service finns. Annars får undantagsregeln en för snäv räckvidd. Utgångs-
punkten bör vara att bevisbördan inte ligger på taxiföretagen, utan på 
Konkurrensverket. Det anförda innebär enligt promemorian ett högt 
beviskrav.
Sveriges Industriförbund bedömer att kravet på att förhållandet skall 
vara uppenbart i praktiken kan göra undantaget omotiverat långtgående. 
Förbundet menar att det bör övervägas att slopa uppenbarhetsrekvisitet. 
För tydlighetens skull bör det i så fall klargöras i kommentaren att bevis-
bördan för att syftet kan uppnås utan de angivna förfarandena åvilar 
Konkurrensverket. 
Sveriges Advokatsamfund anser att granskningsmöjligheten blir 
mycket starkt begränsad om det krävs att det skall vara uppenbart att 
syftet med samarbetet och behovet av tillgång till taxiservice kan 
tillgodoses utan att samarbetet omfattar prissamarbete eller 
marknadsdelning. Enligt samfundet bör det därför övervägas om 
beviskravet bör sänkas så att Konkurrensverket i stället har att ”visa” att 
det inte är nödvändigt att samarbetet omfattar sådana förfaranden. 
Regeringen delar den uppfattning om spärregelns innehåll och inne-
börd som kommit till uttryck i promemorian. Därtill kommer behovet av 
tydliga spelregler.
I promemorian föreslås att spärregeln skall gälla för samarbete som 
medför fastställande av gemensamma priser eller uppdelning av mark-
nader. Sveriges Industriförbund anser att samma krav bör också gälla 
konkurrensförbud. Man menar att en konkurrensmöjlighet för företagen i 
beställningscentralen kan verka som en nyttig motvikt till beställnings-
centralen i konkurrenshänseende. Sveriges Advokatsamfund anser att de 
samarbetsformer som omfattar en alltför lång uppsägningstid, eller kon-
kurrensklausuler med lång löptid, inte bör omfattas av legalundantaget. 
Man menar att taxiföretagens möjligheter att starta konkurrerande verk-
samhet eller ansluta sig till en konkurrerande verksamhet kan begränsas 
väsentligt genom att företagen knyts hårt till samarbetet.
Regeringen anser att det kan finnas anledning att låta spärregeln om-
fatta även vissa andra förfaranden och avtalsvillkor som tagits upp vid 
remissbehandlingen och som kan ha mycket negativa effekter på kon-
kurrensförhållandena på den lokala taximarknaden. 
Till en början handlar det om uppsägningstid för anslutet taxiföretag. 
Långa uppsägningstider kan skapa icke önskvärda inlåsningseffekter 
för ett anslutet företag. Det kan därför vara betydelsefullt att ingripande- 
möjligheter för Konkurrensverket finns för sådana villkor. En rimlig av-
gränsning för spärregelns tillämpning kan här – som i det i promemorian 
föreslagna gruppundantaget – vara sex månaders uppsägningstid. När det 
gäller ekonomiska föreningar får bestämmelsen anpassas något till regel-
verket för sådana föreningar. Se vidare i författningskommentaren. Det 
bör noteras att en uppsägningstid som överstiger sex månader blir – i lik-
het med de övriga uppräknade förfaranden och villkor – inte med auto-
matik förbjuden. Samma krav som ovan gäller även här i fråga om bevis-
bördeplacering och beviskrav.
Vidare bör det finnas en möjlighet att ingripa mot s.k. konkurrens-
klausuler. En sådan klausul innebär i regel ett förbud att konkurrera med 
den gemensamma verksamheten. Ett taxiföretag i en beställningscentral 
får normalt tillgång till och kunskap om kundkretsen. Genom samverkan 
erhåller vidare de enskilda taxiföretagen konfidentiell information om 
beställningscentralernas affärsverksamhet, strategier, know-how m.m. 
Eftersom det inte finns några större etableringshinder för att starta taxi-
verksamhet skulle de företag som deltar i en beställningscentral relativt 
enkelt kunna etablera konkurrerande verksamhet vid sidan av beställ-
ningscentralen och där effektivt utnyttja nämnda kunskaper. För att 
säkerställa att beställningscentralens kundavtal och andra affärshemlig-
heter inte utnyttjas i konkurrerande verksamhet kan ett förbud för ett 
taxiföretag att bedriva konkurrerande verksamhet under avtalstiden i 
allmänhet inte anses ålägga berörda företag längre gående begränsningar 
än vad som är nödvändigt för att uppnå de avsedda positiva verkningarna 
av samarbetet. I Marknadsdomstolens avgörande Taxi Trafikförening 
u.p.a. MD 1996:4 gavs undantag beträffande förbud för taxiföretaget att 
under avtals- och uppsägningstiden bedriva med beställningscentralen 
konkurrerande verksamhet. 
Däremot skulle det skapa oönskade inlåsningseffekter och innebära ett 
allvarligt ingripande i taxiföretagens självständighet om de inte omedel-
bart efter avtalstidens utgång kan ta upp konkurrerande verksamhet. 
Därför bör en möjlighet till ingripande finnas i de fall det i avtalen upp-
ställs förbud för anslutet taxiföretag att efter avtalstidens utgång kon-
kurrera med den gemensamma transportverksamheten. Spärregeln bör 
således omfatta nämnda avtalsvillkor. 
Uppenbarhetsrekvisitet bör omfatta även dessa avtalsvillkor.
Sammantaget bör mot denna bakgrund spärregeln gälla för samarbete 
som medför fastställande av gemensamma priser, uppdelning av mark-
nader samt vissa uppsägningsvillkor och konkurrensklausuler, om det är 
uppenbart att syftet med den gemensamma transportverksamheten eller 
intresset av tillgång till taxiservice kan tillgodoses utan att samarbetet 
omfattar ett sådant förfarande eller villkor.
11.5 Förordning om gruppundantag enligt 
konkurrenslagen för viss taxisamverkan
Promemorian innehöll också ett förslag till ett helt nytt gruppundantag 
för avtal om viss taxisamverkan som inte omfattas av den föreslagna 
undantagsregeln i 18 e § konkurrenslagen. Det gäller bl.a. 
beställningscentraler som har över 25 taxifordon.
Förslaget till gruppundantag innehåller undantag för viss närmare 
angiven samverkan mellan taxiföretag eller mellan en beställningscentral 
och taxiföretag för i huvudsak gemensam inköpsverksamhet, skydd av 
affärshemligheter, gemensam marknadsföring och skyldighet för taxi-
företagen att 
– utföra köruppdrag, 
– ställa bilar till förfogande, 
– inte konkurrera med beställningscentralen, 
– överlåta affärsförbindelser, inklusive rätten att fastställa priset till kund, 
m.m.
Undantag gäller, enligt förslaget, för dessa förfaranden om samarbetet 
omfattar högst 35 procent av den relevanta marknaden. Den begräns-
ningen gäller dock inte för gemensam inköpsverksamhet eller skydd av 
affärshemligheter.
Remissinstanserna är positiva till förordningsförslaget.
Regeringen avser att under hösten 2000 besluta en förordning om 
gruppundantag i huvudsaklig överensstämmelse med vad som föreslagits 
i promemorian. Avsikten är att denna förordning skall träda i kraft sam-
tidigt med lagändringarna den 1 januari 2001. Ett slutligt ställnings-
tagande i frågan får ske efter riksdagsbehandlingen av det här presente-
rade lagförslaget.
12 Lantbruket
12.1 Bakgrund
12.1.1 Bakgrunden till införandet av legalundantaget för 
lantbruket
Bakgrunden till det s.k. legalundantaget för lantbruket i konkurrenslagen 
(jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk) kan beskrivas enligt följande.
Den svenska jordbrukspolitiken var vid konkurrenslagens ikraft-
trädande 1993 delvis avreglerad på så sätt att den tidigare pris- och mark-
nadsregleringen hade upphört att gälla under år 1990. Samtidigt pågick 
förberedelser för ett eventuellt svenskt medlemskap i EU, som senare 
kom till stånd. Ett svenskt medlemskap i unionen innebar att jordbruks-
näringen skulle komma att omfattas av den gemensamma jordbruks-
politiken (CAP). Ett utredningsarbete bedrevs därför för att förbereda 
Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för denna möjlighet.
I propositionen (1992/93:56) till ny konkurrenslagstiftning konstatera-
des (s. 22) beträffande jordbruket att artikel 85.1 (nuvarande artikel 81.1) 
i EG-fördraget inte tillämpas fullt ut på jordbruksområdet. Frågan om 
konsekvenserna på jordbruksområdet av en anslutning till unionen borde 
därför prövas i särskild ordning vid ett eventuellt medlemskap i unionen. 
Några särskilda begränsningar vad gällde tillämpningen av konkurrens-
lagen på jordbrukets område föreslogs inte. 
Vad avser jordbruksområdet redovisades samtidigt (s. 79) en positiv 
syn på samverkan mellan jordbrukare och andra råvaruproducenter. I 
fråga om möjligheterna att bevilja individuella undantag enligt kon-
kurrenslagen skulle enligt regeringen hänsyn tas till en näringsgrens 
speciella natur. På jordbruksområdet ansågs det naturligt och oftast 
nödvändigt för deras överlevnad att enskilda, mindre jordbrukare och 
andra liknande primärproducenter sluter sig samman i s.k. primär-
föreningar såvitt avser produktion eller försäljning av jordbruksprodukter 
samt utnyttjande av gemensamma anläggningar för lagring, behandling 
eller förädling av jordbruksprodukter. Bedömningen var att sådan 
samverkan i primärföreningar i många fall torde omfattas av förbudet i 
6 § konkurrenslagen mot konkurrensbegränsande samarbete, men att 
denna samverkan sammantaget hade så positiva effekter att den i allt 
väsentligt borde kunna kvalificera för undantag enligt lagens bestäm-
melser om detta. 
Det betonades dock att förhållandet mellan den enskilde jordbrukaren 
eller råvaruproducenten som leverantör och primärföreningen som 
köpare inte fick innehålla faktorer som förhindrade eller försvårade rör-
lighet för medlemmarna, exempelvis att sälja sina produkter till andra 
köpare eller bli medlem i en annan primärförening. Samarbetet fick inte 
heller vara av den karaktären att det hindrade eller försvårade utom-
stående förädlingsverksamhet eller försvårade för jordbrukare eller rå-
varuproducenter som stod utanför samarbetet i en primärförening. Inne-
höll samarbetet faktorer av nu berört slag var risken stor att konkurrensen 
på marknaden helt sattes ur spel. De torde heller inte vara nödvändiga för 
att uppnå de positiva verkningarna av samarbetet.
Sedan lagen antagits i enlighet med regeringens förslag, fann Kon-
kurrensverket emellertid efter en närmare prövning av förhållandena på 
berörda marknader att lagens bestämmelser knappast lämnade utrymme 
för att meddela undantag för den samverkan som inom primärföreningar 
bedrevs mellan enskilda jordbrukare och andra råvaruproducenter. Detta 
gällde särskilt med avseende på den prissamverkan som förekom inom 
lantbrukets föreningsrörelse. Verket förordade därför i en skrivelse till 
regeringen hösten 1993, med hänvisning till statsmakternas intentioner 
inom lantbruksektorn, att vissa slag av samverkan mellan jordbrukare 
och andra råvaruproducenter inom jordbruket skulle undantas från 
förbudet i 6 § konkurrenslagen. Verkets uppfattning var vidare att de 
strukturella frågor som rörde jordbruket skulle övervägas inom ramen för 
en jordbrukspolitisk översyn inför ett medlemskap i EU under år 1995. 
Efter utredning inom regeringskansliet, remiss av denna och proposi-
tion från regeringen beslöt riksdagen våren 1994 om ändringar i kon-
kurrenslagen, som bl.a. innebar att det nämnda legalundantaget i 
18 a–c §§ infördes från den 1 juli samma år. 
De särskilda förhållandena i Sverige föranledde att även skogsbruket, 
som i EU ligger utanför den gemensamma jordbrukspolitiken, inbegreps 
i legalundantaget. I propositionen uttalades (s. 38) att det såväl inom 
jordbruket, trädgårdsnäringen som inom skogsbruket är fråga om en bio-
logisk produktion med en stor geografisk bundenhet och spridning, låt 
vara att förhållandena skiljer sig från dem som gäller för jordbruket. De 
enskilda medlemmarna i föreningarna på skogsbrukets område är ofta 
mindre skogsägare. De kan också vara jordbrukare som är medlemmar i 
en eller flera föreningar på jordbrukets område. Det ansågs därför vara 
motiverat att samma konkurrensregler skulle gälla för dessa föreningar 
som för lantbruket i övrigt.
Legalundantaget avser viss samverkan inom en primär lantbruksföre-
ning. Andra samarbetsformer inom lantbrukskooperationen såsom s.k. 
federativ samverkan, varmed avses samverkan mellan primärföreningar, 
omfattas inte av legalundantaget. Det innebär att undantag för sådant 
samarbete, i den mån det omfattas av förbudet enligt 6 §, får prövas in-
dividuellt enligt reglerna om detta i konkurrenslagen. En särskild form av 
samverkan utanför legalundantaget bedrivs vidare inom s.k. förhand-
lingsorganisationer, där samverkan sker för prisförhandlingar beträffande 
särskilda produkter med en eller flera stora köpare. Frågan om dessa be-
handlades särskilt i prop. 1993/94:210 (s. 49 f.) där det angavs att dessa 
organisationer föll utanför undantagsbestämmelserna. Denna fråga föran-
ledde således ingen annan bedömning än den som gjordes beträffande 
federativ samverkan.
EG-rättens stränga syn på prissamverkan, både vad gäller EG-för-
dragets artikel 81 och den gränsdragning mellan jordbruks- och kon-
kurrensrätten som framgår av förordning 26/62, kom att återspeglas 
genom begränsningar i legalundantaget vad gäller prissamverkan. Sär-
skilda regler om medlems fria rörlighet på lantbrukets område infördes 
också.
I fråga om prissamverkan konstaterades (prop. 1993/94:210 s. 47 f.) att 
sådan prissamverkan som sker beträffande i föreningen vidareförädlade 
varor oftast är att betrakta som nödvändig i förhållande till den sam-
verkan som sker om vidareförädling. Denna vertikala integration framåt 
medför normalt också så positiva effekter att detta ansågs motivera ett 
fastställande av försäljningspriserna i sig. I fall när föreningen svarar för 
försäljningen av varor som produceras hos medlemmarna ansågs undan-
tag böra gälla endast under förutsättning att konkurrensen inte hindrades, 
begränsades eller snedvreds i väsentlig omfattning. Som tumregel borde, 
enligt förebild i den särskilda jordbrukskonkurrenslag (1991:921) som på 
jordbrukets område föregick konkurrenslagen, gälla att samverkan var 
tillåten om företagen svarade för högst 25 procents andel av den rele-
vanta marknaden. I dessa fall kunde, enligt vad som angavs (prop. s. 49), 
sådan prissamverkan som det var fråga om i allmänhet inte anses 
medföra att konkurrensen hindrades, begränsades eller snedvreds i 
väsentlig omfattning. För de fall där samverkan tog sikte på att balansera 
köparmakten hos stora köpare med stark eller dominerande ställning på 
marknaden torde enligt förarbetena prissamverkan inte förvanska 
konkurrensen i väsentlig omfattning om denna samverkan medverkade 
till att uppnå marknadsbalans. 
Bakgrunden till de nu redovisade ställningstagandena är den följande.
När det gäller avtal som avser fastställande av försäljningspriser erin-
rades i propositionen om att den nya konkurrenslagen – med EG-rätten 
som förebild – ser särskilt strängt på horisontellt prissamarbete. Vidare 
erinrades om att undantaget i EU:s förordning nr 26/62 om konkurrens-
reglernas tillämpning på jordbruksområdet innehåller en begränsning i 
fråga om prissamverkan. Förbudet i 6 § konkurrenslagen borde mot 
denna bakgrund, enligt propositionen, i princip upprätthållas när det 
gäller fastställande av försäljningspriser på producerade varor även när 
denna samverkan sker genom en ekonomisk förening på lantbrukets om-
råde.
Emellertid kunde man, enligt propositionen, inte bedöma denna pris-
samverkan avskilt från en förenings övriga verksamhet. Till att börja med 
kan det inte anses motiverat att kräva att en förening skall separera varor 
som produceras i föreningens förädlingsverksamhet och ta ut skilda 
priser på dessa varor i förhållande till varifrån råvaran kommer. En sådan 
prissamverkan som sker beträffande i föreningen vidareförädlade varor 
ansågs som nämnts oftast vara att betrakta som nödvändig i förhållande 
till den samverkan som sker om vidareförädling. Denna vertikala inte-
gration framåt medför normalt också så positiva effekter att detta moti-
verar ett fastställande av försäljningspriserna i sig.
Vidare ansågs att det kunde, i de fall föreningen svarar för försälj-
ningen av varor som produceras hos medlemmarna, finnas rationalise-
ringsvinster och minskade transaktionskostnader som beror på den verk-
samhet som föreningen bedriver, exempelvis distribution, lagring, mark-
nadsföring eller genom att antalet förhandlingar minskar. 
Den andra gruppen av avtal där förbudet i 6 § konkurrenslagen även 
fortsättningsvis, enligt propositionen, skulle vara tillämpligt var vissa 
former av prissamverkan som är att anse som särskilt negativa från kon-
kurrenssynpunkt. Förbudet i 6 § bör, anfördes det, gälla beträffande avtal 
som innebär att försäljningspriser fastställs på varor som produceras hos 
medlemmarna. Det ansågs därför att försäljning av produkter som vida-
reförädlats av de råvaror som kommer från medlemmarna eller från 
annan eller försäljning av varor som köpts in av föreningen från tredje 
man skulle falla utanför förbudet i 6 §.
Beträffande den prissamverkan där förbudet skulle vara tillämpligt ur-
skiljdes två huvudfall. Det första fall som nämndes var när försäljningen 
sker direkt mellan medlemmen och tredje man. Sådan försäljning kan 
bl.a. röra råvara till förädlingsindustri fristående från föreningen, varor 
för vidareförsäljning i grossist- eller detaljhandeln eller produkter som 
säljs direkt till konsument. Det andra huvudfallet var när föreningen 
svarar för försäljningen mot tredje man. Varorna kan då levereras in till 
föreningen mot att medlemmen får ett avräkningspris tillsammans med 
en slutlikvid vid årets slut. Föreningen står sedan som säljare i eget 
namn. Det behöver emellertid inte vara så att varorna rent fysiskt 
levereras in till föreningen. De kan lika gärna gå direkt till tredje man.
I det första fallet, när försäljningen sker direkt mellan medlemmen och 
tredje man, ansågs det inte finnas några beaktansvärda skäl att tillåta pris-
samverkan i större omfattning än vad som är möjligt inom ramen för 6 
och 8 §§ konkurrenslagen. Om företagen är små kunde, såsom be-
träffande medlemmens rörlighet, samverkan enligt Konkurrensverkets 
allmänna råd ske utan att förbudet i 6 § konkurrenslagen slår till så länge 
de samverkande har högst 15 procents marknadsandel.
I det andra fallet när föreningen svarar för försäljningen kan det uppstå 
sådana positiva effekter genom föreningens samverkan i stort eller 
genom själva försäljnings- och prissamverkan att det finns skäl att tillåta 
en mer långtgående prissamverkan. De positiva effekter som därigenom 
uppstår för samhällsekonomin kan emellertid beträffande det 
samverkansmoment som rör själva prissättningen endast göras gällande 
upp till en viss brytpunkt. Det måste således enligt propositionen, finnas 
en reell sidokonkurrens förutom det konkurrenstryck som kan 
uppkomma genom att medlemmarnas fria rörlighet kan upprätthållas.
Den förut nämnda tumregeln om 25 procent har ingen direkt mot-
svarighet i EG-rätten utan vilar på tidigare nationell lagstiftning och 
praxis som utformats med utgångspunkt i förhållandena på den svenska 
marknaden. 
12.1.2 Förhållandet till EG-rätten 
Legalundantaget infördes med utgångspunkt i den positiva syn på sam-
verkan inom lantbrukets primärföreningar som redovisats i propositionen 
till ny konkurrenslag. Vid utformningen av legalundantaget övervägdes 
även effekterna för jordbruksnäringen av EG:s regler om förhållandet 
mellan jordbruksprisregleringen och konkurrensreglerna. 
EG-rättens konkurrensregler är tillämpliga på sådant samarbete mellan 
företag som påverkar handeln mellan medlemstater (det s.k. samhandels-
kriteriet). Nationella konkurrensregler kan tillämpas i fråga om effekter 
inom medlemsstaterna av vidtagna konkurrensbegränsningar. De får 
dock inte i det enskilda fallet tillämpas på ett sätt som strider mot den 
fulla och enhetliga tillämpningen av EG:s konkurrensregler.
Inom jordbrukssektorn tillämpas inte EG-rättens konkurrensregler fullt 
ut på jordbruksprodukter. EG-fördragets konkurrensregler är tillämpliga 
på jordbruksområdet endast i den utsträckning rådet beslutar detta 
(artikel 36 i EG-fördraget). Enligt EG-förordningen 26/62 skall artikel 
81.1 inte tillämpas på avtal på jordbrukets område som, utan att medföra 
någon skyldighet att hålla samma priser, avser produktion eller 
försäljning av jordbruksvaror eller utnyttjande av gemensamma 
anläggningar för lagring, behandling eller förädling av jordbruksvaror. 
Undantag görs dock för de fall kommissionen finner att konkurrensen 
sätts ur spel eller att förverkligandet av de mål som anges för den 
gemensamma jordbrukspolitiken äventyras. 
12.1.3 Tidigare utredningar
Legalundantaget har nu tillämpats i nästan sex år. Under denna tid har i 
olika sammanhang gjorts utvärderingar av och framförts synpunkter på 
reglerna och deras tillämpning. 
En viktig förändring under denna tid har varit medlemskapet i EU. 
Bakgrunden till och utformningen av undantaget i den svenska kon-
kurrenslagen för samarbete inom ramen för en primär lantbruksförening 
på lantbrukets område har som nämnts sin grund i förhållandena före det 
svenska EU-medlemskapet. Sedan 1995 omfattas Sverige av den gemen-
samma jordbrukspolitiken (CAP) och EG:s regler på jordbrukets och 
konkurrensrättens område har nu till skillnad från tidigare exklusiv gil-
tighet respektive direkt effekt i Sverige. Den gemensamma jordbruks-
politiken ger inte utrymme för åtgärder som motverkar genomförandet av 
denna. Dessa omständigheter har i sig motiverat de gjorda analyserna av 
legalundantaget i den svenska konkurrenslagen i förhållande till EG-
rätten.
Flera analyser av legalundantaget har genomförts av olika utredningar 
sedan det svenska medlemsskapet i EU. De utvärderingar som har gjorts 
av den svenska konkurrensrättsliga regleringen på lantbrukets område har 
hittills inte lett till några ändringar i lagstiftningen.
12.1.4 Rättsutvecklingen
Vad gäller rättsutvecklingen är främst ett ärende rörande Södra Skogs-
ägarna ekonomisk förening (nedan Södra) av intresse. Omständigheterna 
i ärendet var följande.
Genom beslut den 25 juni 1996 ålade Konkurrensverket (Dnr 1073/95) 
Södra vid vite av 50 miljoner kr att upphöra med att fastställa priser på 
sågtimmer och massaved som produceras hos föreningens medlemmar 
när föreningen svarar för försäljningen till tredje man eller att vidta åt-
gärder som får samma resultat.
Konkurrensverket bedömde överenskommelserna mellan medlemmar-
na i Södra om försäljningspriser som avtal i konkurrenslagens mening. 
Prissamarbetet avsåg enligt verket produkter som var producerade hos 
medlemmarna, och samarbetet bedömdes ha en omfattning som vida 
översteg den tumregel på 25 procent som refereras till i legalundantaget i 
konkurrenslagen. Den relevanta marknaden bestämdes till Södras verk-
samhetsområde i södra Sverige.
Södra menade att det här inte var fråga om ett avtal i konkurrenslagens 
mening och att produkterna inte kunde anses producerade hos medlem-
marna eftersom varorna förädlades av Södra. Södra ansåg vidare att den 
aktuella prissamverkan inte hade till syfte eller gav till resultat att kon-
kurrensen på marknaden hindrades, begränsades eller snedvreds i väsent-
lig omfattning. Grunden för detta var enligt Södra bl.a. att man vid be-
stämning av den relevanta marknaden måste beakta konkurrensen från 
utlandet och i vart fall att Södras verksamhetsområde var hela Sverige. 
Södra menade att förfarandet föll inom ramen för legalundantaget i kon-
kurrenslagen och att konkurrensen inte begränsades på ett märkbart sätt.
Konkurrensverkets beslut överklagades av Södra till Stockholms tings-
rätt. I beslut den 7 november 1997 upphävde tingsrätten Konkurrens-
verkets beslut. Tingsrätten fann att avtalskriteriet i konkurrenslagen var 
uppfyllt och att det var fråga om att Södra endast ombesörjer en vidare-
försäljning av medlemmarnas produkter till av Södra fastställda priser. 
Varorna ansågs därmed producerade hos medlemmarna. Tingsrätten 
delade vidare Konkurrensverkets syn på avgränsningen av den relevanta 
marknaden för ifrågavarande produkter.
Tingsrätten menade emellertid att man vid beräkning av Södras mark-
nadsandel inte borde lägga ihop Södras försäljning på marknaden med 
Södras medlemmars försäljning direkt till externa köpare av samma 
varuslag, dvs. det varuflöde som gick vid sidan av Södras 
säljverksamhet. 
Tingsrätten ansåg inte heller att det vid prövningen skulle beaktas de 
volymer som Södra inköper från sina medlemmar för att täcka behovet 
av råvaror till den egna industrin. I vart fall ansågs inte Södras överföring 
(försäljning) av medlemmarnas produkter till Södras helägda dotterbolag 
utgöra en försäljning till tredje man. Det virke från medlemmarna som 
via Södra gick till dotterbolagen kom, enligt tingsrätten, inte ut på av-
salumarknaden, där sågtimmer och massaved efterfrågades av köpare 
utanför den kooperativa verksamheten. Södras marknadsandel på denna 
marknad berördes, enligt tingsrätten, inte av de leveranser från medlem-
marna som används i den kooperativa, industriella verksamheten.
Tingsrätten konstaterade att det var den del av Södras försäljning till 
externa köpare som skulle beaktas vid beräkningen av marknadsandelen. 
Enligt Stockholms tingsrätt påverkades inte den beräkningen av det för-
hållandet att Södra är en allmänt ekonomiskt stark aktör, som bedriver en 
omfattade ekonomisk verksamhet på det skogsindustriella området. 
Södras marknadsandel översteg enligt tingsrätten inte 25 procent. Man 
kunde därmed enligt tingsrätten inte tala om en konkurrensbegränsning 
av väsentlig omfattning. Förfarandet bedömdes därmed falla inom ramen 
för legalundantaget i konkurrenslagen.
Tingsrättens beslut överklagades till Marknadsdomstolen. Marknads-
domstolen meddelade beslut den 21 januari 1999.
Marknadsdomstolen konstaterade att det är godtaget i konkurrenslagen 
att en primärförening svarar för försäljning av produkter som levererats 
av medlemmarna, och detta är en naturlig verksamhet för en ekonomisk 
förening. Ett normalt led i denna verksamhet, nämligen att föreningen 
fastställer försäljningspriserna, är dock enligt bestämmelserna i 18 c § 
andra stycket konkurrenslagen i vissa fall inte tillåtet. I detta ligger en 
motsägelse som, enligt Marknadsdomstolens mening, väcker princip-
frågor om bestämmelsernas innebörd och deras förhållande till vad som 
gäller om ekonomiska föreningars uppgifter och verksamhet. 
Konkurrensverket påstod att prissättningen vid Södras försäljning 
innebär att försäljningspriser fastställs på varor som produceras hos 
medlemmarna och att konkurrensen på marknaden påverkas i väsentlig 
omfattning. Södra invände bl.a. att samarbetet inte innebar att priset 
fastställdes. Marknadsdomstolen ansåg dock i likhet med tingsrätten att 
samarbetet i Södra innebär att försäljningspriser direkt eller indirekt fast-
ställs.
Södra invände vidare att prissättningen inte avsåg ”varor som produce-
ras hos medlemmarna”. Marknadsdomstolen framhöll här att all verk-
samhet som utövas vid skogsavverkning utgör förädling och är en del av 
varuproduktionen. Också genom den efterföljande hanteringen såsom 
transport och försäljning tillförs, enligt Marknadsdomstolen, varan ett 
värde. De olika moment som ingår i verksamheten hos Södra och dess 
medlemmar är, enligt domstolen, så sammanvävda att det likaväl kan 
sägas att Södras prissättning gäller varor som produceras hos medlemmar 
som att den gäller varor som Södra har förädlat.
Södra hade också invänt att det påtalade förfarandet inte medför att 
konkurrensen på marknaden påverkas i väsentlig omfattning. Marknads-
domstolen ansåg att de frågor som avses i denna punkt har i ärendet 
speciell karaktär med hänsyn till verksamhetens art och de samband som 
i olika avseenden finns mellan föreningen och dess medlemmar. Vid 
prövningen av frågorna är det bl.a. av väsentlig betydelse hur den försälj-
ning som går till Södras egen industri och medlemmarnas egen försälj-
ning direkt till externa köpare skall bedömas. Enligt Marknadsdomstolen 
finns ingen klar saklig grund för bedömningen av de senast berörda 
frågorna, och lagmotiven till 18 c § konkurrenslagen ger inte närmare 
ledning för hur de skall lösas.
Marknadsdomstolen ansåg sammanfattningsvis att, med hänsyn till de 
oklarheter som råder om tolkningen av bestämmelserna i 18 c § andra 
stycket, Konkurrensverkets påstående om att samarbetet i Södra är för-
bjudet inte kan godtas. I stället måste, enligt domstolen, huvudregeln i 
18 c första stycket gälla och samarbetet alltså anses tillåtet. Något 
åläggande för Södra att upphöra med förfarandet kunde, enligt dom-
stolen, inte meddelas. Konkurrensverkets överklagande av tingsrättens 
dom lämnades således utan bifall.
12.2 Behovet av lagstiftningsåtgärder
Regeringens bedömning: Mot bakgrund av rättsutvecklingen i fråga 
om primärföreningens rätt att sätta priset när den svarar för försälj-
ningen behöver en ny utformning av legalundantaget övervägas.
Promemorians bedömning: Överensstämmer med regeringens be-
dömning.
Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte haft något att erinra 
mot bedömningarna i promemorian. Gernandt & Danielsson Advokat-
byrå AB och Sveriges Advokatsamfund instämmer uttryckligen i bedöm-
ningarna.
Skälen för regeringens bedömning: De slutsatser som kan dras av 
Marknadsdomstolens beslut avseende Södra får anses ha generell be-
tydelse för den fortsatta utformningen av 18 c §. Ärendet gällde Södras 
prissamarbete beträffande massaved och sågtimmer som levererats till 
föreningen för vidareförsäljning på en avsalumarknad.
Marknadsdomstolens argumentering har redovisats ovan. Minst tre 
problemställningar kan urskiljas när det gäller tolkningen av 18 c §. 
Marknadsdomstolen synes anse att bestämmelserna om försäljning i 
första stycket och fastställelse av priser i vissa fall i andra stycket inte 
harmonierar inbördes eller i förhållande till vad som gäller om ekono-
miska föreningars uppgifter och verksamhet. Med det senare kan åsyftas 
att reglerna inte är förenliga med lagen om ekonomiska föreningar. 
När det gäller vad som skall betraktas som varor producerade hos 
medlemmarna bedömde Marknadsdomstolen att all verksamhet som ut-
övas vid skogsavverkning utgör förädling och är en del av varuproduk-
tionen. Vidare ansågs det att varan också genom den efterföljande hante-
ringen såsom transport och försäljning tillförs ett värde. Med Marknads-
domstolens sätt att resonera torde det vara få ursprungsvaror som inte 
tillförts ett värde i samband med överförandet till föreningen. Blotta om-
händertagandet, registreringen eller dyl. hos föreningen kan med dom-
stolens synsätt innebära att varan upphört att vara producerad hos med-
lemmarna. Åtskilliga exempel torde vara möjliga också när det gäller 
jordbruksprodukter.
I den remitterade promemorian nämns t.ex. att ägg som samlats in och 
kontrollerats skulle kunna anses vara förädlade och inte längre vara varor 
producerade hos medlemmen, eftersom ett kontrollerat ägg inte längre är 
samma vara som ett ägg som inte är kontrollerat. Ägget har tillförts ett 
värde genom kontrollen hos föreningen. Med det gjorda antagandet hind-
rar inte konkurrenslagen föreningen att sätta priset när den svarar för för-
säljningen. På så sätt har Södra–beslutet betydelse inte bara för skogs-
kooperationen. Beslutet torde innebära att inskränkningen i fråga om 
föreningens rätt att fastställa priserna för varorna när föreningen svarar 
för försäljningen har en mycket liten räckvidd. Man kan då diskutera 
huruvida ett riktigt tillvägagångssätt är att acceptera detta och ta bort in-
skränkningen helt, eftersom den saknar praktisk betydelse. Ett annat 
alternativ vore att höja nivån på det förädlingsvärde som varan måste ha 
tillförts för att föreningen skall få fastställa priset. Utförligare övervägan-
den i denna del redovisas i förslagsdelen.
Ett tredje område gällde hur försäljningen som går till Södras egen in-
dustri och medlemmarnas egen försäljning direkt till externa köpare 
skulle bedömas. Marknadsdomstolen ansåg att det inte fanns någon klar 
saklig grund för den bedömningen. Mot bakgrund av oklarheterna kunde 
inte Södras samarbete vara förbjudet, fann domstolen. Marknadsdom-
stolen gjorde inte någon bedömning av hur marknaden skulle definieras.
Enligt regeringens mening visar nämnda genomgång att en ny utform-
ning av legalundantaget behöver övervägas.
Förordning 26/62
Av intresse i sammanhanget är att studera gränserna mellan EG:s kon-
kurrensregler och EG:s jordbrukspolitik. Artikel 2.1 i förordningen lyder.
Fördragets artikel 85.1 gäller inte sådana avtal, beslut och förfaranden 
som avses i föregående artikel och som utgör en integrerad del av en 
nationell marknadsorganisation eller som är nödvändiga för att för-
verkliga de mål som anges i fördragets artikel 39. I synnerhet gäller den 
inte sådana avtal, beslut och förfaranden mellan lantbrukare, samman-
slutningar av lantbrukare eller sammanslutningar av sådana samman-
slutningar tillhörande en enda medlemsstat vilka, utan att medföra 
någon skyldighet att hålla samma priser, avser produktion eller försälj-
ning av jordbruksvaror eller utnyttjande av gemensamma anläggningar 
för lagring, behandling eller förädling av jordbruksvaror, såvida inte 
kommissionen finner att konkurrensen sätts ur spel eller att förverk-
ligandet av de mål som anges i fördragets artikel 39 äventyras däri-
genom. (kurs. här)
Här är bl.a. av intresse att bestämmelsen om undantag i artikel 2.1 i syn-
nerhet gäller för avtal etc. mellan jordbrukare, jordbrukarorganisationer 
eller sammanslutningar av sådana organisationer som tillhör samma 
medlemsstat. Detta gäller sådana avtal i den mån de, utan att medföra 
någon skyldighet att hålla samma priser, berör produktionen eller försälj-
ningen av jordbruksvaror eller användandet av gemensamma anlägg-
ningar för lager, behandling eller förädling av jordbruksvaror. Undantag 
gäller dock inte såvida kommissionen finner att avtalen medför att kon-
kurrensen sätts ur spel eller att förverkligandet av de jordbrukspolitiska 
målen äventyras. 
Det är värt att nämna att denna passus tillkom på initiativ av EU-
parlamentet och en diskussion fördes härefter om bestämmelsen hade en 
självständig innebörd eller inte, en fråga som besvarades av EG-dom-
stolen i förenade målen C-319/93, C-40/94 och C-224/94 Hendrik Evert 
Dijkstra m.fl. mot Friesland (Frico Domo) Coöperatie BA m.fl., dom 12 
december 1995. 
EG-domstolen uttalade beträffande tolkningen av andra meningen i 
artikel 2.1 i förordning nr 26/62 att det skulle strida mot lagstiftarens 
vilja att inte ge andra meningen en självständig betydelse, eftersom de 
sammanslutningar som där avses i så fall skulle behöva uppfylla 
villkoren både i den första och den andra meningen. Vidare skulle 
kommissionen enligt domstolen ha svårt att fastställa att ett avtal 
äventyrar förverkligandet av målen i fördragets artikel 39, om det med 
stöd av undantaget i den första meningen redan har fastställts att detta 
avtal eller beslut är nödvändigt för att förverkliga dessa mål. Domstolen 
fann därför att frågan om artikel 81 gäller viss typ av sammanslutningar 
av lantbrukare skall prövas enbart mot de villkor som anges i andra 
meningen i artikel 2.1 i förordning nr 26/62. 
Domstolen ansåg vidare att påståendet i målet att ett avtal skulle gälla 
provisoriskt så länge kommissionen inte har fastslagit att konkurrensen 
sätts ur spel, eller att förverkligandet av målen i artikel 39 äventyrades, 
inte kunde godtas, eftersom andra meningen i artikel 2.1 inte innebär 
annat än en omvänd bevisbörda till förmån för lantbrukarna. Därav följer, 
enligt domstolen, att, om ett avtal eller ett beslut omfattas av tillämp-
ningsområdet för artikel 81.1 och villkoren för undantag i den andra 
meningen i artikel 2.1 i förordning nr 26/62 inte är uppfyllda och det inte 
beviljats något undantag enligt artikel 81.3 i fördraget, avtalet eller be-
slutet är ogiltigt och denna ogiltighet har retroaktiv verkan.
När det gäller kompetensfördelningen mellan kommissionen och 
nationell domstol fann domstolen att nationell domstol kan fullfölja ett 
förfarande om talan mot en klausul i stadgan för en sammanslutning av 
lantbrukare, om det – mot bakgrund av EG-domstolens och kommissio-
nens praxis – är uppenbart att villkoren för tillämpning av artikel 85.1 
inte är uppfyllda. Detsamma gäller i fråga om att förklara den omtvistade 
klausulen ogiltig med stöd av artikel 81.2, om den har fått klarhet i att 
klausulen varken uppfyller villkoren för undantaget i artikel 2.1 i förord-
ning nr 26/62 eller för att beviljas undantag enligt artikel 81.3. Om det 
däremot föreligger tvivel, kan den nationella domstolen erhålla ytter-
ligare information från kommissionen eller ge parterna tillfälle att begära 
ett beslut av kommissionen.
Det är kommissionen som enligt punkten 2.2, givetvis med förbehåll 
för domstolens prövning, är ensam behörig att avgöra vilka avtal, beslut 
och förfaranden som uppfyller villkoren i punkten 2.1.
Det har hävdats att artikel 2.1 skulle innebära att konkurrensreglerna 
inte gäller när föreningen svarar för försäljningen och att föreningen kan 
fastställa priserna på dessa varor utan att konkurrensreglerna är tillämp-
liga. Enligt artikel 2.1 gäller inte konkurrensreglerna avtal mellan lant-
brukare som avser bl.a. försäljning av jordbruksvaror. Dock får avtalet 
inte medföra någon skyldighet att hålla samma priser. 
Artikel 2.1 andra meningen ger utrymme för olika tolkningar. 
En möjlig tolkning är att det som föreningen säljer är undantaget från 
konkurrensreglerna. Förbudet mot skyldighet att hålla samma priser i 
artikel 2.1 kan då tänkas gälla i andra situationer än föreningens försälj-
ning, t.ex. när medlemmen själv säljer direkt till tredje man.
Bellamy & Child (Common Market Law of Competition, fjärde upp-
lagan, s. 829) uttrycker följande. 
”The obligations arising between a farmer and a farming co-
operative to which he belongs will normally fall outside Article 
85(1). The condition in the second sentence of Article 2(1) 
requiring there to be no obligation in the agreement to charge 
identical prices is probably intended to prevent price fixing cartels 
of ordinary kind, e.g. an agreement between farmers not to sell 
their cattle to slaughter houses below a minimum price. It is 
submitted that it is not intended to apply to an arrangement 
whereby producers selling through a co-operative receive 
proportionally the same realised price for their produce. If it were 
otherwise, it would be virtually impossible for any agricultural co-
operative marketing arrangement to benefit from Art 2(1); yet the 
whole purpose of the second sentence of Art 2(1) is to take 
agricultural co-operatives substanstially outside Art 85(1)”.
Slutsatsen man drar är att artikel 2.1 skulle bli meningslös om inte före-
ningen fick sätta priserna ut mot tredje man. 
Vidare kan noteras att det i den rättsvetenskapliga diskussionen anförts 
att den svenska lagen förefaller vara strängare än bl.a. förordning 26/62 
när föreningen sköter försäljningen. I förhållande till den samverkan av-
seende priser som däri anges i artikel 2.1 andra meningen förefaller den 
svenska regeln i 18 c § andra stycket punkt 2 b väl snäv, anses det. Kon-
flikten utpekas som en konflikt med EG:s jordbruksregler varvid den 
svenska lagen har att ge företräde. (Rättsutlåtande av Nils Wahl, bilaga 2 
till betänkandet Jordbruk och konkurrens, SOU 1995:117)
En annan möjlig tolkning av artikel 2.1 är att förbudet mot skyldig-
heten att hålla samma priser innebär att föreningen inte alls får sätta ut-
priserna på varorna. 
Den svenska lagtexten medger inte föreningen rätt att sätta priserna när 
varan som försäljs har producerats hos medlemmarna och konkurrensen 
på marknaden hindras, begränsas eller snedvrids i väsentlig omfattning. 
Av förarbetena framgår att föreningen dock får sätta priset beträffande 
försäljning av produkter som vidareförädlats av de råvaror som kommer 
från medlemmarna. Därmed torde avses att varan inte längre anses ha 
producerats hos medlemmen om den har tillförts ett värde hos före-
ningen, så att den blivit en annan vara eller produktvariant. När det gäller 
sådana förädlade varor gäller inte förbudet i 6 § konkurrenslagen när 
föreningen prissätter varan. 
Vid avgränsningen av det svenska legalundantaget i fråga om prissätt-
ningen motiverades det bl.a. med att förordning 26/62 hade en liknande 
regel. 
Regeringen anser i likhet vad som sägs i promemorian att innebörden 
av förordning 26/62 är inte helt klar men att en del talar för att artikel 2.1 
medger att föreningen får sätta priserna när föreningen svarar för försälj-
ningen. Vilken betydelse det har för regeringens överväganden i detta 
sammanhang redovisas i ett senare avsnitt.
12.3 Regeringens förslag till ändrade regler
Som framgår av det tidigare sagda har legalundantaget utformats mot 
bakgrund av en generellt positiv syn på den typ av samverkan som före-
kommer mellan jordbrukare och andra råvaruproducenter samtidigt som 
intresset av konkurrens också har beaktats. I den meningen är det svenska 
legalundantaget för viss form av kooperativt samarbete ett småföretags-
undantag. Den avvägning som gjordes vid tillkomsten av legalundantaget 
innebar att verksamhet inom primärföreningar undantogs från förbudet i 
6 § med de begränsningar som framgår av 18 c § andra stycket, medan 
för annat samarbete inklusive de särskilda förhandlingsorganisationerna 
för vissa produkter hänvisades till individuell undantagsprövning. 
12.4 En primärförenings prissättning när den svarar för 
försäljningen till tredje man
Regeringens förslag: En primärförenings prissättning när den svarar 
för försäljningen av varor som i någon mening är inlevererade till 
föreningen skall falla utanför förbudet i 6 § konkurrenslagen. 
Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna: Många av remissinstanserna tillstyrker eller läm-
nar förslaget utan erinran. Endast några är tveksamma. En remissinstans 
avstyrker.
Stockholms tingsrätt, Konsumentverket, Jordbruksverket, LRF och 
Länsstyrelsen i Skåne län tillstyrker. SACO-förbundet Agrifack anser att 
förslaget har betydelse för landsbygden. Länsstyrelsen i Norrbottens län 
anser att förslaget ligger helt i linje med Marknadsdomstolens 
argumentering. Länsstyrelsen i Stockholms län ser de föreslagna 
ändringarna som ett led i en anpassning till den europeiska 
jordbrukspolitikens regleringar. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB 
instämmer i bedömningarna och anser inte att det finns någon anledning 
att ha strängare regler i Sverige när det gäller en förenings prissättning 
till tredje man än vad som gäller på EU-nivå. 
Följande remissinstanser har inget att erinra mot förslagen.
Kammarrätten i Stockholm invänder inte mot förslagen. Marknads-
domstolen menar att det får anses vara en fördel att de gränsdragnings-
problem i fråga om förädlingens omfattning som kan uppstå vid en pröv-
ning i denna del inte längre kommer att uppkomma. Konkurrensverket 
delar uppfattningen att det torde vara svårt att utforma en generell regel 
för när varan har förädlats så mycket att den blivit en annan vara. Verket 
anser att den föreslagna ändringen får anses ha fog för sig och detta sär-
skilt om, som Konkurrensverket föreslår, legalundantaget inskränks till 
att omfatta jordbruk och trädgårdsverksamhet. Skogsstyrelsen anser att 
ändringen är en logisk följd av Marknadsdomstolens ställningstagande i 
Södra-ärendet. Sveriges Industriförbund anser principiellt att kon-
kurrenslagens tillämpning på jordbruksområdet bör regleras i enlighet 
med reglerna i förordning 26/62. Med de föreslagna ändringarna torde 
dock legalundantaget i huvudsak få samma effekt inom jordbrukssektorn 
som ett mera ordagrant införlivande av förordningens regler. Koopi har 
inget att erinra mot förslagen som torde vara en godtagbar anpassning till 
EU-rätten. Sveriges Advokatsamfund anser det lämpligt att ta bort in-
skränkningen i stället för att genom en generell regel försöka fastslå en 
viss nivå på det förädlingsvärde som varan måste ha tillförts för att 
undantag från förbudet i 6 § konkurrenslagen skall gälla. 
Följande är tveksamma. Hovrätten över Skåne och Blekinge vill inte 
hävda någon bestämd uppfattning om behovet av bestämmelsen men kan 
inte finna att de skäl som anförs för avskaffandet är fullt övertygande. 
Länsstyrelsen i Jönköpings län kan i huvudsak ställa sig bakom förslaget 
men ställer sig tveksam till att helt ta bort begränsningarna i fråga om 
prissamverkan när föreningen svarar för försäljningen.
Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet avstyrker och 
anser det inte tillräckligt att en regel har visat sig svårtillämpad i prak-
tiken för att den helt skall tas bort. En rimligare lösning torde vara att 
göra regeln klarare. Detta i all synnerhet när det gäller den bestämmelse 
som reglerar den yttersta gränsen för huruvida ett visst samarbete är 
acceptabelt. Fakultetsnämnden menar att det med fog kan ifrågasättas om 
den lösning som föreslås är förenlig med EG-rätten.
Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds Universitet anser att det när det 
gäller att reformera konkurrensreglerna inom jordbrukssektorn torde det 
vara av stor betydelse att ta upp en diskussion härom med härför an-
svariga gemenskapsinstitutioner, exempelvis EG-kommissionen och 
Europaparlamentet.
I fråga om ställningstagandet i promemorian att inte föreslå särskilda 
regler för situationen när konkurrensen sätts ur spel har några remiss-
instanser yttrat sig.
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB tillstyrker ställningstagandet 
och anför följande. Om de svenska undantagsreglerna i motsats EG:s 
regler varken omfattar federativ samverkan eller begränsningar i med-
lemmens fria rörlighet på marknaden, där sannolikheten för att kon-
kurrensen sätts ur spel torde vara störst, kan den föreslagna ordningen 
accepteras. Om det ändå skall införas en bestämmelse som ger Kon-
kurrensverket möjlighet att under vissa förutsättningar tillämpa 6 § kon-
kurrenslagen på samarbeten inom ramen för legalundantaget anser byrån 
att bestämmelsen i så fall bara skall gälla prissamarbeten om 
konkurrensen sätts ur spel i väsentlig omfattning.
Sveriges Advokatsamfund pekar på att kommissionen har en möjlighet 
att ingripa mot prissamarbeten som skulle innebära att konkurrensen sätts 
ur spel. Därför ifrågasätter samfundet om förslaget inte innebär ett mer 
långtgående undantag än vad som följer av EG-rätten och om det inte 
vore lämpligt att ha någon form av begränsning vad gäller prissamarbete. 
Man delar uppfattningen att det är svårt att införa en generell regel som 
skulle gälla direkt enligt sitt innehåll. Samfundet anser därför inte att det 
är motiverat i förevarande fall att Konkurrensverket skulle åläggas en 
sådan uppgift.
Skälen för regeringens förslag: I förarbetena till gällande regler 
anges att det när föreningen svarar för försäljningen kan uppstå sådana 
positiva effekter genom föreningens samverkan i stort eller genom själva 
försäljnings- och prissamverkan att det finns skäl att tillåta en mer långt-
gående prissamverkan. De positiva effekter som därigenom uppstår för 
samhällsekonomin kan emellertid beträffande det samverkansmoment 
som rör själva prissättningen endast göras gällande upp till en viss bryt-
punkt. Enligt förarbetena måste det således finnas en reell 
sidokonkurrens förutom det konkurrenstryck som kan uppkomma genom 
att medlemmarnas fria rörlighet kan upprätthållas.
Prissättning av föreningen är förbjuden enligt nuvarande regler om för-
säljningspriser direkt eller indirekt fastställs på varor som produceras hos 
medlemmarna och som antingen säljs av medlemmen direkt till tredje 
man (p. 2 a) eller säljs av föreningen och konkurrensen på marknaden 
hindras, begränsas eller snedvrids i väsentlig omfattning (p. 2 b). Enligt 
motivuttalanden bör som tumregel gälla att sådan marknadspåverkan 
uppkommer vid en marknadsandel som överstiger 25 procent.
Marknadsdomstolens beslut i Södra-ärendet har betydelse i samman-
hanget. Domstolens utslag i ärendet torde innebära att inskränkningen i 
fråga om föreningens rätt att fastställa priserna för varorna när 
föreningen svarar för försäljningen har en liten räckvidd. Vidare följer av 
18 c § första stycket att undantag medges för själva den försäljning som 
primärföreningen bedriver. När nu väl själva försäljningsaktiviteten är 
tillåten för föreningen kan det anses vara mindre naturligt att inte före-
ningen också får sätta priset när den svarar för den försäljning som åsyf-
tas. 
Enligt vad som sägs i promemorian kan det diskuteras huruvida ett rik-
tigt tillvägagångssätt är att acceptera detta och ta bort inskränkningen 
helt. Ett annat teoretiskt tänkbart alternativ vore att i konkurrenslagen 
fastslå en viss högre nivå på det förädlingsvärde som varan måste ha 
tillförts för att undantag från 6 § konkurrenslagen skall gälla när före-
ningen fastställer priset till tredje man. Det torde emellertid vara svårt att 
utforma en generell regel som ger rimlig säkerhet i fråga om när för-
ädlingen nått ett sådant stadium att det rör sig om en annan vara eller 
produktvariant. Det nivåkrav som i ett sådant läge skulle upprätthållas, 
skulle med stor sannolikhet leda till nya svåra gränsdragningar i fråga om 
när förbudsregeln i 6 § konkurrenslagen är tillämplig. Detta inger be-
tänkligheter från rättssäkerhetssynpunkt. Därtill framstår det som 
önskvärt med så klara gränser som möjligt.
I promemorian sägs vidare att det till detta kommer att oklarheter före-
ligger om hur ”förbudet” mot fastställande av priser i artikel 2.1 andra 
meningen skall tolkas. Visst stöd finns i bl.a. EG-rättslig doktrin på om-
rådet för att detta förbud inte rimligen kan avse situationen när en före-
ning sätter priserna på insamlade produkter när föreningen svarar för för-
säljningen. Det går att argumentera för att en sådan prissättning är 
undantagen enligt förordning 26/62. Det saknas dessutom anledning till 
att de svenska reglerna i brist på rättspraxis beträffande artikel 2.1 i för-
ordning 26/62 är strängare än vad som enligt en sannolik tolkning kan 
anses följa av EG-rätten när det gäller föreningens prissättning till tredje 
man.
Regeringen instämmer i slutsatserna och anser i likhet vad som sägs i 
promemorian att åtskilliga skäl talar för att nu föreslå en ändring av 
18 c § konkurrenslagen i fråga om primärföreningarnas rätt att sätta 
priser på varor. Där sägs vidare att föreningens prissättning när den 
svarar för försäljningen av varor som i någon mening är inlevererade till 
föreningen bör falla utanför konkurrenslagen, oberoende av om varan 
genom förädling tillförts något värde, eller inte. Några gränsdragnings-
problem i fråga om förädlingens omfattning uppkommer därmed inte, 
eftersom nivån på förädlingen saknar betydelse med den föreslagna lag-
ändringen. 
Regeringen anser i likhet med vad som sägs i promemorian att det i 
ljuset av Södra-ärendet och de redovisade uttalandena i doktrinen kan 
sägas vara mer naturligt att undantag från 6 § konkurrenslagen gäller för 
föreningens fastställande av priser på insamlade varor när föreningen 
svarar för försäljningen till tredje man. Förslaget innebär lagtekniskt bl.a. 
att 18 c § andra stycket punkt 2 b utgår.
Konkurrensen sätts ur spel
Undantaget från EG:s konkurrensregler gäller avtal, beslut och förfaran-
den mellan lantbrukare som avser produktion eller försäljning av jord-
bruksvaror eller utnyttjande av gemensamma anläggningar för lagring, 
behandling eller förädling av jordbruksvaror. Detta följer av förordning 
26/62 artikel 2.1 andra meningen. 
Flera förutsättningar uppställs dock.
Villkoret att avtalet, beslutet eller förfarandet inte får medföra någon 
skyldighet att hålla samma priser har behandlats ovan. 
Vidare gäller att EG:s konkurrensregler är tillämpliga genom förord-
ning 26/62 om kommissionen finner att konkurrensen genom avtalet sätts 
ur spel. Ett sådant beslut av kommissionen kan fattas oberoende av hur 
effekten uppstår, t.ex. till följd av produktion, insamling, förädling, för-
säljning eller något annat förfarande som räknas upp i artikel 2.1. 
Frågan är om de svenska reglerna bör innehålla motsvarande villkor. I 
promemorian har därav föranledda frågeställningar utförligt redovisats, 
se s. 34–37.
Där dras slutsatsen att det för svensk del skulle innebära en stor 
förändring jämfört med idag att införa någon motsvarande generell 
bedömningsgrund med ett lika brett tillämpningsområde. Vidare föreföll 
det svårt att införa en generell regel som skulle gälla direkt enligt sitt 
innehåll, utan ett beslut av berörd myndighet i det enskilda fallet att kon-
kurrensen sätts ur spel. 
En sådan generell regel ansågs bli mer ingripande än förordning 26/62. 
Till detta kom också att undantaget i den svenska lagen, av kon-
sumentpolitiska skäl, inte gäller för samverkan utanför primärföre-
ningarna, på den s.k. federativa nivån. Denna skillnad torde enligt 
promemorian minska risken för att konkurrensen sätts ur spel vid ett 
samarbete som är undantaget enligt det svenska regelsystemet. 
Remissinstanserna har i princip inte haft någon erinran mot dessa slut-
satser.
Regeringens instämmer i slutsatserna och anser i likhet vad som sägs i 
promemorian att en ordning motsvarande den som gäller enligt EG:s 
jordbrukspolitik inte bör införas. Bland annat måste särskilt beaktas att 
det svenska legalundantaget av konsumentpolitiska skäl är begränsat till 
primärföreningsledet och därmed innebär begränsningar för alltför om-
fattande samverkan som kan hämma konkurrensen.
Till detta kommer det faktum att regeringen nu föreslår (se avsnitt 8) 
att Konkurrensverket skall ges behörighet att tillämpa EG:s 
förbudsregler. För det fall att en primärförening har en stark 
marknadställning och medlemmarnas samarbeten har påverkan på 
handeln mellan medlemsstater kan liksom idag en tillämpning av EG-
reglerna komma i fråga. Med en nationell behörighet att tillämpa EG-
reglerna kan, som en remissinstans påpekat, tillämpningen av EG-reg-
lerna förväntas bli vanligare än för närvarande. 
Regeringen anser i likhet vad som sägs i promemorian att vid en sam-
lad bedömning övervägande skäl talar emot att införa en regel om situa-
tionen när konkurrensen sätts ur spel. 
12.5 Föreningens prissättning när en medlem själv säljer 
direkt till tredje man
Regeringens bedömning: Det är alltjämt sakligt motiverat att förbudet 
mot konkurrensbegränsande samarbete i 6 § konkurrenslagen gäller före-
ningens prissättning när en medlem själv säljer direkt till tredje man.
Promemorians bedömning: Överensstämmer med regeringens be-
dömning. 
Remissinstanserna: Ingen remissinstans har haft något att erinra mot 
bedömningen. Marknadsdomstolen anser att det, såsom föreslagits, är 
sakligt motiverat att behålla regeln. 
Skälen för regeringens bedömning: Enligt regeringens uppfattning är 
det alltjämt sakligt motiverat att 6 § konkurrenslagen gäller när försälj-
ningen sker direkt mellan medlemmen och tredje man. I detta fall finns 
det såsom tidigare inga beaktansvärda skäl att tillåta prissamverkan i 
större omfattning än vad som är möjligt inom ramen för individuell 
undantagsprövning i 8 § konkurrenslagen. En annan ordning skulle inne-
bära att föreningen tilläts sätta priser på affärer där föreningen över-
huvudtaget inte är avtalspart. I den nya modellen behålls därför det 
materiella innehållet i punkt 2 a, som innebär inskränkningar i före-
ningens rätt att fastställa priset när medlemmen säljer direkt till tredje 
man. 
12.6 Skogsprodukter
Regeringens bedömning: De skäl för att låta legalundantaget för 
lantbruket omfatta skogen som åberopades när undantaget infördes 
har fortfarande tyngd. Någon ändring föreslås inte.
Konkurrensverkets förslag: Konkurrensverket föreslår att skogs-
produkter slopas från legalundantaget för lantbruket.
Remissinstanserna: Remissinstansernas synpunkter går starkt isär be-
träffande Konkurrensverkets förslag. 
Följande remissinstanser tillstyrker Konkurrensverkets förslag. Juri-
diska fakultetsnämnden vid Uppsala Universitet, Länsstyrelsen i Norr-
bottens län, Kommerskollegium, Hovrätten över Skåne och Blekinge, 
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB, Sågverkens Riksförbund och 
Såg i Syd.
Några av dessa pekar särskilt på att risken med att avvikande svenska 
regler förorsakar konflikt med EG-rätten är överhängande. Man menar att 
det på skogsområdet är vanligt med handel över gränserna, vilket gör att 
EG-reglerna ofta torde vara tillämpliga. Om regler om svensk 
tillämpning av EG-reglerna genomförs, kan man förvänta sig att EG:s 
konkurrensregler oftare än idag kommer att tillämpas på ageranden som 
berör den svenska marknaden.
Sågverkens Riksförbund och Såg i Syd anser att samtliga aktörer på den 
svenska virkesmarknaden skall omfattas av samma konkurrensregler. En 
konsekvens av förslaget i promemorian blir att avtal och samarbeten av 
detta slag inte längre kommer att omfattas av förbudet oavsett avtals-
parternas (och deras föreningars) marknadsstyrka. Detta skulle öppna 
möjligheter för de nuvarande skogsägarföreningarna att växa – i förläng-
ningen kan en enda rikstäckande skogsägarförening tänkas uppkomma. 
Marknadsdomstolen och Skogsstyrelsen är tveksamma till Konkurrens-
verkets förslag.
Södra Skogsägarna, Länsstyrelsen i Skåne län, LO genom Svenska 
Pappersindustriarbetarförbundet och Koopi avstyrker 
Konkurrensverkets förslag. SACO-förbundet Agrifack menar att förslaget 
strider mot syftet med det förslag till Landsbygdsprogram för perioden 
2000–2006 som nu föreligger och där syftet är att främja en ”ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av jordbruket, 
livsmedelsproduktionen, skogsbruket och landsbygden”. Lantbrukarnas 
Riksförbund (LRF) avstyrker Konkurrensverkets förslag. 
Konsekvenserna för familjeskogsbruket och de enskilda skogsägarna, 
industrins virkesförsörjning och skogsnäringen och samhället i övrigt 
skulle bli mycket allvarliga, eftersom skogsägareföreningarnas 
verksamhet skulle förhindras eller starkt försvåras. Skogs-
ägareföreningarnas verksamhet har bidragit till kraftigt sänkta avverk-
nings- och transportkostnader. Verksamheten har också gett virkesför-
sörjningen till industrin rationella lösningar. Samverkan i skogsägare-
föreningar har också möjliggjort viktiga utbildnings- FOU- och miljö-
satsningar, anför LRF ytterligare.
Skälen för regeringens bedömning: Konkurrensverket har nyligen i 
en rapport föreslagit att legalundantaget slopas vad avser skogsprodukter. 
Promemorian innehåller inte något ändringsförslag beträffande denna 
fråga. Enligt vad som sades i promemorian borde frågan prövas först 
efter en bred remissbehandling av promemorian med det därtill bifogade 
förslaget från Konkurrensverket.
Några av remissinstanserna, främst lantbrukskooperationen, är mycket 
negativa till Konkurrensverkets förslag. Andra, såsom sågverksindustrin 
och andra utanför skogsbranschen, anser att verkets förslag är välmotive-
rat.
Regeringen vill framhålla följande. Sverige har stor areal och samtidigt 
en relativt liten befolkning. En betydande del av landets yta täcks av 
skogsmark och jordbruksmark. Jordbruk och skogsbruk är nära och 
naturligt sammanlänkade genom att jordbrukare ofta även har skogsmark 
i sin ägo. Det är i betydande omfattning utpräglade småföretag som be-
driver verksamheten. De särskilda fördelar och nackdelar som är naturligt 
förknippade med småföretagsverksamhet gäller således i hög grad dessa 
näringar. Till detta kommer att dessa små företag har att hantera naturliga 
råvaror i stora volymer. Dessa volymer ställer särskilda krav vid exem-
pelvis lagring och transporter och förutsätter bearbetning på olika sätt. 
Det finns således stora behov av logistik och samordning i verksamheten.
Vidare är det såväl inom jordbruk som skogsbruk fråga om verksam-
heter som påverkas av biologiska och klimatologiska omständigheter. 
Detta gäller även om jordbruksprodukter är mer känsliga för avvikelser i 
väderförhållanden än ett skogsbestånd och avverkningsintervallerna 
markant skiljer sig åt. 
Dessa särskilda förhållanden har också i hög grad medverkat till att de 
enskilda företagen (jordbrukare/skogsägare) ofta organiserar sig i koope-
rativ form. Skogsägarföreningarna bedriver vid sidan av uppgiften att ta 
till vara medlemmarnas ekonomiska intressen en omfattande service och 
rådgivningsverksamhet för medlemmarna. Skogsägarrörelserna i Sverige, 
Norge och Finland har likartade drag och är väl utbyggda till skillnad 
från vad som gäller för de flesta andra europeiska länder. 
Riksdagens beslut år 1994 om att låta legalundantaget omfatta också 
skogsbruket har de nu anförda omständigheterna som grund. Sakför-
hållandena är i princip oförändrade och skälen för att ha samma legal-
undantag för skogsbruket som för lantbruket i övrigt har enligt rege-
ringens mening fortfarande tyngd. De omständigheter som sågverksrörel-
sen åberopat mot ett fortsatt undantag ändrar inte den slutsatsen.
Det kan på skogsbrukets område förekomma kooperativa verksamheter 
av betydande storlek. Beträffande sådan verksamhet bör legalundantagets 
skyddsverkan och därmed betydelse inte överskattas. Såsom flera 
remissinstanser pekat på kan just i fråga om skogsbruket samhandeln 
vara berörd och EG-rättens förbudsregler på konkurrensområdet tillämp-
liga. Regeringens förslag att Konkurrensverket skall ges behörighet att 
tillämpa EG:s konkurrensregler, se avsnitt 8, får i detta sammanhang 
särskild betydelse. För det fall att en primärförening har en stark mark-
nadställning och samarbetet inom föreningen har påverkan på handeln 
mellan medlemsstater kan liksom idag en tillämpning av EG-reglerna 
komma i fråga, särskilt om samarbetet exempelvis omfattar prissam-
arbete. Med en nationell behörighet att tillämpa EG-reglerna kan, som en 
remissinstans påpekat, tillämpningen av EG-reglerna dessutom förväntas 
bli vanligare än för närvarande. De nationella reglerna får inte tillämpas i 
ett enskilt fall på ett sätt som strider mot den fulla och enhetliga tillämp-
ningen av EG-rätten. EG-reglerna saknar särskilda undantagsregler för 
samarbete i fråga om skogsprodukter. Risken med att enbart förlita sig på 
det svenska regelverket accentueras genom att samma myndighet 
uttryckligen och på ett direkt sätt nu kommer att tillämpa båda 
regelverken. En tillämpning av det svenska legalundantaget kan ske så 
långt det kan anses förenligt med EG-rätten. Ytterst skulle detta kunna 
komma att prövas av EG-domstolen. 
Vid en samlad bedömning finner regeringen att det inte föreligger nog 
starka skäl för att i denna situation föreslå att det tidigare riksdagsbeslutet 
omprövas så att legalundantaget skulle slopas i fråga om skogsprodukter.
12.7 Övrigt 
12.7.1 Federativa nivån och förhandlingskooperation 
Regeringens bedömning: Någon lagändring föreslås inte som 
undantar federativt samarbete eller den särskilda form av samverkan 
som förekommer inom s.k. förhandlingsorganisationer från förbudet i 
6 § konkurrenslagen.
Promemorians bedömning: Överensstämmer med regeringens be-
dömning.
Remissinstanserna: De flesta remissinstanser har inte haft något att 
erinra mot bedömningen i promemorian.
Sveriges Advokatsamfund och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå 
AB instämmer uttryckligen i bedömningen.
LRF anser att federativt samarbete, det vill säga samverkan mellan 
primärföreningar, bör tas in i legalundantaget på samma grunder som 
samverkan i primärföreningar. Förbundet anser även att förhandlings-
kooperation bör omfattas av legalundantaget.
Skälen för regeringens bedömning: Den svenska regleringen har vid 
tidigare utvärderingar bedömts inte stå i strid med EG:s konkurrensregler 
och det finns inte grund för någon annan bedömning nu. Förhållandena 
har heller inte förändrats så att det finns skäl till något nytt ställnings-
tagande beträffande de grundläggande bedömningar i fråga om federativ 
samverkan som gjordes 1994 och som prövats vid olika utvärderingar 
därefter. Ett legalundantag bör inte, med hänsyn till bl.a. livsmedelssek-
torns stora betydelse från konsumentsynpunkt och det stora behovet av 
att stimulera konkurrens på den svenska marknaden med dess speciella 
förhållanden, utsträckas till att omfatta samarbete inom lantbrukssektorn 
utanför primärföreningens ram.
I promemorian anses det att federativt samarbete därför bör även fort-
sättningsvis bedömas från fall till fall genom individuell undantagspröv-
ning. Vid en sådan prövning får uppmärksammas i vad mån en viss typ 
av samverkan får sitt berättigande till följd av den gemensamma jord-
brukspolitiken. Vidare får från fall till fall hänsyn tas till internationalise-
ringens betydelse för konkurrensen på den svenska marknaden.
Inte heller kan generellt undantag ges för den särskilda form av sam-
verkan som förekommer inom s.k. förhandlingsorganisationer, där pris-
förhandlingar med en eller flera stora köpare sker gemensamt beträffande 
särskilda produkter. Sådan samverkan bör alltså som tidigare prövas från 
fall till fall.
Regeringen anser i likhet vad som sägs i promemorian att de här redo-
visade övervägandena alltjämt är riktiga. Någon ändring föreslås således 
inte.
12.7.2 Det s.k. funktionsskyddet
Regeringens bedömning: Uttryckliga regler om funktionsskyddet på 
lantbruksområdet föreslås inte. 
Principen om ett sådant skydd följer av rättspraxis från EG-
domstolen. Med den koppling som finns i förarbetena till 
konkurrenslagen till rättsutvecklingen inom EG-rätten, får denna 
princip ändå anses tillämplig i förekommande fall vid tolkningen av 
de svenska reglerna. 
Promemorians bedömning: Överensstämmer med regeringens be-
dömning.
Remissinstanserna: Konkurrensverket, Gernandt & Danielsson Ad-
vokatbyrå AB och Sveriges Advokatsamfund instämmer i bedömningarna. 
Marknadsdomstolen anser i likhet med vad som sägs i promemorian att 
en uttrycklig regel torde kunna undvaras. Det bör enligt domstolen vara 
tillräckligt om den princip som följer av rättspraxis från EG-domstolen 
redovisas i motivuttalanden. Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds Uni-
versitet anser att det torde vara korrekt att inte införa en nationell regel 
beträffande funktionsskydd. Sveriges Industriförbund anser att funktions-
skyddet kan införas i ett gruppundantag eller i ett allmänt råd. 
LRF anser att funktionsskyddet uttryckligen bör skrivas in i kon-
kurrenslagen.
Skälen för regeringens bedömning: Det s.k. funktionsskydd som 
gäller inom EG-rätten innebär, i kort sammanfattning, att vissa begräns-
ningar i t.ex. stadgarna för en ekonomisk förening inte anses konkurrens-
begränsande, om de är nödvändiga för samarbetet inom föreningen och 
dess verksamhet i sig är övervägande positiv för konkurrensen. Begräns-
ningarna måste vara proportionella för ändamålet och det måste göras en 
avvägning från fall till fall om begränsande bestämmelser, som kan avse 
inskränkningar i medlemmarnas rörlighet eller viss samverkansskyldig-
het, är nödvändiga för föreningens funktion. I bedömningen får förening-
ens marknadsposition och skyldigheternas effekter på denna och för öv-
riga aktörer betydelse.
Några viktiga rättsfall från EG–domstolen belyser funktionsskyddet. 
Principen om detta skydd har tillämpats på den kooperativa företagsfor-
men utan begränsning till jordbrukssektorn. Det handlar om en slags 
kvalitativ helhetsbedömning som ligger i linje med möjligheten att göra 
kvalitativa bedömningar vid prövningen av räckvidden av förbudet i 6 §. 
I en tidigare departementspromemoria föreslogs att principen om funk-
tionsskydd uttryckligen borde skrivas in i legalundantaget. I promemo-
rian (Ds 1998:72 s. 179–182) hänvisades till ledande rättsfall från EG-
domstolen. Det ansågs angeläget att de principer som får omedelbar be-
tydelse för undantagets omfattning tydligt skulle komma till uttryck i 
lagtexten.
Enligt förslaget skulle vissa inskränkningar i den fria rörligheten ändå 
vara undantagna från förbudet i 6 §, om de var nödvändiga för förening-
ens från allmän synpunkt behöriga funktion. Med detta avsågs att det inte 
var föreningens eget ekonomiska bästa som skulle vara utgångspunkt för 
bedömningen. 
Förslaget blev föremål för en relativt omfattande remisskritik. Huvud-
invändningen var att det kan skapa missförstånd att just på lantbruks-
området uttryckligt reglera vad som ändå följer av konkurrenslagens 
koppling till rättsutvecklingen inom EG-rätten.
På grund av remisskritiken mot förslaget att införa uttryckliga regler 
om funktionsskyddet på lantbruksområdet, föreslogs i den senare 
promemorian ingen sådan uttrycklig regel. Enligt vad som sägs i prome-
morian följer principen av rättspraxis från EG-domstolen. Med den 
koppling som finns i förarbetena till konkurrenslagen till rättsutveck-
lingen inom EG-rätten, får denna princip ändå anses tillämplig i före-
kommande fall vid tolkningen av de svenska reglerna. De flesta remiss-
instanserna har instämt i denna bedömning.
Regeringen delar dessa slutsatser och föreslår inte någon uttrycklig 
reglering av det s.k. funktionsskyddet.
12.7.3 Förhållandet till föreningsrätten 
Regeringens bedömning: Det är en fråga för rättstillämpningen att i 
konkreta fall dra upp de närmare gränserna mellan konkurrenslagen och 
lagen om ekonomiska föreningar, med ledning av de principer som 
angetts i förarbetena till konkurrenslagen.
Promemorians bedömning: Överensstämmer med regeringens be-
dömning.
Remissinstanserna: LRF anser att det finns en konflikt mellan kon-
kurrenslagen och lagen om ekonomiska föreningar. 
Skälen för regeringens bedömning: Med det förslag som redovisats 
ovan i fråga om föreningens prissättning när den svarar för försäljningen 
till tredje man finns det inte, när det gäller den generella synen på för-
hållandet mellan konkurrenslagen och föreningsrätten, något påtagligt 
behov av ett förändrat synsätt (jfr Marknadsdomstolen i Södra-ärendet, 
se promemorian s. 14 f.). Det bör vara en fråga för rättstillämpningen att 
i konkreta fall dra upp de närmare gränserna mellan de båda 
lagstiftningsområdena med ledning av de principer som angetts i 
förarbetena till konkurrenslagen.
12.7.4 Definitionerna av jordbruks-, trädgårds- och skogs-
produkter
Regeringens förslag: Definitionerna av jordbruks-, trädgårds- och 
skogsprodukter placeras i en särskild lag.
Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna: Stockholms tingsrätt, Jordbruksverket, Läns-
styrelsen i Skåne län, Skogsstyrelsen och Sveriges Industriförbund till-
styrker.
Hovrätten över Skåne och Blekinge har i och för sig ingen invändning 
mot förslaget men pekar bl.a. på att en viss vara kan komma att höra till 
jordbrukssektorn enligt det ena regelsystemet men inte det andra. Dom-
stolen vill ifrågasätta om det inte varit mer ändamålsenligt och lagtek-
niskt fördelaktigt att avgränsa sektorn genom att hänvisa till EG-reglerna 
och sedan från området avskilja vad som inte skall höra dit, i första hand 
fiskeprodukterna. Vad som i EG-rättslig mening är jordbruksprodukter 
framgår av fördragets artikel 32 och bilaga 1. Eftersom området är för-
dragsrättsligt avgränsat blir avgränsningen tämligen beständig.
Skälen för regeringens förslag: Såsom redovisats i promemorian 
definieras i 18 b § konkurrenslagen jordbruks-, trädgårds- och skogs-
produkter med hänvisning till numera upphävda bestämmelser. Det be-
hövs därför nya hänvisningar med utgångspunkten att rättsläget skall 
vara oförändrat. Därför föreslogs att man knyter an till tullbestämmelser. 
Dessa finns nu för svensk del på EG-nivå. Hänvisning bör göras till varor 
som anges i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) 
2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma 
tulltaxan. Beträffande trädgårds- och skogsprodukter kan som tidigare 
hänvisas till varor som finns i vissa kapitel. Beträffande jordbruks-
produkter har tidigare hänvisats till ett urval produkter angivna med tull-
taxenummer i en särskild bilaga till 1990 års avgiftslag. För att uppnå 
rättslikhet behövs en motsvarande relativt omfattande bilaga med upp-
räknade produkter. För att inte belasta konkurrenslagen med den sär-
skilda bilagan är det lämpligast att i 18 b § hänvisa till en ny särskild lag 
med hänvisningarna och den särskilda bilagan.
Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot förslaget.
Regeringen instämmer i förslaget och föreslår lagändring i enlighet 
härmed. 
12.7.5 Missbruk av en dominerande ställning 
Från konkurrensrättsliga utgångspunkter bör framhållas att legalundan-
taget inte innebär undantag för förfaranden som utgör missbruk av domi-
nerande ställning enligt 19 § konkurrenslagen.
13 Konsekvenser
En nationell tillämpning av artikel 81 och 82 i EG-fördraget kan för-
väntas öka effektiviteten i tillämpningen av dessa regler och på så sätt få 
en positiv effekt på samhällsekonomin och för konsumenterna. Svenska 
företag berörs ekonomiskt möjligen på det sättet att det kan medföra 
minskade kostnader om ett ärende behandlas av Konkurrensverket i 
stället för av kommissionen. För Konkurrensverkets vidkommande förut-
ses inte några omfattande konsekvenser. Redan i dag är EG:s 
konkurrensregler tillämpliga på åtskilliga av de ärenden som verket 
behandlar. Även om verket inte får tillämpa EG-rätten direkt, måste 
verket redan nu beakta EG-rättens konkurrensregler så att verkets beslut 
inte strider mot dem. 
Enligt regeringens förslag kommer Konkurrensverket att få en möjlig-
het att utreda förfaranden även i den utsträckning de påverkar sam-
handeln. Det kommer sannolikt att medföra att vissa ärenden blir mer 
komplicerade. Förslaget innebär inte att Konkurrensverket skall vara 
skyldigt att ta upp varje förfarande som kan ifrågasättas vara konkurrens-
skadligt. 
Sannolikt kommer förslaget också att medföra att ett antal ärenden 
överförs från EG-kommissionen till Konkurrensverket. Kommissionen 
har hittills inte överfört ärenden till nationella myndigheter i någon större 
omfattning. De medlemsstater som redan har internrättslig behörighet att 
tillämpa EG:s konkurrensrätt har gjort det endast i begränsad utsträck-
ning. Det går emellertid inte att förutse i vilken utsträckning kommissio-
nen i framtiden kommer att vilja föra över ärenden till nationella myn-
digheter. 
Regeringen gör den bedömningen att förslagen är av den omfattningen 
att det inte medfört något ändrat resursbehov. Marknadsdomstolen och 
Stockholms tingsrätt påverkas av utredningens förslag. Konkurrenslagens 
materiella regler har EG-rätten som förebild. Enligt konkurrenslagens 
förarbeten var ett av lagens syften att nå så stor materiell rättslikhet som 
möjligt med dåvarande Romfördragets konkurrensregler. Kunskapen 
inom Konkurrensverket om EG:s konkurrensregler får därför antas vara 
god. Det utesluter inte att utredningens förslag kan medföra ett behov av 
utbildning av Konkurrensverkets personal. 
Länsstyrelserna har till uppgift att i länet verka för en effektiv kon-
kurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, se 
4 § konkurrensförordningen(1993:173). Det kan därför förutses att ett 
visst begränsat behov av utbildning uppkommer även för länsstyrelserna 
vidkommande. 
Regeringen anser i likhet med utredningen att förslaget inte medför 
något behov av ökade resurser för Konkurrensverkets vidkommande. Inte 
heller för andra myndigheters del förväntas förslaget medföra något be-
hov av ökade resurser. Som framgått av avsnitt 8.1 har kommissionen i 
en vitbok föreslagit en långtgående decentralisering av tillämpningen av 
artikel 81 och 82. Om förslaget genomförs, kan det få omfattande kon-
sekvenser för Konkurrensverket och ställa krav på utökade resurser. I så 
fall får regeringen återkomma i frågan om resursbehovet.
I fråga om förslaget till förtydligande tillägg i reglerna om fastställande 
av konkurrensskadeavgift (se avsnitt 9) torde det inte medföra något 
behov av ökade resurser för Konkurrensverkets vidkommande. Inte 
heller för andra myndigheter, domstolar eller företag förväntas förslaget 
medföra några ökade kostnader. 
Kronofogdemyndighetens medverkan vid kontrollbesök hos företag i 
Sverige (se avsnitt 10) kommer, såvitt nu kan bedömas, endast att 
behövas i undantagsfall. Kostnadsökningarna för 
Kronofogdemyndigheten i Stockholms län torde bli så begränsade att de 
ryms inom ramen för beviljade anslag. Detsamma gäller de 
kostnadsökningar som kan uppstå för Stockholms tingsrätt och Svea 
hovrätt.
Regeringen gör sammanfattningsvis i denna del den bedömningen att 
förslagen inte föranleder något behov av ytterligare resurser. De nu 
föreslagna förändringarna skall utföras inom befintliga ramar för berörda 
myndigheter.
Förslaget i avsnitt 11 i fråga om viss taxisamverkan innebär en 
betydande lättnad i fråga om små företags villkor i taxibranschen. Den 
analys och de överväganden som gjorts i den allmänna motiveringen 
belyser detta närmare, också ur samhällsekonomisk synvinkel.
I fråga om förslaget om ändring av reglerna i konkurrenslagen i fråga 
om lantbruket (se avsnitt 12) bedömer regeringen att det nu framlagda 
förslaget inte medför några nämnvärda ekonomiska eller andra 
konsekvenser.
När det gäller att skapa goda förutsättningar för arbetet med att stärka 
konkurrensen till nytta för konsumenterna har regeringen i 2000 års 
ekonomiska vårproposition aviserat förslag om att Konkurrensverket 
skall få ytterligare medel. Regeringen avser att i budgetpropositionen 
återkomma till denna fråga.
14 Författningskommentar
14.1 Förslaget till lag om ändring i konkurrenslagen 
(1993:20)
5 §
I paragrafen har tagits in en hänvisning till de nya bestämmelserna om 
nationell tillämpning av EG:s konkurrensregler som har införts i 2 § 
lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas 
konkurrens- och statsstödsregler. 
6 § Om något annat inte följer av beslut enligt 8 eller 15 § eller av 13, 
17, 18 c eller 18 e §, är avtal mellan företag förbjudna om de har till 
syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på markna-
den på ett märkbart sätt eller om de ger ett sådant resultat. 
Detta gäller särskilt sådana avtal som innebär att 
1. inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt 
eller indirekt fastställs, 
2. produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar 
begränsas eller kontrolleras, 
3. marknader eller inköpskällor delas upp, 
4. olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, varigenom 
vissa handelspartner får en konkurrensnackdel, eller 
5. det ställs som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten 
åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt 
handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet.
Ett tillägg har skett. Förbudet i 6 § är inte tillämpligt om ett samarbete 
omfattas av 18 e §. 
18 b § 
I lagen (2000:00) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och 
skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20) finns särskilda be-
stämmelser om vad som avses med sådana varor.
Som framgår av den allmänna motiveringen har definitionerna lagts i 
en ny särskild lag främst för att inte belasta konkurrenslagen med den 
omfattande jordbruksbilagan. 
Förslaget till lag (2000:00) om innebörden av begreppen jordbruks-, 
trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20) har behand-
lats i den allmänna motiveringen. Beträffande trädgårdsprodukter och 
skogsprodukter hänvisas till kap. 6–8 respektive kap. 44, 47 och 48 i 
Kombinerade nomenklaturen. Bilagan med uppräknade jordbruks-
produkter skiljer sig endast marginellt från vad som gällde tidigare.
18 c § Förbudet i 6 § gäller inte för sådana avtal inom en primär 
lantbruksförening eller dess dotterföretag som avser samverkan 
mellan föreningens medlemmar om 
1. produktion, insamling, förädling, försäljning eller därmed sam-
manhängande verksamhet såsom användandet av gemensamma an-
läggningar, lagring, beredning, distribution eller marknadsföring i 
fråga om jordbruksprodukter, trädgårdsprodukter eller skogs-
produkter , eller
2. inköp av varor eller tjänster för sådan verksamhet som avses 
under 1.
Första stycket gäller dock inte avtal som har till syfte eller ger till 
resultat 
1. att en medlems fria rörlighet på marknaden förhindras eller 
försvåras 
a) i fråga om valet av avnämare eller leverantör,
b) i fråga om möjligheten att lämna föreningen, eller
c) i annat avseende av motsvarande betydelse, eller
2. att försäljningspriser direkt eller indirekt fastställs på varor när 
försäljningen sker direkt mellan medlem och tredje man.
I den mån annat inte följer av sammanhanget behåller tidigare motiv-
uttalanden sin giltighet. Av första stycket, som är oförändrat, följer att 
samverkan inom en primärförening eller dess dotterföretag mellan dess 
medlemmar om bl.a. försäljning är undantagen från förbudsregeln i 6 § 
konkurrenslagen. 
Andra stycket har ändrats. Punkten 2 b har utgått. Detta innebär att 
föreningen utan inskränkning har rätt att sätta priser på varor när den 
svarar för försäljningen till tredje man. På grund av denna ändring är det 
betydelselöst om varan som säljs skall anses vara producerad hos med-
lemmen eller inte. Beträffande bakgrunden till detta samt i övrigt hän-
visas till den allmänna motiveringen.
Bestämmelsen i punkt 2 a har behållits men har blivit punkt 2, 
eftersom uppdelningen i a) och b) inte längre är aktuell när punkt 2 b har 
utgått.
18 d § Med taxiföretag avses i denna lag företag som tillhandahåller 
eller utför taxitjänster eller därmed jämförbara transporttjänster.
Med beställningscentral avses en gemensam eller fristående funktion 
som tar emot beställningar och fördelar transportuppdrag mellan taxi-
företag. Funktionen kan även utföra sådan verksamhet som har sam-
band därmed
Paragrafen är ny. I bestämmelsen definieras några centrala begrepp som 
förekommer i den efterföljande paragrafen 18 e §. 
Med taxiföretag avses i denna lag sådana företag som tillhandahåller 
eller utför taxitjänster eller därmed jämförbara transporttjänster. Med 
taxitjänster avses sådana persontransporter som sker med personbil eller 
lätt lastbil och som inte utgör linjetrafik; jfr 1 kap. 3 § yrkestrafiklagen 
(1998:490), YTL.
Med uttrycket ”därmed jämförbara transporttjänster” förstås bl.a. be-
ställningstrafik med buss (jfr 1 kap. 3 § YTL). Härmed avses 
yrkesmässig trafik för icke linjebunden persontransport som sker främst 
med buss. 
Som därmed jämförbara transporttjänster kan även räknas andra tjäns-
ter än taxitjänster eller med taxitjänster nära förknippade tjänster, såsom 
att taxiföretaget utför gods- eller budtransporttjänster vid sidan av kärn-
verksamheten med taxitjänster. 
Med den definition som här har getts får begreppet taxiföretag en till-
lämpning som gör att även persontransporttjänster med andra fordon än 
lätt lastbil eller personbil, främst buss, omfattas. Sådana trafiktjänster 
torde dock oftast ha ringa ekonomisk betydelse i sammanhanget.
Av praktiska skäl som redovisats i avsnitt 6.1 avgränsas undantags-
regeln i 18 e § första stycket genom ett högsta antal fordon anmälda för 
användning i taxitrafik, se nedan.
En mycket vanlig samverkan i taxibranschen sker genom en beställ-
ningscentral. Därmed förstås i denna lag en gemensam eller fristående 
funktion som tar emot beställningar och fördelar transportuppdrag mellan 
taxiföretag. Begreppet har beskrivits närmare i avsnitt 11.1.4.
Den gemensamma funktionen behöver inte ha den organisatoriska 
formen av en eller flera juridiska personer, men får ha det. Det är i prin-
cip tillräckligt, att den utgör något slag av enhet eller avskild verksam-
hetsfunktion, eller innebär en särskild uppgift vid sidan om den rena 
transportverksamheten. En fråga som kommit upp vid remissbehand-
lingen gäller om t.ex. även landstingsägda beställningscentraler omfattas 
av de regler som här föreslås. Detta hänger delvis samman med en mer 
övergripande fråga om huruvida en sådan landstingsägd beställnings-
central, som förefaller syfta till att samordna avropen för upphandlade 
samhällsbetalda tjänster, kan omfattas av förbudet mot konkurrensbe-
gränsande samarbete mellan företag. Denna fråga får lösas i rättstillämp-
ningen. I den mån förbudet i 6 § konkurrenslagen skulle vara tillämpligt 
kan bedömningen av räckvidden av undantagsregeln i 18 e § i fråga om 
ett sådant samarbete aktualiseras. Även beträffande denna fråga får 
hänvisas till rättstillämpningen.
Funktionen kan även utföra annan verksamhet än själva förmedlingen 
och ändå omfattas av begreppet beställningscentral. Det är dock inget 
krav. Sådan verksamhet måste dock ha samband med mottagandet eller 
fördelningen av transportuppdragen. Exempelvis kan det röra sig om in-
köp av taxibilar och teknisk utrustning som behövs för transportverksam-
heten samt marknadsföring o.d.
18 e § Förbudet i 6 § gäller inte för ett skriftligt avtal mellan taxiföre-
tag eller mellan en beställningscentral och taxiföretag om avtalet
1. avser gemensam transportverksamhet genom samverkan i en be-
ställningscentral eller på annat sätt i syfte att uppnå effektivitetsvinster 
eller andra sådana ekonomiska fördelar, 
2. behövs för att tillgodose det samhälleliga intresset av tillgång till 
taxiservice, och 
3. omfattar högst 30 taxifordon.
Undantaget enligt första stycket gäller inte 
1. till den del samarbetet avser förfarande eller villkor som innebär 
eller omfattar 
a) fastställande av gemensamma priser, 
b) uppdelning av marknader, 
c) en uppsägningstid för anslutet taxiföretag som överstiger sex 
månader från uppsägningstillfället eller, i fråga om en ekonomisk 
förening, villkor att uppsägning inte får göras förrän tidigast efter sex 
månader eller längre tid från inträdet, eller
d) förbud för anslutet taxiföretag att efter avtalstidens utgång kon-
kurrera med den gemensamma transportverksamheten, och
2. det är uppenbart att syftet med den gemensamma transportverk-
samheten eller intresset av tillgång till taxiservice enligt första stycket 1 
och 2 kan tillgodoses utan att samarbetet omfattar ett sådant för-
farande eller villkor som avses i 1 a–d. 
Paragrafen är ny. Bestämmelsen innebär att visst närmare angivet sam-
arbete mellan taxiföretag eller mellan en beställningscentral och taxi-
företag är undantaget från förbudsregeln i 6 § konkurrenslagen. 
I första stycket uppställs tre kumulativa kriterier för att undantaget 
skall gälla.
Av punkt 1 framgår att undantaget omfattar sådana avtal mellan taxi-
företag eller mellan en beställningscentral och taxiföretag som avser 
gemensam transportverksamhet genom samverkan i beställningscentral 
eller på annat sätt i syfte att uppnå effektivitetsvinster eller andra sådana 
ekonomiska fördelar. 
Avtalet skall vara skriftligt för att omfattas av undantaget. Detta är ett 
ovillkorligt krav. Kravet upprätthålls därför att det finns ett påtagligt be-
hov av att det samarbete som parterna bedriver kan bli föremål för effek-
tiv granskning från främst det allmännas sida. Med skriftlighetskravet 
avses att utesluta muntliga avtal. I begreppet ”skriftlig” innefattas också 
ingångna avtal på annat varaktigt medium än pappersbaserade avtal (jfr 
prop. 1999/2000:89 s. 91). Samma kontrollmöjligheter torde föreligga 
om avtal ingåtts på t.ex. ett varaktigt elektroniskt medium. 
I uttrycket "gemensam" ligger att fler medlemmar än en enda deltar. 
Det behöver å andra sidan inte röra sig om fler än två, även om så får 
vara fallet. Undantaget lägger inte hinder i vägen för att vissa av taxi-
företagen tillämpar ett mer lokalt samarbete.
De ekonomiska fördelar som kan vara aktuella har belysts i den all-
männa motiveringen. Generellt sett rör det sig om någon form av sam-
ordning som skapar ekonomisk nytta. Det ligger i sakens natur att de 
ekonomiska fördelarna måste vara av beaktansvärt slag. 
Enligt punkt 2 krävs vidare att samarbetet behövs för att tillgodose det 
samhälleliga intresset av tillgång till taxiservice. Härmed avses att sam-
verkan skall bidra till att allmänt förbättra tillgången till taxiservice. 
Kraven bör i detta avseende inte ställas allt för högt. Förhållandena torde 
i allmänhet vara sådana att det kan hållas för sannolikt att en taxiservice i 
mindre tätbefolkade områden av Sverige inte kan upprätthållas utan en 
samverkan av detta slag. 
Av punkt 3 följer därtill att samverkan får omfatta högst 30 taxifordon. 
Om samverkan överstiger 30 taxifordon gäller alltjämt förbudet i 6 § 
konkurrenslagen. Med taxifordon avses antalet fordon anmälda för 
användning i taxitrafik enligt YTL. Anmälda fordon registreras i 
bilregistret (jfr 71 § bilregisterkungörelsen (1972:599) samt bilaga 1 till 
kungörelsen). 
I det andra stycket finns en bestämmelse om att undantaget enligt det 
första stycket inte gäller i vissa fall. Här hänvisas till avsnitt 11.4. Denna 
s.k. spärregel avser samarbete som till sin art är av allvarligt slag, näm-
ligen fastställande av gemensamma priser och uppdelning av marknader. 
Vidare gäller det en uppsägningstid för anslutet taxiföretag som över-
stiger sex månader respektive förbud för anslutet taxiföretag att efter av-
talstidens utgång konkurrera med den gemensamma transportverksam-
heten. Om avtalet innehåller en konkurrenssklausul brukar innebörden av 
den bl.a. vara att taxiföretaget också är förhindrat att göra reklam för 
egen verksamhet vid sidan om den gemensamma marknadsföringen.
I fråga om en ekonomisk förening finns regler i lagen (1987:667) om 
ekonomiska föreningar, om rätt för medlem att säga upp sig efter inträdet 
(3 kap. 4 §), uppsägningstid och avgång (3 kap. 5 §) m.m. Enligt 3 kap. 
4 § första stycket nämnda lag har en medlem rätt att säga upp sig till ut-
träde ur föreningen utan några i lagen angivna inskränkningar. Det får 
dock enligt andra stycket i samma paragraf i en förenings stadgar före-
skrivas att uppsägningsrätt inte föreligger förrän efter viss tid, högst två 
år, från inträdet. Om registreringsmyndigheten medger det får denna tid 
utsträckas till fem år. 
Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar medger således att med-
lemmen under viss tid fråntas möjligheten att med rättslig verkan säga 
upp sitt medlemskap i föreningen. Detta kan i det enskilda fallet medföra 
inlåsningseffekter. I den föreslagna bestämmelsen kan en tillämpning av 
spärregeln komma i fråga om uppsägning enligt stadgarna inte får göras 
förrän tidigast efter sex månader eller längre tid från inträdet. 
Vad som nu sagts är inte tillämpligt på vad som i nämnda lag sägs om 
avgång vid räkenskapsårets utgång eller återbetalning av medel (se 3 kap. 
5 § och 4 kap.).
När spärregeln är tillämplig innebär detta att förbudet i 6 § 
konkurrenslagen i princip kan tillämpas på de förfaranden eller villkor 
som nyss nämnts. Däremot blir 6 § konkurrenslagen inte tillämplig på 
övriga delar av avtalet.
Bestämmelsen gäller oavsett vilken juridisk avtalsform samarbetet 
kommer till uttryck i. Även t.ex. stadgar för en ekonomisk förening om-
fattas.
28 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka hänsyn som skall tas när 
konkurrensskadeavgift fastställs.
Första stycket har bl.a. numrerats och fått ett tillägg. Tillägget består i 
punkterna 3 och 4. 
Av punkt 3 följer att det faktum att företaget lämnat viktig information 
till Konkurrensverket kan tillmätas betydelse vid fastställande av kon-
kurrensskadeavgift, om det gäller företagets egen överträdelse. Företaget 
skall i väsentlig mån ha underlättat utredningen. Med detta avses att den 
information företaget lämnat är betydelsefull för att kunna konstatera att 
företaget överträtt någon av förbudsreglerna i 6 eller 19 § konkurrens-
lagen eller åsidosatt ett villkor som beslutats med stöd av 10 § andra 
stycket (jfr 26 §). Däremot avses inte situationen när informationen är 
lätt tillgänglig på annat sätt eller redan känd hos Konkurrensverket. Vad 
det handlar om här är att företaget samarbetar väl med Konkurrensverket 
och tillhandahåller information som berör den egna överträdelsen. Det 
kan i sammanhanget ofta vara så att lämnade uppgifter även berör andra 
företags överträdelser av förbudsreglerna i konkurrenslagen och att detta 
kan vara till nytta för verkets utredning. I den mån så är fallet kan dock 
dessa uppgifter rörande andra inte med stöd av detta lagrum tillmätas 
rättslig betydelse vid fastställandet av konkurrensskadeavgiften. 
Enligt punkt 4 kan även andra omständigheter vara av betydelse. När 
det gäller försvårande omständigheter hänvisas till vad som sägs i prop. 
1992/93:56 s. 93. När det gäller förmildrande omständigheter kan näm-
nas exempelvis om företaget snabbt upphör med överträdelsen sedan den 
påtalats av Konkurrensverket, svår ekonomisk situation för företaget, 
påtryckningar på företaget från andra företag, begränsad medverkan i 
överträdelsen och om företaget har ålagts att betala skadestånd för över-
trädelsen. 
Med tanke på att bestämmelsen med dessa ändringar uttömmande reg-
lerar vilka hänsyn som skall tas när konkurrensskadeavgiften fastställs 
har uttrycket ”särskild” tagits bort.
Andra stycket är oförändrat.
14.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1845) om 
tillämpningen av Europeiska gemenskapernas 
konkurrens- och statsstödsregler
2 §
Den tidigare 2 § har flyttats till 2 a §. I paragrafen har nu införts de nya 
bestämmelserna om behörighet för svenska konkurrensmyndigheter att 
tillämpa EG:s konkurrensregler. 
Paragrafen är indelad i fyra stycken. Första stycket innehåller de 
grundläggande behörighetsreglerna. I andra stycket anges vilka bestäm-
melser i konkurrenslagen som skall tillämpas för det nya syftet. Av tredje 
stycket framgår att vissa hänvisningar till konkurrenslagens 
bestämmelser skall avse bestämmelser i EG-fördraget. I fjärde stycket, 
slutligen, regleras en särskild fråga om överklagande av ett visst slag av 
beslut.
Första stycket
Konkurrensverket har huvudansvaret för konkurrensövervakningen på 
nationell nivå med stöd av EG:s konkurrensrätt på samma sätt som gäller 
sedan tidigare i fråga om konkurrensövervakningen enligt konkurrens-
lagen. Verkets uppgifter motsvarar de uppgifter som EG-kommissionen 
har på gemenskapsnivå. 
Av första meningen i första stycket framgår att Konkurrensverket får 
tillämpa artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget. En utgångspunkt härvidlag 
är att verket i och för sig är behörigt att ta upp varje fall på vilket EG:s 
konkurrensrätt är tillämplig enligt de principer som EG-domstolen har 
formulerat och kan komma att formulera i framtiden. Inom ramen för 
denna fakultativa behörighet ankommer det sedan på verket att avgöra 
för varje fall om detta bör tas upp till prövning. Detta avgörande får 
grundas på lämplighetsöverväganden, där det ifrågasatta förfarandets 
anknytning till Sverige är en viktig omständighet att beakta. Såsom 
uttalats i den allmänna motiveringen (avsnitt 8) talar principiella och 
praktiska skäl för att Konkurrensverket bör ingripa i första hand mot 
förfaranden med en närmare anknytning till Sverige. Anknytningen kan 
bestå exempelvis i att förfarandet äger rum i Sverige eller har effekter 
här. Konkurrensverkets tillgängliga resurser kan också få betydelse för 
verkets möjligheter i praktiken att inleda undersökningar. Formuleringen 
”får” är också avsedd att uttrycka den rätt som verket skall ha att självt 
avgöra om ett ifrågasatt avtal eller förfarande skall tas upp till prövning.
I den allmänna motiveringen (avsnitt 8) har angetts att Konkurrens-
verket får bestämma att antingen EG-rätten eller konkurrenslagen skall 
tillämpas eller också båda regelverken. Såsom där angavs skall bedöm-
ningen ske utifrån objektiva grunder, exempelvis att lika fall behandlas 
lika.
I ett vitboksperspektiv kan den fakultativa prövningsrätten komma att 
få en ny karaktär. Enligt kommissionens förslag kan ärendena komma att 
fördelas mellan medlemsstaternas myndigheter efter överläggningar i det 
nätverk som kommissionen vill organisera. Detta har behandlats i avsnitt 
8.1.
Vad som nu har sagts om Konkurrensverkets fakultativa prövnings-
möjlighet gäller i fråga om ingripanden på grund av anmälningar från 
tredje man och verkets egna initiativ. 
De bestämmelser i EG-fördraget som Konkurrensverket ges behörighet 
att tillämpa är i första hand dels artikel 81.1, som förbjuder konkurrens-
begränsande samarbete mellan företag och motsvarar 6 § konkurrens-
lagen, dels artikel 82, som förbjuder missbruk av en dominerande ställ-
ning och motsvarar 19 § konkurrenslagen. Konkurrensverkets behörighet 
enligt paragrafen omfattar även artikel 81.3, som föreskriver en möjlighet 
att besluta om undantag från förbudet i artikel 81.1 och motsvarar 8 § 
konkurrenslagen. I det sist nämnda hänseendet kan verket dock för när-
varande utnyttja behörigheten bara undantagsvis, eftersom beslut om 
undantag nu nästan helt är förbehållna för EG-kommissionen. 
Den förevarande bestämmelsen begränsar inte den nationella behörig-
heten att tillämpa de angivna EG-reglerna. Det är i stället EG-rätten som 
avgör i vilken utsträckning dessa EG-regler får tillämpas på nationell 
nivå. I det hänseendet innehåller bestämmelsen en allmän hänvisning till 
rättsakter antagna med stöd av EG-fördraget. De rättsakter som avses är i 
första hand de som räknas upp i 5 § punkterna 1–4. Därutöver kan näm-
nas förordning 19/65, i vilken kommissionen bemyndigats att anta 
gruppundantagsförordningar. 
Undantagsvis kan den nationella behörigheten grundas direkt på be-
stämmelser i EG-fördraget, nämligen artikel 84 och i viss mån artikel 85.
Av andra meningen framgår att också Marknadsdomstolen och Stock-
holms tingsrätt är behöriga att tillämpa artiklarna 81 och 82 i EG-för-
draget. Så sker när domstolarna prövar frågor i anslutning till Kon-
kurrensverkets tillämpning av dessa artiklar. I paragrafens andra stycke 
anges vilka bestämmelser i konkurrenslagen som skall tillämpas när 
prövning sker med stöd av EG-rätten. Detta innebär att den domstols-
prövning som aktualiseras i Stockholms tingsrätt är åläggande av kon-
kurrensskadeavgift (26 §), beslut om undersökningar hos företag (47 §) 
eller hos någon annan (48 §) samt prövning av om en skriftlig handling 
är skyddad enligt 54 §. Tingsrätten skall också vara behörig att döma ut 
viten enligt 59 § konkurrenslagen. I Marknadsdomstolen aktualiseras 
överklaganden dels av Konkurrensverkets beslut (60 och 61 §§), dels av 
domar och beslut av Stockholms tingsrätt (63 §). 
I alla dessa fall initieras domstolsprövningen av Konkurrensverket i 
anslutning till verkets tillämpning av EG-rätten. 
En prövning av delvis annat slag som också aktualiseras är Marknads-
domstolens prövning enligt 23 § andra stycket och 15 § konkurrenslagen 
när ett företag utnyttjar den särskilda talerätten. En förutsättning för den 
särskilda talerätten är enligt 23 § andra stycket konkurrenslagen att Kon-
kurrensverket i ett visst fall har beslutat att inte ålägga ett företag att upp-
höra med en överträdelse av ett förbud. Konkurrensverket skall alltså i ett 
beslut ha funnit att en tillämpning av artikel 81 eller 82 inte motiverar 
någon vidare åtgärd från verkets sida.
Andra stycket
Genom första meningen i andra stycket görs de flesta av konkurrens-
lagens regler om förfarandet tillämpliga när ett ingripande sker med stöd 
av artikel 81 eller 82 i EG-fördraget. 
I åtskilliga av de bestämmelser som skall tillämpas enligt detta stycke 
används orden företag och avtal. Dessa begrepp definieras i 3 §, som 
därför skall vara tillämplig även när förfarandet gäller ingripanden med 
stöd av EG-rätten. Definitionernas innebörd ligger väl i linje med EG-
rätten. Det är vid tillämpningen av bestämmelserna i konkurrenslagen om 
förfaranden osv. som den lagens definitioner aktualiseras som en del av 
regleringen. Innebörden av de materiella bestämmelserna i artiklarna 81 
och 82 bestäms däremot helt av EG-rätten. Skillnaden torde dock vara 
väsentligen formell; de svenska definitionerna hämtar sitt innehåll från 
EG-rätten (se prop. 1992/93:56 s. 66) 
Härefter anges att konkurrenslagens regler i 9–12 §§ om anmälan, 
återkallelse och ändring av undantag skall tillämpas. Som har framhållits 
i kommentaren till första stycket är det ytterst EG-rätten som avgör i 
vilken utsträckning artiklarna 81 och 82 kan tillämpas nationellt. För när-
varande kan undantag enligt EG-rätten meddelas av nationella myndig-
heter bara i fråga om avtal som inte faller under någon tillämpningsför-
ordning. Det är emellertid möjligt att EG-rätten, så som föreslås i kom-
missionens vitbok (se avsnitt 8.1), i framtiden kommer att ge nationella 
konkurrensmyndigheter ökade möjligheter att tillämpa artikel 81.3.
I avsnitt 8.4.2 har motiverats varför bestämmelserna i 13 och 14 §§ 
konkurrenslagen om automatiska undantag även bör vara tillämpliga vid 
ingripanden med stöd av EG-rätten. Vidare skall Marknadsdomstolen 
vara behörig att besluta om undantag enligt 15 §, dock bara inom ramen 
för vad EG- rätten tillåter. Även 16 § skall då vara tillämplig. 
Bestämmelserna om icke-ingripandebesked i 20 och 21 §§ kon-
kurrenslagen skall vara tillämpliga av skäl som anges i avsnitt 8.4.1. En 
begränsning finns dock som redovisas nedan.
Vidare skall handläggningsregeln i 22 § konkurrenslagen tillämpas i de 
få fall där det blir aktuellt att besluta om undantag. 
Genom hänvisningen till 23–25 §§ konkurrenslagen blir lagens be-
stämmelser om ålägganden tillämpliga också vid överträdelser av artik-
larna 81.1 och 82 i EG-fördraget. Det gäller även bestämmelsen i 
23 § andra stycket om den särskilda talerätten. Någon begränsning i 
denna talerätt föreskrivs inte. Det betyder att den omfattar alla förfaran-
den som utgör överträdelser av EG-rätten. En förutsättning för att ett 
företag som väcker talan om åläggande mot ett annat företag skall få 
framgång är dock att företaget kan lägga fram tillräcklig utredning till 
stöd för sin talan. Det finns anledning att utgå från att företagen i allmän-
het inte kommer att finna det meningsfullt att lägga ned de kostnader som 
rättegången medför i andra fall än där det ifrågasatta förfarandet har en 
närmare anknytning till Sverige. Det har ansetts att det inte behövs någon 
särskild regel som begränsar talerätten i internationella förhållanden. 
Vid prövningen enligt 23 § får Marknadsdomstolen enligt 15 § kon-
kurrenslagen besluta om undantag, naturligtvis dock endast i den ut-
sträckning som EG-rätten tillåter. 
Även bestämmelserna i 26–32 §§ konkurrenslagen om konkurrens-
skadeavgift skall tillämpas vid överträdelser av artikel 81.1 och 82. Mot-
svarande gäller i fråga om åsidosättande av villkor i samband med ett 
beslut om undantag. EG-rätten medger, som påpekats tidigare, i 
dagsläget mycket begränsade möjligheter för nationella 
konkurrensmyndigheter att bevilja undantag enligt artikel 81.3. 
Bestämmelsen om konkurrensskadeavgift vid överträdelse av villkor 
kommer därför – med nuvarande EG-rättsliga reglering – sannolikt inte 
att tillämpas i någon större utsträckning. 
En fråga som uppkommer vid tillämpningen av 28 § konkurrenslagen 
på en överträdelse av artikel 81.1 eller 82 är i vilken utsträckning effekter 
utanför det svenska territoriet av ett förfarande skall få beaktas när stor-
leken på konkurrensskadeavgiften bestäms. Ett syfte med att införa en 
nationell tillämpning av artikel 81 och 82 är att Konkurrensverket skall 
ges en möjlighet att utreda förfaranden i hela deras vidd. Det är därför 
naturligt att även effekter utomlands av ett förfarande skall kunna beaktas 
vid bestämmande av storleken på konkurrensskadeavgiften. Det följer 
dock av EG-rätten att påföljder som i annat sammanhang dömts ut för 
samma förfarande skall beaktas. 
Frågan kan komma att få större betydelse i perspektivet av vitbokens 
förslag om att ett nätverk av nationella konkurrensmyndigheter och 
kommissionen skall inrättas, jämför avsnitt 8.1. 
Hänvisningen i andra stycket till 45–56 §§ konkurrenslagen innebär att 
konkurrenslagens regler om uppgiftsskyldighet och undersökning blir 
tillämpliga även i fråga om utredningar som rör överträdelser av artikel 
81.1 eller 82, jämför avsnitt 8.4.3. Genom hänvisningen till 57 § första 
stycket och 59 § konkurrenslagen gäller motsvarande i fråga om före-
läggande av och utdömande av viten i samband med ålägganden enligt 
23 § konkurrenslagen att upphöra med överträdelser eller i samband med 
ålägganden enligt 45 § att lämna information. 
Konkurrenslagens regler om överklagande blir genom hänvisningen till 
60 första stycket 1, 2, 3 och 5, 61 och 62  §§ och 63 § första stycket 1, 2, 
4 och 5 och andra stycket konkurrenslagen tillämpliga även på domar och 
beslut som rör tillämpningen av artikel 81 eller 82. Motsvarande gäller 
rättegångsbestämmelserna genom hänvisningen till 64, 65 och 69 §§ 
konkurrenslagen. 
Av andra meningen i andra stycket framgår att en ansökan om icke-in-
gripandebesked endast skall prövas om avtalet eller förfarandet har sär-
skild anknytning till Sverige. Härmed avses i princip att det aktuella 
avtalet eller förfarandet har den anknytningen till Sverige att förfarandet 
genomförts här i landet eller har effekter här. Saknas sådan särskild 
anknytning är Konkurrensverket inte behörig att pröva huruvida 
förutsättningarna för icke-ingripandebesked enligt artikel 81 eller 82 i 
EG-fördraget är uppfyllda. Det får överlämnas till rättstillämpningen att 
närmare precisera vilka faktorer som skall tillmätas betydelse vid be-
dömningen av om anknytningen har tillräcklig styrka.
Vissa av konkurrenslagens regler om förfarande osv. har inte gjorts 
tillämpliga. Flertalet av dessa bestämmelser avser företagskoncentration. 
Som framgår av avsnitt 8.7 har inte någon lagbestämmelse om rätt till 
skadestånd vid överträdelser av artikel 81 eller 82 i EG-fördraget föres-
lagits. Rättsläget är f.n. inte är helt klart och med hänsyn till detta vore 
det olämpligt i vart fall i nuläget att lagreglera rätten till skadestånd vid 
överträdelser av artikel 81.1 eller 82. En sådan reglering skulle i dagens 
situation få anpassas efter innebörden av föreskrifterna i 33 § kon-
kurrenslagen och skulle därvid kunna innebära att en avvikelse från vad 
som senare kommer visa sig vara EG-rättens innebörd beträffande skade-
ståndsskyldighet.
Tredje stycket
Av tredje stycket framgår att hänvisningar till konkurrenslagens 
materiella bestämmelser i 6, 8 respektive 19 §§ vid tillämpning av artikel 
81 eller 82 i stället skall avse artikel 81.1, 81.3 respektive artikel 82. 
Fjärde stycket
Av fjärde stycket framgår att ett beslut av Konkurrensverket av innebörd 
att en gruppundantagsförordning som är beslutad av EG-kommissionen 
inte skall tillämpas i ett visst fall får överklagas till Marknadsdomstolen. 
Genom att bestämmelserna om handläggning i lagen (1996:242) om 
domstolsärenden tillämpas gäller samma regler för överklagande i detta 
hänseende som i fråga om överklagande av beslut av Konkurrensverket 
att återkalla ett undantag som gäller på grund av gruppundantag enligt 
17 § konkurrenslagen.
2 a §
Paragrafen motsvarar nuvarande 2 §. I lagtexten har nu införts en ut-
trycklig begränsning till att behörigheten endast avser åtgärder enligt 3 § 
och handräckning enligt 4 §.
5 a §
Rådets förordning kräver att kommissionen ges den hjälp som behövs för 
att kunna genomföra ett kontrollbesök, om ett företag motsätter sig detta. 
I bestämmelsen föreskrivs därför att kommissionen har rätt att få hand-
räckning av kronofogdemyndigheten för att genomföra ett kontrollbesök 
enligt förordningen. Det anges inte uttryckligen att handräckning endast 
får lämnas om ett företag motsätter sig besöket men det följer av all-
männa principer att tvångsmedel endast skall användas om behov före-
ligger. Det är alltid fråga om besök som har beslutats av kommissionen. 
Kronofogdemyndighetens befogenheter överensstämmer med dem som 
kommissionens tjänstemän har enligt artikel 22.2. En möjlighet att få 
handräckning står av naturliga skäl inte till buds då det gäller rätten att 
begära muntliga förklaringar. 
I andra stycket föreskrivs att dessa ärenden skall prövas av Kronofog-
demyndigheten i Stockholms län. Bestämmelsen ersätter forumreglerna i 
16 kap. 10 § utsökningsbalken. Avsikten är att samtliga ärenden skall 
handläggas av Kronofogdemyndigheten i Stockholms län för att på så 
sätt bygga upp den nödvändiga kompetensen inom området. Om en 
förrättning äger rum på annan ort än i Stockholm finns möjlighet för 
kronofogdemyndigheten att förordna en tjänsteman vid en annan 
myndighet för att handlägga målet, dock utan att målet överlämnas. 
Av tredje stycket framgår att kronofogdemyndigheten inte skall under-
rätta det företag där kontrollbesöket skall äga rum om att en ansökan om 
handräckning har lämnats in. Bestämmelsen skall tillämpas istället för 
16 kap. 11 § utsökningsbalken. Regeln är obligatorisk, vilket innebär att 
kronofogdemyndigheten alltid är förhindrad att underrätta svaranden om 
en handräckningsansökan innan verkställighet sker. 
Av andra meningen angivna stycke framgår att övriga bestämmelser i 
balken som gäller vid sådan handräckning som avses i 16 kap. 10 § ut-
sökningsbalken skall tillämpas vid handräckning enligt denna paragraf. 
Det innebär att bl.a. följande bestämmelser blir tillämpliga: 2 kap. 1 § om 
ansökan, 2 kap 15 § om tvångsmedel, 2 kap. 17 § om förrättnings-
mannens befogenheter och 16 kap. 12 § om hur verkställighet sker. 
Andra bestämmelser som blir tillämpliga är 18 kapitlets bestämmelser 
om överklagande av kronofogdemyndighetens beslut. Av 2 kap. 19 § 
följer att kronofogdemyndighetens beslut gäller omedelbart och att 
verkställigheten fortgår även om beslutet överklagas, om inte något annat 
förordnas av en domstol. Till följd av bestämmelsen i andra stycket skall 
kronofogdemyndighetens beslut alltid överklagas till Stockholms 
tingsrätt. Det kan särskilt anmärkas att kommissionens beslut att företa 
ett kontrollbesök får överklagas i särskild ordning, dvs. till 
Förstainstansrätten efter fördragets regler.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari år 2001. En särskild 
övergångsbestämmelse har ansetts erforderlig i fråga om utdömande av 
konkurrensskadeavgift. Bestämmelsen innebär att konkurrensskadeavgift 
inte får dömas ut för överträdelser av artikel 81.1 eller 82 i EG-fördraget, 
i den mån överträdelsen eller åsidosättandet i tiden ligger före ikraft-
trädandet. Det innebär att om förfaranden har upphört före ikraftträdandet 
någon konkurrensskadeavgift inte kan dömas ut. Om förfarandet pågår 
vid ikraftträdandet kan någon konkurrensskadeavgift inte dömas ut, såvitt 
avser tiden före ikraftträdandet.
Även i fråga om 5a § föreslås lagförslaget träda i kraft den 1 januari 
2001. Enligt artikel 22.6 skall medlemsstaterna vidta nödvändiga 
åtgärder inom 18 månader efter det att förordningen har trätt i kraft. 
Förordningen trädde i kraft den tjugonde dagen efter offentliggörandet i 
Europeiska gemenskapernas officiella tidning, dvs. den 16 april 1999. 
Den försening av ikraftträdandet som nu uppkommer torde sakna 
praktisk betydelse
14.3 Förslaget till lag om ändring i 1 § lagen (1970:417) 
om marknadsdomstol m.m. 
1 §
Den inledande bestämmelsen 1 § första stycket lagen om marknadsdom-
stol m.m. har kompletterats med en hänvisning till lagen (1994:1845) om 
tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och 
statsstödsregler. Motsvarande ändring har gjorts i andra stycket i lagen 
om marknadsdomstol i fråga om undantag från tillämpningen av vissa 
förfaranderegler i lagens 14, 15 och 16–22 §§.
14.4 Förslaget till lag om innebörden av begreppen jord-
bruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrens-
lagen (1993:20)
Här hänvisas till avsnitt 12.7.4.
Sammanfattning av promemorian om 
konkurrenslagen och samarbete i taxibranschen
Konkurrens bidrar till dynamik och omvandlingstryck och främjar där-
med tillväxt och sysselsättning samtidigt som konsumenterna 
tillförsäkras ett brett utbud av varor och tjänster av god kvalitet till 
rimliga priser. Den svenska marknaden, som är en öppen och liten 
ekonomi, uppvisar sedan länge en hög koncentrationsgrad på flera 
delmarknader. En hög koncentrationsgrad kan begränsa konkurrensen om 
marknaden samtidigt har en begränsad importkonkurrens. 
Globaliseringen och EU:s inre marknad innebär emellertid ökade 
möjligheter för företagen att vidga sina marknader samtidigt som 
konkurrenstrycket utifrån ökar. De små och medelstora företagens 
möjligheter att växa och utmana etablerade strukturer blir allt viktigare 
samtidigt som behovet av samverkan, främst mellan småföretag för att nå 
en stärkt konkurrenskraft, ökar.
I denna promemoria analyseras småföretagssamverkan på den svenska 
taximarknaden. Promemorian är resultatet av det beredningsarbete som 
pågår i Näringsdepartementet efter remissbehandlingen av departe-
mentspromemorian Små företag och konkurrenslagen Ds 1998:72. En 
ytterligare faktor som här beaktas är de beslut som Marknadsdomstolen 
meddelade den 27 respektive 31 augusti 1999, som gällde samarbete 
inom beställningscentraler i Västerås och Uddevalla (MD 1999:15 och 
16).
I promemorian föreslås dels ett undantag i konkurrenslagen för taxi-
samverkan som
    syftar till att uppnå effektivitetsvinster eller andra sådana ekono-
miska fördelar, 
    behövs för att tillgodose det samhälleliga intresset av tillgång till 
taxiservice, och 
    omfattar högst 25 taxifordon. 
Undantaget föreslås dock inte gälla för vissa särskilt allvarliga typer av 
konkurrensbegränsningar (fastställande av gemensamma priser eller upp-
delning av marknader), om det är uppenbart att syftet med den gemen-
samma transportverksamheten eller intresset av tillgång till taxiservice 
kan tillgodoses utan att samarbetet omfattar ett sådant förfarande.
Vidare föreslås ett gruppundantag för sådan taxisamverkan som om-
fattar högst 35 procent av den relevanta marknaden. Förslaget stämmer 
väl överens med det gruppundantag som föreslogs i nämnda departe-
mentspromemoria. 
Lagförslagen i promemorian om konkurrenslagen och 
samarbete i taxibranschen
Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
Härigenom föreskrivs att det i konkurrenslagen (1993:20) skall införas 
två nya paragrafer, 18 d–e §§, med följande lydelse.
18 d §  I denna lag avses med 
Taxiföretag: företag som tillhandahåller eller utför taxitjänster eller 
därmed jämförbara transporter;
Beställningscentral: en gemensam eller fristående funktion som tar 
emot beställningar och fördelar transportuppdrag mellan taxiföretag. 
Funktionen kan även utföra sådan verksamhet som har samband därmed.
18 e §  Förbudet i 6 § gäller inte för sådant skriftligt avtal mellan taxi-
företag eller mellan en beställningscentral och taxiföretag som
1. avser gemensam transportverksamhet genom samverkan i en beställ-
ningscentral eller på annat sätt i syfte att uppnå effektivitetsvinster eller 
andra sådana ekonomiska fördelar, 
2. behövs för att tillgodose det samhälleliga intresset av tillgång till 
taxiservice, och 
3. omfattar högst 25 taxifordon.
Undantaget enligt första stycket gäller inte för samarbete som innebär 
fastställande av gemensamma priser eller uppdelning av marknader, om 
det är uppenbart att syftet med den gemensamma transportverksamheten 
eller intresset av tillgång till taxiservice enligt första stycket 1–2 kan till-
godoses utan att samarbetet omfattar ett sådant förfarande.
______________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
Förteckning över remissinstanserna 
Promemorian Konkurrenslagen och samarbete i 
taxibranschen
Göta hovrätt
Kammarrätten i Jönköping
Stockholms tingsrätt
Marknadsdomstolen
Domstolsverket
Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet
Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Närings- och teknikutvecklingsverket, NUTEK
Konkurrensverket
Konsumentverket 
Glesbygdsverket
Vägverket, avdelningen för kollektiv- och yrkestrafik
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Sveriges Advokatsamfund
Sveriges Industriförbund
Svensk Handel
Företagarnas Riksorganisation
Svenska Taxiförbundet
Taxiägarnas Riksförbund Fria Taxi
Landsorganisationen i Sverige LO
Tjänstemännens Centralorganisation TCO
Sveriges Akademikers Centralorganisation SACO
Svenska Kommunförbundet
Landstingsförbundet
Svenska åkeriförbundet
Svenska Petroleuminstitutet
Advokatfirman Vinge KB
Lagerlöf & Leman Advokatbyrå 
Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Advokatfirman Lindahl
Svar har även inkommit från Taxi Stockholm.
Lagrådsremissens lagförslag i fråga om 
konkurrenslagen och samarbete i taxibranschen
Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
Härigenom föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (1993:20)
dels att 6 § skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 18 a § skall lyda ”Särskilda bestämmel-
ser för vissa former av samarbete mellan små företag”,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 18 d–e §§, av 
följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
6 § 
Om något annat inte följer av be-
slut enligt 8 eller 15 § eller av 13, 
17 eller 18 c §, är avtal mellan 
företag förbjudna om de har till 
syfte att hindra, begränsa eller 
snedvrida konkurrensen på mark-
naden på ett märkbart sätt eller om 
de ger ett sådant resultat. 
Detta gäller särskilt sådana avtal 
som innebär att 
1. inköps- eller försäljnings-
priser eller andra affärsvillkor 
direkt eller indirekt fastställs, 
2. produktion, marknader, tek-
nisk utveckling eller investeringar 
begränsas eller kontrolleras, 
3. marknader eller inköpskällor 
delas upp, 
4. olika villkor tillämpas för lik-
värdiga transaktioner, varigenom 
vissa handelspartner får en kon-
kurrensnackdel, eller 
5. det ställs som villkor för att 
ingå ett avtal att den andra parten 
åtar sig ytterligare förpliktelser 
som varken till sin natur eller en-
ligt handelsbruk har något sam-
band med föremålet för avtalet.
Om något annat inte följer av be-
slut enligt 8 eller 15 § eller av 13, 
17, 18 c eller 18 e §, är avtal 
mellan företag förbjudna om de 
har till syfte att hindra, begränsa 
eller snedvrida konkurrensen på 
marknaden på ett märkbart sätt 
eller om de ger ett sådant resultat. 
Detta gäller särskilt sådana avtal 
som innebär att 
1. inköps- eller försäljnings-
priser eller andra affärsvillkor 
direkt eller indirekt fastställs, 
2. produktion, marknader, tek-
nisk utveckling eller investeringar 
begränsas eller kontrolleras, 
3. marknader eller inköpskällor 
delas upp, 
4. olika villkor tillämpas för lik-
värdiga transaktioner, varigenom 
vissa handelspartner får en kon-
kurrensnackdel, eller 
5. det ställs som villkor för att 
ingå ett avtal att den andra parten 
åtar sig ytterligare förpliktelser 
som varken till sin natur eller en-
ligt handelsbruk har något sam-
band med föremålet för avtalet.
18 d §
Med taxiföretag avses i denna 
lag företag som tillhandahåller 
eller utför taxitjänster eller där-
med jämförbara transporttjänster.
Med beställningscentral avses 
en gemensam eller fristående 
funktion som tar emot beställ-
ningar och fördelar transportupp-
drag mellan taxiföretag. Funktio-
nen kan även utföra sådan verk-
samhet som har samband därmed.
18 e §
Förbudet i 6 § gäller inte för ett 
skriftligt avtal mellan taxiföretag 
eller mellan en beställningscentral 
och taxiföretag om avtalet
1. avser gemensam transport-
verksamhet genom samverkan i en 
beställningscentral eller på annat 
sätt i syfte att uppnå effektivitets-
vinster eller andra sådana ekono-
miska fördelar, 
2. behövs för att tillgodose det 
samhälleliga intresset av tillgång 
till taxiservice, och 
3. omfattar högst 30 taxifordon.
Undantaget enligt första stycket 
gäller inte 
1. till den del samarbetet avser 
förfarande eller villkor som inne-
bär eller omfattar 
a) fastställande av gemensamma 
priser, 
b) uppdelning av marknader, 
c) en uppsägningstid för 
anslutet taxiföretag som överstiger 
sex månader från uppsägningstill-
fället eller, i fråga om en ekono-
misk förening, villkor att uppsäg-
ning inte får göras förrän tidigast 
efter sex månader eller längre tid 
från inträdet, eller
d) förbud för anslutet taxiföre-
tag att efter avtalstidens utgång 
konkurrera med den gemensamma 
transportverksamheten, och
2. det är uppenbart att syftet 
med den gemensamma transport-
verksamheten eller intresset av 
tillgång till taxiservice enligt 
första stycket 1 och 2 kan tillgodo-
ses utan att samarbetet omfattar 
ett sådant förfarande eller villkor 
som avses i 1 a–d.
_____________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
Lagrådets yttrande över lagförslagen i fråga om 
konkurrenslagen och samarbete i taxibranschen
Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2000-04-11
Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Vängby, justitierådet Leif 
Thorsson, regeringsrådet Rune Lavin.
Enligt en lagrådsremiss den 6 april 2000 (Näringsdepartementet) har 
regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om 
ändring i konkurrenslagen (1993:20).
Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Per Karlsson.
Lagråde  lämnar förslaget utan erinran.
Utredningens sammanfattning av betänkandet Svensk 
tillämpning av EG:s konkurrensregler
Utredningsuppdraget
Enligt direktiven ingår det i utredningens uppdrag att analysera de rätts-
liga och sakliga förutsättningarna för en internrättslig behörighet att 
direkt tillämpa artiklarna 85.1 och 86 (nuvarande artiklarna 81.1 och 82) 
i EG-fördraget för svensk konkurrensmyndighet och domstol vid därtill 
anknuten prövning. Om utredningen inte identifierar starka hinder mot att 
införa en sådan behörighet, skall den lämna förslag till lagregler som gör 
en effektiv tillämpning av de aktuella artiklarna möjlig. Utredningen 
skall enligt direktiven särskilt analysera i vilken utsträckning de 
nuvarande reglerna i konkurrenslagen som gäller procedurer, 
undersökningar, påföljder m.m. kan tillämpas och är ändamålsenliga för 
det nya syftet.
Dispositionen av betänkandet 
Kapitel 2 innehåller en beskrivning av EG:s konkurrensregler för företag. 
Beskrivningen omfattar i huvudsak de bestämmelser som rör 
förfaranden, sanktioner m.m. Avsnitten innehåller också en kortfattad 
beskrivning av materiella regler. 
Kapitel 3 innehåller en motsvarande beskrivning av de svenska kon-
kurrensreglerna. Beskrivningen har, liksom avsnittet om EG:s kon-
kurrensrätt, tyngdpunkten lagd på regler för förfaranden, sanktioner m.m. 
men innehåller också en kortfattad beskrivning av de materiella reglerna. 
I kapitel 4 finns en beskrivning av konkurrensrätten i övriga EES-
länder. Tyngdpunkten är även här lagd på regler om förfarande, sank-
tioner m.m.
I kapitel 5 beskrivs olika samarbetsformer på konkurrensområdet. 
Kapitlet innehåller en generell beskrivning av olika samarbetsformer men
också en beskrivning av två meddelanden som kommissionen 
presenterat, det ena avseende samarbete med nationella domstolar och 
det andra avseende samarbete med nationella konkurrensmyndigheter. I 
kapitlet redogörs också för den vitbok som kommissionen presentade i 
april år 1999 om en reformering av tillämpningen av artiklarna 85 och 86 
(nuvarande artiklarna 81 och 82) i EG-fördraget. I vitboken föreslås 
mycket omfattande förändringar i fråga om tillämpningen av dessa artik-
lar. EU:s medlemsstater och andra intresserade har yttrat sig över vit-
boken. Kapitlet innehåller en kortfattad redogörelse för den svenska rege-
ringens yttrande över vitboken, liksom yttranden från vissa av EU:s 
medlemsstater och ett antal näringslivsorganisationer. En mer detaljerad 
redogörelse för dessa yttranden finns i bilaga 5. Utredningens över-
väganden finns i kapitel 6. Konsekvenserna av utredningens förslag 
redovisas i kapitel 7. Författningskommentaren finns i kapitel 8. 
Utredningens överväganden
För att utröna om det finns sakliga eller rättsliga hinder mot att införa  en 
behörighet för svenska konkurrensmyndigheter att tillämpa artiklarna 81 
och 82 direkt har utredningen inriktat sitt arbete på att jämföra EG:s kon-
kurrensrätt med de svenska konkurrensreglerna. Utredningen har inte 
funnit något skäl att avstyrka en nationell behörighet att tillämpa EG- 
rätten. Analysen har emellertid visat att det finns olikheter mellan EG-
rätten och den svenska rätten när det gäller reglerna om förfarandet, 
sanktionerna m.m. Utredningen har då ställts inför frågan om dessa skill-
nader motiverar att de svenska reglerna ändras. Enligt utredningens upp-
fattning är det angeläget att samma regler om förfarandet, sanktionerna 
osv. skall gälla, oavsett om det är EG-rättens eller konkurrenslagens 
materiella regler som skall tillämpas. Under arbetets gång har utred-
ningen uppmärksammat den behörighet att tillämpa artiklarna 81 och 82 
på nationell nivå som följer av artikel 84 i EG-fördraget. Denna behörig-
het, som omfattar tillämpning även av artikel 81.3, nämns inte i utred-
ningens direktiv. Efter kontakt under hand med Näringsdepartementet 
har dock bestämts att utredningen skall belysa även denna fråga.
Materiella regler
Konkurrenslagens materiella regler har EG-rätten som förebild. Lagens 
materiella regler tolkas också mot bakgrund av den rättspraxis som har 
utvecklats i EG:s domstolar. Det finns dock vissa materiella skillnader 
mellan konkurrenslagen och EG:s konkurrensregler. Dessa skillnader kan 
komplicera rättstillämpningen för de svenska myndigheterna men de 
medför enligt utredningens uppfattning inte att en nationell tillämpning 
av EG:s konkurrensregler inte bör införas. 
Förfaranderegler
Utredningen anser det vara självklart att Konkurrensverket skall vara den 
nationella myndighet som har de uppgifter som på EG-nivå åvilar kom-
missionen. Såväl kommissionen som Konkurrensverket har ett stort ut-
rymme för att avgöra i det enskilda fallet om ett ingripande skall ske eller 
ej. Även de förfaranderegler som tillämpas sedan ett ärende har an-
hängiggjorts överensstämmer i stora drag. Det finns emellertid också 
vissa skillnader mellan de förfaranderegler som tillämpas i EG-rätten och 
de förfaranderegler som tillämpas i ärenden enligt konkurrenslagen. 
Utredningen har övervägt om konkurrenslagens bestämmelser om icke-
ingripandebesked även bör bli tillämpliga i fråga om artikel 81 och 82 i 
EG-fördraget. Ett sådant besked har dock ingen verkan utanför Sverige 
och hindrar inte att kommissionen eller en annan nationell konkurrens-
myndighet ingriper mot det ifrågasatta förfarandet eller avtalet. Utred-
ningen menar att det inte är motiverat att lägga den extra arbetsuppgift på 
Konkurrensverket som skulle följa med en behörighet att utfärda icke-
ingripandebesked med avseende på EG:s konkurrensrätt. 
Kommissionen har – bortsett från vissa särskilda fall – ensamrätt att 
tillämpa bestämmelsen om undantag i artikel 81.3 i EG-fördraget. I dessa 
särskilda fall bör Konkurrensverket vara behörigt att meddela undantag. 
Enligt utredningens uppfattning bör emellertid inte Konkurrensverkets 
och Marknadsdomstolens behörighet att besluta om undantag enligt arti-
kel 81.3 begränsas till de situationer som EG-rätten medger i dagsläget. 
Behörigheten har i utredningens förslag gjorts generell. Därmed blir det 
ytterst EG-rätten som sätter gränsen för svenska myndigheters behörighet 
i detta avseende. Detta kan få särskild betydelse i perspektivet av de för-
slag som presenterats i kommissionens vitbok. Utredningen bedömer 
emellertid att reglerna om s.k. automatiska undantag i 13 och 14 §§ kon-
kurrenslagen inte bör vara tillämpliga i fråga om undantag enligt EG-
rätten. I förslaget införs också regler om överklagande av beslut av Kon-
kurrensverket att en gruppundantagsförordning enligt EG-rätten inte skall 
vara tillämplig i ett enskilt fall. 
Utredningen har konstaterat att konkurrenslagens regler om uppgifts-
skyldighet och undersökningar bygger på motsvarande bestämmelser i 
EG-rätten. Enligt utredningens uppfattning finns det inte några beaktans-
värda skillnader mellan regelverken i detta avseende, även om det finns 
skillnader bl.a. i fråga om s.k. utvidgade förbud och den särskilda tale-
rätten i 23 § andra stycket konkurrenslagen. Även i fråga om åtgärder 
mot förbjudna konkurrensbegränsningar har regelverken stora likheter 
med varandra. Det finns vissa skillnader i fråga om möjligheten att få 
ersättning för rättegångskostnader. Utredningen bedömer emellertid att 
de gällande svenska reglerna kan tillämpas även i ett EG-rättsligt sam-
manhang och att inte heller övriga skillnader hindrar en effektiv tillämp-
ning av EG-rätten. 
Utredningen konstaterar att förutsättningarna för att döma ut sanktio-
ner vid överträdelser av EG-rätten torde vara desamma oavsett om EG-
rätten eller konkurrenslagen tillämpas. Det finns emellertid vissa skillna-
der i fråga om grunden för beräkning av böter enligt EG-rätten respektive 
konkurrensskadeavgift enligt konkurrenslagen. Utredningen menar dock 
att det bör vara möjligt att tillämpa samma principer för beräkning av 
konkurrensskadeavgiftens storlek oavsett om det är fråga om en över-
trädelse av EG-rätten eller av konkurrenslagen. Utredningen förordar att 
den regel som gäller för kommissionen i fråga om internationell behörig-
het skall vara tillämplig även när Konkurrensverket skall tillämpa EG:s 
konkurrensrätt. Enligt utredningens uppfattning talar emellertid princi-
piella och praktiska skäl för att verket bör ingripa i första hand mot för-
faranden med en närmare anknytning till Sverige. 
Det finns inte några generellt tillämpliga sekretessregler inom EU. Ut-
redningen konstaterar att det kan uppkomma vissa problem i samband 
med internationellt informationsutbyte men att det inte går att lämna 
några förslag som på ensidig nationell nivå löser dessa problem. En 
nationell behörighet att tillämpa artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget 
medför inte enligt utredningens bedömning att de svenska sekretessbe-
stämmelserna behöver ändras. Om kommissionens tankar i vitboken för-
verkligas, kan läget dock förändras. Utredningen gör också den bedöm-
ningen att det i dagsläget inte är nödvändigt att införa en bestämmelse 
om skyldighet för Konkurrensverket att informera kommissionen om på-
gående ärenden med EG-rättslig anknytning. 
Utredningen konstaterar att ett beslut av en nationell myndighet, t.ex. 
Konkurrensverket, inte har några rättsverkningar utanför det egna 
landets territorium. Beslut av kommissionen har däremot, i varierande 
utsträckning, rättsverkan inom hela gemenskapen. Utredningen lämnar 
av naturliga skäl inte några förslag om rättsverkningar i andra länder av 
svenska beslut. 
Utredningen konstaterar i fråga om verkställighet att beslut av kom-
missionen om böter eller viten är verkställbara i medlemsstaterna. Mot-
svarande beslut på nationell nivå kan – i avsaknad av internationella 
överenskommelser – endast verkställas inom det egna territoriet. 
Rätten till skadestånd på grund av överträdelse av EG:s konkurrens-
regler torde f.n. vara beroende av tillämplig nationell rätt. Det innebär att 
om nationell rätt ger en möjlighet till skadestånd vid överträdelser mot 
nationell konkurrenslagstiftning, även överträdelser av EG:s konkurrens-
bestämmelser skall ha motsvarande följder. Sverige är ett av få med-
lemsländer i EU som har särskilda lagbestämmelser om rätt till skade-
stånd på grund av överträdelser av konkurrensbestämmelser, även om en 
sådan rätt sannolikt finns enligt de flesta nationella rättsordningar i EU. 
Någon uttrycklig lagbestämmelse om rätt till skadestånd vid 
överträdelser av artikel 81 eller 82 i EG-fördraget är enligt utredningens 
uppfattning inte absolut nödvändig. Därtill kommer att EG-domstolen 
har utvecklat vissa skadeståndsrättsliga principer. Denna rättsutveckling 
pågår fortfarande. Enligt utredningens uppfattning vore det därför 
olyckligt att nu lagreglera rätten till skadestånd vid överträdelser av 
artikel 81.1 eller 82. 
Utredningens förslag
Utredningen har inte identifierat några starka hinder mot att införa en 
nationell tillämpning av artikel 81 och 82 i EG-fördraget. Den centrala 
bestämmelsen om nationell tillämpning av dessa bestämmelser föreslås 
bli införd i lagen (1994:1845) om tillämpning av Europeiska gemen-
skapernas konkurrens- och statsstödsregler. Lagen innehåller nu bl.a. be-
stämmelser om vilka åtgärder den behöriga myndigheten 
(Konkurrensverket) får vidta i samband med att utredningar genomförs 
på begäran av EG-kommisssionen. 
Den föreslagna ändringen innebär att bl.a. att Konkurrensverket får 
tillämpa artikel 81 och 82 i EG-fördraget. Ändringen innebär också att 
Marknadsdomstolen och Stockholms tingsrätt vid prövning i anslutning 
till verkets tillämpning får tillämpa artikel 81 och 82. Därvid blir kon-
kurrenslagens regler för undersökningar, sanktioner m.m. tillämpliga. 
Som framgått av avsnittet om utredningens överväganden finner utred-
ningen att det inte är nödvändigt att ändra konkurrenslagen, bortsett från 
att en hänvisning till lagen om tillämpning av Europeiska gemenskaperna 
konkurrens- och statsstödsregler föreslås bli införd i 5 §  konkurrens-
lagen. En motsvarande hänvisning föreslås bli införd i lagen (1970:417) 
om marknadsdomstol m.m. 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari år 2001. De mate-
riella reglerna i EG:s konkurrensrätt gäller i Sverige redan nu. De lagänd-
ringar som utredningen föreslår inverkar inte på den materiella 
giltigheten. Utredningen anser att det inte behövs några övergångs-
bestämmelser i fråga om Konkurrensverkets behörighet att tillämpa EG:s 
konkurrensregler. Däremot föreslås att konkurrensskadeavgift inte skall 
kunna påföras för överträdelser av EG:s konkurrensrätt, i den mån det är 
fråga om förhållanden som ligger i tiden före ikraftträdandet. 
Konsekvenser av förslaget 
Enligt utredningens bedömning får förslaget inte några omfattande eko-
nomiska konsekvenser. En nationell tillämpning av artikel 81 och 82 i 
EG-fördraget kan förväntas öka effektiviteten i tillämpningen av dessa 
regler och på så sätt få en positiv effekt på samhällsekonomin. 
För Konkurrensverkets vidkommande får förslaget sannolikt inte några 
omfattande konsekvenser, även om ett visst behov av utbildning av per-
sonalen sannolikt kan förutses. Om verket får behörighet att tillämpa EG-
rätten direkt, kommer det sannolikt också att medföra att vissa ärenden 
blir mer komplicerade och tar ytterligare resurser i anspråk. Det är i 
dagsläget ovanligt att kommissionen överför ärenden till nationella kon-
kurrensmyndigheter. Det går emellertid inte att förutse i vilken utsträck-
ning kommissionen i framtiden kommer att vilja föra över ärenden till 
nationella myndigheter. 
Utredningen finner sammanfattningsvis att förslaget inte medför något 
omedelbart behov av ökade resurser för Konkurrensverkets vidkom-
mande. Verket bör kunna behandla ärenden om tillämpning av EG-rätten 
genom omfördelning av resurser inom verksamheten. Motsvarande be-
dömning görs för andra myndigheters del. 
Utredningens lagförslag i betänkandet Svensk 
tillämpning av EG:s konkurrensregler
Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
Härigenom föreskrivs att det i konkurrenslagen (1993:20) skall införas 
en ny paragraf, 5 §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
5 §
I 2 § lagen (1994:1845) om till-
lämpning av Europeiska gemen-
skapernas konkurrens- och stats-
stödsregler finns bestämmelser om 
nationell tillämpning av Euro-
peiska gemenskapernas kon-
kurrensregler.
_______________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
Förslag till Lag om ändring i lagen (1994:1845) om tillämp-
ning av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och stats-
stödsregler
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1845) om tillämpning av 
Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler
dels att rubriken närmast före 3 § skall tas bort,
dels att 2 § skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 2 § skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas en ny rubrik närmast före 2 a § av följande 
lydelse.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
Behörig myndighet
Nationell tillämpning av Euro-
peiska gemenskapernas kon-
kurrensregler
2 §
Regeringen bestämmer vilken 
svensk myndighet som skall vara 
behörig vid tillämpningen av 
Europeiska gemenskapernas kon-
kurrensregler.
Konkurrensverket får tillämpa 
artiklarna 81 och 82 i Fördraget 
om upprättande av de europeiska 
gemenskaperna (EG-fördraget) i 
enlighet med artiklarna 84 och 85 
i EG-fördraget, liksom i enlighet 
med rättsakter antagna med stöd 
av EG-fördraget. Vid prövning i 
anslutning därtill tillämpas artik-
larna 81 och 82 i EG-fördraget 
även av Marknadsdomstolen och 
Stockholms tingsrätt.
När artikel 81 eller 82 i EG-för-
draget tillämpas enligt första 
stycket tillämpas 3, 9–12, 15, 16, 
22–32, 45–56 §§, 57 § första 
stycket, 59–62 §§, 63 § första 
stycket 1, 2, 4 och 5 samt andra 
stycket, 64–65 §§ och 69 § kon-
kurrenslagen (1993:20). Därvid 
skall hänvisningar till 6 § kon-
kurrenslagen i stället avse artikel 
81.1 i EG-fördraget, hänvisningar 
till 8 § konkurrenslagen i stället 
avse artikel 81.3 i EG-fördraget 
och hänvisningar till 19 § kon-
kurrenslagen i stället avse artikel 
82 i EG-fördraget.
Ett beslut av Konkurrensverket 
att en gruppundantagsförordning 
som har antagits av Europeiska 
gemenskapernas kommission inte 
skall vara tillämplig i ett visst fall 
får överklagas hos Marknads-
domstolen, varvid bestämmelserna 
om handläggning i lagen 
(1996:242) om domstolsärenden 
tillämpas.
Åtgärder vidtagna på begäran av 
Europeiska gemenskapernas kom-
mission
2 a §
Regeringen bestämmer vilken 
svensk myndighet som skall vara 
behörig att vidta åtgärder enligt 
3 §.
______________
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. Konkurrensskadeavgift får inte påföras för överträdelser eller
åsidosättanden i den utsträckning som dessa har pågått före lagens
ikraftträdande.
Förslag till Lag om ändring i lagen (1970:417) om marknads-
domstol m.m.
Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1970:417) om marknadsdomstol 
m.m. skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
1 §1 
Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt
1. konkurrenslagen (1993:20),
2. marknadsföringslagen 
(1995:450),
3. lagen (1994:1512) om avtals-
villkor i konsumentförhållanden,
4. lagen (1984:292) om avtals-
villkor mellan näringsidkare,
5. produktsäkerhetslagen 
(1988:1604),
6. lagen (1994:615) om in-
gripande mot otillbörligt beteende 
avseende offentlig upphandling.
Bestämmelserna i 14, 15 och 
16–22 §§ tillämpas inte i mål eller 
ärenden enligt konkurrenslagen 
(1993:20) eller marknadsförings-
lagen (1995:450). I mål enligt 
marknadsföringslagen tillämpas 
inte heller 13 a §. I stället gäller 
vad som föreskrivits i dessa lagar.
2. lagen (1994:1845) om till-
lämpning av Europeiska gemen-
skapernas konkurrens- och stats-
stödsregler,
3. marknadsföringslagen 
(1995:450),
4. lagen (1994:1512) om avtals-
villkor i konsumentförhållanden,
5. lagen (1984:292) om avtals-
villkor mellan näringsidkare,
6. produktsäkerhetslagen 
(1988:1604),
7. lagen (1994:615) om in-
gripande mot otillbörligt beteende 
avseende offentlig upphandling.
Bestämmelserna i 14, 15 och 
16–22 §§ tillämpas inte i mål eller 
ärenden enligt konkurrenslagen 
(1993:20), lagen (1994:1845) om 
tillämpning av Europeiska gemen-
skapernas konkurrens- och stats-
stödsregler eller marknads-
föringslagen (1995:450). I mål 
enligt marknadsföringslagen till-
lämpas inte heller 13 a §. I stället 
gäller vad som föreskrivs i dessa 
lagar.
_______________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
Förteckning över remissinstanserna 
Betänkandet Svensk tillämpning av EG:s konkurrens-
regler (SOU 2000:4)
1. Hovrätten för Övre Norrland 
2. Kammarrätten i Sundsvall 
3. Stockholms tingsrätt
4. Marknadsdomstolen
5. Domstolsverket
6. Posten AB
7. Telia AB
8. Juridiska fakultetsnämnden vid Lunds Universitet
9. Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet
10. Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala Universitet
11. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
12. Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK
13. Konkurrensverket
14. Affärsverket Svenska kraftnät
15. Konsumentverket
16. Länsstyrelsen i Stockholms län
17. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
18. Länsstyrelsen i Örebro län
19. Sveriges Advokatsamfund
20. Svensk Handel
21. Sveriges Industriförbund
22. Företagarnas Riksorganisation
23. Svenska kommunförbundet
24. Landstingsförbundet
25. Svenska taxiförbundet
26. Sågverkens Riksförbund
27. Såg i Syd AB
28. Lantbrukarnas Riksförbund LRF
29. Skogsägarnas Riksförbund
30. Svenska åkeriförbundet
31. Sveriges försäkringsförbund
32. Tjänstemännens Centralorganisation TCO
33. Sveriges Akademikers Centralorganisation SACO
34. Landsorganisation i Sverige LO
35. Sveriges Redareförening
36. Svenska Bankföreningen
37. Svenska Petroleuminstitutet
38. Byggentrepenörerna
39. Kooperativa institutet
40. Svenska Tidningsutgivareföreningen
41. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
42. Näringslivets delegation för marknadsrätt
43. Södra Skogsägarna ek. för.
44. ICA-handlarnas AB
45. Fack 2000 
46. Svenska franchiseföreningen
47. Advokatfirman Vinge KB
48. Lagerlöf & Leman Advokatbyrå
49. Mannheimer Swartling Advokatbyrå
50. Advokatfirman Lindahl
51. Advokatfirman Delphi
52. Baker & McKenzie Advokatbyrå
53. Styrbjörn Gärde Advokatbyrå
54. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB
Sammanfattning av promemorian Regler om nedsätt-
ning av konkurrensskadeavgift enligt konkurrens-
lagen (1993:20).
Den svenska konkurrenslagstiftningen som infördes 1 juli 1993 bygger 
på den s.k. förbudsprincipen. Konkurrenslagen (1993:20), KL, innehåller 
förbud för företag dels mot konkurrensbegränsande samarbete, dels miss-
bruk av en dominerande ställning. 
För att uppnå de konkurrenspolitiska målen med lagstiftningen är det 
också viktigt att KL erbjuder effektiva instrument i fråga möjligheter att 
avslöja och undanröja förbjudna konkurrensbegränsningar. Detta gäller 
inte minst med hänsyn till de stora samhällsekonomiska och konsument-
politiska värden som konkurrenslagstiftningen ytterst gäller. KL inne-
håller redan idag ett brett register med sanktioner i form av regler om 
   ogiltighet för förbjudna samarbeten, 
   möjligheter att ålägga förbud vid vite att tillämpa förbjudna förfaran-
den, 
   konkurrensskadeavgift för begångna överträdelser, 
   skadestånd för den som lidit skada av ett förbjudet förfarande.
I vissa andra delar av världen (Storbritannien, USA och Canada ) men 
också hos EU-kommissionen finns utvecklade system med befrielse eller 
nedsättning av påföljder för företag som tillhandahåller viktig informa-
tion om konkurrensbegränsande förfaranden (s.k. leniency-program). 
Detta har enligt uppgift haft stor betydelse inte minst i USA, när det 
gäller att spåra och avslöja karteller. Även svenska företag har genom att 
förse EG-kommissionen med viktig bevisning fått kraftig reduktion i 
fråga om konkurrensböter (Stora i Cartonboard-fallet). 
Konkurrensverket har nyligen i en rapport föreslagit bl.a. att regel-
verket ses över i olika avseenden för att erbjuda nya instrument för en 
effektivare kartellbekämpning. 
I denna promemoria analyseras förutsättningarna för att det vid fast-
ställande av påföljd enligt KL även skall kunna beaktas att företag lämnat 
viktig information till Konkurrensverket. I detta sammanhang handlar det 
om nedsättning av konkurrensskadeavgift. Den mer övergripande frågan 
om motsvarande system såsom de nämnda leniency-programmen bör in-
rättas i Sverige är av principiell karaktär och kräver en mer omfattande 
utredning. 
I promemorian föreslås ett tillägg i 28 § KL med innebörden att det vid 
fastställande av konkurrensskadeavgift även skall tas särskild hänsyn till 
om företaget i väsentlig mån underlättat utredningen med avseende på 
den egna överträdelsen och till andra försvårande eller förmildrande om-
ständigheter av betydelse.
Lagförslaget i promemorian om konkurrensskade-
avgift
Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
Härigenom föreskrivs att 28 § konkurrenslagen (1993:20) skall ha 
följande lydelse.
 
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
28 §
När konkurrensskadeavgift fast-
ställs skall särskild hänsyn tas till 
hur allvarlig överträdelsen är och 
hur länge den pågått
När konkurrensskadeavgift fast-
ställs skall särskild hänsyn tas till 
1. hur allvarlig överträdelsen är, 
2. hur länge den pågått, 
3. om företaget i väsentlig mån 
underlättat utredningen med av-
seende på den egna överträdelsen, 
och 
4. andra försvårande eller för-
mildrande omständigheter av be-
tydelse.
I ringa fall skall ingen avgift påföras.
_____________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
Departementspromemorians lagförslag (Ds 2000:16) 
Kontroll på ort och ställe av statligt stöd
Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av 
Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler
Härigenom föreskrivs att det i lagen (1994:1845) om tillämpningen av 
Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler skall in-
föras en ny bestämmelse, 5 a §, samt närmast före 5 a § en ny rubrik av 
följande lydelse. 
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
Reglerna om statsstöd
5 a §
När Europeiska gemenskaper-
nas kommission har beslutat om 
ett kontrollbesök enligt rådets för-
ordning (EG) nr 659/1999 av den 
22 mars 1999 om tillämpnings-
föreskrifter för artikel 93 i EG-
fördraget har den rätt att få hand-
räckning av kronofogdemyndig-
heten för att genomföra följande 
åtgärder hos företag
1. granska räkenskaper och 
andra affärshandlingar samt ta 
kopior av dessa handlingar, och
2. få tillträde till samtliga loka-
ler och markområden som utnytt-
jas av det berörda företaget.
Frågor om handräckning enligt 
denna paragraf prövas av Krono-
fogdemyndigheten i Stockholm.
Kronofogdemyndigheten skall 
inte underrätta företaget om en 
begäran om handräckning innan 
verkställighet sker. Därutöver 
gäller bestämmelserna i utsök-
ningsbalken om sådan verkställig-
het som avses i 16 kap. 10 § den 
balken.
______________
Denna lag träder i kraft den 16 oktober 2000.
Förteckning över remissinstanser för departements-
promemorian (Ds 2000:16) Kontroll på ort och ställe 
av statligt stöd
1. Svea hovrätt
2. Kammarrätten i Stockholm
3. Stockholms tingsrätt
4. Kronofogdemyndigheten i Stockholm
5. Närings- och teknikutvecklingsverket
6. Konkurrensverket
7. Riksrevisionsverket
8. Arbetsmarknadsstyrelsen
9. Statens Jordbruksverk
10.  Fiskeriverket
11.  Kommerskollegium
12.  Länsstyrelsen i Jönköpings län
13.  Länsstyrelsen i Västra Götalands län
14.  Länsstyrelsen i Värmlands län
15.  Länsstyrelsen i Jämtlands län
16.  Länsstyrelsen i Norrbottens län
17.  Länsstyrelsen i Västernorrlands län
18.  Svenska kommunförbundet
19.  Landstingsförbundet 
20.  Sveriges Industriförbund
21.  Företagarnas riksorganisation
22.  Svensk Handel och Tjänsteföretagen
Lagrådsremissens lagförslag i fråga om svensk 
tillämpning av EG:s konkurrensregler m.m.
Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
Härigenom föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (1993:20) 
dels att 28 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 5 §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
5 § 
I 2 § lagen (1994:1845) om till-
lämpningen av Europeiska gemen-
skapernas konkurrens- och stats-
stödsregler finns bestämmelser om 
nationell tillämpning av Euro-
peiska gemenskapernas kon-
kurrensregler.
28 §
När konkurrensskadeavgift fast-
ställs skall särskild hänsyn tas till 
hur allvarlig överträdelsen är och 
hur länge den pågått.
När konkurrensskadeavgift fast-
ställs skall hänsyn tas till 
1. hur allvarlig överträdelsen är, 
2. hur länge den pågått, 
3. om företaget i väsentlig mån 
underlättat utredningen av den 
egna överträdelsen, och 
4. andra försvårande eller för-
mildrande omständigheter av be-
tydelse.
I ringa fall skall ingen avgift påföras.
_______________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1845) om 
tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och 
statsstödsregler
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1845) om tillämpningen 
av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler
dels att rubrikerna närmast före 2 och 3 §§ skall utgå,
dels att 2 § skall betecknas 2 a §,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 2 och 5 a §§, samt 
närmast före 2, 2 a och 5 a §§ nya rubriker av följande lydelse,
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
Nationell tillämpning av Euro-
peiska gemenskapernas kon-
kurrensregler
2 §
Konkurrensverket får tillämpa 
artiklarna 81 och 82 i Fördraget 
om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen (EG-fördraget) i 
enlighet med artiklarna 84 och 85 
i EG-fördraget, liksom i enlighet 
med rättsakter antagna med stöd 
av EG-fördraget. Också Stock-
holms tingsrätt och Marknads-
domstolen är behöriga att tillämpa 
artiklarna 81 och 82 i EG-för-
draget.
När artikel 81 eller 82 i EG-för-
draget tillämpas enligt första 
stycket tillämpas 3, 9–16, 20–32, 
45–56 §§, 57 § första stycket, 
59–62 §§, 63 § första stycket 1, 2, 
4 och 5 samt andra stycket, 
64–65 §§ och 69 § konkurrens-
lagen (1993:20). En ansökan om 
icke-ingripandebesked enligt 20 § 
skall dock prövas endast om av-
talet eller förfarandet har särskild 
anknytning till Sverige. 
Vid tillämpningen enligt andra 
stycket skall hänvisningar till 
– 6 § konkurrenslagen avse 
artikel 81.1 i EG-fördraget, 
– 8 § konkurrenslagen avse 
artikel 81.3 i EG-fördraget, och 
– 19 § konkurrenslagen avse ar-
tikel 82 i EG-fördraget. 
Ett beslut av Konkurrensverket 
om att en gruppundantagsförord-
ning som har antagits av Euro-
peiska gemenskapernas kom-
mission inte skall vara tillämplig i 
ett visst fall får överklagas hos 
Marknadsdomstolen, varvid be-
stämmelserna om handläggning i 
lagen (1996:242) om domstols-
ärenden tillämpas. 
Befogenheter vid genomförande av 
undersökning 
Regeringen bestämmer vilken 
svensk myndighet som skall vara 
behörig vid tillämpningen av 
Europeiska gemenskapernas kon-
kurrensregler.
2 a §
Regeringen bestämmer vilken 
svensk myndighet som skall vara 
behörig att vidta åtgärder enligt 
3 § och begära handräckning en-
ligt 4 §.
Regler om statsstöd
5 a §
När Europeiska gemenskaper-
nas kommission har beslutat om 
ett kontrollbesök enligt rådets för-
ordning (EG) nr 659/1999 av den 
22 mars 1999 om tillämpnings-
föreskrifter för artikel 93 i EG-
fördraget har kommissionen rätt 
att få handräckning av kronofog-
demyndigheten för att genomföra 
följande åtgärder hos företag:
1. granska räkenskaper och 
andra affärshandlingar samt ta 
kopior av dessa handlingar, och
2. få tillträde till samtliga 
lokaler och markområden som 
utnyttjas av det berörda företaget.
Frågor om handräckning enligt 
denna paragraf prövas av Krono-
fogdemyndigheten i Stockholm.
Kronofogdemyndigheten skall 
inte underrätta företaget om en 
begäran om handräckning innan 
verkställighet sker. Därutöver 
gäller bestämmelserna i utsök-
ningsbalken om sådan verkställig-
het som avses i 16 kap. 10 § den 
balken.
______________
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. Konkurrensskadeavgift får inte påföras för överträdelser eller åsido-
sättanden i den mån dessa avser tid före lagens ikraftträdande.
Förslag till lag om ändring i lagen (1970:417) om 
marknadsdomstol m.m.
Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1970:417) om marknadsdomstol 
m.m. skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
1 §
Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt 
1. konkurrenslagen (1993:20),
2. marknadsföringslagen 
(1995:450),
3. lagen (1994:1512) om avtals-
villkor i konsumentförhållanden, 
4. lagen (1984:292) om avtals-
villkor mellan näringsidkare, 
5. produktsäkerhetslagen 
(1988:1604), 
6. lagen (1994:615) om in-
gripande mot otillbörligt beteende 
avseende offentlig upphandling. 
Bestämmelserna i 14, 15 och 
16–22 §§ tillämpas inte i mål eller 
ärenden enligt konkurrenslagen 
(1993:20) eller marknadsförings-
lagen (1995:450). I mål enligt 
marknadsföringslagen tillämpas 
inte heller 13 a §. I stället gäller 
vad som föreskrivits i dessa lagar.
2. lagen (1994:1845) om till-
lämpningen av Europeiska gemen-
skapernas konkurrens- och stats-
stödsregler, 
3. marknadsföringslagen 
(1995:450), 
4. lagen (1994:1512) om avtals-
villkor i konsumentförhållanden, 
5. lagen (1984:292) om avtals-
villkor mellan näringsidkare, 
6. produktsäkerhetslagen 
(1988:1604), 
7. lagen (1994:615) om in-
gripande mot otillbörligt beteende 
avseende offentlig upphandling. 
Bestämmelserna i 14, 15 och 
16–22 §§ tillämpas inte i mål eller 
ärenden enligt konkurrenslagen 
(1993:20), lagen (1994:1845) om 
tillämpningen av Europeiska 
gemenskapernas konkurrens- och 
statsstödsregler eller marknads-
föringslagen (1995:450). I mål 
enligt marknadsföringslagen till-
lämpas inte heller 13 a §. I stället 
gäller vad som föreskrivs i dessa 
lagar. 
____________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
Lagrådets yttrande över lagförslagen om svensk 
tillämpning av EG:s konkurrensregler m.m.
Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2000-05-02
Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Vängby, justitierådet Leif 
Thorsson, regeringsrådet Rune Lavin.
Enligt en lagrådsremiss den 19 april 2000 (Näringsdepartementet) har 
regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 
1. lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20),
2. lagen om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av 
Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler,
3. lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. 
Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Per Karlsson 
och hovrättsassessorn Marinette Andersson.
Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.
Promemorians lagförslag i fråga om konkurrenslagen 
och lantbruket
Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
Härigenom föreskrivs att 18 b–c §§ konkurrenslagen (1993:20) skall 
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
18 b §
Med jordbruksprodukter avses i 
denna lag sådana varor som anges 
i bilagan till lagen (1990:615) om 
avgifter på vissa jordbruks-
produkter m.m.
Med trädgårdsprodukter avses 
sådana varor som anges i den i 
tulltaxelagen (1987:1068) intagna 
tulltaxan 6–8 kap.
Med skogsprodukter avses så-
dana varor som anges i den i tull-
taxelagen (1987:1068) intagna 
tulltaxan 44, 47 och 48 kap.
I lagen (2000:00) om inne-
börden i konkurrenslagen 
(1993:20) av begreppen jord-
bruks-, trädgårds- [och skogs]-
produkter1 finns särskilda be-
stämmelser om vad som här avses 
med sådana varor.
18 c §
Förbudet i 6 § gäller inte för sådana avtal inom en primär lantbruks-
förening eller dess dotterföretag som avser samverkan mellan före-
ningens medlemmar om 
1. produktion, insamling, förädling, försäljning eller därmed samman-
hängande verksamhet såsom användandet av gemensamma anläggningar, 
lagring, beredning, distribution eller marknadsföring i fråga om jord-
bruksprodukter, trädgårdsprodukter eller [skogsprodukter]2, eller
2. inköp av varor eller tjänster för sådan verksamhet som avses 
under 1.
Första stycket gäller dock inte 
avtal som har till syfte eller ger till 
resultat
Första stycket gäller dock inte 
avtal som har till syfte eller ger till 
resultat
1. att en medlems fria rörlighet 
på marknaden förhindras eller för-
svåras
a) i fråga om valet av avnämare 
eller leverantör,
b) i fråga om möjligheten att 
lämna föreningen, eller
c) i annat avseende av mot-
svarande betydelse, eller
2. att försäljningspriser direkt 
eller indirekt fastställs på varor 
som produceras hos medlemmarna 
när 
a) försäljningen sker direkt 
mellan medlem och tredje man, 
eller 
b) föreningen svarar för försälj-
ningen och konkurrensen på mark-
naden hindras, begränsas eller 
snedvrids i väsentlig omfattning.
1. att en medlems fria rörlighet 
på marknaden förhindras eller för-
svåras 
a) i fråga om valet av avnämare 
eller leverantör,
b) i fråga om möjligheten att 
lämna föreningen, eller
c) i annat avseende av mot-
svarande betydelse, eller
2. att försäljningspriser direkt 
eller indirekt fastställs på varor när 
försäljningen sker direkt mellan 
medlem och tredje man.
_____________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
Förslag till lag om innebörden i konkurrenslagen (1993:20) av 
begreppen jordbruks-, trädgårds- [och skogs]3 produkter
Härigenom föreskrivs följande.
1 §  Med de produkter som anges i 18 b § konkurrenslagen (1993:20) 
avses sådana varor i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förord-
ning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomen-
klaturen och om Gemensamma tulltaxan som är upptagna i bilagan 4 till 
denna lag.
Med trädgårdsprodukter i nämnda lagrum avses sådana varor som är 
upptagna i kap. 6–8 i Kombinerade nomenklaturen. [Med skogsprodukter 
avses sådana varor som anges i kap 44, 47 och 48 i nomenklaturen]5.
_____________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
Förteckning över remissinstanser
Departementspromemorian Konkurrenslagen och 
lantbruket
Remissinstanser:
1. Hovrätten över Skåne och Blekinge
2. Kammarrätten i Stockholm
3. Stockholms tingsrätt
4. Marknadsdomstolen
5. Juridiska fakultetsnämnden vid Lunds Universitet
6. Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet
7. Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala Universitet
8. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
9. Handelshögskolan i Stockholm
10. Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK
11. Konkurrensverket
12. Konsumentverket
13. Kommerskollegium
14. Jordbruksverket
15. Skogsvårdsstyrelsen
16. Glesbygdsverket
17. Länsstyrelsen i Stockholms län
18. Länsstyrelsen i Skåne län 
19. Länsstyrelsen i Jönköpings län
20. Länsstyrelsen i Norrbottens län
21. Sveriges Advokatsamfund
22. Svensk Handel
23. Sveriges Industriförbund
24. Företagarnas Riksorganisation
25. Sågverkens Riksförbund
26. Svenska Trävaruexportföreningen
27. Sveriges Trähusfabrikers Riksförbund
28. Såg i Syd AB
29. Lantbrukarnas Riksförbund LRF
30. Skogsägarnas Riksförbund
31. Södra Skogsägarna ek. för.
32. Tjänstemännens Centralorganisation TCO
33. Sveriges Akademikers Centralorganisation SACO
34. Landsorganisation i Sverige LO
35. Kooperativa institutet
36. Svenska Tidningsutgivareföreningen
37. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
38. Näringslivets delegation för marknadsrätt
39. Byggkostnadsdelegationen
40. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB
Lagrådsremissens lagförslag i fråga om 
konkurrenslagen och lantbruket
Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
Härigenom föreskrivs att 18 b och 18 c §§ konkurrenslagen (1993:20) 
skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
18 b § 
Med jordbruksprodukter avses i 
denna lag sådana varor som anges 
i bilagan till lagen (1990:615) om 
avgifter på vissa jordbruks-
produkter m.m.
Med trädgårdsprodukter avses 
sådana varor som anges i den i 
tulltaxelagen (1987:1068) intagna 
tulltaxan 6–8 kap.
Med skogsprodukter avses så-
dana varor som anges i den i tull-
taxelagen (1987:1068) intagna 
tulltaxan 44, 47 och 48 kap.
I lagen (2000:00) om inne-
börden av begreppen jordbruks-, 
trädgårds- och skogsprodukter i 
konkurrenslagen (1993:20) finns 
särskilda bestämmelser om vad 
som avses med sådana varor.
18 c §
Förbudet i 6 § gäller inte för sådana avtal inom en primär lantbruks-
förening eller dess dotterföretag som avser samverkan mellan förening-
ens medlemmar om 
1. produktion, insamling, förädling, försäljning eller därmed samman-
hängande verksamhet såsom användandet av gemensamma anläggningar, 
lagring, beredning, distribution eller marknadsföring i fråga om jord-
bruksprodukter, trädgårdsprodukter eller skogsprodukter, eller
2. inköp av varor eller tjänster för  sådan  verksamhet  som avses  
under 1.
Första stycket gäller dock inte 
avtal som har till syfte eller ger till 
resultat
1. att en medlems fria rörlighet 
på marknaden förhindras eller för-
svåras
a) i fråga om valet av avnämare 
eller leverantör,
b) i fråga om möjligheten att 
lämna föreningen, eller
c) i annat avseende av mot-
svarande betydelse, eller
2. att försäljningspriser direkt 
eller indirekt fastställs på varor 
som produceras hos medlemmarna 
när 
a) försäljningen sker direkt 
mellan medlem och tredje man, 
eller 
b) föreningen svarar för försälj-
ningen och konkurrensen på 
marknaden hindras, begränsas 
eller snedvrids i väsentlig omfatt-
ning.
Första stycket gäller dock inte 
avtal som har till syfte eller ger till 
resultat
1. att en medlems fria rörlighet 
på marknaden förhindras eller för-
svåras 
a) i fråga om valet av avnämare 
eller leverantör,
b) i fråga om möjligheten att 
lämna föreningen, eller
c) i annat avseende av mot-
svarande betydelse, eller
2. att försäljningspriser direkt 
eller indirekt fastställs på varor när 
försäljningen sker direkt mellan 
medlem och tredje man
______________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
Förslag till lag om innebörden av begreppen jordbruks-, 
trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20)
Härigenom föreskrivs följande.
1 §  Med jordbruksprodukter avses i 18 b § konkurrenslagen (1993:20) 
sådana varor i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning 
(EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklatu-
ren och om Gemensamma tulltaxan som är upptagna i bilagan till denna 
lag.
Med trädgårdsprodukter avses i nämnda lagrum sådana varor som är 
upptagna i kap. 6–8 i Kombinerade nomenklaturen. Med skogsprodukter 
avses sådana varor som anges i kap. 44, 47 och 48 i nomenklaturen.
________________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
Bilaga
Varuslag 
ur 01.01	Levande hästar 
ur 01.02	Levande nötkreatur 
ur 01.03	Levande tamsvin 
ur 01.04	Levande får 
    01.05	Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus domesticus, 
ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns 
ur 02.01	Kött av nötkreatur, färskt eller kylt 
ur 02.02	Kött av nötkreatur, fryst 
ur 02.03	Kött av tamsvin, färskt, kylt eller fryst 
ur 02.04	Kött av får, färskt, kylt eller fryst 
ur 02.05	Kött av häst, färskt, kylt eller fryst 
ur 02.06	Andra ätbara delar av nötkreatur, tamsvin, får och häst, 
färska, kylda eller frysta 
ur 02.07	Kött och andra ätbara delar (med undantag av gåslever) av 
fjäderfä enligt nr 01.05, färska, kylda eller frysta 
    02.09	Svinfett, inte innehållande kött, och fjäderfäfett (inte utsmälta 
eller på annat sätt extraherade), färska, kylda, frysta, saltade, 
torkade eller rökta 
ur 02.10	Kött och andra ätbara djurdelar av häst, nötkreatur, tamsvin, 
får och fjäderfä (med undantag av gåslever), saltade, torkade 
eller rökta; ätbart mjöl av kött eller andra djurdelar 
    04.01	Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med 
socker eller annat sötningsmedel 
    04.02	Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker 
eller annat sötningsmedel 
    04.03	Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan 
fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrera-
de, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta 
eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao 
    04.04	Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat 
sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölkbe-
ståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötnings-
medel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 
ur 04.05	Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk 
    04.06	Ost och ostmassa 
ur 04.07	Fjäderfäägg med skal, färska, konserverade eller kokta 
    04.08	Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta 
eller kokta i vatten, gjutna, 	frysta eller på annat sätt konser-
verade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel 
ur 07.01	Potatis (med undantag av nyskördad potatis under tiden 6 
juni–5 juli), färsk eller kyld 
ur 07.09	Sockermajs, färsk eller kyld 
ur 07.10	Sockermajs (även ångkokt eller kokt i vatten), fryst 
ur 07.12	Torkad potatis och sockermajs, hel, i bitar, skivad, krossad 
eller pulveriserad, men inte vidare beredd 
ur 07.13	Torkade, spritade baljväxtfrön av sådana slag som används 
för livsmedels- eller foderändamål, även skalade eller sönder-
delade 
ur 07.14	Maniok- och arrowrot, färska eller torkade, hela eller i bitar 
och även i form av pelletar 
    10.01	Vete samt blandsäd av vete och råg 
    10.02	Råg 
    10.03	Korn 
    10.04	Havre 
    10.05	Majs 
    10.07	Sorghum 
ur 10.08	Spannmål, annan än bovete, kanariefrö och vildris 
    11.01	Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg 
ur 11.02	Finmalet mjöl av annan spannmål än vete, blandsäd av vete 
och råg, ris, bovete, kanariefrö och vildris 
ur 11.03	Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av 
annan spannmål än ris, bovete, kanariefrö och vildris 
ur 11.04	Spannmål, annan än ris, bovete, kanariefrö och vildris, be-
arbetad på annat sätt (t. ex. skalad, valsad, bearbetad till 
flingor eller pärlgryn, klippt eller gröpad), groddar av spann-
mål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda 
ur 11.05	Mjöl, flingor, korn och pelletar av potatis 
ur 11.06	Mjöl av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt nr 
07.14 
    11.07	Malt, även rostat 
ur 11.08	Stärkelse 
    12.01	Sojabönor, även sönderdelade 
    12.02	Jordnötter, även skalade eller sönderdelade men inte rostade 
eller på annat sätt tillagade 
    12.03	Kopra 
    12.05	Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade 
    12.06	Solrosfrön, även sönderdelade 
ur 12.07	Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter (med undantag av 
ricinus-, hamp- och oiticicafrön samt bokollon), även sönder-
delade 
ur 12.08	Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter (med undantag 
av mjöl av senaps-, lin-, ricinus-, hamp- och oiticicafrön samt 
av bokollon) 
ur 12.12	Sockerbetor, färska eller torkade, även malda 
ur 12.14	Lusernmjöl och annat grönmjöl, även i form av pelletar 
ur 15.01	Ister; annat svinfett och fjäderfäfett, utsmälta, även utpressade 
eller extraherade med lösningsmedel 
ur 15.02	Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, råa eller 
utsmälta, även utpressade eller extraherade med lösnings-
medel 
    15.03	Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, 
inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda 
ur 15.04	Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av 
sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt 
modifierade (med undantag av fiskleverolja) 
    15.06	Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana 
fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifie-
rade 
    15.07	Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade 
men inte kemiskt modifierade 
    15.08	Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade 
men inte kemiskt modifierade 
    15.09	Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men 
inte kemiskt modifierade 
    15.10	Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av 
sådana oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, 
inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med 
oljor eller fraktioner enligt nr 15.09 
    15.11	Palmolja och fraktioner av denna olja, även 
	raffinerade men inte kemiskt modifierade 
    15.12	Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av 
dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 
    15.13	Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av 
dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 
    15.14	Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa 
oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 
ur 15.15	Andra vegetabiliska fetter och feta oljor 	(med undantag av 
jojoba-, kroton-, lin-, oiticica-, ricin- och tungolja samt frak-
tioner av dessa oljor) samt fraktioner av sådana fetter eller 
oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 
ur 15.16	Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner 
av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, 
omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffine-
rade men inte vidare bearbetade med undantag av produkter 
med karaktär av konstgjorda vaxer 
    15.17	Margarin; ätbara blandningar och bered	ningar av animaliska 
eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika 
fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och 
oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 
15.16 
ur 15.18	Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor (med undantag 
av lin-, oiticica, ricin- och tungolja samt fraktioner av dessa 
oljor) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxi-
derade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade 
genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat 
sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt 
nr 15.16; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska 
eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika 
fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbe-
gripna någon annanstans 
ur 16.01	Korv (med undantag av gåsleverkorv) och liknande produkter 
av kött, andra djurdelar eller blod; beredningar av dessa 
produkter 
ur 16.02	Kött, andra djurdelar och blod, beredda eller konserverade på 
annat sätt (med undantag av gåsleverpastej) 
ur 16.05	Andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur och blötdjur, be-
redda eller konserverade 
    17.01	Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren 
sackaros, i fast form 
ur 17.02	Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos 
och fruktos, i fast form (med undantag av invertsocker); sirap 
och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller 
färgämnen (med undantag av invertsocker); sockerkulör 
    17.03	Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker 
ur 17.04	Fondantmassor, mandelmassor, pastor och andra liknande 
halvfabrikat, inte innehållande kakao, i bulk 
ur 18.06	Glasspulver, glasspasta (glassmassa), puddingar och liknande 
efterrätter samt pulver, flingor, pastor och flytande bered-
ningar endast avsedda för framställning av pudding och annan 
liknande efterrätt eller dryck, innehållande kakao 
ur 18.06	Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt, 
ur 19.01	som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 50 
viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 04.01–
04.04, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre 
än 10 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans 
    19.02	Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, 
gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött 
eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, 
även beredd 
ur 19.03	Flingor, gryn o. d., framställda av stärkelse 
ur 19.04	Spannmål, annan än majs, i form av korn, förkokt eller på 
annat sätt beredd 
ur 19.05	Bakverk, även innehållande kakao (med 	undantag av kex, 
småkakor o.d., våfflor och 	rån (wafers)) 
ur 20.04,	Potatis och produkter av ärter och bönor enligt nr 07.13,
ur 20.06	beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller 
ättiksyra, frysta 
ur 20.05,	Potatis och produkter av ärter och bönor enligt nr 07.13,
ur 20.06	beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller 
ättiksyra, inte frysta 
ur 21.02	Andra encelliga mikroorganismer än jäst, döda (med 
undantag av vacciner enligt nr 30.02) 
ur 21.04	Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar, inne-
hållande kött (inbegripet andra djurdelar) 
    21.05	Glassvaror, även innehållande kakao 
ur 21.06	Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans (med undantag av konfektyrer) 
23.02	Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, 
erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av 
spannmål eller baljväxter 
23.03	Återstoder från stärkelseframställning och liknande 
återstoder, betmassa, bagass och annat avfall från 
sockerframställning, drav, drank och annat avfall från brygge-
rier eller brännerier, även i form av pelletar 
23.04	Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av soja-
bönolja, även malda eller i form av pelletar 
23.05	Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jord-
nötsolja, även malda eller i form av pelletar 
ur 23.06	Oljekakor och andra fasta återstoder (med undantag av 
mandelkli) från utvinning av vegetabiliska fetter eller oljor, 
andra än de som omfattas av nr 23.04 eller 23.05, även malda 
eller i form av pelletar 
23.08	Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegeta-
biliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används 
vid utfodring av djur, inte nämnda eller inbegripa någon 
annanstans, även i form av pelletar 
ur 23.09	Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av 
djur (med undantag av hundbröd samt sådana vitamin- och 
mineralfodermedel som inte innehåller torrmjölk) 
25.10	Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfos-
fater och fosfatkrita 
ur 28.08	Salpetersyra 
ur 28.09	Fosforpentoxid och ortofosforsyra 
    28.14	Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning 
ur 28.34	Kalium-, kalcium- och magnesiumnitrat 
ur 28.35	Kalium- eller kalciumpolyfosfater (inbegripet meta- och 
pyrofosfater), kaliumortofosfater och kalciumhydrogenorto-
fosfat (dikalciumfosfat) 
    31.01	Gödselmedel
  –31.05
ur 35.02	Äggalbumin 
35.05	Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller 
förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dex-
trin eller annan modifierad stärkelse 
ur 35.07	Enzympreparat innehållande födoämnen 
ur 38.09	Beredda glätt- och appreturmedel av sådana slag som används 
inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande 
industrier, på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter (med 
undantag av varor i detaljhandelsförpackningar vägande per 
styck högst 1 kg netto)
ur 38.23	Tekniska enbasiska fettsyror (med undantag av olein, linolje-
fettsyra och andra fettsyror med ett jodtal av minst 170, 
ricinoljefettsyra, dehydratiserad ricinoljefettsyra, högraffine-
rad tallfettsyra och ullfettsyra); sura oljor från raffinering 
ur 38.24	Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor på basis 
av stärkelse eller stärkelseprodukter 
Lagrådets yttrande över lagförslagen i fråga om 
konkurrenslagen och lantbruket
Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2000-05-09
Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Vängby, justitierådet Leif 
Thorsson, regeringsrådet Rune Lavin.
Enligt en lagrådsremiss den 4 maj 2000 (Näringsdepartementet) har 
regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 
1. lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20),
2. lag om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och 
skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20).
Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Per Karlsson.
Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.
Näringsdepartementet
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 25 maj 2000
Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm-
Wallén, Freivalds, Thalén, Winberg, Ulvskog, Lindh, Sahlin, von Sydow, 
Östros, Messing, Engqvist, Rosengren, Larsson, Lejon, Lövdén, 
Ringholm
Föredragande: statsrådet Mona Sahlin
Regeringen beslutar proposition 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för 
förnyelse och mångfald.
  Tidigare 5 § upphävd genom 1994:1846.
  Senaste lydelse 1998:648.
  Senaste lydelse 1998:648.
1 Senaste lydelse 1998:649.
  Tidigare 5 § upphävd genom 1994:1846.
1 Frågan om skogsprodukter bör omfattas av bestämmelsen tas inte ställning till i denna 
promemoria, jfr ett utförligare resonemang på s. 37 f. som hänvisar till det av 
Konkurrensverket lämnade förslaget om att slopa undantaget vad avser skogsprodukter.
2 Frågan om skogsprodukter bör omfattas av bestämmelsen tas inte ställning till i denna 
promemoria, jfr ett utförligare resonemang på s. 37 f. som hänvisar till det av 
Konkurrensverket lämnade förslaget om att slopa undantaget vad avser skogsprodukter.
3 Frågan om skogsprodukter bör omfattas av lagen tas inte ställning till i denna 
promemoria, jfr ett utförligare resonemang på s. 37 f. som hänvisar till det av 
Konkurrensverket lämnade förslaget om att slopa lantbruksundantaget i 18 c § 
konkurrenslagen vad avser skogsprodukter. 
4Bilagan överensstämmer med bilagan i förslaget till lag om innebörden av begreppen 
jordbruks- trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20), som redovisas i 
bilaga 17. 
5 Se fotnot 3.
Prop. 1999/2000:140
4
1
8
1
22
1
25
1
61
1
133
1
172
34
246
78
248
1
259
12
260
26
Prop. 1999/2000:140
Bilaga 1
Prop. 1999/2000:140
Bilaga 2
261
26
Prop. 1999/2000:140
Bilaga 3
262
26
265
1
Prop. 1999/2000:140
Bilaga 4
266
0
Prop. 1999/2000:140
Bilaga 5
271
62
Prop. 1999/2000:140
Bilaga 6
275
59
Prop. 1999/2000:140
Bilaga 7
277
62
Prop. 1999/2000:140
Bilaga 8
278
62
Prop. 1999/2000:140
Bilaga 9
279
59
Prop. 1999/2000:140
Bilaga 10
280
62
Prop. 1999/2000:140
Bilaga 11
281
59
Prop. 1999/2000:140
Bilaga 12
287
1
Prop. 1999/2000:140
Bilaga 13
Prop. 1999/2000:140
Bilaga 14
290
8
Prop. 1999/2000:140
Bilaga 15
291
46
Prop. 1999/2000:140
Bilaga 16
299
1
Prop. 1999/2000:140
Bilaga 17
300
0
Prop. 1999/2000:140
Bilaga 18
302
1
Prop. 1999/2000:140
                